CP Iuris - Ebook de Direito Civil
August 15, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
Short Description
Download CP Iuris - Ebook de Direito Civil...
Description
1
Organizado por CP Iuris ISBN 978-85-5805-012-8
DIREITO CIVIL
1ª edição edição Brasília CP Iuris 2020
2
SOBRE OS AUTORES AURÉLIO BOURET. Advogado especialista em Direito Privado. Professor de Direito Civil da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro – Janeiro – EMERJ EMERJ e de diversos cursos preparatórios para concurso público. MATHEUS ZULIANI. ZULIANI. Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Professor de Direito Civil da ESMA/DF e do Instituto Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro. Professor de Sentença Cível do CP Iuris. PAULO CESAR BATISTA DOS SANTOS. Graduado pelo Centro Universitário de Brasília – Brasília – UniCeub UniCeub (2001). Mestrando em Direito Constitucional Comparado pela Universidade de Samford, Alabama, nos Estados Unidos (2015-2020). Especialista em Direito Notarial e Registral pela Escola Paulista da Magistratura/SP (2018-2019). Pós-Graduado em Direito Constitucional pela Escola Superior do Ministério Público Federal – Federal – DF DF (2002). Juiz de Direito do Tribunal de Justiça da Bahia, de 2004 a 2007. Juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo desde 2007. Juiz Titular da 37ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo - SP, desde 2019. Juiz Assessor da Corregedoria-Geral da Justiça do TJSP, no biênio 2018 201 8 –2019. –2019. Juiz Instrutor no Supremo Tribunal Federal desde setembro de 2019. Professor de cursos de pós-graduação. Coautor de obras na área de Direitos Reais.
3
SUMÁRIO Capítulo 1 – 1 – Lei Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) ................ ........ ................ ........... ... 27 1. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)................ ....... ................. ................ ................ ........... ... 27 1.1. Vigência e validade das normas ........................................................................ 27 1.2. Revogação Revogação da lei e suas formas ............................................. ................................................................... ........................... ..... 28 1.3. Repristina Repristinação ção .......................................... ................................................................. ............................................. .................................. ............ 29 1.4. Normas gerais e normas especiais .................................................................... 29 1.5. Da integração integração das normas normas ............................................. .................................................................... ................................... ............ 29 29 1.5.1. Analogia Analogia .......................................... ................................................................. ............................................. ...................................... ................30 1.5.2. Costumes Costumes ............................................ ................................................................... ............................................. ............................... .........30 1.5.3. Princípios gerais de direito ......................................................................... 31 1.6. Da equidade equidade ........................................... .................................................................. ............................................. .................................. ............ 31 1.7. Da aplicação e interpretação das normas jurídicas ............................................ 31 1.8. Da irretroatividade das leis ............................................................................... 32 1.8.1. Do ato jurídico jurídico .............................. .................................................... ............................................. ....................................... ................ 32 1.8.2. Direito Direito adquirido adquirido............................................................... ...................................................................................... .........................32 1.8.3. Da coisa julgada julgada ............................ .................................................. ............................................. ....................................... ................ 32 1.9. Conflito Conflito de leis no tempo ......................................................... ................................................................................ ......................... 32 1.10. Da vigência vigência da lei no espaço ........................................... .................................................................. ................................ ......... 33 Capítulo 2 – 2 – Da Da Parte Geral do Código Civil ..................................................................... 35 1. Dos princípios norteadores do código civil .................................................................. 35 1.1. Socialidad Socialidade e ............................................. .................................................................... ............................................. .................................. ............35 1.2. Eticidade Eticidade............................................................ ................................................................................... ............................................. ........................ 35 1.3. Operabili Operabilidade dade ............................................ ................................................................... ............................................. ............................... ......... 36
4
1.4. Direito Direito civil civil constitucio constitucional nal ............................................. .................................................................... ................................... ............ 36 1.5. Diálogo Diálogo das fontes fontes ............................................. .................................................................... ............................................. ........................ 36 2. Das pessoas pessoas .......................................... ................................................................. ............................................. ............................................. ......................... 37 2.1. Da personalid personalidade ade jurídica jurídica ................................................. ........................................................................ ................................ ......... 37 2.2. Do nascituro nascituro ........................................... .................................................................. ............................................. .................................. ............ 37 2.3. Da capacidade capacidade............................. .................................................... .............................................. ............................................. ........................ 38 2.4. Da incapacidad incapacidade e........................................................ ............................................................................... ....................................... ................39 2.4.1. Dos absolutamente incapazes .................................................................... 39 2.4.2. Dos relativamente incapazes...................................................................... 39 2.4.3. Do estatuto da pessoa com deficiência – deficiência – aspectos aspectos relevantes .................. .......... ........... ... 41 2.5. Maioridad Maioridade e civil civil ......................................... ............................................................... ............................................. ................................ ......... 42 2.5.1. Da emancipação emancipação ........................................................ ............................................................................... ................................ ......... 43 2.5.1.1. Da emancipação voluntária ................................................................. 43 2.5.1.2. Da emancipação judicial ...................................................................... 43 2.5.1.3. Da emancipação emancipação legal........................................... ................................................................. ............................... ......... 44 2.5.1.4. Da revogação da emancipação ............................................................ 44 2.6. Da extinção da personalidade jurídica – jurídica – mort morte e......................................... .................................................. .........44 2.6.1. Da morte sem declaração de ausência ........................................................ 45 2.6.2. Da morte com declaração de ausência ....................................................... 45 2.6.3. Da comoriênc comoriência ia ........................................... .................................................................. ............................................. ........................ 47 2.7. Direitos Direitos da personalid personalidade................ ade...................................... ............................................ ........................................... ..................... 47 2.7.1. Aspectos Aspectos gerais..................... gerais............................................ .............................................. ............................................. ........................ 47 2.7.2. Disposição do próprio corpo ...................................................................... 49 2.7.3. Disposição Disposição pós-morte pós-morte ............................................. .................................................................... ................................... ............49 2.7.4. Tratamento sem consentimento ................................................................ 50
5
2.7.5. Do nome .......................................... ................................................................. ............................................. .................................. ............ 51 2.7.6. Do direito direito de imagem imagem ............................................. .................................................................... ................................... ............ 53 53 2.7.7. Vida privada privada e intimidade intimidade ........................................ .............................................................. .................................. ............ 55 2.7.8. Direito Direito dos mortos.......................................... ................................................................. ........................................... .................... 56 2.7.9. Direito de personalidade das pessoas jurídicas ........................................... 56 2.8. Das pessoas jurídicas - aspectos gerais .............................................................. 56 2.8.1. Classificação das pessoas jurídicas ............................................................. 58 2.8.2. Das associações associações ...................................................... ............................................................................. ................................... ............ 58 2.8.3. Das fundações fundações ............................................................... ...................................................................................... ............................ ..... 60 2.9. Do domicílio domicílio..................... ............................................ .............................................. ............................................. .................................. ............61 2.9.1. Classificação do domicílio .......................................................................... 62 2.10. Dos bens ...................................................... ............................................................................. ............................................. ........................... ..... 63 2.10.1. Classificaç Classificação ão dos bens ....................................... ............................................................. ....................................... ................. 63 2.10.2. Das pertenças pertenças.......................................................... ................................................................................. ................................ .........65 2.10.3. Das benfeitorias benfeitorias ........................................... .................................................................. ........................................... .................... 66 2.10.4. Dos bens públicos públicos ................................................. ........................................................................ ................................... ............ 66 2.10.5. Do bem de família família ............................................ ................................................................... ....................................... ................67 2.10.5.1. Do bem de família voluntário ............................................................ 67 2.10.5.2. Do bem de família involuntário ......................................................... 67 2.11. Dos fatos jurídicos jurídicos .................................... .......................................................... ............................................. ................................ ......... 68 2.11.1. Do negócio negócio jurídico jurídico .................................................. ......................................................................... ................................ ......... 69 2.11.1.1. Classificação do negócio jurídico ........................................................ 69 2.11.1.2. Tricotomia do negócio jurídico (escada ponteana).............................. 70 2.11.2. Vícios do negócio jurídico ........................................................................ 72 2.11.2.1. Do erro ou da ignorância ................................................................... 73 2.11.2.2.. Do dolo ........................................... 2.11.2.2 .................................................................. ............................................. ........................... ..... 74
6
2.11.2.3.. Da coação ........................................... 2.11.2.3 .................................................................. ............................................. ........................ 75 2.11.2.4.. Do estado 2.11.2.4 estado de perigo perigo ........................................... ................................................................. ............................... ......... 76 2.11.2.5.. Da lesão .............................................. 2.11.2.5 ..................................................................... ............................................. ........................ 77 2.11.2.6. Da fraude contra credores ................................................................. 78 2.11.2.7.. Da simulação..... 2.11.2.7 simulação........................... ............................................. .............................................. ................................... ............79 2.11.3. Invalidade do negócio jurídico .................................................................. 80 2.11.4. Da representaç representação ão ......................................... ............................................................... ........................................... ..................... 81 2.11.5. Da condição, do termo e do encargo ........................................................ 82 2.11.5.1.. Da condição 2.11.5.1 condição ........................................... .................................................................. ........................................... .................... 82 2.11.5.2.. Do Termo........................................ 2.11.5.2 .............................................................. ............................................. ............................ .....83 2.11.5.3.. Do Encargo 2.11.5.3 Encargo ou Modo .............................. ..................................................... ........................................... ....................84 2. 12. Dos atos ilícitos ilícitos e lícitos lícitos ........................... ................................................. ............................................. ................................ ......... 84 84 2.12.1. Dos atos ilícitos..... ilícitos........................... ............................................ ............................................. ....................................... ................ 84 2.12.2. Dos atos lícitos lícitos .......................................... ................................................................. ............................................. ........................ 85 2.13. Da prescrição e da decadência ........................................................................ 86 2.13.1. Da prescrição – prescrição – disposiçõ disposições es gerais gerais ............................................................ ............................................................ 86 2.13.2. Das causas c ausas impeditivas e suspensivas da prescrição ................ ........ ................ ................ .......... .. 89 2.13.3. Das causas interruptivas da prescrição ..................................................... 90 2.13.4. Dos prazos prescricionais ......................................................................... 91 2.13.5. Da decadência decadência ............................................................. .................................................................................... ............................ ..... 93 Capítulo 3 – 3 – Direito Direito das Obrigaçõe Obrigaçõess ............................................. .................................................................... ................................... ............ 95 1. Teoria Geral das Obrigaçõe Obrigaçõess ............................................ ................................................................... ........................................... ....................95 1.1. Introdução Introdução .......................................... ................................................................. ............................................. ...................................... ................95 1.1.1. Estrutura do livro das obrigações no Código Civil ........................................ 95 1.1.2. Fontes obrigacion obrigacionais ais............................................................. .................................................................................. .....................96
1.2. Diferença entre direitos reais e direitos obrigacionais ....................................... 96
7
1.3. Figuras Figuras híbridas híbridas.............................................. ..................................................................... ............................................. ........................... .....97 1.4. Relação jurídica obrigacional ............................................................................ 98 1.5. Teoria dualista das obrigações (Brinz) ............................................................... 99 1.5.1. Responsabilidade patrimonial do devedor ................................................. 99 1.5.2. Obrigações perfeitas e imperfeitas ............................................................. 99 2. Atos unilaterai unilateraiss ......................................... ............................................................... ............................................. ......................................... ..................100 2.1. Introdução Introdução .......................................... ................................................................. ............................................. .................................... .............. 100 2.2. Promessa Promessa de recompensa recompensa ....................... .............................................. .............................................. ................................. .......... 100 2.2.1. Revogação Revogação da promessa promessa ............................................ ................................................................... .............................. ....... 100 2.2.2. Execução conjunta e simultânea .............................................................. 100 2.2.3. Prazo e julgamento julgamento .......................... ................................................. .............................................. ................................. .......... 101 2.3. Gestão de negócios negócios ....................................................... .............................................................................. ................................. .......... 101 2.4. Pagamento Pagamento indevido indevido .......................................... ................................................................. ............................................ ..................... 102 2.5. Enriquecim Enriquecimento ento sem causa ............................................ ................................................................... ................................. .......... 103 3. Classificaçã Classificação o das obrigações obrigações ............................................................... ..................................................................................... ...................... 103 3.1. Classificação básica das obrigações ................................................................. 103 3.2. Classificação especial das obrigações .............................................................. 103 3.2.1. Quanto ao elemento subjetivo (os sujeitos) ............................................. 103 3.2.2. Quanto ao elemento objetivo (a prestação) ............................................. 104 3.2.3. Quanto ao elemento acidental ................................................................. 104 3.2.4. Quanto ao conteúdo conteúdo ................................ ...................................................... ............................................. .......................... ... 104 4. Obri Obrigações gações de dar ............................................. .................................................................... ............................................. ................................ .......... 104 4.1. Introdução Introdução .......................................... ................................................................. ............................................. .................................... .............. 104 4.2. Obrigação Obrigação de dar coisa certa ............................................ ................................................................... .............................. ....... 105
8
4.2.1. Perecimento/deterioração da coisa ......................................................... 105 4.2.2. Regras sobre perda e deterioração do objeto ........................................... 106 4.2.3. Artigos mais cobrados em provas ............................................................. 107 4.3. Obrigação de dar coisa incerta ........................................................................ 108 5. Obri Obrigações gações de Fazer e Não Fazer.......................................... ................................................................. ..................................... .............. 108 5.1. Obrigação Obrigação de fazer ................................................ ....................................................................... ......................................... .................. 108 5.1.1. Não cumprimento da obrigação de fazer .................................................. 110 5.2. Obrigação Obrigação de não fazer ......................................... ............................................................... ......................................... ................... 110 110 5.2.1. Descumprimento da obrigação de NÃO fazer ........................................... 110 6. Obrigações Alternativas e Facultativas ...................................................................... 110 6.1. Obrigações Obrigações Alternati Alternativas vas ............................................ ................................................................... ..................................... .............. 110 6.2. Obrigações Obrigações Facultativ Facultativas as........................................................ ............................................................................... .......................... ... 112 7. Obrigações Divisíveis e Indivisíveis ............................................................................ 112 7.1. Dispositiv Dispositivos os relevante relevantes........................ s.............................................. ............................................. ..................................... .............. 113 7.2. Remissão Remissão ou perdão perdão ....................................... ............................................................. ............................................. .......................... ... 113 7.3. Perda do objeto e fim da indivisibilidade ........................................................ 113 8. Obri Obrigações gações Solidárias Solidárias ........................................... .................................................................. ............................................. ............................. ....... 114 8.1. Introdução Introdução .......................................... ................................................................. ............................................. .................................... .............. 114 8.2. Da Solidaried Solidariedade ade Ativa Ativa .......................................... ................................................................. ......................................... .................. 115 8.3. Da Solidarie Solidariedade dade Passiva Passiva .................................................. ......................................................................... .............................. ....... 116 9. Adimplement Adimplemento o das Obrigações Obrigações ....................................................... .............................................................................. .......................... ... 118 9.1. Introdução Introdução .......................................... ................................................................. ............................................. .................................... .............. 118 9.2. Pagamento Pagamento direto direto .......................................... ................................................................. ............................................. ......................... ... 118 9.2.1. Sujeitos Sujeitos do pagamento pagamento ......................................................... ............................................................................ ................... 119
9
9.2.1.1. Solvens ................... ......................................... ............................................ ............................................. .............................. ....... 119 9.2.1.2. Accipiens..................... ........................................... ............................................. ............................................. ......................... ... 119
9.2.2. Do objeto do pagamento direto ............................................................... 120 9.2.3. Prova do pagamento direto ..................................................................... 121 9.2.4. Do lugar do pagamento direto ................................................................. 122 9.2.5. Do tempo do pagamento pagamento ........................................... .................................................................. .............................. ....... 123 9.3. Das formas f ormas especiais de pagamento e das formas de pagamento indireto ....... 123 9.3.1. Do pagamento em consignação................................................................ 123 9.3.2. Da imputação do pagamento ................................................................... 125 9.3.3. Do pagamento com sub-rogação .............................................................. 126 9.3.3.1. Sub-rogação Sub-rogação legal legal........................................................ .............................................................................. ......................126 9.3.3.2. Sub-rogação convencional ................................................................. 126 9.3.4. Da dação em pagamento pagamento .......................................................... ......................................................................... ............... 127 9.3.5. Da novação novação ......................................... ............................................................... ............................................. .............................. ....... 128 9.3.5.1. Elementos essenciais da novação ...................................................... 128 9.3.5.2. Espécies de novação...................... novação............................................ ............................................. .............................. ....... 129 9.3.6. Da compensação compensação ............................................ ................................................................... ......................................... .................. 129 9.3.7. Da confusão confusão ............................................ ................................................................... ............................................. ......................... ... 131 9.3.8. Da remissão remissão das dívidas dívidas .................................. ........................................................ ......................................... ................... 131 10. Transmissão Transmissão das Obrigaçõe Obrigaçõess .......................................... ................................................................. ......................................... .................. 132 10.1. Introdução Introdução ............................................ ................................................................... ............................................. ................................ .......... 132 10.2. Cessão de crédito crédito ........................................................ ............................................................................... ................................. .......... 132 10.3. Cessão de débito (assunção de dívida) .......................................................... 134 10.4. Cessão de contratos contratos ............................................ ................................................................... ......................................... .................. 135 11. Inadimplemento das Obrigações ............................................................................. 135 11.1. Introdução Introdução ............................................ ................................................................... ............................................. ................................ .......... 135
10
11.2. Inadimplemento por ato culposo c ulposo do devedor (artigo 389 do C CC) C) ................ ........ ............ .... 135 11.2.1. Inadimpleme Inadimplemento nto absoluto absoluto........................................................ ...................................................................... .............. 136 11.2.2. Inadimplemento relativo ....................................................................... 136 11.2.2.1.. Mora do devedor 11.2.2.1 devedor ........................................... .................................................................. ................................. .......... 137 11.2.2.2.. Mora do credor 11.2.2.2 credor ......................................................... ............................................................................... ...................... 138 11.3. Inadimplemento por fato não imputável ao devedor .................................... 139 11.4. Cláusula Cláusula penal e arras........................ arras.............................................. ............................................. ..................................... .............. 139 Questões Questõ es ........................................... ................................................................. ............................................ ............................................. .......................... ... 141 Gabarito Gabari to ............................................ .................................................................. ............................................ ............................................. .......................... ... 147 Capítulo 4 — Direito dos Contratos: Teoria Geral dos Contratos .................................... 149 1. Princípio Princípioss Contratuais Contratuais .......................................... ................................................................. ............................................. ............................. ....... 149 1.1. Introdução ao estudo dos contratos ............................................................... 149 1.2. Função Social dos Contratos ........................................................................... 150 2. Principio Principiologi logiaa contratual contratual .......................................... ................................................................. ............................................. ......................... ... 151 2.1. Princípio da autonomia da vontade ................................................................ 151 2.1.1. Enunciados da Jornada de Direito Civil ..................................................... 152 2.2. Princípio da supremacia supremacia da ordem pública pública ................. ........ ................. ................ ................ ................ ............ .... 152 2.3. Princípio do consensualismo .......................................................................... 153 2.4. Princípio da relatividade dos contratos ................ ........ ................ ................ ................. ................. ................ .......... 154 2.5. Princípio da obrigatoriedade obrigatoriedade dos contratos ................ ....... ................. ................ ................ ................ ............ .... 154 2.6. Princípio da revisão dos contratos c ontratos ou da onerosidade excessiva ................. ......... ............. ..... 154 2.7. Princípio da boa-fé e probidade ...................................................................... 156 2.7.1. Teoria do abuso de direito ....................................................................... 156 2.7.1.1. Venire contra factumpropium ................... .......................................... ......................................... .................. 157 2.7.1.2. Supressio e surrectio ..................... ........................................... ............................................. .............................. ....... 157 2.7.1.3. Tu quoque ...................... ............................................. .............................................. ............................................ ..................... 158
11
2.7.1.4. Duty to mitigate the loss .......................................... ................................................................ ......................... ... 159 3. Forma Formação ção dos Contratos Contratos ....................................... ............................................................. ............................................. .............................. ....... 160 3.1. Introdução Introdução .................................................... ........................................................................... ............................................. ......................... ... 160 3.2. Fases para a formação dos contratos .............................................................. 160 4. Forma Formass Contratuais Contratuais ............................................................. .................................................................................... ..................................... .............. 162 4.1. Contrato Contrato prelimina preliminarr ........................................... .................................................................. ............................................ ..................... 162 4.2. Estipulação em favor de terceiros – terceiros – artigos artigos 436 a 438 do CC ........................... 164 4.3. Promessa de fato de terceiro – terceiro – artigos artigos 439 e 440 do CC .................................. 164 4.4. Contrato aleatório – aleatório – Artigos Artigos 458 a 461 do CC .......................................... ................................................. ....... 165 5. Vício Vícioss redibitór redibitórios ios e evicção evicção ............................................ ................................................................... ......................................... .................. 166 5.1. Definição de vícios redibitórios ....................................................................... 166 5.1.1. Ações edilícias edilícias ............................................. .................................................................... ............................................ ..................... 167 Assertiva Assert iva de prova: prova: ........................................... .................................................................. ............................................. ................................ .......... 167 5.1.1.1. Prazos para o ajuizamento da ação redibitória e ação quanti minoris . 168 5.2. Evicção – Evicção – Garantia Garantia implícita imposta ao alienante .......................................... 168 Capítulo 5 – 5 – Direito Direito dos Contratos: Contratos em Espécie ............................................. 170 1. Compre e venda ........................................ .............................................................. ............................................. ......................................... .................. 170 1.1. Conceito Conceito ......................................... ............................................................... ............................................. ......................................... ..................170 1.2. Natureza Natureza jurídica jurídica........................................ .............................................................. ............................................. .............................. ....... 170 1.3. Elementos Elementos constituti constitutivos vos ............................................ ................................................................... ..................................... ..............170 1.4. Estrutura sinalagmática e os efeitos da compra e venda .................................. 171 1.5. Restrições à autonomia privada na compra e venda ........................................ 172 1.5.1. Venda de ascendente a descendente ....................................................... 172
1.5.2. Venda entre cônjuges cônjuges ............................................................... .............................................................................. ............... 172
12
1.5.3. Venda de bens sob administração ............................................................ 173 1.5.4. Venda de bens em condomínio ................................................................ 173 1.6. Regras especiais da compra e venda ............................................................... 174 1.6.1. Venda por amostra (por protótipo ou por modelo) ................................... 174 1.6.2. Venda a contento ou sujeita à prova ........................................................ 175 1.6.3. Venda por medida medida ..................................................... ............................................................................ .............................. ....... 175 1.6.4. Venda de coisas coisas conjuntas conjuntas .................................................. ....................................................................... ..................... 176 176 1.7. Cláusulas especiais da compra e venda ........................................................... 176 1.7.1. Cláusula Cláusula de retrovend retrovendaa ............................................................. ............................................................................ ............... 176 1.7.2. Cláusula Cláusula de preempção preempção ................................... ......................................................... ......................................... ................... 177 1.7.3. Cláusula de venda sobre documentos ...................................................... 178 1.7.4. Cláusula de venda com reserva de domínio .............................................. 178 1.8. Terrenos Terrenos da Marinha Marinha ...................................... ............................................................ ............................................. .......................... ... 179 2. Troca ou permuta permuta ............................... ..................................................... ............................................. ............................................. ......................... ... 180 2.1. Conceito Conceito ......................................... ............................................................... ............................................. ......................................... ..................180 2.2. Troca entre ascendentes e descendentes ........................................................ 181 3. Contrato Contrato estimátorio estimátorio......................................... ............................................................... ............................................. ................................. .......... 181 3.1. Conceito Conceito ......................................... ............................................................... ............................................. ......................................... ..................181 3.2. Natureza Natureza jurídica jurídica........................................ .............................................................. ............................................. .............................. ....... 181 3.3. Responsabilidade pela perda da coisa consignada ........................................... 182 4. Doação .......................................... ................................................................ ............................................ ............................................. .............................. ....... 182 4.1. Introdução Introdução .......................................... ................................................................. ............................................. .................................... .............. 182 4.2. Modalidade Modalidadess de doação doação ............................................ ................................................................... ..................................... .............. 183 4.2.1. Doação remuneratór remuneratória ia............................................ ................................................................... ................................. .......... 183
13
4.2.2. Doação Doação contemplat contemplativa iva........................................ .............................................................. ......................................... ...................183 4.2.3. Doação ao nascituro nascituro ...................................................... ............................................................................. .......................... ... 183 4.2.4. Doação sob forma de subvenção periódica ............................................... 184 4.2.5. Doação em contemplação de casamento futuro ....................................... 184 4.2.6. Doação poderá ser de ascendentes a descendentes e doação entre cônjuges .......................................... ................... .............................................. ............................................. ............................................. ................................. .......... 184 4.2.7. Doação com cláusula de reversão ............................................................ 185 4.2.8. Doação conjuntiva conjuntiva.............................................. ..................................................................... ..................................... ..............185 4.2.9. Doação manual manual ........................................... .................................................................. ............................................ ..................... 185 4.2.10. Doação Doação inoficiosa inoficiosa ......................................... ............................................................... ......................................... ................... 185 4.2.11. Doação Doação universal universal .......................................... ................................................................. ......................................... .................. 186 4.2.12. Doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice ......................................... 186 4.2.13. Doação a entidade entidade futura.................... futura.......................................... ............................................ ............................. ....... 186 4.3. Promessa Promessa de doação doação .......................................... ................................................................. ............................................ ..................... 186 186 4.4. Revogação Revogação da doação doação .............................................................. ................................................................................. ................... 187 5. Locação de Coisas no Código Civil ............................................................................. 188 5.1. Introdução Introdução .......................................... ................................................................. ............................................. .................................... .............. 188 5.2. Deveres das partes numa locação ................................................................... 189 5.3. Extinção do contrato de locação ................................................................. 189 6. Empréstimo Empréstimo:: comodato comodato e mútuo ............................................................... .............................................................................. ............... 190 6.1. Introdução Introdução .......................................... ................................................................. ............................................. .................................... .............. 190 6.1.2. Comodato Comodato ........................................... .................................................................. ............................................. ............................. ....... 190 6.1.3. Mútuo................................................. ........................................................................ ............................................. ............................. ....... 191 6.1.3.1. Mútuo oneroso (mútuo feneratício) .................................................. 192
14
7. Prestação Prestação de Serviço Serviço ............................................ ................................................................... ............................................. ............................. ....... 192 7.1. Introdução Introdução .......................................... ................................................................. ............................................. .................................... .............. 192 7.2. Regras da prestação e serviço no CC/02 .......................................................... 193 7.3. Extinção do contrato de prestação de serviço ................................................. 193 7.4. Tutela externa externa do contrato contrato .................................... .......................................................... ......................................... ................... 194 7.5. Prestação de serviço agrícola .......................................................................... 194 8. Contrato Contrato de empreitada empreitada ...................................................... ............................................................................. ..................................... .............. 195 8.1. Introdução Introdução .......................................... ................................................................. ............................................. .................................... .............. 195 8.2. Regras Regras da empreitada empreitada no CC/02 ............................................ .................................................................. ......................... ... 195 8.3. Sub-emprei Sub-empreitada tada ......................................... ............................................................... ............................................. .............................. ....... 196 9. Contrato Contrato de depósito depósito ........................................... .................................................................. ............................................. ............................. ....... 197 9.1. Introdução Introdução .......................................... ................................................................. ............................................. .................................... .............. 197 9.2. Regras quanto ao depósito voluntário ............................................................ 198 9.3. Depósito Depósito necessário necessário ......................................................... ................................................................................ .............................. ....... 199 10. Mandato Mandato ............................................. .................................................................... ............................................. ............................................ ......................199 10.1. Introdução Introdução ............................................ ................................................................... ............................................. ................................ .......... 199 10.2. Principais classificações do mandato ............................................................. 200 10.3. Principais regras do mandato no CC/02 ......................................................... 200 10.4. Obrigaçõe Obrigaçõess do mandatário mandatário .......................................... ................................................................. ................................. .......... 201 10.5. Obrigações do mandante...................... mandante............................................. .............................................. ................................. .......... 201 10.6. Substabelec Substabelecimento imento.................................................. ......................................................................... ..................................... .............. 201 10.7. Extinção do contrato de mandato ................................................................. 202 11. Contrato de comissão; agência e distribuição; corretagem....................................... 202 11.1. Contrato Contrato de comissão comissão ....................................... ............................................................. ............................................ ...................... 202
15
11.1.1. Espécies Espécies de comissão comissão ................................................... .......................................................................... .......................... ... 203 11.2. Contrato de agência e distribuição ................................................................ 204 11.3. Corretagem Corretagem......................................................... ................................................................................ ......................................... .................. 205 12. Contrato Contrato de transporte transporte .................................... .......................................................... ............................................. ................................. .......... 206 12.1. Introdução Introdução ............................................ ................................................................... ............................................. ................................ .......... 206 12.2. Regras gerais previstas no Código Civil .......................................................... 206 12.2.1. Transporte Transporte aéreo .................................................. ......................................................................... ................................. .......... 206 12.2.1.1. Observações sobre contratos de transportes aéreos ........................ 207 12.2.2. Transporte Transporte cumulativo cumulativo...................................... ............................................................ ..................................... ............... 207 12.2.3. Transporte Transporte de pessoas pessoas .......................................... ................................................................. ................................. .......... 208 12.2.4. Transporte Transporte de coisas ..................................... ........................................................... ......................................... ................... 209 13. Contrato Contrato de seguro.......................................... ................................................................. ............................................. ................................ .......... 210 13.1. Introdução Introdução ............................................ ................................................................... ............................................. ................................ .......... 210 13.2. Regras gerais do seguro no Código Civil......................................................... 211 13.3. Seguro Seguro de dano ................................................ ....................................................................... ............................................ ..................... 213 13.3.1. Seguro Seguro DPVAT DPVAT ........................................... .................................................................. ............................................ ..................... 215 13.4. Seguro Seguro de pessoa pessoa ............................................. .................................................................... ............................................ ..................... 217 217 14. Constituição de renda e jogo e aposta ..................................................................... 218 14.1. Constituiç Constituição ão de renda renda ......................................... ............................................................... ......................................... ................... 218 14.2. Jogo e aposta ............................................... ...................................................................... ............................................. ......................... ... 219 15. Contrato Contrato de fiança fiança .............................................. ..................................................................... ............................................. ............................. ....... 220 15.1. Introdução Introdução ............................................ ................................................................... ............................................. ................................ .......... 220 15.2. Efeitos e regras da fiança no Código Civil....................................................... 221 15.3. Classificação da fiança quanto a sua extensão ............................................... 222
16
16. Transação Transação e compromiss compromisso o .......................................... ................................................................. ............................................ ..................... 223 223 16.1. Transação Transação ............................................. .................................................................... ............................................. ................................ ..........223 16.1.1. Espécies Espécies ............................................ ................................................................... ............................................. ............................. ....... 223 16.2. Compromisso Compromisso.......................................................... ................................................................................. ..................................... .............. 224 16.2.1. Espécies Espécies ............................................ ................................................................... ............................................. ............................. ....... 224 Questões Questõ es ........................................... ................................................................. ............................................ ............................................. .......................... ... 225 Gabarito Gabari to ............................................ .................................................................. ............................................ ............................................. .......................... ... 232 Capítulo 6 — Direito Direito das Coisas Coisas ........................................... .................................................................. ......................................... .................. 234 1. Introdução Introdução ............................................ ................................................................... ............................................. ............................................ ......................234 1.1. Direitos Reais x Direitos Pessoais (obrigacionais) ............................................ 234 1.2. Demais diferenças entre os direitos reais e os direitos pessoais patrimoniais... 235 1.2.1. Direitos Direitos reais........................................ .............................................................. ............................................. ................................. .......... 235 1.2.2. Direitos Direitos pessoais pessoais ............................................. .................................................................... ............................................ ..................... 235 2. Da Posse .............................................................. .................................................................................... ............................................. .............................. ....... 236 2.1. Natureza Natureza jurídica jurídica da posse ............................................ ................................................................... ................................. .......... 236 2.2. Diferenças entre posse e detenção ................................................................. 236 2.3. Principais classificações da posse .................................................................... 237 2.3.1. Quanto ao desdobramen desdobramento to ................................................. ...................................................................... ..................... 237 2.3.2. Quanto aos vícios objetivos ..................................................................... 237 2.3.3. Quanto à boa-fé ............................................................ ................................................................................... .......................... ... 238 2.3.4. Quanto à presença de um título ............................................................... 238 2.3.5. Quanto ao tempo ................................................... .......................................................................... ................................. .......... 238 2.3.6. Quanto aos efeitos efeitos ......................................... ............................................................... ......................................... ................... 238 2.4. Efeitos materiais e processuais da posse ......................................................... 239
17
2.4.1. Efeitos Efeitos quanto quanto aos frutos frutos ................................................... ......................................................................... ...................... 239 239 2.4.2. Efeitos da posse em relação às benfeitorias .............................................. 239 2.5. Posse e responsabil responsabilidad idade e .......................................... ................................................................. ..................................... .............. 240 2.6. Posse e processo processo civil ............................................ ................................................................... ......................................... .................. 240 2.6.1. Principais aspectos processuais ................................................................ 240 2.7. A legítima defesa da posse e o desforço imediato ........................................... 242 2.8. Forma de aquisição, transmissão e perda da posse ......................................... 242 2.9. Composse Composse ........................................... .................................................................. ............................................. .................................... .............. 242 3. Propriedad Propriedade e .......................................... ................................................................. ............................................. ............................................ ...................... 243 3.1. Conceito Conceito ......................................... ............................................................... ............................................. ......................................... ..................243 3.2. Principais características do direito de propriedade ........................................ 243 3.3. Função social e socioambiental da propriedade .............................................. 243 3.4. Desapropriação judicial privada por posse-trabalho ........................................ 245 3.5. Diferença entre propriedade resolúvel e propriedade fiduciária .................... ........... ........... .. 245 3.5.1. Propriedad Propriedade e resolúvel........ resolúvel.............................. ............................................ ............................................. .......................... ... 245 3.5.2. Propriedad Propriedade e fiduciária fiduciária ............................................ ................................................................... ................................. .......... 246 3.6. Formas de aquisição da propriedade imóvel ................................................... 246 3.6.1. Formas originárias de aquisição da propriedade imóvel ................ ........ ................ ............ .... 246 3.6.1.1. Acessões Acessões naturais........... naturais.................................. ............................................. ............................................ ......................246 3.6.1.2. Acessões Acessões artificiais artificiais ............................................................. ............................................................................ ............... 247 3.6.1.3. Usucapião de bens imóveis ............................................................... 248 3.6.1.4. Usucapião imobiliária e a questão intertemporal ............................... 252 3.6.2. Formas de aquisição derivada da propriedade .......................................... 252 3.6.2.1. Registro Registro público público ........................................... .................................................................. ..................................... .............. 252 3.6.2.2. Sucessão hereditária de bens imóveis ................................................ 252 3.7. Formas de aquisição da propriedade móvel .................................................... 253
18
3.7.1. Ocupação e achado do tesouro e estudo da descoberta ............................ 253 3.7.1.1. Ocupação Ocupação..................................................... ............................................................................ ..................................... .............. 253 3.7.1.2. Achado do tesouro tesouro .............................................. ..................................................................... .............................. ....... 253 3.7.1.3. Descoberta Descoberta ........................................... .................................................................. ............................................ .....................253 3.7.2. Usucapião Usucapião de bens móveis móveis .................................................. ....................................................................... ..................... 253 3.7.2.1. Usucapião Usucapião ordinária ordinária ............................................ ................................................................... .............................. ....... 254 3.7.2.2. Usucapião extraordinária .................................................................. 254 3.7.3. Especificaçã Especificação o ........................................... .................................................................. ............................................. ......................... ... 254 3.7.4. Confusão, comistão e adjunção ................................................................ 254 3.7.5. Tradição Tradição ........................................... .................................................................. ............................................. ................................ .......... 255 3.7.6. Sucessão hereditária de bens móveis ....................................................... 256 3.7.7. Perda da propriedade imóvel e móvel ...................................................... 256 4. Direito Direito de vizinhança vizinhança ................................. ....................................................... ............................................. ......................................... .................. 256 4.1. Conceito Conceito ......................................... ............................................................... ............................................. ......................................... ..................256 4.2. Uso anormal anormal da propriedad propriedade e ........................................................... .......................................................................... ............... 256 4.3. Árvores Árvores limítrofes limítrofes .......................................... ................................................................. ............................................. ......................... ... 257 4.4. Passagem forçada e da passagem de cabos e tubulações................. ......... ................ ................ ........ 257 4.4.1. Passagem Passagem forçada forçada............................................... ...................................................................... ..................................... ..............257 4.4.2. Cabos e tubulações tubulações .............................. .................................................... ............................................. .............................. ....... 258 4.5. Águas ......................................... ............................................................... ............................................. ............................................. ...................... 258 4.6. Direito de tapagem e limites entre prédios ..................................................... 259 4.7. Direito Direito de construir construir ................................................... .......................................................................... ..................................... .............. 259 5. Do Condomínio Condomínio ......................................... ............................................................... ............................................. ......................................... .................. 261 5.1. Conceito Conceito ......................................... ............................................................... ............................................. ......................................... ..................261
5.2. Condomínio voluntário ou convencional ......................................................... 261
19
5.2.1. Administração do condomínio ................................................................. 262 5.3. Condomínio Condomínio necessário necessário ......................................... ............................................................... ......................................... ................... 262 5.4. Condomínio Condomínio edilício edilício ........................................... .................................................................. ............................................ ..................... 262 5.4.1. Direitos e deveres dos condôminos .......................................................... 264 5.4.2. Penalidades a que está sujeito o condômino ............................................ 264 5.4.3. Direito de preferência. Alienação de partes acessórias e comuns .......... .............. .... 265 5.4.4. Despesas Despesas condomini condominiais ais......................................................... ............................................................................ ...................265 5.4.5. Administração do condomínio edilício...................................................... 265 5.4.5.1. Síndico Síndico .......................................... ................................................................. ............................................. ............................. ....... 265 5.4.5.2. Assembleia Assembleia ........................................... .................................................................. ............................................ .....................266 5.4.5.3. Conselho Conselho fiscal ........................................................ ............................................................................... .......................... ... 267 5.4.6. Extinção do condomínio edilício ............................................................... 267 5.4.7. Condomínio em multipropriedade ........................................................... 267 5.4.8. Condomínio Condomínio de lotes ........................ ............................................... .............................................. ................................. .......... 268 6. Direito real de aquisição do promitente comprador .................................................. 268 7. Direitos reais de gozo ou fruição ............................................................................... 269 7.1. Introdução Introdução .......................................... ................................................................. ............................................. .................................... .............. 269 7.2. Superfície Superfície ........................................... .................................................................. ............................................. .................................... ..............269 7.3. Servidões Servidões ............................................ ................................................................... ............................................. .................................... .............. 270 7.3.1. Classificação das servidões ....................................................................... 271 7.3.2. Obras Obras na servidão servidão ............................ ................................................... .............................................. ................................. .......... 271 7.3.3. Finalidad Finalidade e da servidão servidão ................................................... .......................................................................... .......................... ... 271 7.3.4. Indivisibilidade da servidão ...................................................................... 272 7.3.5. Extinção Extinção das servidões servidões .................................... .......................................................... ......................................... ................... 272 7.4. Usufruto Usufruto ......................................... ............................................................... ............................................. ......................................... ..................272
20
7.4.1. Classificaçã Classificação o do usufruto usufruto ........................................... .................................................................. .............................. ....... 272 7.4.2. Direitos Direitos do usufrutuár usufrutuário................ io...................................... ............................................ ..................................... ............... 273 7.4.3. Deveres Deveres do usufrutuár usufrutuário io ............................................ ................................................................... .............................. ....... 274 7.4.4. Extinção Extinção do usufruto usufruto ........................ ............................................... .............................................. ................................. .......... 274 7.5. Uso................................................................ ...................................................................................... ............................................. .......................... ... 274 7.6. Habitação Habitação ........................................... .................................................................. ............................................. .................................... ..............275 7.7. Concessões especiais para uso e moradia ....................................................... 275 8. Direitos Direitos reais de garantia garantia ....................... .............................................. .............................................. ............................................ ..................... 275 8.1. Introdução Introdução .......................................... ................................................................. ............................................. .................................... .............. 275 8.2. Penhor Penhor ............................................ .................................................................. ............................................ ......................................... ................... 277 8.2.1. Constituiçã Constituição o do penhor penhor ....................................... ............................................................. ..................................... ............... 277 8.2.2. Direitos do credor pignoratício ................................................................. 277 8.2.3. Deveres do credor pignoratício ................................................................ 277 8.2.4. Modalidade Modalidadess de penhor penhor ..................................................... ........................................................................... ...................... 278 8.2.4.1. Penhor Penhor legal.............................. ..................................................... .............................................. ................................. .......... 278 8.2.4.2. Penhor Penhor convenciona convencionall.............................................................. ......................................................................... ........... 278 8.2.5. Extinção Extinção do penhor penhor ...................................... ............................................................ ............................................ ...................... 281 8.3. Hipoteca Hipoteca ......................................... ............................................................... ............................................. ......................................... .................. 281 8.3.1. Remição ou resgate da hipoteca .............................................................. 282 8.3.2. Perempção da hipoteca convencional ...................................................... 283 8.3.3. Classificaçã Classificação o da hipoteca hipoteca ........................................... .................................................................. .............................. ....... 283 8.3.3.1. Quanto à sua origem origem ........................................... .................................................................. .............................. ....... 283 8.3.4. Extinção Extinção da hipoteca.......... hipoteca................................ ............................................ ............................................. .......................... ... 284 8.4. Anticrese Anticrese ............................................ ................................................................... ............................................. .................................... ..............284 8.5. Alienação fiduciária em garantia .................................................................... 284
21
8.5.1. Conceito Conceito ........................................... .................................................................. ............................................. ................................ .......... 285 8.5.2. Alienação fiduciária em garantia de bens móveis...................................... 285 8.5.3. Alienação fiduciária em garantia de bens imóveis ................. ......... ................ ................ ............ .... 287 9. Da Laje ....................................... ............................................................. ............................................. .............................................. ................................. .......... 288 Questões Questõ es ........................................... ................................................................. ............................................ ............................................. .......................... ... 288 Comentários Comen tários ......................................... ............................................................... ............................................. ............................................. ...................... 295 Capítulo 7 — Responsabilidade Civil ............................................................................. 298 1. Disposições gerais e classificações da responsabilidade civil civil ...................................... ...................................... 298 2. Dos elementos ou pressupostos da responsabilidade civil civil ......................................... ......................................... 299 3. Da conduta humana ................... .......................................... .............................................. ............................................. ................................ .......... 300 4. Da culpa em sentido amplo ................... .......................................... .............................................. ............................................ .....................300 5. Do nexo de causalidade causalidade............................................ ................................................................... ............................................. ......................... ... 301 6. Das excludentes excludentes do nexo de causalidade ................... .......................................... ............................................. ......................... ... 302 7. Do dano ou prejuízo ................... .......................................... .............................................. ............................................. ................................ .......... 303 8. Do dano material .................... .......................................... ............................................. ............................................. .................................... .............. 304 8.1 Teoria do desvio produtivo do consumidor ...................................................... 308 9. Dano estético estético....................................................... ............................................................................. ............................................. .............................. ....... 308 10. Dano moral coletivo coletivo .............................................................. ..................................................................................... ................................. .......... 309 11. Danos sociais sociais........................................ .............................................................. ............................................ ............................................ ......................310 12. Da teoria da perda de uma chance .......................................................................... 310 13. Dano bumerangue bumerangue............................... ...................................................... .............................................. ............................................ .....................311 14. Da responsabilidade civil por ato de terceiro ........................................................... 311 15. Da responsabilidade do incapaz .............................................................................. 313 16. Da responsabilidade civil do dono ou detentor de animais ...................................... 313
22
17. Responsabilidade civil do dono do prédio ou construção por sua ruína .................... ............ ........ 313 18. Da cláusula cláusula de não de indenizar indenizar ............................................. .................................................................... ................................. .......... 314 Capítulo 8 – 8 – Direito Direito das Famílias Famílias ................................... ......................................................... ............................................. .......................... ... 315 1. Direito Direito de Família Família ................................................. ........................................................................ ............................................. ............................. ....... 315 1.1. Introdução Ao Direito De Família .................................................................... 315 1.2. Princípios do direito de família ....................................................................... 315 1.3. Concepção constitucional da família e os tipos de famílias .............................. 319 1.4. Informativos de Jurisprudência ....................................................................... 323 1.4.1. Supremo Tribunal Federal ........................................................................ 323 2. Casamento Casamento ............................................ ................................................................... ............................................. ............................................ ...................... 326 2.1. Conceito Conceito e natureza natureza jurídica jurídica ............................................................ ........................................................................... ............... 326 2.2. Princípios específicos aplicáveis ao casamento ................................................ 327 2.3. Capacidade Capacidade para o casamento casamento ...................................................... ........................................................................ .................. 327 2.4. Impedimentos matrimoniais e causas suspensivas .......................................... 328 2.5. Processo de habilitação e celebração do casamento...................... casamento........................................ .................. 331 2.6. Espécies Espécies de casamentos casamentos ............................................ ................................................................... ..................................... .............. 334 2.7. Invalidação Invalidação do casamento casamento ........................................................... .............................................................................. ................... 336 2.8. Efeitos Efeitos do casamento casamento .................................................... ........................................................................... ................................. .......... 340 2.8.1. Efeitos sociais do casamento .................................................................... 340 2.8.2. Efeitos Efeitos pessoais pessoais ........................................... .................................................................. ............................................ ..................... 340 2.8.3. Efeitos Efeitos patrimoniai patrimoniaiss....................................................... .............................................................................. .......................... ... 341 2.9. Provas Provas do casamento casamento ............................................................... ..................................................................................... ...................... 341 2.10. Informativos de Jurisprudência ..................................................................... 341 2.10. 1. Superior Tribunal de Justiça .................................................................. 341
23
3. Regime Regime de bens .......................... ................................................. .............................................. ............................................. ................................ .......... 342 3.1. Disposiçõe Disposiçõess gerais gerais .......................................... ................................................................. ............................................. ......................... ... 342 3.2. Regras gerais quanto ao regime de bens ......................................................... 343 3.3. Pacto antenupcia antenupciall .......................................... ................................................................. ............................................. ......................... ... 345 3.4. Regime Regime de bens em espécie espécie .. ........................ ............................................ ............................................. .............................. ....... 346 3.4.1. Regime da comunhão parcial de bens ...................................................... 346 3.4.2. Regime da comunhão universal de bens ................................................... 348 3.4.3. Regime de participação final nos aquestos ............................................... 350 3.4.4. Regime da separação de bens .................................................................. 352 3.5. Informativos de Jurisprudência ....................................................................... 353 3.5.1. Superior Tribunal de Justiça ..................................................................... 353 4. Dissolução da sociedade conjugal e do vínculo matrimonial ...................................... 355 4.1. Disposiçõe Disposiçõess gerais gerais .......................................... ................................................................. ............................................. ......................... ... 355 4.2. Do fim da sociedade sociedade conjugal conjugal ............................................... ...................................................................... .......................... ... 356 4.3. Da dissolução do vínculo matrimonial............................................................. 361 4.4. Discussão de culpa no divórcio ....................................................................... 361 4.5. O uso do nome após a EC 66 .......................................... ................................................................. ................................. .......... 362 362 4.6. Dissolução do casamento por morte presumida .............................................. 363 4.7. Divórcio e prestação de alimentos .................................................................. 364 4.8. Informativos de Jurisprudência ....................................................................... 364 4.8.1. Superior Tribunal de Justiça ..................................................................... 364 5. Parentesco Parentesco ............................................ ................................................................... ............................................. ............................................ ...................... 366 5.1. Relações Relações de parentesco parentesco .............................. .................................................... ............................................. .............................. ....... 366 5.2. Graus de parentesco parentesco .......................................... ................................................................. ............................................ ..................... 366 366
24
5.3. Filiação Filiação ........................................... ................................................................. ............................................ ......................................... ...................367 5.3.1. Filiação decorrente do casamento ............................................................ 368 5.3.1.1. Afastamento da presunção de paternidade ....................................... 368 5.3.1.2. Prova da filiação filiação .......................................... ................................................................. ..................................... .............. 370 5.3.2. Filiação Filiação fora do casamento casamento ............................................. ................................................................... ......................... ... 371 5.3.2.1. Reconhecimento voluntário .............................................................. 371 5.3.2.2. Reconhecimento judicial ................................................................... 372 5.3.3. Barriga de aluguel ou barriga de substituição ........................................... 374 5.3.4. Multiparen Multiparentalid talidade........ ade.............................. ............................................ ............................................. .............................. ....... 374 5.3.5. Adoção............................................. .................................................................... ............................................. ................................ .......... 377 5.4. Informativos de Jurisprudência ....................................................................... 379 5.4.1. Superior Tribunal de Justiça ..................................................................... 379 6. Poder familiar e a proteção aos filhos ....................................................................... 381 6.1. Poder familiar familiar ............................................ ................................................................... ............................................. ............................. ....... 381 6.1.1. Extinção e da suspensão do poder familiar ............................................... 383 6.1.2. A alienação parental como fundamento para a suspensão do poder familiar .......................................... ................... .............................................. ............................................. ............................................. ................................. .......... 384 6.2. Proteção Proteção aos filhos: filhos: a guarda guarda .......................... ................................................ ............................................. .......................... ... 385 6.3. Informativos de Jurisprudência ....................................................................... 389 6.3.1. Superior Tribunal de Justiça ..................................................................... 389 7. Alimentos Alimentos ............................................. .................................................................... ............................................. ............................................ ......................390 7.1. Consideraçõ Considerações es gerais gerais .......................................... ................................................................. ............................................ .....................390 7.1.1. Conceito Conceito e requisitos requisitos ............................................................ ............................................................................... ................... 391 7.1.2. Características da obrigação alimentar ..................................................... 392 7.1.3. Principais classificações dos alimentos ..................................................... 393
25
7.1.4. Regras sobre a ordem preferencial quanto ao pagamento dos alimentos .. 394 7.1.5. Divisibilidade e solidariedade na obrigação alimentar .............................. 395 7.1.6. Base de cálculo de incidência dos alimentos ............................................. 395 7.1.7. A prisão civil como consequência pelo não pagamento dos alimentos ...... 396 7.1.8. Extinção da obrigação alimentar .............................................................. 397 7.1.9. Alimentos Alimentos gravídico gravídicoss .......................................... ................................................................. ..................................... .............. 397 7.1.10. Obrigação Obrigação avoenga avoenga ........................................... .................................................................. ..................................... .............. 398 7.2. Informativos de Jurisprudência ....................................................................... 398 7.2.1. Superior Tribunal de Justiça ..................................................................... 398 8. Tutela e curatela curatela ........................................... .................................................................. ............................................. .................................... .............. 400 8.1. Consideraçõ Considerações es gerais gerais .......................................... ................................................................. ............................................ .....................400 8.1.1. Tutela..................... Tutela........................................... ............................................. ............................................. .................................... .............. 400 8.1.2. Curatela Curatela ........................................... .................................................................. ............................................. ................................ .......... 403 8.2. Tomada de decisão decisão apoiada apoiada .......................................... ................................................................. ................................. .......... 407 8.3. Informativos de Jurisprudência ....................................................................... 408 8.3.1. Superior Tribunal de Justiça ..................................................................... 408 9. Uniã União o estável estável ............................................ .................................................................. ............................................ ......................................... ................... 409 9.1. Consideraçõ Considerações es gerais gerais .......................................... ................................................................. ............................................ .....................409 9.2. Evolução Evolução da união estável estável ............................................. .................................................................... ................................. .......... 410 9.3. A união estável no código civil ........................................................................ 413 9.4. A união estável e o denominado namoro qualificado ...................................... 415 9.5. Questões polêmicas quanto à união estável...................... estável............................................. .............................. ....... 415 9.6. Informativos de Jurisprudência ....................................................................... 416 9.6.1. Superior Tribunal de Justiça ..................................................................... 416
26
Questões Questõ es ........................................... ................................................................. ............................................ ............................................. .......................... ... 417 Capítulo 9 – 9 – Direito Direito das Sucessões Sucessões ........................................... .................................................................. ..................................... .............. 432 1. Introdução ao direito das sucessões...................... sucessões............................................ ............................................. .............................. ....... 432 1.2. Abertura Abertura da sucessão sucessão ...................................................... ............................................................................. .............................. ....... 433 1.3. Direito das sucessões e o princípio de saisine ................... .......................................... .............................. ....... 434 1.4. Espécies Espécies de sucessões sucessões ........................................... .................................................................. ......................................... .................. 434 1.5. Vocação hereditária e classificação dos herdeiros ........................................... 435 1.6. Diferenças entre herança e legado .................................................................. 438 1.7. Procedimento previsto no ncpc para o direito das sucessões ........................... 438 1.8. Informativos de Jurisprudência ....................................................................... 439 1.8.1. Superior Tribunal de Justiça ..................................................................... 439 2. Sucessão Sucessão hereditári hereditáriaa ............................................ ................................................................... ............................................. ............................. ....... 440 2.1. A herança e meação: diferenciação................................................................. 440 2.2. Administraç Administração ão da herança herança ........................................................ .............................................................................. ...................... 441 2.3. Herança jacente e herança vacante ................................................................ 441 2.4. Aceitação e renúncia da herança .................................................................... 443 2.5. Excluídos da sucessão: indignidade sucessória e deserdação ........................... 445 2.6. Ação de petição petição de herança herança........................................... .................................................................. ................................. .......... 447 2.7. Informativos de Jurisprudência ....................................................................... 447 2.7.1. Superior Tribunal de Justiça ..................................................................... 447 3. Sucessão Sucessão legítima legítima..................................................... ............................................................................ ............................................. ......................... ... 449 3.1. Consideraçõ Considerações es gerais gerais .......................................... ................................................................. ............................................ .....................449 3.2. Sucessão dos descendentes (por cabeça ou direito próprio e por representação) e concorrência do cônjuge e do companheiro .......................................................... 450
27
3.3. Sucessão dos ascendentes e concorrência do cônjuge e do companheiro ......... ........ . 453 3.4. Sucessão do cônjuge e do companheiro isoladamente .................................... 454 3.5. Sucessão Sucessão dos colaterais colaterais ................................................. ........................................................................ ................................. .......... 457 3.6. Informativos de Jurisprudência ....................................................................... 457 3.6.1. Superior Tribunal de Justiça ..................................................................... 457 4. Sucessão Sucessão testamentár testamentária ia................................................ ....................................................................... ............................................ .....................459 4.1. Conceito de testamento e características ........................................................ 459 4.2. Modalidades ordinárias de testamento .......................................................... 462 4.3. Modalidades especiais do testamento ............................................................ 465 4.4. Codicilo Codicilo...................................................... ............................................................................ ............................................. .............................. ....... 466 4.5. Disposiçõe Disposiçõess testamentár testamentárias ias ........................................... .................................................................. ................................. ..........466 4.6. Legado.................................................... .......................................................................... ............................................. ................................. .......... 468 4.6.1. Espécies Espécies de legados legados ............................................ ................................................................... ..................................... .............. 468 4. 6.2. Efeitos Efeitos dos legados legados .............................................................. ................................................................................. ................... 470 470 4. 6.3. Caducidade Caducidade dos legados legados ......................................... ............................................................... ................................. ........... 470 4.6.4. Direito de acrescer entre legatários .......................................................... 470 4.7. Substituições testamentárias...................... testamentárias............................................ ............................................. .............................. ....... 471 4.8. Redução das disposições testamentárias ........................................................ 473 4.9. Revogação Revogação do testamento testamento ............................................. .................................................................... ................................. .......... 473 4.10. Rompimento Rompimento do testamento testamento........................................... .................................................................. .............................. ....... 474 4.11. Testamenteir Testamenteiro................ o....................................... ............................................. ............................................. ................................. .......... 475 4.12. Informativos de Jurisprudência ..................................................................... 476 4.12.1. Superior Tribunal de Justiça ................................................................... 476 5. Inventário Inventário e partilha partilha .............................. ..................................................... .............................................. ............................................ ..................... 477
28
5.1. Consideraçõ Considerações es gerais gerais .......................................... ................................................................. ............................................ .....................477 5.2. Inventário Inventário judicial judicial .......................................... ................................................................. ............................................. ......................... ... 477 5.3. Inventário Inventário extrajudici extrajudicial al ......................................... ............................................................... ......................................... ................... 485 5.4. Pena de sonegados sonegados ............................................ ................................................................... ............................................ ..................... 487 487 5.5. Pagamento Pagamento das dívidas dívidas ............................... ..................................................... ............................................. .............................. ....... 487 5.6. Colação Colação ou conferência conferência ......................................... ............................................................... ......................................... ................... 488 5.7. Redução das doações inoficiosas .................................................................... 490 5.8. Partilha Partilha.............................................................. .................................................................................... ............................................ ...................... 491 5.9. Garantia dos quinhões hereditários ................................................................ 493 5.10. Anulação, rescisão e nulidade da partilha ..................................................... 493 5.11. Informativos de Jurisprudência ..................................................................... 494 5.11.1. Superior Tribunal de Justiça ................................................................... 494 Referências Referê ncias bibliográf bibliográficas icas......................................... ............................................................... ............................................. .............................. ....... 509
29
Matheus Zuliani
CAPÍTULO 1 – 1 – LEI LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO BR ASILEIRO (LINDB) 1. LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LINDB) 1.1. VIGÊNCIA E VALIDADE DAS NORMAS A vigência da lei ocorre a partir do momento em que ela passa a ter força coercitiva, seja, a partir instante que todas as pessoas obedecê-la. se pode confundir co nfundir aouvigência da leido com a sua em existência. Pode ser que devem a lei exista, todavia,Não ainda não esteja em vigor. Assim, o primeiro passo é a existência da lei, uma vez que não tem como exigir a obrigatoriedade da lei sem que ela exista. A lei passa a existir com sua promulgação. Após a sua promulgação, é possível que ela entre em vigor nessa mesma data ou em data distinta, a depender da vontade do legislador. A regra é que a lei passe a vigorar em todo o território dentro do prazo de 45 dias depois de oficialmente publicada. É o que dispõe o art. 1º da LINDB. Denomina-se vacatio legis o prazo entre o início da existência da lei e o início de sua vigência, caso exista esse intervalo. Trata-se de um período necessário para que a sociedade se habitue tanto com a lei quanto com o regime jurídico que ela impõe. Nesse sentido, em atenção ao princípio da obrigatoriedade da lei, ninguém pode alegar seu desconhecimento. Entende-se que esse princípio não é absoluto, uma vez que há exceção, como o caso do erro de direito, em que a parte negociante poderia revogá-lo, desde que não tenha o objetivo de descumprir a lei (CC, art. 139, III). Há uma corrente que entende que a vacatio legis é imprescindível em leis que tenham relevante repercussão, não podendo ela entrar em vigor na data da publicação (art. 8ª caput da LC 95/1998). Por fim, ainda sobre a vacatio legis, é importante mencionar a forma de contagem. Dispõe a Lei Complementar nº 95/1998, que trata sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, em seu art. 8º, §1º que “a contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral”. Isto é, inclui-se o primeiro e o último dia, entrando a lei em vigor no dia subsequente à consumação integral do prazo. Por isso, não se pode confundir com os prazos processuais do Código de Processo Civil, no qual não se inclui a data da publicação na contagem. A lei que nasce e que tem data certa para entrar em vigor pode sofrer alteração em seu texto antes da vigência ou depois depois da vigência. A LINDB trata das duas situações. Se, antes de entrar a lei em vigor, v igor, ocorrer nova publicação de seu texto, destinada a correção, o prazo dos dispositivos alterados começará a correr da nova publicação (LINDB, art. 1º, § 3º). Em outras palavras, a vacatio se reinicia para esses dispositivos alterados, dando nova oportunidade de se familiarizar com a lei. Agora, se as correções forem em texto de lei já em vigor consideram-se lei nova (LINDB, art. 1º, § 4º). Existe uma questão que pode gerar dúvidas em concurso por confundir a parte técnica com o que comumente se fala ou se aplica. Alguns entendem que vigência e vigor são situações distintas. Vigor é a força da lei, da norma. Vigência é a norma que já esteve em vigor, mas que agora não tem mais aplicabilidade. Assim, no cenário em que vivemos, o CPC/73 não possui mais
27 30
Matheus Zuliani
vigência. Todavia, em maior número, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, vigência é o termo utilizado para indicar a norma que tem força, ou seja, sinônimo de vigor 1. Para finalizar a questão da vigência da lei é importante lembrar que uma lei pode ingressar no território nacional em um prazo e no estrangeiro em outro. No concurso da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 2010, o examinador fez a seguinte pergunta: é possível que um mesmo fato seja regulamentado por duas leis distintas? A resposta para essa indagação está no art. 1º, §1º da LINDB, uma vez que “n “nos os Estados, estrangeiros, a obrigatoriedade daseleia brasileira, quando seno inicia meses depois de terá oficialmente publicada”. Assim, publicada”. Assim, lei tem uma vacatioadmitida, de 45 dias, 60º três dia da sua publicação validade no Brasil, mas ainda não no estrangeiro, o que acarreta a aplicação da lei antiga para uma situação e a lei nova na mesma situação, só dependendo o local em que o fato for praticado. 1.2. REVOGAÇÃO DA LEI E SUAS FORMAS Revogar significa anular, invalidar, desfazer, desvigorar. Em outras palavras, significa tornar sem efeito uma lei ou qualquer outra norma jurídica. É a supressão da força obrigatória da lei, retirando sua eficácia. A revogação da lei tem previsão no art. 2º da LINDB, existindo quatros formas de se revogar uma lei que está em vigor. A revogação pode ser total, parcial, expressa ou tácita. A revogação total, também conhecida como ab-rogação, ocorre quando uma lei nova regula inteiramente a matéria da lei anterior, ou então, quando existir incompatibilidade entre elas. A revogação parcial, denominada de derrogação, acontece a contece quando apenas parte da lei é tida como sem efeito, permanecendo parte dela em vigor. vigo r. Ex.: o novo Código de Processo Civil derrogou alguns dispositivos do Código Civil, por exemplo, o art. 227. A revogação pode ser, ainda, expressa ou tácita. A revogação expressa é aquela que taxativamente se diz qual norma está revogada. O art. 9º da Lei Complementar nº 98/1995, com a redação da Lei Complementar nº 107/2001, estabelece que “a cláusula de cláusula de revogação deverá enumerar, expressamente, as leis ou disposições legais revogadas”. Essa é uma forma de revogação expressa. A tácita, ao contrário, ocorre quando há incompatibilidade entre elas. Diz o art. 2º, §1º da LINDB, que ocorre essa forma de revogação revogação quando “seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria que tratava a lei anterior”. anterior”. Quando se fala em revogação, questiona-se se o costume pode revogar norma. No Direito Brasileiro, não existe a possibilidade de retirar o efeito de uma lei em razão de um costume. É a chamada supremacia da lei sobre os costumes. O desuetudo, ou seja, o costume negativo (desuso) não revoga lei 2. Ele pode, em outro giro, ser considerado um método de integração para fins de julgamento. Por fim, é importante mencionar que lei temporária é aquela que nasce com termo prefixado de duração ou com um objetivo a ser cumprido. A lei já nasce com um prazo para perder sua vigência. Ela é uma exceção ao princípio da continuidade, já que não tem eficácia continua, ou seja, não precisa de uma lei para revogá-la, pois seu fim tem um prazo certo, determinado.
1 Ao
verificar uma questão que trata da diferença entre vigor e vigência, vi gência, lembre-se dessa celeuma para responder. “A eventual tolerância ou a indiferença na repressão criminal, bem assim o pretenso desuso não se apresentam, em nosso sistema jurídico-penal, como causa de atipia (Precedentes). II - A norma incriminadora não pode ser neutralizadaa ou se considerada revogada em decorrência de, v.g., desvirtuada atuação policial (art. 2º, caput da LICC). neutralizad Recurso conhecido e provido”. (REsp 146.360/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19.10.1999, DJ 08.11.1999 p. 85]. 85]. 2STJ:
28 31
Matheus Zuliani
1.3. REPRISTINAÇÃO Repristinação significa restaurar a vigência de uma lei pelo fato de a lei revogadora ter perdido a sua vigência. É o que dispõe o art. 2º, §3º da LINDB: “salvo “salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência”. Desta forma, em regra, não há repristinação no ordenamento jurídico vigente. Todavia, esse efeito pode acontecer quando o legislador fizer constar essa previsão na lei revogadora. Desta forma, se ficar consignado na lei revogadora que um de seus efeitos é ressuscitar a lei revogada, verifica-se o efeito repristinatório da lei. Alguns doutrinadores fazem a distinção entre repristinação e efeito repristinatório. O efeito repristinatório é estudado no campo do Direito Constitucional, mais especificadamente em controle concentrado de constitucionalidade. Ex.: Lei “A” foi revogada pela Lei “B”. Posteriormente, o STF declara a inconstitucionalidade inconstitucionalidade da Lei “B”, restaurando-se restaurando -se os efeitos da norma revogada, já que a norma revogadora será considerada como nunca tivesse existido. É o que preleciona o artigo 27 da Lei nº 9.868/99. A decisão de inconstitucionalidade é declaratória e possui efeitos retroativos, ex tunc, concretizando-se com a chamada modulação dos efeitos da decisão. 1.4. NORMAS GERAIS E NORMAS ESPECIAIS Há umaque classificação de conteúdo normas noespecializado art. 2º, 2 º, §2° dadentro LINDB em entende por norma especial aquela possui um de que um se ramo do direito (por exemplo, Lei de Alimentos, Código de Defesa do Consumidor). Já a norma geral aborda o conteúdo de um ramo do direito de maneira geral. A norma geral não revoga a especial e a norma especial não revoga a geral. Tais normas caminharão conjuntamente. A norma especial pode revogar a geral de duas fformas: ormas: de forma explícita, ou então, de forma implícita. A revogação expressa ou explicita ocorre quando há previsão de que a norma especial está revogando a geral. A revogação implícita, por sua vez, acontece no momento em que regula a mesma matéria que a geral, modificando o seu conteúdo. Pode ser que uma lei especial contenha uma parte específica e outra parte geral que também está disposta em um Código, sem que haja, entre elas, contradição. Nesse caso, ambas continuarão em vigor, coexistindo. 1.5. DA INTEGRAÇÃO DAS NORMAS Pelo fato lógico de que o legislador não consegue prever todos os acontecimentos, seja para o presente seja para o futuro, e da mesma forma que o juiz não pode ser furtar ao seu mister de julgar alegando ausência de norma legal sobre o assunto, é que existe o instrumento de integração das normas, permitindo-se que haja o preenchimento de lacunas (CPC, art. 140). Dispõe o art. 4º da LINDB: “quando “ quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. O juiz não não pode deixar de decidir uma questão alegando que não existe norma regulamentadora para aquele caso em concreto (julgamento non liquet ). ). Trata-se do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. O fenômeno da subsunção se perfaz no encaixe perfeito da norma ao caso concreto. Contudo, na ausência da subsunção o juiz deverá se valer da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito. Com isso, não deixa nenhum caso sem solução.
29 32
Matheus Zuliani
A doutrina defende que existe uma hierarquia entre os instrumentos de integração i ntegração da norma, devendo ser aplicada em primeiro lugar a analogia, depois os costumes, e por fim, os princípios gerais de direito. Diz que a analogia tem preferência em razão do sistema brasileiro adotar a supremacia da lei escrita. 1.5.1. ANALOGIA Consiste a analogia na busca da solução em outra norma que é similar ao caso desprovido de lei. Utiliza-se de uma norma ou conjunto de normas aproximadas a um caso. A analogia pode ser classificada como analogia legal e analogia jurídica. A analogia legal, segundo os ensinamentos de Limongi França, é exatamente a aplicação de uma lei àquele caso em específico. Cita-se como exemplo o caso da convalidação do negócio jurídico praticado com o vício da lesão. Dispõe o § 2º do art. 157 do Código Civil que “não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito” proveito”. Porém, e se o caso for cometido em estado de perigo? O Código Civil não traz a convalidação do negócio praticado em estado de perigo. Assim, a doutrina e a jurisprudência se valendo da analogia legal permitem a utilização da convalidação também para o estado de perigo. Inclusive, o enunciado 148 da III Jornada de Direito Civil é nesse sentido. A analogia jurídica é diversa. Consiste em utilizar-se de princípios, conceitos, preceitos consagrados pela doutrina e pela jurisprudência a um caso em específico. Cumpre mencionar que para alguns doutrinadores, a analogia jurídica se constitui na aplicação dos princípios gerais do direito. Há diferença entre a analogia e a interpretação extensiva. A interpretação extensiva visa adequar o que o legislador realmente pretendia com aquela norma, ou seja, a norma diz menos do que deveria. É o caso do art. 12 do Código Civil, em caso de violação aos direitos da personalidade do de cujus, o cônjuge se torna lesado de forma indireta (dano por ricochete), e tem legitimidade para postular em juízo. Em face dessa regra, deve-se aplicar uma interpretação extensiva para garantir ao companheiro o mesmo direito previsto ao cônjuge. 1.5.2. COSTUMES O costume é a conduta reiterada, de forma lícita, e que possui relevância no mundo jurídico. Assim, um determinado determinado costume costume pode ser aplicado aplicado com forma de integração desde que apresente esses elementos, ou seja, a prática reiterada (elemento objetivo) e observância da lei (elemento subjetivo), com relevância no ordenamento or denamento jurídico. Os costumes podem ser classificados como contra legem, praeter legem, secundum legem, e por fim, costume judiciário. O costume contra legem é o que contraria a lei. O costume praeter legem legem é aquele que preenche os requisitos para servir como método integrativo, ou seja, a conduta reiterada, de forma lícita, e que possui relevância no mundo jurídico. Já o costume secundum legem é aquele em que a sua aplicação é imposta pela lei. Caracteriza o ato emulativo – emulativo – aquele aquele praticado com abuso do direito – direito – o o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes (CC, art. 187). Isto é, se a pessoa excede o bom costume pratica abuso do direito e comete ato ilícito. Alguns doutrinares ainda trazem o costume judiciário, também conhecido como jurisprudência sedimentada. Atualmente vivemos em uma era de precedentes obrigatórios, 30 33
Matheus Zuliani
súmulas vinculantes e não vinculantes, repercussões gerais e jurisprudências uníssonas. Há casos, como a súmula vinculante, recursos repetitivos e repercussões gerais, em que o juiz não pode se recusar a aplicar o precedente. Outros, como jurisprudência sedimentada e súmulas não vinculantes, embora não tenham observância obrigatória, são considerados costumes jurídicos a serem seguidos na ausência de lei específica sobre o tema. 1.5.3. PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO Segundo sustenta Miguel Reale, os princípios constituem verdadeiros pilares fundantes do ordenamento jurídico. O artigo 8º do Código de Processo Civil trabalha com a ideia de que os princípios devem ser compulsoriamente observados. Os princípios Gerais de Direito são crenças c renças jurídicas já consolidadas na sociedade e que são universalmente aceitas, como a regra de que ninguém pode ser valer da própria torpeza para se beneficiar, nem se enriquecer indevidamente à custa de terceiro, dentre outros. 1.6. DA EQUIDADE A equidade não é método de integração das normas, sendo considerado um recurso de julgamento na aplicação das leis. A equidade é o julgamento com senso de justiça, com bom senso. Para que se aplique a equidade, a lei precisa autorizar o magistrado a fazê-lo (CPC, art. 140, parágrafo único). Alguns doutrinadores entendem que há diferença entre julgamento por equidade e julgamento com equidade. O primeiro é a aplicação da equidade em si, quando a lei autorizar. auto rizar. O segundo e o julgamento com senso de justiça, com bom senso. Entende-se que o julgamento com equidade é ínsito a toda decisão judicial proferida. 1.7. DA APLICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS JURÍDICAS A hermenêutica consiste na teoria científica de interpretar e descobrir o sentido da norma jurídica, fixando seu alcance. Na interpretação, observa-se a verdadeira essência da norma jurídica, ou seja, o que verdadeiramente se pretende alcançar. É a chamada mens legis, isso é, a real intenção da lei. Há diversos métodos e critérios de interpretação. Dentre eles podemos citar a interpretação autêntica, doutrinária, jurisprudencial, gramatical, lógica, ontológica, histórica, sistemática, e por fim, a teleológica. A interpretação autêntica é a feita pelo próprio legislador por meio de outro ato normativo. A doutrinária é elaborada pelos estudiosos do direito, como doutores, mestres e livre docente. A interpretação jurisprudencial é feita pelos Tribunais. Quanto aos meios, a interpretação gramatical é mais pobre de todas, pois leva em conta o sentido literal da palavra. A ontológica busca a essência da lei, sua razão de ser (ratio legis). Na interpretação histórica se investigam os antecedentes da lei, analisando o processo legislativo. A interpretação sistemática é a que faz a interpretação de acordo com as demais normas presentes no ordenamento jurídico. Por fim, a teleológica (sociológica) busca a finalidade da lei diante da nova perspectiva social. Carlos Roberto Gonçalves diz que essa interpretação é endereça ao magistrado e cconsta onsta do art. 5º da LINDB, quando diz que “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”. comum”.
31 34
Matheus Zuliani
1.8. DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS A regra é que a lei não retroage, abarcando apenas as situações jurídicas criadas a partir da sua vigência. Trata-se de um princípio que visa dar estabilidade e segurança ao ordenamento jurídico, preservando situações já consolidadas sob a lei antiga, em que o interesse particular deve prevalecer. Denomina-se de regra do tempus regit actum. Todavia, essas regras não são absolutas, podendo sofrer mitigações no âmbito do Direito Penal, por exemplo.
Observa-se, por fim, o art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal Fede ral que determina: “a “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Nessa N essa mesma linha, temos o disposto no art. 6º da LINDB que prevê: “ a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”. julgada”. 1.8.1. DO ATO JURÍDICO O ato jurídico perfeito e acabado é aquele que já se consumou perante a lei vigente do tempo em que se efetuou. Pense em um contrato de compra e venda de bem imóvel, sem escritura lavrada porque o imóvel tem valor de 28 salários vigentes (CC, art. 108) e com registro realizado. Posteriormente ao ato, vem uma lei que altera a obrigação de lavrar escritura para os os negócios que tenham como objeto imóvel acima de 20 salários. Essa lei não vai atingir aquele contrato celebrado. 1.8.2. DIREITO ADQUIRIDO Consiste no direito que já se incorporou ao patrimônio e a personalidade de seu titular, podendo ser exercido a qualquer momento. Para ser considerado “direito adquirido” mister se faz a presença de dois requisitos: a existência de um fato e a existência de uma norma que faça originar direito do fato. Enquanto não estiverem presentes esses esses elementos, não não há direito adquirido, mas expectativa de direito. 1.8.3. DA COISA JULGADA A coisa julgada é a decisão que não comporta mais recurso, tendo atingido o trânsito em julgado. Assim, uma lei nova não pode alterar aquilo que já foi apreciado em definitivo pelo Poder Judiciário. Sobre a coisa julgada é importante constar que consta o enunciado 109 da Jornada de Direito Civil que diz: “a “a restrição da coisa julgada, oriunda de demandas reputadas improcedentes por insuficiência de provas, não deve prevalecer para inibir a busca da identidade genética pelo investigando”. 1.9. CONFLITO DE LEIS NO TEMPO É possível que existam leis que se contrariem, aparentemente. Quando isso acontece há uma antinomia. Diz-se aparentemente porque, em tese, o ordenamento jurídico é perfeito e não apresenta tais conflitos. Não é o que acontece. A antinomia pode ser aparente e real. A antinomia real ocorre quando duas leis são exatamente conflitantes entre si. No caso desse conflito o sistema jurídico não traz uma solução, devendo ser tal conflito resolvido pelo Poder Judiciário. O Código de Processo Civil, no art. 8º, prevê que “ao aplicar aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 32
35
Matheus Zuliani
bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade publicidade e a eficiência”. Embora esteja esteja dentro do Código de Processo Civil, pode servir de norte par aplicação de outros ramos do ordenamento jurídico. O conflito aparente, como o próprio nome diz, é apenas ilusório. Menciona-se, como exemplo, o prazo de prisão pri são civil do devedor de alimentos. Na Lei dos Alimentos há uma previsão de prisão de 1 a 60 dias, enquanto o Código de Processo Civil, no art. 528, §3º, prevê um prazo de 1 a 3 meses. Diante de um conflito aparente de normas a doutrina criou alguns critérios para eliminar a antinomia, sendo o hierárquico, o especial e, por fim, o cronológico. Pelo critério hierárquico uma lei superior prevalece sobre a lei inferior. Assim, buscase na “pirâmide de Kelsen” o fundamento para a aplicação desse critério. Des ta forma, a lei hierarquicamente superior tem preferência em relação a uma lei inferior. Ex.: norma constitucional possui hierarquia em face de uma norma infraconstitucional. Esse é o primeiro critério a ser aplicado. No critério da especialidade leva-se em consideração a amplitude das normas. Isto é, se o legislador tratou um determinado assunto com mais cuidado e rigor, ele deve prevalecer sobre o outro que foi tratado de forma geral. Portanto, uma norma especial deve prevalecer em relação a uma norma geral. fim, no critério cronológico se aplica momento em que a norma jurídica entra em vigor,Por restringindo-se somente ao conflito deonormas pertencentes ao mesmo escalão. Dessa forma, utilizando-se o critério cronológico, uma lei mais recente tem preferência em relação a uma lei anterior. O critério cronológico será utilizado sempre que o conflito não puder ser solucionado pelos critérios hierárquico e da especialidade. Alguns doutrinadores classificam as antinomias em graus. Entende-se por antinomia de primeiro grau aquela que envolve apenas um dos critérios de eliminação do conflito. Para o conflito entre uma norma anterior e outra posterior, aplica-se o critério cronológico. Para o caso de conflito entre uma norma geral e outra especial, usa-se o critério da especialidade. A antinomia de segundo grau envolve mais de um critério. Assim, concorrendo os critérios hierárquico e cronológico, prevalece o hierárquico. hierárquico. Concorrendo o critério hierárquico e o de especialidade, prevalece o hierárquico. Por fim, concorrendo os ccritérios ritérios de especialidade e cronológico, prevalece o da especialidade. 1.10. DA VIGÊNCIA DA LEI NO ESPAÇO A regra geral é que, dentro do território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. O Estado politicamente organizado tem soberania sobre o seu território e sobre seus habitantes. Decorre disso que toda lei, em princípio, tem seu campo de aplicação limitado no espaço pelas fronteiras do Estado que a promulgou. O critério a ser utilizado para aplicação das leis no espaço é o critério territorial. O Brasil adotou a Teoria da Territorialidade, mas de forma moderada, também chamada de Territorialidade Temperada ou Mitigada. Isso porque, excepcionalmente, nos deparamos com leis ou decisões estrangeiras que podem ser reconhecidas e aplicadas no Brasil. Dessa forma, para que haja a aplicação de leis e sentenças estrangeiras no ordenamento jurídico pátrio, faz-se necessária a observância duas regras. A primeira prevê que não se aplica leis, sentenças ou atos estrangeiros no Brasildequando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. A segunda, por sua vez, prevê que não se 33
36
Matheus Zuliani
cumprirá sentença estrangeira no Brasil sem o devido exequatur , que é a permissão dada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de homologação, para que esta decisão produza seus efeitos. É a homologação de sentença estrangeira. Ainda sobre a sentença estrangeira, dispõe o art. 15 da LINDB que será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro, que reúna os seguintes requisitos: a) haver sido proferida por juiz competente; b) terem sido as partes citadas ou haver legalmente se verificado a revelia; c) ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida; d) estar traduzida por intérprete autorizado; e) lá sido homologada pelo Superior Tribunal de Justiça (corr (corrigindo igindo de ofício o erro da LINDB, pois lter á ainda consta a homologação pelo STF, modificação que ocorreu pela EC 45/2004). Por fim, a sentença estrangeira poderá ser executada perante a Justiça Federal, de primeira instância – – art. 109, inciso X da CF. Quanto aos títulos executivos extrajudiciais estrangeiros, estes não precisam ser homologados para serem executados no Brasil. A LINDB ainda tratou da vigência da lei no espaço no que concerne às questões de estado da pessoa. Com isso, A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família (LINDB, art. 7º). No que tange ao casamento e ao regime de bens, realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração. O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Por fim, no que concerne ao direito sucessório, deve-se obediência à lei do país em que domiciliado o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens (LINDB, art. 10). A sucessão de bens de estrangeiros, situados no País, será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus (LINDB, art. 10, § 1º). Por fim, a lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder (LINDB, art. 10, § 2º).
34
37
Matheus Zuliani
CAPÍTULO 2 – 2 – DA DA PARTE GERAL DO CÓDIGO CIVIL 1. DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO CÓDIGO CIVIL O Código Civil é rodeado de princípios que moldaram o que é atualmente chamado de o moderno direito civil. O mais importante de todos é o princípio da dignidade humana que irradia efeitos para todos os ramos do ordenamento jurídico, não sendo exclusividade do direito privado. Os princípios norteadores do Código Civil são a eticidade, a socialidade e a operabilidade3. Tais princípios vieram para quebrar a ligação que o Código Civil de 1916 mantinha com o individualismo e patriarcalismo, que colide frontalmente com os ditames da Constituição Federal de 1988. Desta feita nota-se uma inspiração constitucional nesses princípios. 1.1. SOCIALIDADE O Código Civil de 2002 visa atingir um maior número de pessoas, deixando de lado a aplicação estrita ao indivíduo, passando a respeitar direitos sociais, e assim, exigir uma função social, como a função social da propriedade (art. 5º, XXII e XXIII e art. 1.228, § 1º do Código Civil), do contrato (art. 421), da posse e da empresa. A atividade, ainda que privada, deve considerar seu contexto sociedade apenas osquando sujeitosadopessoa negócio. que podemos citar: aemdiminuição dosa prazos parae não a usucapião, ali Exemplo exerce posse e trabalho; o contrato nulo, quando ofende direito dos trabalhadores. Tanto é que a LINDB, no art. 5º, diz que “n “naa aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”. comum”. Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves defendem que esse princípio encontra-se atrelado ao direito subjetivo. O direito subjetivo consiste no direito do indivíduo de agir amparado pelo ordenamento jurídico com o objetivo de satisfazer um interesse legítimo. Para esses doutrinadores, o direito subjetivo corresponde a uma função social. O sujeito ao agir sempre age no interesse próprio, mas esse interesse individual não pode contrariar um direito social, sob pena de perder força. 1.2. ETICIDADE O Código Civil de 1916, de Beviláquia, não possuía preceitos éticos. O atual Código Civil mudou isso, tanto que a atuação ética, proba, honesta é valor quase que supremo no Código Civil de 2002. Prestigia-se a boa-fé objetiva. Abandona o formalismo do direito romano. Em vários dispositivos do Código Civil, pode-se notar a presença do princípio da eticidade, a exemplo dos art. 113 (negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa fé e os usos); art. 187 (abuso do direito que excede os fins econômicos e sociais) e, o principal, art. 422 que valoriza a boa fé na conclusão e execução dos contratos. A violação positiva do contrato é um reflexo da boa-fé objetiva na relação civil. Assim a parte contratual que cumpre a obrigação pactuada, todavia, o faz com ofensa a boa-fé objetiva, eleva a sua conduta contratual a um inadimplemento.
3 Esses
três princípios foram tema de dissertação do concurso 180º de ingresso na carreira de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
35
38
Matheus Zuliani
E mais, a boa-fé não existe apenas no Direito Civil, estando presente no Direito Processual Civil (art. 80, CPC), já que se exige a ética na condução dos processos, assim como não alterar a verdade e evitar recursos procrastinatórios, sob pena de litigância de má-fé. 1.3. OPERABILIDADE O princípio da operabilidade, também chamado de concretude, vem para facilitar a aplicação e a interpretação das normas pelas pessoas comuns e não apenas pelos operadores do direito. Há dois exemplos que precisam ser mencionados: o primeiro é a localização, no Código Civil, de prazos prescricionais e decadenciais. Antes não se sabia qual prazo era prescricional ou decadencial. Com o princípio operabilidade sabe-se que os prazos dos artigos 205 e 206 são prescricionais, sendo os demais do Código Civil decadenciais. O outro exemplo é a concretude, ou seja, aplicar a regra do Código de forma simples e efetiva, visando a solução do caso concreto. Insere-se, no ordenamento ordenamento jurídico, cláusulas/normas gerais e conceitos indeterminados, vagos ou abstratos, a serem interpretados no caso concreto. Diante disso, surgiu a teoria das janelas abertas idealizada por Judith Martins Costa. Por essa teoria, na atual codificação material, é possível que se perceba um sistema aberto, um sistema de janelas abertas, que permitem uma constante incorporação e solução para novos problemas. É o magistrado, aplicador da lei, que tem a iincumbência ncumbência de preencher esses espaços abertos, comcivil o conceito época. Exemplo atividade de risco de queconceitos permite indeterminados, a responsabilidade (CC, art.social 927, da parágrafo único). Oé aque é uma atividade perigosa? Uma atividade de risco podia ser perigosa em 1930, e com as técnicas de segurança e de eletrônica deixou de ser assim taxada em 2020. Nessa senda, é o Magistrado quem vai dizer qual atividade se encaixa no perigo ou não. 1.4. DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL O Código Civil está umbilicalmente ligado à Constituição Federal. A expressão Direito Civil Constitucional advém do Direito Italiano e baseia-se em uma visão unitária do ordenamento jurídico. É imprescindível a leitura dos artigos do Código Civil sob a luz da Constituição Federal. Exemplo claro que reflete a questão é a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas (eficácia horizontal dos direitos fundamentais), assim como a aplicação da dignidade humana nas relações privadas. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais é a possibilidade que se tem de aplicar os direitos fundamentais, previstos na Constituição Federal, na relação entre particulares. Notase que o Código Civil, acompanhando essa permissão, modificou o art. 57 que assim passou a ser redigido: “A exclusão do associado só é admissível admi ssível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto”. estatuto”. 1.5. DIÁLOGO DAS FONTES Entende-se que os ramos jurídicos diversos não podem se excluir quando da análise de um caso concreto. Isso quer dizer que se mostra perfeitamente possível a complementação entre os ramos jurídicos distintos, aplicando-se no caso concreto, sem exclusão mútua. Caso mais comum é a aplicação harmônica entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil.
36
39
Matheus Zuliani
A jurisprudência do STJ já aplicou a teoria do diálogo das fontes4, em caso envolvendo o contrato de leasing. 2. DAS PESSOAS Pessoa é todo aquele que titulariza direitos. Para a via processual, pode ser aquele que ocupa tanto o polo ativo quanto o polo passivo de uma relação jurídica. É comum se falar pessoa lo go imaginar a pessoa ser humano. Todavia, no direito civil a pessoaaopode ser em natural, ou logo física, ou então, jurídicacomo ou coletiva. 2.1. DA PERSONALIDADE JURÍDICA Dispõe o art. 1º do Código Civil Civil que “toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil”. Ao nascer com vida, vi da, a pessoa adquire a personalidade jurídica, que nada mais é do que a aptidão genérica para se titularizar direitos e deveres. Diante disso, a pessoa adquire a personalidade jurídica ao nascer com vida, ou seja, ao respirar. É o disposto no art. 2º, primeira parte, do Código Civil. Para tanto, existia o exame denominado de docimasia hidrostática de Galeno. Esse método consistia em colocar o pulmão do recém-nascido em recipiente com água. Se o pulmão boiasse, é porque entrou ar; com isso, adquiriu personalidade jurídica. Se o pulmão afundasse, é porque não entrou ar, o que iindica ndica a ausência de aquisição de personalidade jurídica. A relevância disso é auferida no direito das sucessões, já que interfere na ordem da vocação hereditária. Por fim, a personalidade jurídica coincide com a capacidade de direito, capacidade que todos têm. 2.2. DO NASCITURO O art. 2º do Código Civil ao mesmo tempo em que confere personalidade jurídica às pessoas que respiram, põe a salvo o nascituro, desde a concepção, o que nos faz indagar: teria também o nascituro personalidade jurídica? Segundo a doutrina de Limongi França, o nascituro é o ente concebido, co ncebido, mas ainda não nascido, em outras palavras é o ente de vida intrauterina. Há uma acirrada discussão sobre a aquisição da personalidade jurídica pelo nascituro. Com isso surgiram três teorias, a natalista, a da personalidade condicional e a concepcionista. Pela teoria natalista o nascituro teria personalidade jurídica desde o nascimento. Antes do nascimento, ou seja, enquanto detentor de vida intrauterina, teria apenas expectativa de direitos. Essa teoria é defendida por Silvio Rodrigues, Vicente Ráo, Silvio Venosa. A teoria da personalidade condicional divide a aquisição da personalidade jurídica a depender do direito exercido. Por ela, o nascituro seria dotado de personalidade apenas para direitos existenciais (como o direito à vida). Se, todavia, fosse para direito negocial ou econômico o seu exercício dependeria do nascimento com vida, ou seja, ficaria condicionado. Serpa Lopes defende essa teoria. Por fim, no que tange a teoria concepcionista, teria o nascituro personalidade jurídica desde sua concepção. A concepção é o momento em que o óvulo da mulher é fertilizado pelo
4 STJ - REsp 1060515 / DF – DF – Rel. Rel. Min.
Honildo Amaral de Mello Castro (Desembarg (Desembargador ador Convocado do TJ/AP] – – julgado julgado
em 04/05/2010.
37
40
Matheus Zuliani
espermatozoide do homem. Assim, ela acontece entre 11 e 21 dias após o primeiro dia da menstruação. Percebemos que, aos poucos, a teoria concepcionista ganhou mais espaço nos Tribunais, inclusive na própria legislação brasileira, a exemplo da lei de alimentos gravídicos (Lei nº 11.804/08) e de recentes decisões do STJ que admitiram o dano moral ao nascituro ou pela morte de nascituro (AgRg no REsp 1341790/RS 1341790/R S e REsp 931556 /RS) e até mesmo pagamento de DPVAT a beneficiária que teve a gestação interrompida por acidente de trânsito (REsp 1.415.727-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 4/9/2014 – – informativo de jurisprudência nº 0547). Para encerrarmos a questão do nascituro, ainda precisamos fazer alguns apontamentos. Nascituro é diferente do natimorto. O natimorto é o ser que nasce morto. Sobre o natimorto, a nova roupagem que recebeu o Código Civil trouxe a ele alguns direitos que não eram reconhecidos na vigência do Código Civil de 1916. Assim, a proteção que se confere ao nascituro alcança o natimorto no que concerne aos direitos da personalidade, tais como: nome, imagem e sepultura (isso com base na dignidade da pessoa humana e na eficácia horizontal dos direitos fundamentais). É o que dispõe o Enunciado nº 1, da 1ª Jornada de Direito Civil. Também não se pode confundir nascituro com o concepturo. O concepturo o ente que nem concebido foi. Trata-se da prole eventual que, nos termos do direito sucessório (CC, art. 1.799, I), pode ser herdeiro testamentário. Com o advento da Lei nº 11.105/2005, conhecida como lei da biossegurança, é preciso tecer algumas considerações sobre o embrião. Essa lei l ei tutela os direitos do embrião, reforçando a adoção da teoria concepcionista. O art. 5º da lei diz que é permitida a utilização de células-tronco embrionárias para fins de pesquisa e terapia, obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, desde que sejam embriões inviáveis; ou seja, embriões congelados há 3 anos ou mais, na data da publicação da lei, ou que, já congelados na data da publicação dessa lei, depois de completarem 3 anos, contados a partir da data de congelamento. Ainda, para fins de utilização de embrião com o fito de pesquisa e uso terapêutico, a lei autoriza tal utilização, util ização, desde que, em qualquer caso, seja indispensável o consentimento dos genitores. A utilização de células-tronco embrionárias é excepcional, pois a regra é a não utilização. O STF considerou constitucional essa lei. É importante expor que o descarte dos embriões não utilizados se dá pelo encaminhamento às pesquisas de células-tronco. Isto é, não terá o embrião direitos da personalidade. A existência dos direitos da personalidade é condicionada à concepção intrauterina. 2.3. DA CAPACIDADE A capacidade é a medida da personalidade. A pessoa plenamente capaz é aquela que está apta para o exercício dos atos da vida civil sem estar assistido ou representado. A capacidade pode ser de direito ou de fato. A capacidade de direito, também conhecida como capacidade de gozo, confunde-se com a personalidade jurídica, sendo adquirida no momento em que a pessoa nasce com vida. A capacidade de direito ou de gozo é uma capacidade geral, genérica, que qualquer pessoa tem. Bebê de 21 dias tem capacidade de direito, homem maior de 18 também. Todos têm. 38
41
Matheus Zuliani
Capacidade de fato ou de exercício nem toda pessoa a tem. Ela traduz a aptidão para a prática dos atos da vida civil. O absolutamente incapaz não a tem. Quando um sujeito reúne as duas capacidades (de direito e de fato), ele atinge a capacidade civil plena. A capacidade plena não se confunde com a legitimação. Legitimação é a capacidade especial para um determinado ato ou negócio jurídico. Ex.: necessidade de outorga conjugal para vender o imóvel, sob pena de anulabilidade do contrato. Esta legitimação é conferida ao cônjuge. Veja, o cônjuge varão é plenamente capaz, no entanto, não pode vender o bem imóvel sem a outorga do outro, sob pena de faltar legitimação para o ato. Em contraposição à capacidade, temos a incapacidade, que nada mais é do que a ausência de capacidade de fato. 2.4. DA INCAPACIDADE A incapacidade é a ausência de capacidade de fato, que torna to rna a pessoa inapta para os atos da vida civil civi l sem estar assistida ou representada. Assim, no ordenamento jurídico vigente não existe incapacidade de direito, uma vez que todos se tornam capazes (de direito) ao nascer com vida. O instituto da incapacidade sofreu, recentemente, uma reviravolta com a edição do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015). Em suma, o Estatuto entendeu que não é correto atribuir às pessoas com deficiência a pecha de incapazes. Diante disso e atraindo o princípio da dignidade humana mais uma vez, as pessoas portadoras de deficiência são consideradas capazes para os atos a vida civil. Essa lei trouxe para o o ordenamento rdenamento jurídico uma valorização da dignidade/liberdade em detrimento de uma dignidade/vulnerabilidade. A incapacidade de exercício pode ser de natureza absoluta ou de natureza relativa. A incapacidade absoluta é a total ausência de exercício de direito. Somente pode praticar o ato o representante do incapaz, sob pena de nulidade do ato. Os absolutamente incapazes estão elencados no rol do art. 3º do Código Civil. A incapacidade relativa, por sua vez, é aquela em que o sujeito detém certo discernimento para praticar um ato, no entanto, precisa ser assistido para que o ato tenha validade. Nessa assistência não há supressão da vontade, mas sim, convergência de vontades, na qual o assistido pratica o ato junto com o relativamente incapaz. Nessa senda, o ato praticado pratic ado pelo relativamente incapaz é um ato anulável (CC, art. 171, I). Os relativamente incapazes estão no rol do art. 4º do Código Civil. 2.4.1. DOS ABSOLUTAMENTE INCAPAZES Dispõe o art. 3º do Código Civil que: “são “são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos”. anos”. Nota-se que o Legislador trouxe um critério objetivo para definir os absolutamente incapazes, ou seja, ou a pessoa tem menos de 16 anos e é absolutamente incapaz, ou ela tem mais de 16 anos e pode ser relativamente incapaz ou capaz. 2.4.2. DOS RELATIVAMENTE INCAPAZES Os relativamente incapazes estão no rol do art. 4º do Código Civil, que assim vem redigido: 39
42
Matheus Zuliani Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; IV - os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação legislação especial.
O critério adotado pelo Legislador, nesse caso, é um critério misto, pois adota tanto o critério biológico (objetivo) quanto o critério psicológico (subjetivo). Veja que no inciso I adotase o critério biológico. Nos demais o critério é o psicológico. O surdo-mudo pode ser considerado um relativamente incapaz ou não. A pessoa surda é capaz. No entanto, na hipótese dessa pessoa não conseguir manifestar sua própria vontade, é que ela poderá ser considerada relativamente incapaz, nos moldes do art. 4º, inciso III, do Código Civil. No Código Civil de 1916, o ausente era considerado um relativamente incapaz. No Código Civil de 2002, a ausência não se relaciona com a incapacidade, possuindo um rito próprio para que se tenha a declaração de ausência e, com isso, dê procedência aos bens deixados pelo ausente. Em 2016 foi editada uma lei que trouxe o conceito do que é a primeira infância da pessoa. A Lei nº 13.257/2016 regula alguns pontos interessantes sobre a questão da primeira infância, que é tida nos 72 primeiros meses (6 anos) de vida da criança. Diante da lei, busca-se o estabelecimento de políticas públicas para melhor desenvolvimento da criança nesses primeiros meses de vida. Dispõe o art. 2º da referida lei que “considera-se “considera-se primeira infância o período que abrange os primeiros 6 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança”. criança”. O pródigo é a pessoa que dissipa seus bens desvairadamente. Sobre o pródigo, importa fazer uma ressalva sobre a modificação da visão do direito privado ao logo dos anos. Certa vez, em uma prova de ingresso no concurso da Magistratura do Estado de São Paulo, o Desembargador Examinador perguntou ao candidato: analise a interdição do pródigo na visão do Código atual (2002) no cotejo com o Código anterior (1916). O que justifica a interdição do pródigo é a proteção do mínimo vital para a sua sobrevivência. Não somente, a proteção do patrimônio mínimo, corolário do princípio da dignidade humana. Assim, verifica-se o cunho social da intervenção (princípio da socialidade). No Código Civil de 1916, a finalidade era estritamente patrimonialista, sem se preocupar com a pessoa do pródigo. Simplesmente preservar o patrimônio para os herdeiros. Essa modificação de visão é que deu outra roupagem ao direito civil moderno. Por fim, sobre os índios, é preciso apenas fazer uma pequena observação, no mesmo sentido que foi feita em relação ao surdo mudo. No Código Civil de 1916, os índios eram denominados de “silvícolas” e considerados considera dos relativamente incapazes, simplesmente por serem índios. Com o novo modelo de código, o Código Civil de 2002 passou a prever que a capacidade dos índios é regida por legislação específica (CC, art. 4º, parágrafo único).
40
43
Matheus Zuliani
A Lei nº 6.001/73 que trabalha o Estatuto do Índio estabelece, no art. 8º, que o índio não inserido na sociedade, caso pratique algum ato, esse ato será nulo. Por outro lado, caso o índio esteja inserido na sociedade, os atos serão válidos. A FUNAI (Fundação Nacional do Índio) é o órgão público encarregado de proteção dos direitos dos índios. 2.4.3. DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – DEFICIÊNCIA – ASPECTOS ASPECTOS RELEVANTES A Lei nº 13.146/2015 entrou no nosso sistema jurídico em julho de 2015, teve período de vacatio legis de 180 dias, tendo em vista a grande repercussão no mundo jurídico. Sua criação teve por finalidade dar maior proteção às pessoas com deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência revolucionou nosso sistema de incapacidade, conferindo maiores oportunidades às pessoas com deficiência, inclusive, para atuarem no mundo cível com maior de liberdade. Em virtude disso, antes da entrada em vigor da Lei n° 13.146/2015, as pessoas que tinham discernimento reduzido eram chamadas de relativamente incapaz, ao passo que, aqueles que não tinham qualquer discernimento, eram denominados de absolutamente incapaz. Hodiernamente, a pessoa com deficiência, pela simples deficiência, não é considerada incapaz, podendo atuar nos atos da vida civil e tomar decisões. Portanto, a pessoa com deficiência possui capacidade civil plena. É claro que, na prática, a pessoa com deficiência, ainda possui certa vulnerabilidade necessitando de atenção especial. A lei não ficou indiferente a essa situação, criando uma divisão de atos a serem praticados por eles. Desta forma, entende-se que a pessoa com deficiência não precisa estar amparada por curador quando estiver diante da prática de atos existenciais, uma vez que é capaz. Assim, para alterar seu nome ou para casar não precisa do curador. O art. 6º da lei traz essa menção quando elenca atos, de forma exemplificativa, que podem ser praticados sem que isso afete a plena capacidade. Contudo, quando o ato tiver cunho patrimonial, há a necessidade do curador para a proteção da pessoa com deficiência. O art. 85 da lei deixa isso claro quando diz que: “ a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. negocial”. Nesse sentido, também foi editado um enunciado pela Jornada de Direito Civil (Enunciado 138 da JDC), que diz: “a vontade “a vontade dos absolutamente incapazes, na hipótese do inciso I do artigo 3°, é juridicamente relevante na concretização de situações existenciais a eles concernentes, desde que demonstrem discernimento disc ernimento suficiente”. suficiente”. Conclui-se, assim, que a curatela ainda persiste no nosso ordenamento jurídico. No entanto, nos termos do art. 84, §3º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, c aso, e durará o menor tempo possível. Outra questão relevante que foi introduzida pelo Estatuto é a tomada de decisão apoiada. A tomada de decisão apoiada encontra-se prevista no art. 1.783-A do Código Civil. É o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de
41
44
Matheus Zuliani
decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. A doutrina civilista afirma que essa decisão é, efetivamente, “apoiada”. Somente é possível ter tomada de decisão apoiada se a pessoa a ser apoiada tiver o mínimo de discernimento. A decisão não é substituída, ou seja, a decisão final será da pessoa que está sendo apoiada. Os limites do apoio estarão inseridos i nseridos no termo, inclusive prazo de vigência do acordo, conforme §1º do 1.783-A do Código Civil, in verbis: para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito à vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar.
O pedido de tomada de decisão apoiada é feito perante o Juiz, com a participação do Ministério Público (CC, art. 1.783-A, § 3º). Outro ponto interessante a mencionar é quando os apoiadores não estão em harmonia com a decisão. Neste caso, o juiz vai decidir, após manifestação do Ministério Público, tudo nos termos do §6º do art. 1.783-A do Código Civil. 2.5. MAIORIDADE CIVIL A maioridade põe fim à menoridade. Conforme ensina Fábio Ulhoa, a maioridade inicia-se à zero hora do primeiro dia seguinte àquele em que a pessoa completou seu décimo oitavo aniversário. A partir desse instante a pessoa é plenamente capaz para os atos da vida civil. Embora a maioridade só inicie aos 18 anos, é possível que haja a antecipação de seus efeitos. Muitos dizem, de forma equivocada, que a maioridade pode ser antecipada. Não, não pode. O que se antecipa são os efeitos da maioridade. Isso se dá com a emancipação. Dois pontos merecem atenção quando se fala em maioridade. O primeiro deles diz respeito a pensão alimentícia. Significa que o genitor que paga pensão alimentícia não fica automaticamente desobrigado do dever alimentar pelo simples fato do seu filho atingir a maioridade. Nesse caso, é preciso que se ingresse com ação de exoneração de alimentos, garantindo, assim, o direito ao contraditório5. Isso porque é possível que esse filho esteja estudando, fato que prorrogará a pensão alimentícia até os 24 anos de idade. O segundo ponto é sobre o termo final de recebimento de pensão por morte. Isso porque o art. 16, I da Lei nº 8.213/91 diz que são beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado, os menores de 21 anos de idade. Ora, o Código Civil diz que o maior de 18 anos é maior e capaz e a lei específica diz que o menor de 21 anos de idade é dependente. Como fazer diante desse conflito? Em primeiro, a lei surgiu quando a maioridade era atingida aos 21 anos de idade. Em segundo, a doutrina e a jurisprudência entendem que a redução da maioridade para os 18 anos não atingiu a lei da previdência, uma vez que ela presume que a dependência econômica, para fins previdenciários, não cessa aos 18 anos, mas sim, aos 21 anos de idade.
5 Súmula
358 do STJ: O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, contraditório, ainda que nos próprios autos.
42
45
Matheus Zuliani
Nesse sentido foi editado o enunciado 3 da I Jornada de Direito Civil6. 2.5.1. DA EMANCIPAÇÃO A emancipação é a antecipação dos efeitos da maioridade. Ela está prevista no art. 5º, parágrafo único, do Código Civil, podendo ser voluntária, legal ou judicial. A emancipação somente pode acontecer para os maiores de 16 anos de idade, mesmo nas hipóteses de emancipação legal. No caso do casamento é preciso fazer apenas uma observação. A regra é a de que o casamento só pode ser contraído por quem tenha a idade núbil. Essa é atingida aos 16 anos de idade. Portanto, mesmo no caso de emancipação pelo casamento, é necessário ter 16 anos de idade. Por fim, é interessante, antes de ingressar nas formas de emancipação, falar sobre a emancipação e a permissão para conduzir veículo automotor. Embora o emancipado esteja, com a emancipação, apto a praticar os atos da vida v ida civil, podendo, inclusive, comprar um carro, não poderá conduzi-lo. Isso porque o Código de Trânsito Brasileiro, no art. 140, I, diz que é requisito para adquirir a habilitação ser penalmente imputável, ou seja, enquanto a maioridade penal for atingida apenas aos 18 anos de idade, somente com essa idade a pessoa pode dirigir. 2.5.1.1. DA EMANCIPAÇÃO VOLUNTÁRIA A emancipação voluntária é aquela concedida pelos pais, sendo realizada diretamente no cartório, mediante escritura pública, ao menor que já tenha atingido 16 anos. Ela prescinde de homologação judicial, basta a vontade dos pais. Trata-se de um ato discricionário dos do s genitores, ou seja, os filhos não podem exigir de seus pais a disposição do poder familiar. Ex.: Não se pode ajuizar uma ação de obrigação de fazer contra os genitores exigindo que eles o emancipem. Aquele que tem o poder familiar tem que participar do ato emancipatório. E se os pais não concordam com o ato de emancipar? Havendo divergência entre a vontade dos pais, o juiz decidirá. Sobre a emancipação voluntária há uma questão relevante que vem sendo decidida pelo Poder Judiciário. Quando os pais emancipam o maior de 16 anos de idade, isso não tem o condão de livrá-los o pagamento de indenização pela prática do ato ilícito do filho. Nesse sentido já decidiu o STJ (AgRg no Ag 1239557/RJ – Rel. – Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti). Nesse sentido, o enunciado 41 da Jornada de Direito Civil traz que “a única “a única hipótese em que poderá haver responsabilidade solidária do menor de 18 anos com seus pais é ter sido emancipado nos termos do art. 5º, parágrafo único, inc. I, do novo Código Civil”. Civil”. 2.5.1.2. DA EMANCIPAÇÃO JUDICIAL A emancipação judicial acontece em uma única hipótese, qual seja, quando concedida a pedido do tutor. É necessária a oitiva do tutor e do Ministério Público.
6 Enunciado
nº 03, da I Jornada CJF: Art. 5º: “a redução “a redução do limite etário para a definição da capacidade civil aos 18 anos não altera o disposto no art. 16, I, da Lei n. 8.213/91, que regula específica situação de dependência econômica para fins previdenciários e outras situações similares de proteção, previstas em legislação especial”. especial”.
43
46
Matheus Zuliani
É importante ponderar que o tutor não pode emancipar o tutelado de forma voluntária. 2.5.1.3. DA EMANCIPAÇÃO LEGAL Por fim, a emancipação legal acontece nas hipóteses trazidas pelo Código Civil, sendo aquelas previstas no art. 5º, parágrafo único, II, III, IV e V do Código Civil, ou seja, pelo casamento, pelofim, exercício emprego público efetivo, pela colação de grau curso de ensino superior, e por por serdetitular de estabelecimento civil ou comercial, ouem pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Sobre a emancipação legal é preciso pontuar: a) economia própria é um conceito vago, que será interpretado no caso concreto. É a aplicação efetiva da teoria das janelas abertas; b) não há homologação judicial na emancipação legal, basta a ocorrência dos fatos previstos em lei; c) em relação ao casamento como hipótese de emancipação legal, não se aplicará nos casos de união estável. Isso porque, a união estável não possui o fato constitutivo, como se tem no casamento. Havendo divórcio, o menor não retorna ao estado de incapaz, no entanto, se o casamento for considerado nulo ou inválido, o menor voltará à condição de incapaz. Ademais, em se tratando de casamento putativo (casamento nulo ou anulável contraído de boa-fé por um ou ambos os nubentes) a pessoa permanece da condição de capaz; d) a hipótese de emprego público efetivo, previsto no Código Civil, tornou-se um dispositivo inócuo, pois atualmente é necessário ter 18 anos para esse tipo de emprego. 2.5.1.4. DA REVOGAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO A emancipação possui caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade. No entanto, não significa dizer que não possa ser anulada. A emancipação voluntária, embora não seja um ato jurídico em sentido estrito, cujos efeitos efeitos estão na lei, não significa que não possa possa ser invalidado. Até porque, o artigo 185 do CC, estabelece esta belece que “poderão aplicar aos atos jurídicos, os dispositivos relacionados relacionados a negócio jurídico”. Ex.: se s e o filho coage o pai para emancipá-lo, é possível invalidar essa emancipação. Portanto, quando presente qualquer vício do negócio jurídico, como coação, erro, dolo, simulação, fraude contra credores, será possível se cogitar em uma anulação da emancipação. Outra questão é a revogação da emancipação caso fique comprovado que os responsáveis legais do relativamente incapaz realizaram a emancipação apenas para se livrarem do dever de auxiliar o assistido. Nessa hipótese, é possível se cogitar em uma revogação da emancipação. 2.6. DA EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – JURÍDICA – MORTE MORTE A personalidade jurídica é extinta pela morte. morte. De modo geral, a extinção da personalidade jurídica é extremamente relevante no mundo jurídico, uma vez que interfere diretamente em outros ramos, como a abertura da sucessão; transmissão da herança pelo princípio da saisine; extinção do poder familiar; extinção do matrimônio; fim de relações personalíssimas, dentre outros. outros.
44
47
Matheus Zuliani
No direito civil temos dois tipos de morte, a real e a presumida. presumida. A morte real é aquela em que temos um corpo morto. Tem-se morte real com a paralisação da atividade encefálica, segundo dispõe a Lei nº 9.434/97 – Lei dos Transplantes de Órgão. Por essa razão, a extinção da personalidade jurídica não acontecerá da mesma forma que à sua inquisição, ou seja, com a respiração. Portanto, Portanto, basta que um médico ateste o fim da atividade encefálica para se decretar a morte. TTodavia, odavia, se a morte tiver fins de transplante de órgãos, a morte precisa ser atestada por dois médicos que não integre a equipe de remoção do órgão (art. 3º da Lei nº 9.434/97). 9.434/97). A morte presumida é considerada como sendo aquela em que não há a presença de um corpo morto. morto. A morte presumida pode ser com declaração de ausência ou sem declaração de ausência. O art. 7º do Código Civil trata dos casos em que a morte é sem declaração de ausência, uma vez que a probabilidade da morte ter ocorrido é alta. Já a morte presumida com declaração de ausência se encontra disciplinada nos artigos 22 ao 39 do Código Civil, possuindo um procedimento específico de três fases. fases. 2.6.1. DA MORTE SEM DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA Dispõe o art. 7º, incisos inc isos I e II, Código Civil, que pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência, se for extremamente extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, ou então, se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término da guerra 7. Na primeira hipótese temos os casos recentes de tragédias envolvendo as companhias aéreas, como Air France; Air Malasia, barragem de Brumadinho, dentre outros. outros. É importante constar que a declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentenç sentençaa fixar a data provável do falecimento. Para que o juiz profira essa sentença é preciso que haja o procedimento de justificação. justificação. 2.6.2. DA MORTE COM DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA A morte com declaração de ausência possui um procedimento próprio, previsto no Código Civil, que visa arrecadar a rrecadar os bens do ausente, dar a posse dos bens aos herdeiros de forma provisória, e por fim, declarar a morte com a transmissão definitiva da posse e propriedade dos bens. bens. Com isso, tal procedimento possui três fases, sendo a primeira a da arrecadação dos bens do ausente, a segunda da sucessão provisória, e por fim, a terceira que é a sucessão definitiva. definitiva. Na fase de arrecadação dos bens do ausente, que se inicia com a judicialização da notícia do desaparecimento da pessoa, o juiz nomeia um curador dentre as pessoas elencadas no art. 25 do Código Civil, devendo seguir a ordem da lei. lei. Esse período de arrecadação, que pode ser de 1 (um) ano ou de 3 (três) anos, encerra a primeira fase. Será de três anos quando o ausente deixou procurador para administrar seus bens, sendo de um ano quando não existir procurador constituído (CC, art. 26).
7 Para
os amantes de filme, esse caso reflete exatamente o narrado no Rambo II, a missão, com o autor sylvester stallone. Nesse filme o Rambo resgata prisioneiros da guerra do Vietnã.
45
48
Matheus Zuliani
Feita a arrecadação, o juiz mandará publicar editais na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 1 (um) ano, ou, o u, não havendo sítio, no órgão oficial e na imprensa da comarca, durante 1 (um) ano, reproduzida de 2 (dois) em 2 (dois) meses, anunciando a arrecadação e chamando o ausente a entrar na posse de seus bens (CPC, art. 745). 745). Findo o prazo previsto no edital, ou seja, após um ano da arrecadação dos bens do ausente, poderão os interessados (CC, art. 27) requerer a abertura da sucessão provisória. provisória. Na fase da sucessão provisória, ao ser prolatada a sentença, que somente produzirá efeitos 180 dias depois de publicada pela imprensa. No entanto, ao transitar em julgado já poderá dar proceder-se-á à abertura do testamento, se houver, e ao inventário e partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido (CC, art. 28). 28). Dessa forma, ao permitir o ingresso dos herdeiros na posse, o juiz exigirá deles uma garantia de que eles serão restituídos. Essa garantia pode ser de penhor ou de hipoteca. Os herdeiros necessários estão dispensados dessa garantia (CC, art. 30, § 2º). Os demais, que não puder prestar a garantia serão excluídos, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a administração do curador, curador, ou de outro herdeiro designado pelo juiz, e que preste essa garantia (CC, art. 30, § 1º). Nessa fase não se pode alienar os imóveis, salvo para evitar ruína e com autorização do juiz. O mesmo para se hipotecar o bem. É o que se extrai do art. 31 do Código Civil. Civil. Por fim,ascendente é importante algumas considerações acerca dos frutos que os 100% bens dão. O descendente, ou tecer cônjuge que for sucessor provisório do ausente, fará dos frutos que os bens dão. Os outros o utros sucessores (herdeiros facultativos), facultativos), porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, com obrigação de prestar contas anualmente ao juiz. Essa capitalização ocorre em títulos garantidos pela União, nos termos do art. 29 do Código Civil. Civil. Essa capitalização é necessária para o caso do retorno do ausente. Se isso acontecer acontecer,, e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele, em favor do sucessor, sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos. rendimentos. Se o ausente aparecer, ou se lhe provar a existência, depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores nela imitidos, ficando, todavia, obrigados a tomar as medidas assecuratórias precisas, até a entrega dos bens a seu dono. É o que dispõe o art. 36 do Código Civil. Civil. Dez anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória abre-se a sucessão definitiva, por requerimento. Com a sucessão definitiva atesta-se a morte do ausente e os herdeiros tomam os bens para si, de forma definitiva. No entanto, ainda é permitido ao ausente reaver os bens. Nos termos do art. 39 do Código Civil, regressando o ausente nos dez anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem, os sub-rogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo. tempo. Se, nos dez anos da sucessão provisória, o ausente não regressar, e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do Município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União, quando situados em território feder federal al (CC, art. 39, 3 9, parágrafo único). único). Por fim, é interessante anotar que fases o art. anteriores. 38 do Código traz umaque conversão direta em sucessão definitiva, sem passar pelas SeCivil comprovar uma pessoa ausente, esteja desaparecido a mais de 5 anos e que conta com 80 (oitenta) anos de idade, 46
49
Matheus Zuliani
poderá ser requerida a abertura da sucessão definitiva. Isso porque a idade do ausente traz uma presunção de que as chances de sobrevivência dessa pessoa são mínimas. Desta forma, as medidas protetivas do seu patrimônio também poderão ser mitigadas. mitigadas. 2.6.3. DA COMORIÊNCIA Comoriência tem relação com o momento da morte, interferindo diretamente nos direitos sucessórios. sucessórios. Segundo o art. 8 do Código Civil, se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum al gum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-seão simultaneamente simultaneamente mortos. mortos. Há uma discussão na comoriência se o Código Civil, ao se valer do termo mesma ocasião, pretendeu adotar comocomorientes as pessoas que morrem do mesmo evento, ou então, que faleceram ao mesmo tempo. A doutrina majoritária, que enfrenta o assunto, posiciona-se no sentido de que mesma ocasião leva a ideia de tempo e não de lugar. lugar. Nesse caso, considera-se comorientes as pessoas que morreram ao mesmo tempo, independentemente de ser sido do mesmo evento. evento. 2.7. DIREITOS DA PERSONALIDADE Os direitos da personalidade por muitos anos ficaram no esquecimento, sem relevân relevância cia jurídica, já que a proteção do patrimônio era a única a ser tutelada. O ser humano não será protegido apenas no seu patrimônio, mas também em elementos que integram a sua alma. alma. Os direitos da personalidade têm por objeto o bjeto os atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa, mas não apenas individualmente, mas também socialmente. São direitos inatos, ou seja, que nascem com o ser humano que não podem ser renunciados ou dispensados. Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves fazem uma correlação interessante sobre os direitos da personalidade. Eles dizem que, assim como os direitos fundamentais estão para a Constituição Federal, os direitos da personalidade estão para Código Civil. Civil. 2.7.1. ASPECTOS GERAIS O Código Civil não exauriu todos os direitos da personalidade, podendo existir outros esparsos pelo ordenamento jurídico. Os direitos autorais é um exemplo que pode ser mencionado de um direito da personalidade não previsto no Código Civil. Civil. Nesse sentido foi editado o enunciado 274 da Jornada de Direito Civil que diz: os direitos da personalidade, regulados de maneira não-exaustiva pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana, contida no art. 1º, inc. III, da Constituição (princípio da dignidade da pessoa humana). Em caso de colisão entre eles, como nenhum pode sobrelevar os demais, deve-se aplicar a técnica da ponderação. ponderação.
O enunciado representa muito bem a Escola do Direito Civil Constitucional que procura analisar o direito privado a partir da Constituição Federal e dos seus princípios fundamentais. fundamentais. O artigo 11 do Código Civil menciona que “com exceção dos casos previsto previstoss em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”. voluntária”.
47
50
Matheus Zuliani
O referido artigo trabalha com mais uma das características dos direitos de personalidade, o qual não consta no rol já mencionado. Desse modo, quando falamos em intransmissível e irrenunciável, tem-se que os direitos de personalidade são indisponíveis. Todavia, tais características não estão revistas de caráter absoluto. Significa que em algumas situações pode-se dispor desses direitos de personalidade. A parte destacável dos direitos da personalidade é aquela de cunho patrimonial, realizada mediante um contrato, contrato, que tem que respeitar a sua função social. Essa parte disponível tem um limite temporal e moral, ou seja, a disponibilidade não pode ser eterna e não pode ofender a moral e os bons costumes, além de não atentar contra a dignidade humana. Aqui, não tem como não lembrar do famoso caso de arremessos de anão na França F rança8. Além disso, o contrato que trata dessa parte destacável tem que respeitar a eficácia interna da função social, ou seja, entre as partes do contrato é preciso que haja um respeito aos interesses sociais. sociais. A Jornada de Direito Civil da Justiça Federal editou três enunciados sobre o tema, sendo o 4 , 23 e 36011. 9
10
O Código Civil prevê a proteção dos direitos da personalidade em seu art. 12. Os direitos da personalidade são protegidos pelos princípios da prevenção e da proteção integral dos danos. Pelo princípio da prevenção inibe-se, por meio da tutela inibitória o nascimento do ilícito. É a busca e apreensão de uma revista que está prestes a publicar uma reportagem que ofende a honra de uma pessoa. Todavia, quando o ilícito já produziu seus efeitos, a proteção é por meio da tutela ressarcitória ou reparatória. Inclusive, permite-se que o juiz, de ofício, fixe tutela específica para a proteção dos direitos da personalidade, como é o caso de astreintes. Nesse sentido, o enunciado 140 da Jornada de Direito Civil traz que “a primeira parte do art. 12 do Código Civil refere-se às técnicas de tutela específica, aplicáveis de ofício, enunciadas no art. 461 do Código de Processo Civil, devendo ser interpretada interpretada com resultado extensivo” extensivo”.. Por fim, mister se faz tecer considerações acerca da existência de conflito de direitos da personalidade, como um possível conflito entre a honra e a informação; liberdade de imprensa e privacidade; direito de crença e a vida, dentre outros. Diante desses conflitos, e sabendo que um direito não se sobrepõe ao outro, é preciso socorrer-se ao método da ponderação de princípios. Os direitos fundamentais não possuem natureza, e assim, devem ser vistos diante do caso concreto e dos argumentos fornecidos pelas partes envolvidas. Dessa forma, evidencia-se a necessidade de se ponderar para se chegar a solução do conflito. A ponderação nada mais é do que atuar com proporcionalidade diante do caso posto. posto. Na opinião do Ministro do STF Luís Roberto Barroso, a ponderação é uma “técnica de decisão jurídica, aplicável a casos difíceis, em relação aos quais a subsunção se mostrou insuficiente”. Assim, em breve resumo, a ponderação é o método de redução proporcional de
8 O
arremesso de anões foi proibido na pequena cidade francesa de Morsang-sur-Orge em 1992, e o caso passou pelas cortes administrativas de apelação por iniciativa do dublê Manuel Wackenheim – Wackenheim – que que ganhava a vida como arremessado – arremessado – até até chegar ao Conselho de Estado, que em 1995 decidiu que uma autoridade municipal poderia proibir a prática sob a alegação de que q ue ela não respeitava a dignidade humana, sendo, portanto, contrária à ordem pública; levando à sua proibição (https://pt.wikipedia.org]. 9 O enunciado 4 CJF/STJ: O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral. 10 Enunciado 23 CJF/STJ da I jornada: A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa p essoa humana 11 Enunciado 360 CJF/STJ da IV jornada: j ornada: O princípio da função social dos contratos também pode ter eficácia interna entre as partes contratantes
48
51
Matheus Zuliani
um determinado princípio em detrimento do outro que, naquela circunstancia mostrou uma maior relevância jurídica. 2.7.2. DISPOSIÇÃO DO PRÓPRIO CORPO Dispõe o art. 13, caput e parágrafo único, do Código Civil que, salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da física, contrariar os bonsem costumes. O ato finsintegridade de transplante, naou forma estabelecida l ei especial. lei especial. de disposição será admitido para O Código estabelece que essa disposição do corpo de forma permanente é vedada, salvo se existir uma exigência médica nesse sentido. Caso não exista exigência médica, não há de que se falar em disposição de parte do corpo vivo de forma permanente, salvo para fins de transplante. transplante. Nesse ponto, não há como não se falar em transgenitalização. Trata-se do procedimento cirúrgico que possibilita a retirada de parte do corpo, especificadamente órgão genital, para a pessoa se transformar no sexo e incorporar a personalidade que acredita possuir possuir.. São denominados de wannabes (essa expressão decorre da língua inglesa, que significa “I want to be”, be”, e que traduzida para o português significa “eu quero ser”), ou seja, pessoas que possuem um sexo, mas que querem possuir outro. outro. O transexualismo, no meio médico, é uma patologia, visto que a pessoa tem um desvio psicológico permanente de sua sexualidade. Isto é, o sujeito rejeita o fenótipo. Não somente, segundo o Conselho Federal de Medicina, teria o sujeito uma sujeição à automutilação ou autoextermínio. autoextermínio. Com isso, entende-se que somente com autorização de um médico, após sessões com psiquiatra, é que seria autorizada a realização da cirurgia de mudança de sexo. sexo. Nesse caso, haveria a recomendação médica para cirurgia do transexual. Existem movimentos científicos que pretendem considerar o transexualismo transexualismo uma condição sexual. sexual. Com a alteração do sexo surge uma questão jurídica a ser resolvida, qual seja, o registro civil da pessoa, seja no aspecto do gênero seja no nome da pessoa. Com isso, inicialmente, o Poder Judiciário vinha entendendo que a alteração do gênero e do nome, incluindo o prenome, era medida a ser adotada para àqueles que procedessem a alteração do sexo. sexo. Todavia, recentemente o STF possibilitou aos transgêneros a possibilidade de alteração do registro civil sem a mudança de sexo. A decisão ocorreu no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4275, em março de 2018. Todos os ministros da Corte reconheceram o direito, e a maioria entendeu que, para a alteração, não é necessária autorização judicial. Assim, o STF não apenas reconheceu o direito de mudança do registro civil (gênero e nome) sem cirurgia, mas também, sem necessidade de ordem judicial. judicial. Com isso, foi a ação julgada procedente para dar à Lei dos Registros interpretação conforme a Constituição Federal e pactos internacionais que tratam dos direitos fundamentais, a fim de conceder aos transgêneros que desejarem o direito à alteração de nome e gênero no assento de registro civil, independentemente da cirurgia. cirurgia. 2.7.3. DISPOSIÇÃO PÓS-MORTE Segundo o art. 14 do Código Civil, é válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. O dispositivo legal reflete a possibilidade de doação de órgãos. órgãos. 49
52
Matheus Zuliani
A disposição de órgão para depois da morte é plenamente possível, porém esta disposição do próprio corpo pode ser revogada a qualquer momento. Significa que se permite o arrependimento,, conforme se nota do parágrafo único do art. 14 do Código Civil. arrependimento Para regulamentar a questão da doação de órgãos foi editada uma llei ei específica sobre o tema. Quando o doador manifes manifesta ta sua vontade, de forma expressa, em vida, não há qualquer discussão sobre o tema. Trata-se do princípio do consenso afirmativo. Antes da edição desse princípio se entendia que, na omissão, a pessoa era doadora de órgão. ó rgão. Atualmente, Atualmente, não é mais assim. assim. A discussão jurídica ocorre quando o doador morre. morre. Segundo o Enunciado 277 2 77 CJF/STJ da IV Jornada de Direito Civil12, o artigo 14 do Código Civil ao tratar da disposição gratuita do próprio corpo determinou que a manifestação expressa do doador de órgãos em vida prevalece sobre a vontade dos familiares. familiares. Todavia, quando a pessoa não manifesta, de forma expressa, que é doador de órgãos, a lei permite que essa decisão seja tomada por parentes. parentes. O art. 4º da Lei nº 9.434/97 estabelece que a retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes ou outra finalidade terapêutica, dependerá da autorização do cônjuge ou parente, maior de idade, obedecida a linha sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau, inclusive, firmada em documento subscrito por duas testemunhas presentes à verificação da morte. morte. Em outras palavras, a retirada de órgãos post mortem deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, e depende de autorização de parente maior, na linha reta ou colateral até o 2º grau, ou do cônjuge sobrevivente. sobrevivente. É importante mencionar que, para pessoas não identificadas, não será permitida a doação de órgãos. É o disposto no art. 4º, § 6º da Lei nº 9.434/97. 9.434/97. 2.7.4. TRATAMENTO SEM CONSENTIMENTO Dispõe o art. 15 do Código Civil que “ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica”. cirúrgica”. Significa que no caso em que o paciente, ao ser previamente esclarecido do risco do procedimento, tem o direito potestativo de se negar a realizar o procedimento cirúrgico, sem que, com isso, atraia a responsabilidade civil do médico. Tanto é que o STJ entendeu que a internação forçada do paciente, ainda que por decisão dos pais, é descabida, configurando constrangimento constrangiment o ilegal13. O caso ganha contornos diversos quando o paciente, diante de um caso grave, não tem condições de manifestar sua vontade. Nessas hipóteses o médico tem o dever de realizar o procedimento cirúrgico tentando tentando salvar a vida da pessoa humana. humana. AVI Jornada de Direito Civil aprovou o Enunciado 533, dizendo que o paciente plenamente capaz pode deliberar sobre todos os aspectos concernentes ao tratamen tratamento to médico
12 O
art. 14 do Código Civil, ao afirmar a validade da disposição gratuita do próprio corpo, com objetivo científico ou
altruístico, para depois da morte, determinou que a manifestação expressa do doador de órgãos em vidade prevalece sobre a vontade dos familiares, portanto, a aplicação do art. 4º da Lei n. 9.434/97 ficou restrita à hipótese silêncio do potencial doador. 13 STJ - HC 35301/RJ – 35301/RJ – Ministra Ministra Relatora Nancy Andrhi.
50
53
Matheus Zuliani
que possa lhe causar algum risco de vida, seja imediato ou mediato, salvo as situações de emergências no curso de procedimentos procedimentos médico e cirúrgicos que não possam ser interrompidos. interrompidos. Por último, a grande questão polêmica sobre esse dispositivo legal é o conflito que pode surgir entre a crença religiosa e o direito à vida. Sabe-se que os seguidores da cresça denominados de testemunha de Jeová, não aceitam, em hipótese nenhuma, a transfusão de sangue. Assim, imagine a situação da testemunha de Jeová que, inconsciente, chega ao pronto socorro, estando entre a vida e morte, precisando de transfusão de sangue. Nessa hipótese deve ser aplicado o método da ponderação, critério utilizado para resolv resolver er conflitos entre princípios. Nessa senda, conforme posição majoritária na jurisprudência, deve o médico salvar a vida, vi da, bem maior protegido pela Constituição Federal. Federal. Desta forma, o direito à liberdade de crença não é absoluto, ele pode ser limitado se ofender outro direito fundamental garantido na Constituição, como o direito à vida. vida. O TJSP já julgou demanda em que a testemunha de Jeová ingressou com ação judicial contra o médico que a salvou. Segundo o TJSP 14 não há que se falar em exercício regular das próprias funções, modalidade de exercício regular de direito (Código Civil, artigo 188, I). I). Para finalizar, finalizar, existe doutrina que diz que a Jornada de Direito Civil foi contra a posição exposta acima, editando o Enunciado 403. Ao contrário, contrário, o enunciado reforma a posição expressa no art. 15, ou seja, a pessoa consciente, alertada do risco do procedimento, tem o direito de decidir em prol da cresça religiosa e se negar a realizar o procedimento de transfusão de sangue. Segue a redação do enunciado: enunciado: O Direito à inviolabilidade de consciência e de crença, previsto no art. 5º, VI, da Constituição Federal, aplica-se também à pessoa que se nega a tratamento médico, inclusive transfusão de sangue, com ou sem risco de morte, em razão do tratamento ou da falta dele, desde que observados os seguintes critérios: a) capacidade civil plena, excluído o suprimento pelo representante ou assistente; b) manifestação de vontade livre, consciente e informada; e c) oposição que diga respeito exclusivamentee à própria pessoa do declarante. exclusivament declarante.
2.7.5. DO NOME O nome é o instrumento que identifica a pessoa no meio social. “É o nome que identifica a pessoa nos circuitos familiar, profissional e social, daí exsurgindo a sua importância como traço individualizador que molda e projeta a sua personalidade” (JAMES, Eduardo Oliveira – Código Civil Anotado e Comentado Comentado – Editora Editora Forense). Forense). O nome encontra-se protegido pelo Código Civil e pelas leis especiais, e emerge do princípio da segurança jurídica. Protege-se a sociedade evitando-se que a pessoa mude seu nome, sem fundamento, prejudicando terceiros, tanto na esfera criminal quanto na esfera cível. Diante disso, o nome é protegido pelo princípio da imutabilidade do nome. Todavia, esse princípio não é absoluto. absoluto. São elementos do nome o prenome; sobrenome, e ainda, o agnome. O prenome é o primeiro nome da pessoa, podendo ser ele simples ou composto. O sobrenome, antigamente conhecido como patronímico de família (mudança ocasionada pelo princípio da operabilidade) é o identificador familiar. familiar. Por fim, o agnome é o elemento que identifica, dentro de uma mesma família, pessoas com o mesmo prenome e sobrenome. Se o patriarca se chama Antenor Zuliani, seu filho vai se chamar Antenor A ntenor Zuliani Filho, e seu neto se chamará Antenor Zuliani Neto. Neto.
14 TJSP TJSP – – Apelação Apelação
Cível 123. 430-4.
51
54
Matheus Zuliani
Conforme ressaltado, o nome se sujeita ao princípio da imutabilidade do nome. No entanto, essa imutabilidade não é absoluta. absoluta. Dispõe a Lei de Registros Públicos, no art. 56, 56 , que: “o interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa”. Significa que, entre os 18 e 19 anos, a pessoa pode, administrativamente, administrativ amente, alterar o nome, desde que isso i sso não prejudique a sua identificação no seio familiar. A lei traz no art. 57 que a alteração posterior de nome, ou seja, após o primeiro ano da maioridade, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa. imprensa. Em uma leitura rápida de ambos os dispositivos é possível extrair a tese de que no primeiro ano da maioridade seria possível a alteração do nome administrativamente, administrativamente, enquanto, após esse primeiro ano, somente mediante ação judicial, com presença do Ministério Público. Público. No entanto, a posição da ARPEN (Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo) defen defende de a tese de, em ambos os casos, a modificação depende de sentença judicial. O requerimento deve ser efetuado efetuado através através de processo a ser manejado manejado em juízo, assim como no caso do art. 57. O que muda é que na hipótese do art. 56 a modificação, realizada no prazo legal, não precisa ser justificada. Na hipótese do art. 57 5 7 a alteração só pode se operar por exceção e justo motivo. motivo. Por fim, a jurisprudência, interpretan interpretando do tal dispositivo, chegou à conclusão de que essa alteração é somente do sobrenome, não se permitindo a alteração do prenome, e sempre, preservando a identificação familiar. familiar. Assim, seria possível modificar a ordem dos nomes; incluir sobrenome de família que não foi colocado pelos pais; retirar sobrenome que o titular acredita não se identificar, identificar, dentre outros casos. casos. Sobre a possibilidade de se alterar o prenome, o art. 56 utiliza a expressão nome, o que engloba todos os elementos. TTodavia, odavia, é pacífico que a alteração do prenome somente seria possível diante do procedimento previsto no art. 57, apresentando um justo motivo. motivo. Ainda sobre a relativização do princípio da imutabilidade do nome, permite-se a alteração nas seguintes hipóteses: exposição ao ridículo; erro de grafia crasso; adequação de sexo (transgenitalização); (transgenitalização); introdução de alcunha (alcunha também é conhecida como apelido ou cognome); introdução do nome do cônjuge ou convivente; introdução do nome do pai ou da mãe no caso de adoção do filho; tradução de nome estrangeiro, e por fim, proteção de testemunhas. testemunhas. A chamada Lei Clodovil (Lei nº 11.924/09), em homenagem ao Deputado Federal e apresentador de Televisão, modificou o art. 57, incluindo o § 8º, permitindo-se que o enteado ou a enteada, havendo motivo ponderável, ponderável, poderá requerer ao juiz competente competente que, no registro de nascimento, seja averbado o nome de família de seu padrasto ou de sua madrasta, desde que haja expressa concordância desses, sem prejuízo de seus apelidos de família. família. Além desses casos permitidos pela Lei de Registros Públicos, a jurisprudência, a cada dia que passa, enaltecendo o princípio da dignidade humana, tem flexibilizado mais o princípio da imutabilidade do nome, como passamos a mencionar mencionar..
52
55
Matheus Zuliani
O STJ, recentemente, entendeu que no caso de abandono afetivo e econômico por parte de genitor g enitor,, o filho poderá fazer requerimento de retirada no nome de iidentificação dentificação familiar 15 desse pai ou mãe . O mesmo STJ também entendeu que é possível a retificação do registro civil para acréscimo do segundo patronímico do marido ao nome da mulher durante a convivência matrimonial16. Não se desconhece que a princípio, o propósito de alteração do sobrenome se revela mais apropriada na habilitação para o futuro casamento, casamento, quando o exercício do direito é a regra. Contudo, não há vedação legal expressa para que, posteriormente, o acréscimo de outro patronímico seja requerido ao longo do relacionamento, por meio de ação de retificação de registro civil, conforme artigos 57 e 109 da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), especialmente se o cônjuge busca uma confirmação expressa de como é reconhecido socialmente, invocando, ainda, motivos de ordem íntima e familiar, como, por exemplo, a identificação social de futura prole. prole. Em contrapartida, ainda dentro desse tema, existe a proteção que o ordenamento jurídico confere confere ao pseudônimo (CC, art. 19). O pseudônimo é nome adotado por autor ou responsável por uma obra (literária, artística ou científica, ou de qualquer outra natureza), que não usa o seu nome civil verdadeiro ou o seu nome consuetudinário, por modéstia ou conveniência ocasional ou permanente, com ou sem real encobrimento de sua pessoa. Na verdade, nos termos do art. 5º, VIII, “c” da Lei dos Direitos Autorais, aquele autor que se oculta sob nome suposto. suposto. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. nome. Por fim, sobre a proteção jurídica do nome, dispõe o art. 17 do Código Civil que nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. No mesmo sentido é o art. 18 do Código Civil que diz que sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Caso haja infringência ao dispositivo citado haverá a prática de ato ilícito, passível de indenização, material e moral. moral. 2.7.6. DO DIREITO DE IMAGEM A imagem é um direito inato da pessoa humana consistindo na sua fisionomia física e social. É a forma como a pessoa fisicamente se apresenta, bem como o modo que a sociedade a enxerga. É baseado nesse conceito que a doutrina classifica a imagem em imagem retrato e imagem atributo. A imagem-retrato é a sua fisionomia e aparência. A imagem-atributo é a sua qualificação, sendo a imagem pela qual as pessoas lhe julgam. As duas modalidades de imagem estão protegidas pelo artigo 20 do Código Civil, que assim dispõe: salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.
15
STJ - REspde 1.304.718-SP, Rel.n.Min. 18/12/2014,, DJe 5/2/2015 – – Informativo Jurisprudência 555.Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 18/12/2014 16 STJ - REsp 1.648.858-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 20/08/2019 - Informativo de Jurisprudência n. 655.
53
56
Matheus Zuliani
Pela leitura do dispositivo legal podemos extrair que, nos casos de interesse da ordem pública e de interesse da administração da justiça, o direito de imagem da pessoa pode ser utilizado sem necessidade de autorização. Ordem pública e administração da justiça são cláusulas gerais, ou seja, é o Juiz quem vai dizer, dizer, no caso concreto, concreto, se fica autorizada a divulgação dessa imagem da pessoa sem a sua autorização. autorização. Nos demais casos, a autorização de seu titular é imprescindível. Não havendo autorização, é possível aplicar o princípio da prevenção, impedindo que novas publicações sejam feitas, bem como o princípio da reparação integral do dano, de forma que, caso haja violação, deverá reparar o dano. dano. Outra questão é que, pelo dispositivo legal, somente pode proibir a utilização da imagem sem autorização, caso ela atinja a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. Essa interpretação é equivocada do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial. Isso porque, atualmente, em razão da relevância da dignidade humana e dos princípios fundamentais, a proibição pode ocorrer em qualquer caso quando não exigir autorização. A natureza da utilização da imagem é que vai ser analisada para gerar ou não indenização. Assim, se a utilização sem autorização atingir a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais, nascerá o direito de indenizar. Se não houver essa ofensa, apenas existe o direito de evitar a publicação ou de retirá-la de circulação. circulação. Sobre o dever de indenizar, indenizar, quando o uso da imagem atingir a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, cabe ao ofendido comprovar o prejuízo. É ônus do detentor do direito de imagem. É claro que o Juiz tem sensibilidade para analisar se a utilização de imagem de alguém ofende a honra, boa fama ou respeitabilidade, não sendo um ônus probatório árduo. árduo. No entanto, em se tratando da publicação de imagem de d e pessoa não autorizada, com fins econômicos ou comerciais, comerciais, o prejuízo é presumido, gerando um dano in re ipsa. Nesse sentido, a Súmula 403 do STJ diz que “independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.” comerciais.” Em relação às pessoas públicas, não se desconhece que tais cidadãos também são detentores de direito de imagem. Todavia, o direito de imagem dessas pessoas sofre uma mitigação em razão do interesse público e do direito de informação. Desta forma, o STJ entendeu, em caso envolvendo a pessoa pública, que o seu direito de imagem não pode ser proibido desde que haja compromisso ético com a informação verossímil, que se preserve os direitos da personalidade, entre os quais se incluem os o s direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade, e por fim, que se vede a veiculação de crítica jornalística com co m intuito de difamar, difamar, injuriar ou caluniar a pessoa ( animus injuriandi vel diffamandi ). ). Entendeu que a princípio, não configura ato ilícito as publicações que narrem fatos verídicos ou verossímeis, embora eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas, sobretudo quando se trate de figuras públicas que exerçam exerçam atividades tipicamente tipicamente estatais, estatais, gerindo interesses da coletividade, e a notícia e a crítica referirem-se a fatos de interesse geral relacionados à atividade pública desenvolvida pela pessoa noticiada17 .
Por fim, é importante constar que a captação do direito de imagem, em ambiente público, somente passa a ser ofensivo quando contextualizada ou específica, dando a interpretação de que o foco não é o ambiente, mas sim, a sua pessoa. Caso isso aconteça ocorrerá violação ao direito de imagem. imagem.
17 STJ
- REsp 1771866/DF.
54
57
Matheus Zuliani
2.7.7. VIDA PRIVADA E INTIMIDADE A intimidade e a vida privada da pessoa humana angariam proteção pelo Código Civil, como se nota do art. 21 do Código Civil, in verbis: “a vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma”. Existe diferença diferença entre vida privada e intimidade. A vida privada é um núcleo restrito da vida social da pessoa que ela abre apenas para um grupo seleto de pessoas, enquanto a intimidade é aquele momento íntimo da pessoa, ou seja, núcleo mais restrito ainda. ainda. No que concerne a proteção, ambos possuem o mesmo peso, tendo a mesma proteção. Na visão do ato ilícito, o que a faz diferenciar uma da outra é no quantum indenizatório, sendo que a indenização é maior quando se viola a intimidade. intimidade. Mesmo o direito à vida vi da privada e à intimidade não são revestidos de caráter absoluto. Anderson Schreiber diz que é necessária a ponderação. Um exemplo claro de ponderação de vida privada é a segurança, por exemplo. No caso do aeroporto, quando se coloca a bagagem no raio-x, o agente da Infraero visualiza tudo. Todavia, nesse caso, o direito à segurança se sobrepõe ao direito à privacidade. privacidade. Ainda dentro do tema da intimidade e da vida privada encontra-se o a questão da biográfica. A biografia é um gênero literário em que o autor narra a história da vida de uma pessoa ou de várias pessoas (conceito retirado da Wikipédia). Wikipédia). Sobre a biografia, surgiu uma discussão jurídica sobre a necessidade ou não de autorização do personagem principal para que sua vida seja narrada. narrada. O STF, por unanimidade, julgou procedente uma ADIN 18, para dar interpretação conforme a Constituição aos arts. 19 e 20 do Código Civil, sem redução de texto. O STF declarou de clarou inexigível o consentimento da pessoa biografada. Ou seja, ela não tem que autorizar para que sua vida seja contada. É igualmente desnecessária a autorização das pessoas que sejam coadjuvantes na biografia, bem como aquelas que tenham morrido, mas que foram mencionadas. mencionadas. Além disso, o Supremo reafirmou que o direito à inviolabilidade, da privacidade, intimidade, da honra e da imagem da pessoa, caso haja lesão aos seus direitos, deve-se haver a reparação dos danos. danos. Outra questão é a publicidade do público salário do servidor público. A publicação da folha de pagamento de polêmica um determinado servidor ofende a sua intimidade (ou vida privada)? O TJDFT19 julgou um caso em que determinada imprensa escrita publicou uma reportagem expondo o salário de um servidor da Câmara dos Deputados. Esse Analista ingressou com ação dizendo que aquela publicidade ofendeu a sua intimidade, pois a partir de então familiares passaram a pedir dinheiro emprestado, além de despertar a cobiça de vizinhos. vizinhos. Nota-se que há forte corrente que entende que o salário do servidor público é pago pela sociedade, tendo ela interesse e direito de conhecer quanto que o servidor recebe e se estão observando os ditames legais. Assim, entende-se que a simples publicidade de salário, sem exposição de descontos da vida pessoal, e sem falácias, não configura ato ilícito. ilícito.
18 STF STF – – ADIN ADIN
1815 – 1815 – Relatora Relatora Ministra Cármen Lúcia – Lúcia – julgamento julgamento 1/2/2016. Vara Cível de Brasília – Brasília – Juiz Juiz Matheus Stamillo Santarelli Zuliani – Zuliani – autos autos n. 2011.01.1.227261-7
19 TJDFT TJDFT – – 10º 10º
55
58
Matheus Zuliani
2.7.8. DIREITO DOS MORTOS O § único do artigo 20 do Código Civil, assim como o § único do artigo 12, 12 , reconhecem direitos da personalidade personalidade do morto, havendo havendo legitimidade dos lesados lesados indiretos. A lesão a direito da personalidade atinge tanto o morto quanto os seus parentes (dano em ricochete). É uma das hipóteses excepcionais em que se admite a transmissão de direitos personalíssimos. personalíssimos. Art. 20. (...) Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. descendentes.
A única observação que deve ser lembrada, embora retórica, é a de que, não obstante se tenha esquecido da pessoa do companheiro, em razão da interpretação pacífica que se faz sobre o Código Civil, tem ele legitimidade, ao lado do cônjuge. Nesse sentido, existe o Enunciado 275 da IV Jornada de Direito Civil. Civil. 2.7.9. DIREITO DE PERSONALIDADE DAS PESSOAS PESSOAS JURÍDICAS A pessoa jurídica, tida como ente fictício, tem alguns dos direitos da personalidade, como ser observa do art. 52 do Código Civil, que assim se encontra redigido: “aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”. personalidade”. Quando falamos em dano moral a pessoa jurídica, a mesma se justifica na ofensa a honra objetiva. A honra objetiva pode ser compreendida como o juízo que terceiros fazem fazem acerca dos atributos de alguém. A honra subjetiva, noutro giro, se revela no sentimento que a pessoa tem dela mesma. mesma. Realmente, a pessoa jurídica tem alguns dos direitos da personalidade, caso do nome, da honra objetiva (repercussão social da honra) e da imagem. No entanto, não tem ela sentimento próprio, uma vez que se trata de um ente fictício. Por isso, prevê a súmula 227 do STJ que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (nunca em relação à honra subjetiva, pois a Pessoa Jurídica não tem sentimento). sentimento). Por fim, é importante constar que a pessoa jurídica de direito público não tem direito a indenização por danos morais relacionados à violação da honra ou imagem. É o que decidiu o STJ20. 2.8. DAS PESSOAS JURÍDICAS - ASPECTOS GERAIS Temos no nosso ordenamento jurídico os sujeitos de direitos com personalidade jurídica, a qual é constituída pela pessoa pessoa natural e pe pessoa ssoa jurídica. O princípio da legalidade no campo do direito civil se materializa na ideia de que a pessoa natural e a pessoa jurídica podem fazer tudo que a lei l ei não proíba. Desse modo, a pessoa jurídica é uma atividade de criação, c riação, que se distingue da pessoa natural. Por isso, fala-se que a pessoa jurídica tem personalidade jurídica própria, diversa, portanto, da personalidade jurídica dos seus componentes/sócios. componentes/sócios.
20
STJ - REsp 1.258.389/PB.
56
59
Matheus Zuliani
Trata-se da necessidade ou conveniência de os indivíduos unirem esforços e utilizarem recursos coletivos para a realização de objetivos comuns, que transcendem as possibilidades individuais. individuais. O Código Civil adota a expressão “pessoa jurídica” para identificar esse ser fictício. No entanto, isso não exclui outras terminologias, como: pessoa civil, pessoa moral, pessoa coletiva, pessoa abstrata, pessoa mística, pessoa fictícia, ente de existência ideal (teoria abordada por Teixeira de Freitas). Freitas). O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves nos ensina: A pessoa jurídica é, portanto, proveniente desse fenômeno histórico e social. Consiste num conjunto de pessoas ou de bens dotado de personalidade jurídica própria e constituído na forma da lei para a consecução de fins comuns. Pode-se afirmar, pois, que pessoas jurídicas são entidades a que a lei confere personalidade, capacitando-as a serem sujeitos de direitos e obrigações. obrigações.
Muito se discute sobre a teoria adotada pelo Código Civil no que concerne a criação das pessoas jurídicas. jurídicas. O Código Civil adotou a teoria da realidade técnica. Essa teoria é uma junção de outras duas teorias, a teoria da ficção, idealizada por Savigny, e, ainda, a teoria da realidade orgânica, criada por Otto Gierke. Por essa afirma-se que a pessoa jurídica teria existência real, não obstant o bstante e a sua personalidade ser teoria conferida pelo direito. Uma vez personificada pelo direito, a pessoa jurídica passa a ter a atuação social na condição de sujeito de direito. Não se olvida que a personalidade jurídica, uma vez vez concedida pelo direito, direito, passa a ter ela uma função social, atendendo, atendendo, assim, ao princípio da socialidade, um dos pilares do Código Civil de 2002. 2002. A teoria da realidade técnica se revela, basicamente, no artigo 45 do Código Civil, que assim dispõe: Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado pr ivado com a inscrição inscri ção do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. constitutivo.
Denota-se que, a aquisição da personalidade jurídica da pessoa jurídica de direito privado, a partir do registro dos atos constitutivos, produzindo efeito ex nunc, logo, possui naturezaexiste constitutiva. constitutiva. Por ter natureza constitutiva que o parágrafo parágrafo único, do mesmo dispositivo, assenta que decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. registro. Por último, não se pode perder de vista a questão da presentação da pessoa jurídica. jurídica. É muito comum em provas e em doutrinas, utilizarem a expressão de que a pessoa jurídica é “representada” “representada” pelos sócios, administradores e gerentes. gerentes. Porém, o termo correto é “presentação””. Isso porque, representação, é um instituto das incapacidades “presentação incapac idades e, a presentação, é instituto da pessoa jurídica. Segundo ensinamentos de Pontes de Miranda, por não poder atuar por si própria, a pessoa jurídica, como ente da criação da lei, deve ser presentada por uma pessoa natural, exteriorizando vontade, vontade, nos atos judiciais ou extrajudiciais. art. 47, do Código Civilpoderes diz que todos os atos sua negociais exercidos pelo presentante, dentroOdos limites de seus
57
60
Matheus Zuliani
estabelecidos no estatuto estatuto social, obrigam a pessoa jurídica, que deverá cumpri-los cumpri-los.. Contudo, se o presentante extrapolar estes poderes, responderá pessoalmente por este excesso. Para essas circunstâncias, temos a chamada teoria intra viris societatis e ultra vires societatis. A teoria intra viris societatis ocorrerá, quando a pessoa natural que a administra, o sócio, atua de acordo com o previsto no ato constitutivo. Tais atos vinculam a pessoa jurídica. O ato ultra vires societatis ocorrerá quando o sócio extrapola os poderes que lhes foram concedidos através do contrato social, como consequência, o próprio sócio responde pelos atos praticados. Não vincula a pessoa jurídica. jurídica. A questão do ato intra e ultra vires é bastante pertinente, no que tange à desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque quando o sócio pratica um ato intra vires e não possui condições de arcar com essa responsabilização, ocorrerá o fenômeno da desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50). 50). Em regra, a pessoa natural é a indicada no ato constitutivo da pessoa jurídica. Na sua omissão, a presentação será exercida exercida por seus diretores. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões serão tomadas pela maioria dos votos, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso (CC, art. 48). 48). 2.8.1. CLASSIFICAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS No ordenamento jurídico vigente a pessoa jurídica pode ser nacional ou estrangeira, sendo que, nesse último caso, precisará de autorização do Poder Executivo. Executivo. Quanto à estrutura interna, poderá a pessoa jurídica ser classificada como Corporação ou como Fundação. Naquela há um conjunto de pessoas que atuam para determinados fins. Por exemplo, as empresas possuem a finalidade de lucro, enquanto as associações possuam uma natureza sem fins lucrativas e recreativa. A entidade religiosa possui a finalidade de buscar as suas crenças, e assim por diante. Já a Fundação, por sua vez, é um conjunto de bens, os quais são arrecadados para uma finalidade de interesse social. social. Por fim, quanto a natureza, podem ser elas de direito público ou o u de direito privado. As de direito público podem, ainda, ser de direito público interno e externo. Será de direito público interno quando visar atender interesse público intrínseco. São elas a União, Estados, DF e Municípios, autarquias, associações públicas. A pessoa jurídica de direito público externo representa o País perante países estrangeiros. A Pessoa de direito privado é aquela instituída pela vontade dosos particulares. O art. 44 do Códigojurídica Civil elenca as pessoas jurídicas de direito privado. O rol do art. 44 do Código Civil não é um rol exaustivo, podendo existir outras pessoas jurídicas de direito privado esparsas pelo Código Civil ou pela legislação civil especial. Cita-se, como exemplo, o condomínio edilício, que tem uma personalidade jurídica anômala. Atente-se que pessoas jurídicas não se confundem com entes despersonalizados. Entes Atente-se despersonalizados não têm personalidade jurídica. São conjuntos de bens ou de pessoas que não tem personalidade própria, tais como a família, a massa falida, espólio, herança jacente, sociedade de fato e a irregular, dentre outros. outros. 2.8.2. DAS ASSOCIAÇÕES O art. 53 diz que se constituem as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Por fins não econômicos entende-se pela ausência de finalidade 58
61
Matheus Zuliani
lucrativa. Isso não significa que a pessoa jurídica não possa angariar dinheiro, o que é proibido é a distribuição de dividendos. dividendos. Geralmente o estatuto estatuto de uma associação prevê, no que se refere à sua estrutura, uma diretoria, uma presidência, um conselho fiscal, um conselho administrativo. administrativo. No entanto, o órgão máximo de toda e qualquer associação é a sua assembleia geral, cuja atribuição está delineada no art. 59 do Código Civil, sendo resumidamente a destituição de administradores e a alteração de estatuto. estatuto. Para as deliberações a que se referem os incisos do art. 59 é exigido deliberação da assembleia especialmente convocada para esse fim, cujo quórum será o estabelecido no estatuto,, bem como os critérios de eleição dos administradores. estatuto administradores. Em uma associação não existe entre os associados direitos e obrigações recíprocos. Isso porque não há intuito de lucro. A diferença entre a associação e a sociedade é a de que aquela não tem fins lucrativos e a sociedade sempre tem fins lucrativos. A diferença entre associação e a fundação é a de que aquela é um conjunto de pessoas e a esta é um conjunto de bens. bens. O Código Civil dispõe que dentro da associação deverão os associados ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Quem não lembra do sócio remido do clube. O que não se admite é que dentro de uma mesma categoria de sócios haja diferenciação entre eles. eles. Há uma discussão sobre a intransmiss intransmissibilidade ibilidade da qualidade de associado. Dispõe o art. 56 do Código Civil que a qualidade de associado é intransmissível, se o estatuto não dispuser o contrário. Trata-se de uma definição de natureza personalíssima ( intuito personae) da qualidade de sócio. Todavia, essa característica não se reveste de natureza absoluta, podendo o estatuto autorizar a transmissão. transmissão. No que tange as associações, é importante ressaltar sobre a possibilidade da expulsão do associado. Explica o art. 57 do Código Civil que “a exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto”. estatuto”. A exclusão do associado só é possível se houver justa causa. Mesmo assim, é preciso que a exclusão seja decorrente de um procedimento que assegure ampla defesa e recurso, nos termos previstos no estatuto. Há, aqui, uma aplicação da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. fundamentais. Outro tema importante envolvendo as associações é a possibilidade de cobrança de taxa de manutenção criada por associações de moradores. Quando se envolve um bairro de uma cidade a questão é simples, que não se associa não pode ser obrigado a pagar a referida taxa. No entanto, a questão ganha contornos complexos quando se está diante de um condomínio de fato, ou seja, irregular. A matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal que decidiu pela não obrigatoriedade de pagamento se a pessoa não aderiu à associação. Sustenta S ustenta que a Constituição Federal, em seu art. 5°, incisos II e XX, não aceita a adesão compulsória à associação. Ademais, pelo fato da associação de moradores não ser igual à associação de condôminos, a imposição compulsória da mensalidade é ilegal, vez que a obrigação tem como fonte a lei ou a declaração de vontade. Se não há amparo em nenhuma dessas duas fontes só resta reconhecer a mensalidade dentro do campo da ilicitude. Assim, não está obrigado ao pagamento da mensalidade imposta pela associação dos moradores aquele que não aderiu. O STJ firmou, em sede de repetitivo, a tese (882) de que a taxa de manutenção não é obrigatória, com fundamento na Constituição Federal de que ninguém é obrigado a associar-se (REsp 1439163 / SP). SP). 59
62
Matheus Zuliani
Por fim, não há como não tratar do tema da dissolução da associação. O tema vem delineado no art. 61 do Código Civil. Se for dissolvida a associação, o patrimônio líquido remanescente será destinado destinado à entidade de fins não econômicos designada no estatuto. Caso o estatuto seja omisso, os associados irão deliberar a respeito. O remanescente poderá ser destinado à instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes. semelhantes. Existe discussão em que se considera nula a previsão no Estatuto que determina que nos casos de dissolução da associação, o patrimônio vai ser rateado entre os associados, eis que haveria um esbarrar na vedação de lucro. Bastaria pensar numa associação que cresceu muito e que tenha um patrimônio de 100 milhões de reais com 100 associados. associados. Maria Helena Diniz comenta que se a finalidade da associação não for altruística, “o associado poderá receber uma quota de liquidação daquele acervo social, ante seu direito de participante no patrimônio comum, de quota ideal, conforme os fins da associação, exceto exceto se o estatuto prescrever o contrário” (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro – Editora Saraiva). Os que discordam dessa posição defendem que inexiste inexiste um patrimônio em comum, eis que a associação possui personalidade e autonomia patrimonial. Logo, ainda que a associação não possua finalidade altruística, a quota a ser liquidada não poderá representar uma parcela do patrimônio associativo. Isso, porque é notório que o associado não poderia ser considerado um proprietário de quota do capital associativo, mas mero participante (BITTI, Eduardo Silva - A dissolução de associação e a repartição do patrimônio patrim ônio entre “sócios proprietários). proprietários).
Francisco Loureiro, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e professor em diversas entidades, entidades, já decidiu que independente da finalidade altruísta ou não da associação, isso não afasta o caráter não lucrativo da associação, ao certo que, no final de sua existência o patrimônio não será compartilhado entre os associados, mas, sim, direcionado pelo estatuto a “entidade de fins não econômicos designada”. designada”. Não somente, “à falta de deliberação da assembleia, se um dia vier a ser extinta a pessoa jurídica, a escolha da entidade destinatária destinatária do patrimônio cabe o juiz, com base na afinidade dos objetivos de entidades congêneres21”. Existe a possibilidade de eventualmente o associado recuperar aquilo que ele investiu na cota. Tr Trata-se ata-se do ressarcimento, não havendo falar em enriquecimento. enriquecimento. Vale atentar que, não existindo no Município, no Estado, no Distrito Federal ou no Território, em que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. União. 2.8.3. DAS FUNDAÇÕES Fundações podem ser conceituadas como um conjunto de bens, os quais são arrecadados e personificados para uma determinada finalidade. A fundação é uma pessoa jurídica especial, pois ela resulta resulta de um patrimônio destacado destacado e se personifica para para se constituir constituir.. Só constitui fundação quem tem muito patrimônio. patrimônio. O art. 62 do Código Civil diz que as fundações são criadas por escritura pública ou por testamento. testamento. A sua criação pressupõe a existência de afetação de bens livres, a especificação da sua finalidade, a previsão de como será administrada a fundação, e por fim, a elaboração de estatuto. estatuto.
21 Apelação Cível n. 994.09.287598-8, pela 4ª Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo – – julgado julgado
em 5/8/2010.
60
63
Matheus Zuliani
O art. 64 do CC diz que constituída a fundação, num negócio jurídico entre vivos, o instituidor é obrigado a transferir à fundação a propriedade, ou outro direito real, sobre os bens dotados. Caso não o faça, os bens serão registrados em nome da fundação por mandado judicial. judicial. A elaboração do estatuto é submetida à apreciação do Ministério Público, eis que ele fiscaliza a fundação, cabendo a ele a função de aprovar a elaboração. No entanto, pode ser que o Ministério Público tenha que, ele próprio, elaborar o estatuto. Isso acontece quando o estatuto não é elaborado dentro do prazo assinado pelo instituidor, ou, não havendo prazo, em cento e oitenta dias. É o que dispõe o art. 65, parágrafo único, do Código Civil. Nesse caso, a quem cabe a aprovação do estatuto elaborado pelo Ministério Público? Caso o Ministério Público elabore o estatuto,, o art. 764, II do Código de Processo estatuto P rocesso Civil estabelece que deverá o mesmo ser aaprovado provado pelo juiz. juiz. É importante constar que Pablo Stolze critica essa norma. Ele defende que iisso sso escapa da função jurisdicional. Se o juiz aprovar um estatuto, ele não poderá julgar as lides que envolvam esse estatuto, estatuto, pois ele o aprovou. Assim, a aprovação do estatuto não parece ser uma função jurisdicional. jurisdicional. Sobre a atribuição fiscalizatória do Ministério Público, explica o Código Civil, no art. 66, que velará pelas fundações o Ministério Mi nistério Público do Estado onde estão situadas. Se funcionarem no Distrito Federal, ou em Território, Território, caberá o encargo ao Ministério Público do Distrito Federal. Se estenderem a atividade por mais de um Estado, caberá o encargo, em cada um deles, ao respectivo Ministério Público. Quando se tratar de fundações instituídas ou mantidas pela União, autarquia ou empresa pública federal, ou que destas recebam verbas, poderá o Ministério Público Federal atuar22. A alteração das normas estatutárias de uma fundação somente é possível pela deliberação de 2/3 dos competentes para gerir e representar a fundação. Além disso, esta alteração não pode contrariar ou desvirtuar o fim desta. Ademais, quando a alteração não se der por votação unânime, os administradores, ao submeterem o estatuto à análise do Ministério Público, irão requerer que seja cientificada c ientificada a minoria vencida para impugnar a votação se quiser, quiser, em 10 dias. dias. Por fim, tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público, ou qualquer interessado, lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo, ou no estatuto, estatuto, em outra fundação, designada pelo juiz, que se proponha a fim igual ou semelhante. É o art. 69 do Código Civil tratando da extinção da fundação. fundação. 2.9. DO DOMICÍLIO As regras quanto ao domicílio da pessoa natural estão entre os arts. 70 e 78 do Código Civil. Civil. Domicílio é o local em que a pessoa pode ser sujeito de direitos e deveres na ordem privada. É o local onde o nde poderá ser cobrada ou cobrar direitos e deveres na ordem jurídica. jurídica. Domicílio é o local da sua residência. Há quem diga que domicílio é residência com ânimo definitivo. O domicílio eleitoral é mais amplo do que o domicílio civil. civil. Existe o elemento objetivo e o elemento subjetivo do domicílio. O elemento objetivo representaa a fixação da pessoa em um determinado lugar. represent lugar. É a cidade que o sujeito escolhe para morar, por exemplo. O elemento subjetivo, por sua vez, é a vontade de ali permanecer de forma definitiva. definitiva. 22 Enunciado
147 da Jornada de Direito Civil da Justiça Federal.
61
64
Matheus Zuliani
O Código Civil admite a pluralidade de domicílios, ou seja, a pessoa poderá ter duas ou mais residências, o qual ela viva alternadamente, considerando-se considerando-se domicílio seu qualquer delas. É o que se extrai do art. 71 do código privado. privado. O art. 72 do Código Civil diz que o local em que a pessoa exercitar profi profissão ssão também é domicílio da pessoa natural, também sendo permitida a pluralidade domiciliar domiciliar.. Nesse caso, se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe l he corresponderem. corresponderem. É possível a mudança de domicílio. Estabelece o art. 74 do Código Civil que se muda o domicílio, transferindo a residência, com a intenção manifesta de mudar o domicílio. Para se provar a intenção manifesta de mudar, basta que a prova da intenção resulte da declaração da pessoa às municipalidades dos lugares, que deixa, e para onde vai, ou, se tais declarações não fizer,, da própria mudança, com as circunstâncias que a acompanharem. fizer acompanharem. Essa intenção é vislumbrada por meio das declarações da pessoa à municipalidade, tanto de onde ela está saindo como onde ela está indo morar. Ex.: alteração do domicílio eleitoral é exemplo de intenção manifesta de se mudar. mudar. 2.9.1. CLASSIFICAÇÃO DO DOMICÍLIO O domicílio pode ser voluntário, de eleição, legal ou necessário, contratual, e por fim, o aparente. aparente. O domicílio voluntário, também conhecido como convencional, é o que decorre de um ato de escolha da pessoa como exercício da autonomia privada. O legal ou necessário é o fixado pela lei. O artigo 76, do Código Civil, apresenta um rol daqueles que possuem domicílio legal, e em seu parágrafo único, define o local onde elas terão domicílio. Dessa forma, o domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. Vale lembrar que a súmula 383, STJ, estabelece que a competência para processar e julgar ações conexas de interesse de menor, em geral, é o foro do domicílio do detentor da sua guarda. O domicílio do servidor público é o lugar em que ele exerce permanent permanentemente emente as suas funções. Até para o servidor público admite-se a pluralidade de domicílios. domicílios. O domicílio do militar é o do local onde ele servir e se for da marinha ou da aeronáutica é da sede ou comando a que se encontrar imediatamente imediatamente subordinado. subordinado. O domicílio do marítimo é o do lugar l ugar em que seu navio estiver matriculado. matriculado. Por fim, o domicílio do preso é o do lugar em que ele cumpre a sentença. E o preso preventivo? preventiv o? Ele não está cumprindo sentença, então, não há para ele essa hipótese de domicílio domicí lio legal. legal. No que tange as pessoas que não tem domicílio, o Código Civil classifica esse como o de domicílio aparente, ou seja, seu domicílio é o local em que elas forem encontradas (CC, art. 73). 73). Domicílio contratual é aquele que consta em contrato escrito especificando local para cumprimento de deveres e obrigações contratuais. Nesse ponto, não podemos confundir domicílio contratual com foro de eleição. O foro de eleição é utilizado para aspectos processuais, para fins de definição de uma determinada ação judicial. Por exemplo, em uma cláusula contratual consta que eventuais conflitos resultantes do contrato serão discutidos na cidade “A”. “A”. 62
65
Matheus Zuliani
O domicílio contratual ocorrerá nos contratos escritos, em que os contratantes poderão especificar domicílio onde se exercitem, e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. É o disposto no art. 78, do Código Civil. Civil. Dessa forma, estabelece a Súmula 335 do STF que “é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”. contrato”. No entanto, quando estivermos diante de contrato de adesão, ou seja, aquele com conteúdo imposto por uma das partes, principalmente, no que tange as relações consumeristas, consumeristas, a imposição de cláusula de eleição de foro é abusiva, podendo ser declarada de ofício se houver prejuízo ao aderente. É importante ponderar que o contrato de adesão não necessariamente é de consumo . 23
Por conseguinte, os contratos de adesão e de consumo, possuem proteção no Código de Defesa do Consumidor, no entanto, entanto, no campo das relações civilistas, possuem proteções aos contratos civis que não envolvam necessariamente relações de consumo. O domicílio da pessoa jurídica pode ser estatutário ou aparente. Domicílio estatutário é local previsto no estatuto. O domicílio aparente, noutro giro, é o local de funcionamento das diretorias ou administrações. Se a pessoa jurídica tiver sede no exterior, deve-se considerar como seu domicílio o local da filial no Brasil (CC, art.75, § 2º). 2.10. DOS BENS Antes de ingressar no instituto jurídico denominado “dos bens”, que tem regulamentação a partir do art. 79 e seguintes do Código Civil, é preciso fazer uma distinção entre bem e coisa, já que não são vistos como sinônimos. No conceito adotado pelo Código Civil de 2002, idealizado por Miguel Reale, coisa é gênero (tudo o que não é humano), sendo que bem é espécie (coisa com interesse econômico e/ou jurídico). jurídico). Diante disso, bens são as coisas materiais ou imateriais que têm valor econômico jurídico e que são elementos de uma relação jurídica. Desta forma, bem é uma coisa que proporciona ao homem uma utilidade, sendo suscetível de apropriação. O ar não é bem, pois apesar da utilidade, não é suscetível de apropriação. Ao conjunto de bens pertencentes a um particular dá-se o nome de patrimônio. patrimônio. 2.10.1. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS Os bens podem ser classificados de diversas maneiras. O Código Civil divide os bens em bens considerados em si mesmos e bens reciprocamente considerados. considerados. Quando se fala em bens considerados em si mesmo, considera-se o bem individualmente, sem a necessidade de ter outro bem atrelado. Nessa classificação encontramos os bens imóveis, bens móveis, bens fungíveis e infungíveis, bens consumíveis, e ainda, bens singulares e coletivos. Nos termos do art. 79 do Código Civil, são bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Noutro giro, bens móveis são os bens suscetíveis de
23Enunciado
171 da Jornada de Direito Civil – “ Art. Art. 423: O contrato de adesão, mencionado nos artigos 423 e 424 do novo Código Civil, não se confunde com o contrato de consumo” consumo”
63
66
Matheus Zuliani
movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social (CC, art. 82). 82). Os bens imóveis i móveis sofrem, ainda, uma subclassificação, sendo por natureza, natureza, por acessão física, industrial ou artificial, ou ainda, pela disposição da lei. lei. Os bens imóveis por natureza são formados pelo solo e tudo aquilo que se incorporar a ele de forma natural. Abrange o solo, subsolo, superfície, espaço aéreo e tudo que lhe for incorporado. Ex.: árvore que é incorporada naturalmente. Os imóveis por acessão física são aqueles que o homem incorpora permanentemente ao solo, não podendo remover do solo sem a destruição, será será bem imóvel por acessão física, as plantações, construções, etc. etc. Segundo o art. 81, não perdem o caráter caráter de imóveis as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local, bem como os materiais provisoriamen provisoriamente te separados de um prédio, para nele se reempregarem. Os imóveis por acessão física intelectual, por sua vez, são aqueles empregados intencionalmente para exploração industrial, aformoseamento ou comodidade, estes bens móveis seriam considerados imóveis por acessão física intelectual. A posição majoritária sobre o assunto é a de que essa classificação ficou totalmente esvaziada esvaziada com a introdução, no Código Civil, do instituto da pertença. pertença. Por fim, temos os bens imóveis por disposição legal: são bens considerados imóveis pela lei, a fim de dar maior proteção jurídica, tais como: o direito à sucessão aberta, direitos reais sobre imóveis, como a hipoteca e penhor agrícola, excepcionalmente, bem como as ações que os asseguram (CC, art. 80). 80). Já os bens móveis podem ser classificados em móveis por natureza, móveis por determinação legal, e por fim, móveis por antecipação. Os bens móveis por natureza são aqueles que podem ser transportados sem qualquer dano, seja por força própria (semoventes) ou por força alheia. Os móveis por determinação legal, a exemplo dos imóveis por determinação legal, são aqueles estabelecidos pela lei, nos termos do art. 83 do Código Civil, sendo o penhor, a energia elétrica, os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes, e por fim, s direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Por fim, os bens móveis por antecipação são os bens que eram imóveis, mas que foram mobilizados por uma atividade humana. Ex.: colheita de uma plantação. Todo ano o fazendeiro semeia para ccolher. olher. Trata-se de um bem móvel por antecipação. Há uma dúvida sobre a natureza dos navios e aeronaves, pois embora estejam sujeitos a hipoteca, conforme determinação do Código Civil, são considerados bens móveis. Isso porque eles possuem alto valor econômico, o que exige uma maior garantia, como a hipoteca. Flávio Tartuce considera que são bens imóveis especiais ou bens móveis sui generis. Para concurso, essa não é a posição majoritária. Os bens infungíveis são aqueles que não nã o podem ser substituídos por outro da mesma espécie, qualidade ou quantidade. Pense em um quadro pintado por um artista renomado. Trata-se de um bem que não pode ser substituído por outro quadro, pois não é daquele artista específico. Os bens fungíveis, ao contrário, podem ser substituídos por outro da mesma espécie, qualidade ou quantidade (CC, art. 85). São consumíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados destinados à alienação (CC, art. 86). 86). Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor, valor, ou prejuízo do uso a que se destinam. É importante mencionar que o Código Civil não se importa com a fração da coisa, mas sim, com a perda da propriedade da coisa. Um diamante é considerado um bem indivisível, pois se partido em várias frações 64
67
Matheus Zuliani
perderá no seu aspecto econômico. É relevante considerar considerar que o Código Civil, no art. 88 8 8 autoriza que os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. partes. Os bens singulares são os que, embora reunidos, se consideram de per si, independentemente independentemen te dos demais. O livro, um boi, uma ovelha, são exemplos exemplos de bens singulares. Os bens universais, por sua vez, são bens que se encontram agregados a um todo, constituído por várias coisas singulares, mas considerados em seu conjunto, formando um todo individualizado. Essa união poderá ser fática ou mesmo jurídica. jurídica. Neste sentido, de acordo com o artigo 90 do Código Civil, constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes a mesma pessoa, tenham destinação unitária. Um rebanho e uma frota de automóveis são exemplos dessa classificação. Já a universalidade de direito é a união de bens materiais ou imateriais, corpóreas ou incorpóreas, com natureza coletiva. A herança, a massa falida são exemplos de universalidade de direito. direito. Com relação à classificação que leva em conta a dependência em relação a outro bem, temos o bem principal e o bem acessório. Principal é aquele que existe de forma autônoma e independente, não dependendo de qualquer outro objeto. O acessório, por sua vez, é aquele que a existência e finalidade depende de outro bem, que é denominado principal. Quando se fala nessa particular classificação surge um princípio muito importante para o direito, sendo o princípio da gravitação jurídica. Por ele, a regra é a de que o bem acessório segue o bem principal. No entanto, entanto, essa regra não é absoluta. absoluta. Os frutos são classificados como bem acessórios. Os frutos têm origem no bem principal, mas mantêm a integridade deste último, sem diminuir a substância ou quantidade. Classificam-se como: como: Frutos naturais: ex.: frutos de uma árvore, mas mantém a inteireza da coisa principal, no caso a árvore; frutos industriais: decorrendo de uma atividade humana. Ex.: saco de balinhas feita por uma fábrica; frutos civis: decorrendo de uma relação jurídica econômica, denominados de rendimentos. Ex.: aluguel é fruto para o dono do imóvel, assim como os juros e dividendos. Quanto ao estado que normalmente se encontram os frutos, podem ser classificados em: frutos pendentes: são os frutos que ainda não foram colhidos. Ex.: fruta que está na árvore. Frutos percebidos: são os frutos que já foram colhidos. Frutos estantes: são os frutos que já foram colhidos e já estão armazenados. Ex.: maçãs colhidas e que estão armazenadas. Frutos percipiendos: são os frutos que deveriam ter sido colhidos, mas não foram. Por fim, os os frutos consumidos: são os frutos que foram colhidos e não existem mais, pois foram consumidos. consumidos. Fruto não se confunde com produto. Produtos são bens acessórios que saem da coisa principal, diminuindo a sua quantidade e substância. Neste ponto difere do fruto, pois este sai da coisa principal, mas não diminui a sua substância ou quantidade. Ex.: pepita de ouro retirado de uma mina. Explora-se a mina até que irá acabar o ouro. ouro. 2.10.2. DAS PERTENÇAS Nos termos do art. 93 do Código Civil, são pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, destinam-se, destinam-se, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. A doutrina traz um exemplo que esclarecedor. esclarecedor. Ex.: em uma fazenda, o sujeito compra uma caminhonete para utilizar dentro da fazenda. Este bem é uma pertença, pois é destinado a servir um bem principal, que é um imóvel, não perdendo a sua individualidade e não é parte integrantee desse bem. integrant bem. As pertenças vieram para substituir a antiga classificação de bem imóvel por acessão intelectual. 65
68
Matheus Zuliani
A regra é a de que o bem acessório segue o bem principal (gravitação jurídica), todavia, quando se trata de pertença, essa regra não prevalece. Nota-se que o Código Civil, no art. 94 diz que os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade, ou das circunstâncias do caso. Assim, quando resultar da lei, da vontade manifestada, ou então, das circunstâncias do caso, ela pode seguir o bem principal. principal. O STJ determinou a restituição, para o devedor fiduciário, de equipamento de monitoração que havia sido acoplado ao caminhão apreendido por falta de pagamento do contrato de financiamento. Segundo o colegiado, o equipamento é considerado uma pertença e, portanto, pode ser retirado do caminhão sem causar prejuízos ao bem (STJ - REsp nº 1667227/RS). 1667227/RS). 2.10.3. DAS BENFEITORIAS Benfeitorias são bens acessórios introduzidos em um bem móvel ou bem imóvel, visando a sua conservação, ou melhor, melhor, de sua utilidade. utilidade. Podem ser classificadas em necessárias, úteis e voluptuárias. voluptuárias. Benfeitorias necessárias são as que têm por finalidade conservar ou evitar que o bem Benfeitorias se deteriore. Ex.: reforma no telhado da casa para evitar que o telhado desabasse. As benfeitorias úteis aumentam ou facilitam o uso ou a utilidade da coisa. Ex.: instalar grades na janela da casa. Por fim, as benfeitorias benfeitorias voluptuárias são benfeitorias benfeitorias para mero deleite. Ex.: piscina numa casa. Não devemos confundir benfeitorias com acessões, visto que as primeiras são melhorias e as últimas são incorporações. incorporações. 2.10.4. DOS BENS PÚBLICOS Os bens públicos pertencem a pessoa jurídica de direito público interno. Os bens públicos podem ser classificados como bens de uso geral, bens de uso especial, e por fim, bens dominicais (CC, art. 99). 99). Bens de uso geral, também conhecido como bem de uso comum do povo são aqueles necessários ao uso geral do povo, sem a necessidade de uma permissão especial. Ex.: praças e ruas, ainda que cobre pedágio. Os bens de uso especial são bens ou terrenos que são utilizados pelo próprio estado para execução de um serviço público especial. Isto é, há uma destinação especial àquele bem, denominado de afetação. afetação. Ex.: repartições públicas, sede da prefeitura, etc. por último, os bens públicos dominicais são bens que faze fazem m parte de um patrimônio disponível da pessoa jurídica de direito público. Ex.: terras devolutas, pois não têm uma destinação específica. Os bens dominicais podem ser convertidos em bem de uso comum ou bem de uso especial. Os bens de uso comum e de uso especial são inalienáveis, enquanto os bens dominicais são alienáveis. Todavia, Todavia, essa inalienabilidade não é absoluta, podendo perdê-la, desde que haja desafetação, ou seja, que mude a destinação do bem. Na afetação, o bem dominial passa a ser afetado a uma função. Ex.: terreno vazio passou a ser a sede da prefeitura. prefeitura. Na desafetação, há a mudança da destinação do bem para a categoria de bens dominicais. Ou seja, passam a fazer parte do patrimônio disponível da pessoa jurídica de direito público, podendo ser alienado. Os bens públicos podem ou não ser alienáveis, a depender da destinação ou não do bem, se há afetação ou não. não.
66
69
Matheus Zuliani
Seja qual for a espécie de bem público, nenhum deles está sujeito a usucapião (CC, art. 102; CF, art. 183, § 3°, e súmula 340 do STF). STF). 2.10.5. DO BEM DE FAMÍLIA O bem de família é o imóvel utilizado como residência da entidade familiar. familiar. No direito de família existem duas formas de prever o bem de família. Existe o bem de família voluntário e o bem de família involuntário. O voluntário, também conhecido como convencional, é aquele indicado pela entidade familiar. Tem previsão no art. 1.711 do Código Civil. Já o bem de família involuntário é aquele que foge a indicação da pessoa, sendo instituído pela lei, no caso, a Lei nº 8.009/90. 8.009/90. 2.10.5.1. DO BEM DE FAMÍLIA VOLUNTÁRIO A instituição do bem de família convencional se dará por escritura pública ou testamento. testament o. Porém, não pode ultrapassar 1/3 do do patrimônio líquido da pessoa pessoa que faz a instituição. O bem de família convencional não revoga o bem de família legal, podendo, inclusive, conviverem. No caso do bem de família convencional, os cônjuges devem aceitar expressamente expressamente este benefício. Para que seja bem de família convencional, é necessário que o bem seja imóvel, residencial rural ou urbano, e que inclua todos os o s bens acessórios que o compõem. compõem. São consequências da instituição do bem de família convencional a inalienabilidade do imóvel; a impenhorabilidade do imóvel, e ainda, a isenção de execução por dívidas posteriores à instituição. instituição. Há situações em que, a despeito de o bem ser de família convencional, e ter tais características, essas condições não prevalecerão, como em situações de dívidas anteriores à constituição do bem de família, em casos de dívidas posteriores relacionadas a tributos relacionados ao prédio, e ainda, com relação a dívidas de condomínio. condomínio. O art. 1.715, parágrafo único do Código Civil diz que no caso de execução dessas dívidas, o saldo existente será aplicado em outro prédio, como bem de família, ou em títulos da dívida pública, para sustento familiar, familiar, salvo se motivos relevantes aconselharem outra solução, a critério do juiz. juiz. A inalienabilidade é a regra geral do bem de família convencional, mas é possível a alienação do referido bem se houver o consentimento dos interessados, ouvido o Ministério Público, desde que houvesse autorização judicial. judicial. Eventualmente, comprovada a impossibilidade de manutenção do bem de família convencional, poderá o juiz extinguir o bem de família ou autorizar a sub-rogação real, colocando um bem no lugar do outro para fins de bem de família convencional. convencional. O art. 1.722 diz que se extingue, igualmente, o bem de família com a morte de ambos os cônjuges e a maioridade dos filhos, desde que não sujeitos a curatela. Essa extinção não impede a aplicação da proteção do bem de família legal, constant constantee da Lei nº 8.009/90. 8.009/90. 2.10.5.2. DO BEM DE FAMÍLIA INVOLUNTÁRIO O art. 1º da Lei nº 8.009/90 diz que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, ou de outraresidam, natureza, contraída contraíd a pelos cônjuges ounessa peloslei. pais sejam previdenciária seus proprietários e nele salvo nas hipóteses previstas lei. ou filhos que
67
70
Matheus Zuliani
O conceito de bem de família vem sofrendo transformações ao longo do tempo, tudo com o objetivo de acompanhar e dar efetividade ao princípio da dignidade humana. Assim, a jurisprudência tem ampliado seu conceito para abarcar situações que antes antes nem nem eram eram cogitadas. cogitadas. O bem pertencente a pessoa solteira, sol teira, pode ser considerado bem de família legal. Isso porque o conceito de família sofreu uma evolução, sendo que se considera família o lar da pessoa solteira. Dessa forma, o STJ editou a Súmula 364 que diz que “o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas”. viúvas”. A vaga de garagem também recebe a proteção do bem de família, desde que não tenha matrícula própria. Caso a vaga de garagem tenha matrícula própria, é perfeitamente possível a sua penhora, não sendo ela considerada bem de família. É o mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, explanado na edição da Súmula 449, que diz: “A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora”. penhora”. A pessoa que tem apenas um único bem imóvel e aluga esse bem para, com a renda oriunda, alugar outro maior que cabe toda a família, também tem a atenção do instituto da proteção do bem de família. Entende-se que esse bem é considerado bem de família, insuscetível de penhora. O motivo é a tutela do patrimônio mínimo, pois a renda do único vem encontra-se destinada a garantir as necessidades vitais mínimas da família. A Súmula 486 do STJ, nesse sentido, assim dispõe: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. família”. A questão do contrato de fiança e da proteção do bem de família já rendeu muita discussão doutrinária e jurisprudencial. Tanto Tanto que o STJ pacificou o tema com edição da Súmula 549 que diz que “é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação." A Lei nº 8.009/90 também traz essa permissão quando excepciona, no art. 3º, os casos em que não há a proteção da impenhorabilidade. No inciso VII, do art. 3º diz que A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. locação. No entanto, é preciso ficar atento ao tipo de contrato de locação. Isso porque o STF decidiu que se o contrato de locação foi não residencial, ou seja, comercial, não há essa exceção, exceção, estando o bem do fiador protegido. Em outras palavras, não é possível a penhora de bem de família do fiador em contexto de locação comercial. (STF. (STF. 1ª Turma. Turma. RE 605709/SP, 605709/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, red. p/ ac. Min. Rosa Weber, julgado em 12/6/2018 (Informativo de jurisprudência n. 906)). 906)). Outra questão decidida pelos Tribunais Superiores foi a do bem pertencente a pessoa jurídica na qual reside seu sócio. Na hipótese de sobrevier dívida da sociedade, esse bem não pode ser penhorado por ser considerado bem de família. Assim, é impenhorável a residência do casal, ainda que de propriedade de sociedade comercial, da qual os cônjuges são sócios exclusivos. Foi o que decidiu o STJ (STJ. 4ª Turma. EDcl no AREsp 511.486-SC, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 3/3/2016 (Informativo de jurisprudência n 579)). 579)). 2.11. DOS FATOS JURÍDICOS Fato jurídico é o acontecimento, natural ou humano, que interessa ao direito, relevância jurídica. O fato jurídico não se confunde com o ato jurídico. Esse é um fato que tem relevância jurídica, mas com elemento volitivo e conteúdo lícito (ou ilícito). É a atuação da vontade de alguém. O ato jurídico também pode ser ilícito, diga-se de passagem. Além do fato 68
71
Matheus Zuliani
jurídico e do ato jurídico existe o negócio jurídico. Negócio jurídico é um ato jurídico, com elemento volitivo e de conteúdo lícito, mas que há composição de interesse das partes, com finalidade específica e desejada pelas partes. partes. O negócio jurídico é o ponto principal da parte geral do Código Civil, uma vez que é a base de um contrato, a base de atos familiares e nas sucessões, estando presente, também, nas obrigações. obrigações. stricto sensu,Todavia, O ato jurídico pode volitivo, ainda serou classificado ato jurídico de sendo aquele ato jurídico com elemento seja, comcom manifestação vontade. essa manifestação manifestaç ão de vontade já está pré-determinada na lei. É o caso do sujeito que adquire um bem imóvel ou veículo. Como consequência desse ato ele terá que pagar o imposto que incide, ou seja, no caso do bem imóvel, o IPTU, e no do bem móvel, o IPVA.
Por fim, ainda existe o ato-fato jurídico. Por esse, existe um ato ou um comportamento humano sem vontade, mas que produziu um resultado. Carlos Roberto exemplifica bem esse ato. Muitas vezes o efeito do ato não é buscado nem imaginado pelo agente, mas decorre de uma conduta e é sancionado pela lei, como no caso de uma pessoa que acha, casualmente, um tesouro. A conduta do agente não tinha por fim imediato i mediato adquirirlhe a metade, mas tal acaba ocorrendo, por força do disposto no art. 1.264, ainda que se trate de um louco (GONÇALVES, Carlos Roberto – Direito Civil Brasileiro – volume 1 – parte geral – editora Saraiva jur). jur).
2.11.1. DO NEGÓCIO JURÍDICO O negócio jurídico tem origem no Código Civil alemão, trata-se de um ato ou uma pluralidade de atos, entre si relacionados, quer sejam de uma ou o u de várias pessoas, que tem por fim produzir efeitos jurídicos e modificações nas relações jurídicas no âmbito do direito privado. privado. No campo dos negócios jurídicos a autonomia privada é ampla, traduz uma declaração de vontade limitada pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva, pela qual o agente pretende livremente alcançar determinados efeitos juridicamente possíveis. Tal situação, segundo Judith Martins, vive-se a era da autonomia solidária. Por fim, tem-se como negócio jurídico, a manifestação da vontade através de uma finalidade negocial, que abrange a aquisição, conservação, modificação ou extinção de direitos. direitos. Existem doutrinadores que trazem, dentro do negócio jurídico, teorias que explicam a natureza jurídica do negócio jurídico. Assim, entende-se que existe a teoria da declaração e a teoria da vontade. vontade. Pela teoria da declaração (Erklärungstheorie), afirma-se que o negócio jurídico teria a sua essência, não na vontade interna, mas na vontade externa ou declarada. Já pela teoria da vontade (Willenstheorie), entende-se que o núcleo essencial do negócio jurídico seria a vontade interna, a intenção do agente. Por ela, o negócio jurídico se explica pela intenção do agente. agente. A teoria adotada pelo sistema civilista é a teoria da vontade, que por sua vez, pode ser dividida em: vontade externada e vontade interna. Via de regra, a vontade interna condiz com a vontade exteriorizada (intenção do sujeito). Caso elas sejam destoantes poderá haver um vício do consentimento. consentimento. 2.11.1.1. CLASSIFICAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO O negócio jurídico sofre classificações. classificações. 69
72
Matheus Zuliani
Quanto ao número de declarantes o negócio jurídico pode ser unilateral ou bilateral. O negócio jurídico unilateral é aquele em que há uma única manifestação de vontade, podendo ser receptícios (destinatário deve saber para ter efeitos, como revogaçã revogação o de procurações) ou não receptícios (não precisa de ciência do destinatário, como testamentos). Nos bilaterais existem duas manifestações e vontade coincidentes sobre o mesmo objeto, o que se chama de consentimento mútuo ou acordo de vontades, podendo ser simples (uma parte aufere vantagem) ou sinalagmáticos (vantagens recíprocas, deriva do vocábulo grego sinalagma, que significa contrato com reciprocidade). reciprocidade). Quanto as vantagens patrimoniais podem ele ser gratuito ou oneroso. No gratuito apenas uma das partes aufere vantagem ou benefício, como doação e comodato. No oneroso, ambas as partes contratantes auferem vantagens às quais correspondem um sacrifício ou uma contraprestação. Os onerosos podem ser comutativos (prestações certas e determinadas) ou aleatórios (caracterizados pela incerteza, o risco é a essência do negócio). Há, ainda, os bifrontes, que são os que podem ser onerosos ou gratuitos, segundo a vontade das partes, como o mútuo, o mandato, o depósito. Nem todo contrato gratuito pode se tornar oneroso, o neroso, como por exemplo, a doação e o comodato, pois, nesses casos tornar-se-iam venda e locação, respectivamente, segundo Orlando Gomes. Por fim, existem os neutros. Caracterizam-se pela destinação do bem, possuindo, ainda, uma vinculação com bem. É o caso da cláusula de incomunicabilidade e inalienabilidade. Quanto ao modo de existência pode ser principal e acessório. Principal é aquele que tem própria não dependesubordinada de nada paraà produzir seusprincipal, efeitos. Ocomo acessório, suaa vez, éexistência aquele que tem esua existência do contrato ocorrepor com cláusula penal, fiança, penhor e hipoteca. 2.11.1.2. TRICOTOMIA DO NEGÓCIO N EGÓCIO JURÍDICO (ESCADA PONTEANA) A escada ponteana foi pensada e idealizada por Pontes de Miranda, nos quais o negócio jurídico perpassa por três planos/degraus: 1º plano de existência; o 2º plano de validade e o 3º o plano de eficácia. No plano de existência, observam-se os elementos que conferem a possibilidade de se chegar à validade. Diante disso, para que o negócio jurídico exista é necessário: vontade, agente, objeto e forma. O plano de validade visa adjetivar os elementos de existência, para assim, verificar se o negócio jurídico é válido ou inválido. Eles se encontram no art. 104 do Código Civil, ou seja, a vontade tem que se livre e de boa-fé; o agente necessita ser capaz; o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável, e por fim, a forma tem que ser aquela prescrita ou não defesa em lei. Uma vez violado tais requisitos, o negócio jurídico poderá ser nulo ou anulável, a depender da situação. Por fim, no plano da eficácia, temos os elementos acidentais, ou seja, a condição, o termo e o encargo. No Código Civil, nas disposições gerais do negócio jurídico, há algumas questões que precisam ser observadas e que tratam, especificadamente, sobre os elementos de existência e de validade do negócio jurídico. jurídico. No art. 105 do Código Civil há regramento sobre a incapacidade. Explica que a incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos cointeressados capazes, salvo se, nesse caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. 70
73
Matheus Zuliani
A primeira parte do art. 105 trata do venire contra factum proprium, instituto ligado a boa-fé objetiva das relações negociais. Venire contra factum proprium consiste na vedação de práticas antagônicas àquelas
praticadas anteriormente pelo próprio agente. Nada mais é do que um desdobramento do princípio da boa-fé objetiva. Também chamada de “teoria dos atos próprios” ou “proibição de comportamento contraditório”. contraditório”. No venire contra factum proprium, há uma sequência lógica de dois comportamentos. comportamentos. Cada um deles, observados isoladamente, certamente se mostraria lícito; mas eles se tornam ilícitos pela incoerência comportamental. Existe enunciado nesse sentido24. O art. 106 do Código Civil, por sua vez, trata da impossibilidade inicial e relativa do objeto. Assim, a impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa, ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. Desta forma, entend entendee a doutrina que para macular o negócio jurídico a impossibilidade do objeto deve ser absoluta, ou seja, não ligada ao declarante, mas sim, a todas as pessoas que possam ter alguma relação com tal objeto. objeto. Sobre a vontade e a forma, o Código Civil explica, no art. 107 que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. De acordo com Anderson Shreiber, Shreiber , “f orma orma do negócio jurídico é o meio através do qual o agente exprime a sua vontade” (Código Civil Comentado – Comentado – Doutrina Doutrina e Jurisprudência – Jurisprudência – Editora Editora Gen). Diante disso, o Código Civil diz que a regra, no negócio jurídico, é a do ato não solene. No entanto, quanto à lei exigir o negócio jurídico passa a ser um ato solene, onde a desobediência da forma macula a validade do ato. Cite-se como exemplo a compra e venda de uma casa, em uma cidade do interior, localizada no bairro mais pobre. Se essa casa tiver o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o negócio jurídico de compra e venda envolvendo-a pode ser feito por instrumento particular. Isso porque o Código Civil, no art. 108, diz que “não “não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no n o País”. Se superasse 30 salários a compra e venda deveria ser por escritura pública, ou seja, um ato solene (formal). No entanto, é importante constar que, nesse negócio envolvendo essa casa de R$ 20.000,00, se as partes fizerem constar no contrato que o negócio não tem validade se não for feito porCivil escritura passa a ser jurídico essa forma a substância ato. Assim, o art. 109sem do Código explicapública, que “No negócio celebrado com ado cláusula de não valer instrumento público, este é da substância substân cia do ato” . O art. 110 do Código Civil traz a reserva mental. A redação do dispositivo legal expõe que “a manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento”. A pouco, em comentário supra, dizemos que o Código Civil, no âmbito do negócio jurídico, adotou a teoria da vontade, onde a intenção manifestada interessa para o negócio. Assim, mesmo que o agente manifeste uma vontade não condizente com a vontade desejada, esse negócio existe e será válido. Para a doutrina, quando a outra parte, aquela que recebe a declaração de vontade, conhece dessa divergência entre a vontade querida e a vontade externada, o negócio passa a ter um vício na sua existência, sendo considerado um negócio jurídico inexistente.
24 Enunciado
362 da IV Jornada de Direito Civil: “a vedação do comportamento contraditório contraditório (Venire contra factum proprium) funda funda-se se na proteção da confiança, tal como se extrai dos art. 187 e 422 do Código Civil”
71
74
Matheus Zuliani
Sobre o silêncio como manifestação de vontade, o Código Civil, no art. 111 explica que O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa. Nesse sentido, o silêncio, como regra, não produz vontade. Ele apenas passa a ser considerado uma manifestação de vontade quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e ainda, desde que não seja necessária a declaração de vontade expressa. No que concerne a interpretação do negócio jurídico, o Código Civil traz três regras importantes. A primeira encontra-se no art. 112 do Código Civil que diz que “nas “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”. Isso linguagem”. Isso significa que, precisando o negócio jurídico de uma interpretação, buscará a solução no que pretendiam as partes quando da celebração do negócio. Busca-se a essência do negócio na visão dos personagens. Mais uma vez é o Código Civil sinalizando pela adoção da teoria da vontade. A segunda, por sua vez, está no art. 113 do Código Civil, que recentemente experimentou uma modificação advinda da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019). 13.874/2019). Assim dispõe o art. 113 do Código Civil: “os “ os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar lugar de sua celebração”. Nota-se Nota-se que a boa-fé objetiva é um elemento interpretativo do negócio jurídico, impondo um comportamento leal, probo, baseado na confiança. Nesse sentido, entende-se que a interpretação deve levar em conta o comportamento das partes após a celebração do contrato, obedecendo as práticas costumeiras para aquele negócio, sem, contudo, se depreender da boa-fé, e ainda, ser mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável (CC, art. 113, § 1º). Além disso, o Código Civil permitiu que as partes trouxessem para o negócio critérios e regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei (CC, art. 113, § 2º). A terceira e última regra de interpretação diz respeito aos negócios jurídicos benéficos e a renúncia. Nessas duas modalidades o negócio jurídico deve ser interpretado estritamente, ou seja, aquela interpretação que se revela menos ampla (CC, art. 114). Isso acontece porque nessa modalidade de negócio a parte, em regra, r egra, já não aufere qualquer vantagem, não podendo, ainda, sofrer uma interpretação extensiva. 2.11.2. VÍCIOS DO NEGÓCIO JURÍDICO O negócio jurídico nasce para ser perfeito e produzir efeitos jurídicos desejados entre as partes. No entanto, pode ocorrer que, em razão de uma mácula nesse negócio, passe ele a ser considerado viciado, e assim, podendo ser anulado ou declarado nulo, a depender do vício apresentado. apresentado. Os vícios, também conhecidos como defeitos do negócio jurídico, podem ser classificados em vícios do consentimento ou vícios sociais. sociais. Vícios do consentimento são aqueles em que a manifestação de vontade interna do agente não condiz com a manifestação manifestação externada ao outro negociante. Já o vício social consiste naquele em que a manifestação manifestação de vontade querida pelo agente é a mesma externada, contudo contudo,, praticada com o intuito de prejudicar terceiros. terceiros. São vícios do consentimento consentimento o dolo, o erro, o estado de perigo, a lesão e a coação. Por sua vez, são vícios sociais a fraude contra credores e a simulação. simulação.
72
75
Matheus Zuliani
2.11.2.1. DO ERRO OU DA IGNORÂNCIA A legislação brasileira não diferencia o erro da ignorância, embora a doutri doutrina na costume dizer que o erro é uma falsa representação positiva da realidade, ao passo que a ignorância traduz um estado negativo de desconhecimento. desconhecimento. O erro consiste numa falsa representação da realidade ou o próprio agente se faz enganar, sem perceber o erro. erro. Segundo a doutrina clássica de Clóvis Beviláqua, para que haja invalidação do negócio jurídico, é necessário que o erro seja essencial ou substancial. Nessa perspectiva, erro essencial/substancial é o que recai sobre circunstâncias e aspectos relevantes do negócio jurídico. É a causa determinante, determinante, ou seja, a causa que se fosse conhecida no momento da realização do negócio jurídico, o mesmo não seria celebrado (CC, art. 139). 139) . Outra espécie de erro é o acidental o qual não invalida o negócio jurídico. Ele se opõe ao erro substancial, uma vez que se refere a circunstâncias de menos importância e que não acarretam efetivo prejuízo, ou seja, qualidades secundárias do objeto ou da pessoa. Significa que mesmo tendo que conhecida do sujeito, o negócio seria celebrado. celebrado. Pense o caso de Manuel que deseja comprar um lote em um condomínio horizontal fechado. Ao sentar com o vendedor escolhe o lote 2, da quadra “a” porque fica ao lado do parquinho, já que possui dois filhos pequenos. No entanto, ao celebrar o contrato e escolher o lote no mapa, acaba por selecionar o lote 2 da quadra “d”, que fica bem distante do parquinho e ao lado da portaria. O lote da quadra “a” é mais caro, tendo Manuel pago preço. Nesse caso, estamos diante de um erro essencial. essencial. Quando se fala em erro, a doutrina clássica exigia que o erro deveria ser essencial e escusável. O erro escusável, também conhecido como perdoável, é aquele em que qualquer pessoa de mediana prudência incidiria. É o erro que qualquer pessoa poderia cometer. cometer. O erro é perdoável, qualquer um cometeria. Seguindo tendência moderna, o enunciado 12, da 1ª Jornada de Direito Civil 25, sustenta, à luz do princípio da confiança, ser dispensável a escusabilidade para a caracterização caracterização do erro. Assim, para a doutrina mais modera, deve exigir-se que o erro seja essencial, mas não que seja escusável. Basta que o erro seja essencial. Não precisa ser escusável, desculpável, inevitável. inevitável. O Código Civil admite o erro de direito, como se nota do art. 139, III, desde que não implique recusa a aplicação da lei, ou então, for o único motivo ou principal motivo do negócio jurídico. O erro erro de direito é o equívoco equívoco sobre sobre a regra que que disciplina o negócio jurídico que se está está celebrando. Ele não se confunde com o total desconhecimento da lei. lei. Dispõe o art. 140 do Código Civil que O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Também Também chamado de erro de motivos. Os motivos do negócio jurídico não interessam para formação deste, via de regra. Se a pessoa vende uma casa, o motivo pelo qual ela vende essa casa não interessa para o direito. Entretant Entretanto, o, se o motivo constituir expressamente como razão essencial do negócio, e ainda, for falso, ele viciará o negócio celebrado. Por exemplo, a pessoa faz uma doação ao sujeito porque este supostamente supostamente lhe salvou a vida e posteriormente descobre que não é verdade. O motivo da doação é o salvamento. Por ser um motivo falso, e ainda, que constou no negócio como razão determinante da doação, pode levar a invalidade do negócio celebrado. celebrado.
25 I
Jornada de Direito Civil – Civil – enunciado enunciado 12: “Na sistemática do art. 138, é irrelevante ser ou não escusável o erro, porque o dispositivo adota o princípio da confiança”. confiança”.
73 76
Matheus Zuliani
O Código Civil ainda permite que se anule por erro a transmissão errônea da vontade. O art. 141 do Código Civil explica que “a transmissão “a transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que o é a declaração direta”. Se direta”. Se o declarante não se encontra na presença do declaratório, valendo-se de interposta pessoa (mensageiro) ou de um meio de comunicação (fax, telégrafo, e-mail) e a transmissão da vontade, não se faz com fidelidade, estabelecendo-se uma divergência entre o querido e o que foi transmitido erroneamente (mensagem truncada), caracteriza-se o vício que torna anulável o negócio jurídico. Por fim, o Código Civil permite que o negócio jurídico errôneo possa ser convalidado (CC, art. 144). Desta forma, se a quem a manifestação de vontade se dirige, se oferecer para executá-la em conformidade da vontade real do manifestante, o erro fica superado, convalidando-se o negócio jurídico, tornando-se válido. 2.11.2.2. DO DOLO O dolo é o vício do negócio jurídico em que o contratante se vale de qualquer meio para induzir ou manter alguém em erro na prática de um ato jurídico. jurídico. O dolo é classificado em dolo principal, dolo acidental, dolus bonus, dolus malus, dolo positivo (comissivo), omissivo (negativo), dolo do representante, dolo de terceiro, dolo unilateral, e por fim, dolo bilateral. bilateral. Dolo principal consiste naquele em que o engodo centra-se na causa determinante do negócio jurídico. Encontra previsão no art. 145 do Código Civil. O negócio se realizou somente por que houve o dolo de umas das partes. Já o dolo acidental é o que se concentra em elementos acessórios, circunstanciais no negócio jurídico. Mesmo que previsto o negócio jurídico se realizaria, contudo, não da forma que foi feito. feito. É o que dispõe o art. 146 do Código Civil, segunda parte. O exemplo é contrato de permuta em que uma das partes induz em erro a questão dos valores. Pelo fato de que o negócio seria realizado de qualquer forma é que este dolo não anula o negócio jurídico gerando, apenas, perdas e danos. danos. Dolus bonus é o dolo tolerável, destituído de gravidade suficiente para viciar a
manifestação da vontade. Essa modalidade é muito comum no comércio, principalmente em publicidade. Já o dolus malus é o revestido de gravidade, sendo exercido com o propósito de ludibriar e de prejudicar. Podem consistir em atos, palavras e até mesmo no silêncio maldoso. Essa espécie vicia o consentimento. consentimento. Dolo omissivo é o engodo praticado pelo silêncio, quando a parte tinha obrigação de alertar sobre determinado fato relevante. Tem previsão no art. 147 do Código Civil. Já o dolo comisso é aquele materializado por ações maliciosas. maliciosas. O dolo de terceiro é aquela artimanha para enganar uma pessoa a fazer um negócio malfeito com uma terceira pessoa, que se beneficia do ato. O dolo de terceiro somente tem o condão de anular o negócio jurídico se o terceiro beneficiado beneficiado tivesse devesse ter conhecimento conhecimento do engodo. Caso não tenha esse conhecimento, resta ao contratant contratantee enganado apenas perdas e danos contra o que praticou a artimanha. artimanha. O dolo do representante não é igual ao dolo de terceiro. O representante age se fosse a própria parte. A questão está tratada no artigo 149 do CC, e faz uma diferenciação entre representante legal e representante convencional. Na representação legal, o representado responde civilmente até importância do proveito que teve. Não somente, em se tratando de representante represent ante convencional, acarretará a responsabilidade solidária do representado. Com isso, terá o representado direito a ação regressiva contra o representante. representante. Por fim, temos o dolo unilteral e o bilateral. Dolo unilateral é o dolo de uma das partes. O dolo bilateral, noutro giro, é o dolo praticado por ambas as partes. Esse está regulado no artigo
74 77
Matheus Zuliani
150 do CC que traz que “se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização”. O dolo bilateral é reflexo do brocardo jurídico de que ninguém pode se beneficiar da própria (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans). ). 2.11.2.3. DA COAÇÃO Coação é toda ameaça ou pressão injusta exercida sobre um indivíduo para forçá-lo, contra sua vontade, a praticar um ato ou realizar um negócio. O que caracteriza é o emprego da violência psicológica para viciar a vontade. Não é a coação em si um vício, mas o temor que ela inspira, tornando defeituosa a manifestação de vontade de querer do agente. Segundo Carlos Roberto Gonçalves, a coação é o vício mais grave e profundo que pode afetar o negócio jurídico. jurídico. Dispõe o artigo 151, do Código Civil que: A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens. Parágrafo único. Se disser respeito a pessoa p essoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação. coação.
Assim, nem toda ameaça configura a coação como vício, a não ser que tenha os seguintes requisitos: causa determinante + grave + injusta + dizer respeito a dano atual ou iminente + constituir ameaça de prejuízo à pessoa ou a bens da vítima ou pessoa de sua família. família. A coação não é apreciada em juízo abstrato (critério do homem médio), mas em uma análise concreta da condição da vítima, como se verifica dos elementos a serem analisados no art. 152 do Código Civil, in verbis: “No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela”. dela”. A coação pode ser absoluta (física), relativa (moral), sobre a pessoa e de sua família, sobre os bens da pessoa, e por fim, sobre pessoa diversa da família. família. A coação absoluta, também conhecida como vis absoluta, é aquela que a vantagem decorre de violência física. Trata-se na hipótese de negócio jurídico inexistente, inexistente, por ausência de manifestação de vontade. Pense no caso em que se pega a mão da velhinha e força a assinatura de um cheque. A relativa, que pode ser denominada de vis compulsiva, é a que torna o negócio anulável. Neste caso, deixa-se opção de escolha à vítima: praticar o ato ou correr o risco. TrataTratase de uma coação psicológica. Nesse caso, aponta-se uma arma para a pessoa e manda que ela assine o cheque. São casos diversos. diversos. A coação pode ser ainda contra a própria pessoa, seus familiares, ou então sobre os seus bens. Quando a coação é exercida sobre uma pessoa que não pertence à família do contratante, contratan te, é preciso analisar as circunstancias do caso. Nessa hipótese, é o juiz quem vai fazer essa análise, verificando se aquela pessoa ameaçada é relevante para o coagido ao ponto de causar nele um grave temor de dano. dano. Na coação, é preciso ressaltar que nem o temor reverencial e nem o exercício exercício regular de um direito, caracterizam vício do negócio jurídico. Dispõe o art. 153 do Código Civil que “não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial”.. Temor reverencial reverencial” reverencial é o respeito à autoridade instituída (é a autoridade reconhecida pela vítima). Isso não caracteriza coação. Pablo Stolze, Juiz do TJBA e professor de Direito Civil, dá o seguinte exemplo: “pai de sua noiva, no início de namoro, pede R$ 10.000,00 emprestado e diz “você confia em mim, não é?”– Você empresta sem pestanejar para não desagradar o sogrinho. Porém, isso não caracteriza coação, mas mero temor reverencial”. reverencial”. O exercício exercício regular
75 78
Matheus Zuliani
de um direito, ato lícito pelo Código Civil, também não gera coação. Se alguém lhe ameaça inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito porque você não paga a dívida, isso não pode ser considerado uma coação, mas sim, o exercício regular de um direito. direito. A coação exercida por terceira pessoa tem previsão no art. 154 do Código Civil, in verbis: “vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveite, e esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos”. Todavia, o negócio subsiste se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento, todavia, o autor da coação co ação responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coacto (CC, art. 155). 155). Desse modo, prevalece o princípio da boa-fé e a tutela da confiança da parte que recebe a declaração de vontade. É importante se atentar atentar para o caso de que nos atos unilaterais, unilaterais, como testamentos e promessa de recompensa, a coação de terceiro continuará ensejando sempre anulação, uma vez que ali não existem “partes”, mas sim, agentes e terceiros que se dirigem a declaração de vontade. vontade. 2.11.2.4. DO ESTADO DE PERIGO O estado de perigo é um vício do negócio jurídico que não existia no Código Civil de 1916. 1916. Dispõe o art. 156 do Código Civil que “configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa”. O Estado de perigo é a situação de extrema necessidade (conhecido pela parte contrária) que conduz uma pessoa a celebrar negócio jurídico em que assume obrigação desproporcional e excessivamente onerosa. O exemplo clássico é do náufrago que doa seu patrimônio para ser salvo. salvo. O professor Carlos Roberto Gonçalves ensina que a anulabilidade do negócio jurídico celebrado mediante estado de perigo encontra justificativa em diversos dispositivos do novo código civil, principalmente, naqueles que consagram os princípios da boa-fé e da probidade, e ainda, condiciona o exercício exercício da liberdade l iberdade de contratar a função social do contrato (artigos 421 e 422 do CC). CC). Há que se mencionar, ainda, os dizeres de Teresa Ancona Lopez: evidentemente se o declarante se aproveitar da situação de perigo para fazer um negócio vantajoso para ele e muito oneroso para outra parte, não há como agasalhar tal negócio. Há uma frontal ofensa à justiça comutativa que deve estar presente em todos os contratos. contratos.
Ao estudar o estado de perigo nota-se que o Código Civil não tratou, de forma expressa, da possibilidade de se convalidar o negócio, a exemplo do que faz com a lesão. Assim, a doutrina entendeu que a mesma situação prevista no art. 157, §2º do Código Civil, tem incidência, por analogia, no caso de estado de perigo. Dispõe o no art. 157, §2º do Código Civil que: “não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida favorecida concordar com a redução do proveito”. Nesse mesmo sentido foi editado o Enunciado 158 da Jornada de Direito Civil26.
26 Enunciado
148 da III Jornada de Direito Civil: “Ao "estado de perigo" (art. 156) aplica-se, aplica-se, por analogia, o disposto no § 2º do art. 157”. 157”.
76 79
Matheus Zuliani
Da mesma forma que a coação, é possível que uma pessoa, sob a premente necessidade de salvar alguém que não é da família, assume prestação onerosa. Seguindo o mesmo raciocínio, o Código Civil, no art. 156, parágrafo parágrafo único, diz que, em se tratandode pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias. Portanto, fica ao crivo do Magistrado o decreto do negócio viciado vic iado ou não. não. Por fim, no estado de perigo é preciso que haja um requisito indispensável, qual seja, o dolo de aproveitamento. Consiste Consiste no fato de uma das partes se aproveitar da outra para levar vantagem, enquanto a outra experimenta prejuízo. O dolo de aproveitamento deve ser aferido no instante da realização do contrato. Se posteriormente posteriormente à sua subscrição a parte descobre que está levando vantagem vantagem enquanto a outra experimenta prejuízo não se pode pleitear a anulação pelo vício do negócio jurídico. jurídico. 2.11.2.5. DA LESÃO Igual ao estado de perigo, o instituto da lesão não tinha previsão no Código Civil antigo. É inovação. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Lesão é, assim, o prejuízo resultante da enorme desproporção existente entre as prestações de um contrato no momento de sua celebração, determinada pela premente necessidade ou inexperiência de uma das partes. Dessa forma, não se contenta a lei com qualquer desproporção, mas sim a manifesta. manifesta. O objetivo é reprimir a exploração usurária de um dos contratantes com o outro, que não precisa ser de conhecimento da parte contrária, ao contrário do estado de perigo, que exige o conhecimento da parte contrária. contrária. O CC de 2.002 adotou a lesão especial ou lesão enorme, na qual apenas se verifica a vantagem exagerada ou desproporcional, não se indagando a má-fé ou ilicitude do comportamento da parte contrária (dolo de aproveitamento). O nosso código, neste caso, não está preocupado em punir o sujeito, mas em proteger o lesado. Veja que a doutrina entende que há dolo de aproveitamento para o estado de perigo, mas não para a lesão. Nesse sentido foi editado o Enunciado 150 da Jornada de Direito Civil27. Em suma: Ocorre lesão quando por premente necessidade necessidade ou por inexperiência, obriga a prestação manifestamente manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. oposta. A desproporção das prestações prestações será apreciada segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico, conforme consagra o art. 157, § 1º 1 º do Código Civil. Civil. O Código de Defesa do Consumidor trata a lesão como causa de nulidade absoluta do negócio (arts. 6º, V; 39, V; e 51, IV IV,, todos do Código de Defesa do Consumidor). Consumidor). Por fim, é importante fazer a distinção entre a lesão e a onerosidade excessiva. A diferença é que na lesão o negócio jurídico já nasce viciado, enquanto no caso da teoria da imprevisão não. Na lesão o vício é congênito. Ao contrário da teoria da imprevisão, onde o contrato nasce válido, e devido ao fato imprevisível e inevitável, que altera substancialment substancialmentee a base do contrato, contrato, acaba por tornar a prestação prestação excessivamente excessivamente onerosa para uma das partes. A saída encontrada pelos protagonistas é a revisão do contrato (CC, art. 479), ou até mesmo a extinção do negócio, essa como última medida. A resolução por o onerosidade nerosidade excessiva excessiva encontra28 se regulamentada no art. 478 do Código Civil .
27 III
Jornada de Direito Civil – – enunciado 150: “A lesão de que trata trata o art. 157 do Código Civil não exige dolo de aproveitamento”. aproveitamento”. 28 Art. 478. “Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar
excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e
77 80
Matheus Zuliani
2.11.2.6. DA FRAUDE CONTRA CREDORES A fraude contra credores é um vício social do negócio jurídico passível de anulabilidade. anulabilidade. Os defeitos do negócio jurídico como erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo, podem ser discutidos como questões principais no processo atrav através és de uma ação anulatória, ou então, até mesmo de forma incidental. Por via incidental, hipoteticamente, poderia ocorrer na hipótese de alguém ajuizar ação de adimplemento contratual (questão principal), e parte contrária, em sua defesa, alegar algum vício social quando da celebração do contrato(questão incidental). incidental). Por outro lado, quando falamos em fraude contra credores, tem-se o manejo de uma ação própria, denominada de Ação Pauliana, também denominada de Ação Revocatória, que tem o mesmo sentido de uma ação anulatória. Todavia, neste caso, não é possível suscitar a fraude contra credores por via incidental. incidental. Notadamente, a referida ação pauliana de origem romana, foi idealizada pelo jurisconsulto chamado Paulo, Paulo, tendo como razão razão de ser a nomenclatura nomenclatura “ação “ação pauliana”. pauliana”. Esse instituto jurídico encontra-se previsto nos artigos 158 ao 165 do Código Civil, e trata-se de um ato de disposição patrimonial pelo devedor com objetivo de prejudicar o credor. credor. Colocando-se em estado de insolvência. insolvência. Nesse contexto, temos na doutrina alemã um binômio que rege as relações obrigacionais, denominados de schuld – débito e haftung – responsabilidade patrimonial. Significa, portanto, que quando o sujeito contrai uma obrigação na condição de devedor, devedor, a partir do fenômeno “vínculo obrigacional” origina o binômio schuld e e haftung. Schuld , portanto, é uma relação estática do direito civil, quem detém o débito, é o devedor. O haftung, por sua vez, constitui uma relação dinâmica do direito processual civil e,
portanto, trata-se da responsabilidade patrimonial. No campo do Processo Civil, este se revela através do princípio da patrimonialidade, pois, em caso de não cumprimento da obrigação pelo devedor, este responderá com seu patrimônio. patrimônio. Conforme doutrina clássica, para a comprovação da fraude contra credores é preciso demonstrar o elemento objetivo e o elemento subjetivo. O elemento objetivo consiste na diminuição ou esvaziamento do patrimônio do devedor, até a sua insolvência. É também denominado de eventus damni . Por sua vez, o elemento subjetivo é a intenção maliciosa do devedor de causar o dano. Também chamado de consilium fraudis. Todavia, recentemente o STJ29 entendeu que na fraude contra credores não precisa mais da prova do elemento subjetivo (consilium fraudis), ou seja, conluio fraudulento, basta que se comprove a quatro elementos I anterioridade do crédito/ II – prejuízo/ III – redução da insolvência/ IV – conhecimento do terceiro. terceiro. Existe na doutrina e na jurisprudência uma discussão acerca da consequência do reconhecimento da fraude contra credores. É pacífico que todos os vícios do negócio jurídico levam a anulação, com exceção da simulação, que é um negócio nulo. Cresceu na doutrina e na jurisprudência a tese tese de qu quee o reconhecimento reconhecimento da fraude gera gera a ineficácia do negócio. Portanto, Portanto, provado pelo credor os requisitos, a alienação será ineficaz em relação ao credor, considerandose como se nunca tivesse produzido efeitos. Estenderam Estenderam à fraude os mesmos efeitos da fraude à execução, institutos que não se confundem.
imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação”. 29
STJ - REsp nº 1294462/GO.
78 81
Matheus Zuliani
Na fraude à execução há uma diminuição patrimonial do devedor para reduzir-se à insolvência, com alienação de bens no curso do processo. Além de prejudicar o credor é, também, considerado um ato atentatório atentatório a dignidade da justiça. Para a sua configuração basta a alienação do bem, nas hipóteses do artigo 792 do Código de Processo Civil. Civil. Para finalizar o tema da fraude contra credores, é importante tecer comentários acerca da legitimidade passiva da ação paulina. legitimidade passiva (quem ( quem responde na Pauliana) é em face do devedor insolvente, da pessoaAque com ele contratou e, eventualmente, do terceiro de má-fé (art. 161, 161 , ver também REsp. 242.151, MG). Haverá Haverá um litisconsórcio passivo necessário entre os legitimados passivos. passivos. Se o bem estiver com terceiro de boa-fé que o adquiriu sem ter ciência da fraude o credor terá de buscar outros meios de ressarcimento. Não se pode alegar a fraude contra credores em sede de embargos de terceiros. É o disposto na súmula 195 do STJ30. Por quê? Porque nessa ação falta a presença do vendedor do bem, justamente aquele que praticou o negócio fraudulento, o Ou seja, o devedor insolvente. O devedor vende seu bem a um terceiro. O credor consegue a penhora desse bem. O comprador do bem entra com embargos de terceiro contra o credor que penhorou e não coloca o devedor vendedor no polo passivo. Como discutir se ele praticou fraude se não consta do processo? É esse o motivo pelo qual não se discute fraude contra credores em embargos de terceiro. terceiro. 2.11.2.7. DA SIMULAÇÃO A simulação consiste em um vício social, ou seja, sempre visa prejudicar uma terceira pessoa, ainda que não definida, enquanto na fraude contra credores a investida fraudulenta é destinada a prejudicar o credor. Na simulação, ao contrário, o prejudicado pode não se nominado, não se tratando de uma vítima especifica. No CC/16 era causa de anulabilidade; no CC/2.002 passa a ser tratada como causa de nulidade absoluta do negócio jurídico. jurídico. Na simulação celebra-se um negócio jurídico aparentemente normal, mas que, em verdade, não pretende atingir o efeito que juridicamente deveria produzir. Por essa razão, a simulação será sempre bilateral, na qual, “A” e “B”, por exemplo, em conluio para enganar “C” ou fraudar a lei. Há duas espécies de simulação, a absoluta e a relativa. Na simulação absoluta as as partes partes não realizam qualquer ato, apenas fingem na criação de um negócio que não existe. Na simulação relativa as partes pretendem realizar negócio jurídico prejudicial a terceiro ou para fraudar frau dar a lei, mas realizam um diverso “simulado” para ocultar o “dissimulado”, oculto, mas verdadeiramente desejado. É o caso da velhinha e da cuidadora. A velhinha prometeu doação da casa em que ela morava para sua cuidadora se ela cuidasse dela até o fim da vida. Passou uma procuração para ela fazer a doação. A cuidadora, se valendo da procuração, faz uma escritura de compra e venda com a própria filha, representando a velhinha. O negócio simulado é nulo, mas o dissimulado pode ser válido se for na substância e na forma31. Sobre a simulação relativa, existe enunciado da Jornada de Direito Civil sobre o tema32. Por fim, a doutrina ainda fala em simulação inocente. Tal modalidade era prevista no código civil de 1916 e tratava-se de uma simulação desprovida de intenção de prejudicar
30 Súmula 195 do STJ: “Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, 31 Autos n. 0702397-17.2017.8.07.0004 0702397-17.2017.8.07.0004 – – sentença sentença proferida Juiz Matheus
por fraude contra credores”. po credores”. Stamillo Santarelli Zuliani 11/12/2019. 32Enunciado 153, da III Jornada de Direito Civil: “Na simulação relativa, o negócio simulado (aparente) é nulo, mas o dissimulado será válido se não ofender a lei nem causar prejuízos a terceiros”. terceiros”.
79 82
Matheus Zuliani
terceiros ou violar a lei. Essa modalidade não se aplica mais, uma vez que qualquer simulação é nula. 2.11.3. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO Quando se fala em invalidade do negócio jurídico se fala em nulidade (nulidade absoluta) ou anulabilidade (nulidade relativa). Todos os vícios do negócio jurídico levam a anulação, com exceção da simulação, conforme visto acima, que leva a nulidade. nulidade. A Nulidade é a sanção imposta pela lei aos atos e negócios jurídicos realizados sem observância dos requisitos essenciais, impedindo-os de produzir os efeitos que lhes são próprios. Ofendem preceitos de ordem pública que interessam à sociedade, ou seja, o interesse público é lesado. lesado. A nulidade pode ser absoluta ou relativa. Enquanto a nulidade absoluta ofende as normas de ordem pública, a nulidade relativa ofende norma de iinteresse nteresse particular. particular. A nulidade absoluta não se convalida nunca, enquanto a relativa pode ser convalidada por vontade das partes. O juiz pode conhecer de ofício de uma nulidade absoluta, no entanto, tal atitude não pode ser tomada diante de uma nulidade relativa. Para se postular o reconhecimento de uma nulidade absoluta é preciso o manejo de uma ação declaratória de nulidade, e, como o nome mesmo sugere, sua natureza é de ação declaratória. A nulidade relativa é reconhecida por meio de ação anulatória, possuindo efeito desconstitutivo. A sentença declaratória, efeitos ex tunc, isso é, retroativos, enquanto na sentença desconstitutiva (ou constitutiva negativa) o Juiz desfaz o negócio jurídico, produzindo efeitos ex nunc (não retroativos). retroativos). Não obstante obstante tal posição, a jurisprudência tem reconhecido o efeito retroativo também para a ação anulatória, retornando as partes ao estado anterior. Por fim, podem ajuizar ação declaratória o Ministério Público ou qualquer interessado, enquanto a ação anulatória somente pode ser ajuizada pelo interessado no reconhecimento. Para finalizar a questão das ações cabíveis, é preciso mencionar a questão do prazo para o manejo. manejo. Enquanto a ação declaratória de nulidade é imprescritível, a ação anulatória pode ser ajuizada em 2 (dois) anos ou em 4 (quatro) anos, a depender do defeito. Consoante dispõe o art. 179 do Código Civil, quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato. ato. Todavia, quando se tratar de defeitos do negócio jurídico, o prazo é de 4 (quatro) anos, podendo ter termos iniciais distintos. Assim, no caso de coação, o termo inicial é do dia em que ela cessar (CC, art. 178, I). Na hipótese de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico (CC, art. 178, II). Por fim, no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade (CC, art. 178, III). III). O negócio jurídico é nulo, conforme art. 166 do Código Civil, quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz; quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; quando o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; quando não revestir a forma prescrita em lei; quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; quando tiver por objetivo fraudar lei imperativa, e por fim, quando a lei taxativamente taxativam ente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção. sanção. Embora se tenha dito que o negócio jurídico nulo não aceita convalidação, não se pode deixar de mencionar o instituto da conversão substancial.
80 83
Matheus Zuliani
A conversão substancial consiste na possibilidade de convalidação de um negócio nulo em um válido, desde que contenha os requisitos de outro o utro negócio, subsistindo este, e ainda, que se possa presumir que era a intenção das partes, se houvessem previsto a nulidade. É o que vem expresso no art. 170 do Código Civil. Não se confunde com a convalidação livre da anulabilidade, com previsão no art. 172 do Código Civil, em que as partes por livre vontade convalidam o negócio anulável. anulável. 2.11.4. DA REPRESENTAÇÃO O Código Civil traz um capítulo sobre o negócio jurídico concluído por meio da representação. representação. É importante constar que os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado. Assim, a manifestação de vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, produz efeitos em relação ao representado (CC, art. 116). 116 ). O contrato consigo mesmo, também conhecido na doutrina como autocontrato, tem regulamentação no art. 117 do Código Civil. Dispõe tal dispositivo legal que “ salvo salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo”. Dessa forma, o representante só pode fazer contrato consigo mesmo (de um lado ele e do outro ele represent representando ando terceiro) quando a lei ou quando o próprio representado representado der poderes específicos para tanto. Alguns entendem que essa modalidade de contrato não tem validade. Silvio de Salvo Venosa escreveu que: Para muitos, o chamado autocontrato é vedado, ainda que o ordenamento não o faça expressamente, porque faltaria o essencial acordo de vontades: uma única vontade se imporia no negócio, podendo trazer enorme prejuízo ao mandante. (...) verificamos que, para a configuração dos ditos autocontratos é essencial que o negócio jurídico seja concluído por meio do representante (Cavalcanti, 1983:1). 1983:1).
Já Carlos Roberto Gonçalves defende a validade, desde que não haja conflito de interesses, sendo essa a melhor posição a ser adotada. Assim, o Desembargador do TJSP TJSP,, disse: É de se supor que, malgrado a omissão do novo diploma, a jurisprudência continuará exigindo a ausência do conflito de interesses, como condição de admissibilidade do contrato consigo mesmo, como vem ocorrendo. O supratranscrito parágrafo único do art. 117 do novo Código trata de hipótese em que também pode configurar-se o contrato consigo mesmo de maneira indireta, ou seja, quando o próprio representante atua sozinho declarando duas vontades, mas por meio de terceira pessoa, substabelecendo-a para futuramente celebrar negócio com o antigo representante. Ocorrendo esse fenômeno, tem se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em que os poderes houverem sido substabelecidos. substabelecidos.
Por fim, é anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele tratou (CC, art. 119). Essa ação deve ser ajuizada no praz prazo o de 180 dias a contar da conclusão do negócio ou da cessação da incapacidade. incapacidade.
81 84
Matheus Zuliani
2.11.5. DA CONDIÇÃO, DO TERMO E DO ENCARGO Condição, termo e encargo são denominados de elementos acidentais do negócio jurídico. Recebem essa denominação porque podem ou não constar do negócio jurídico, a depender da vontade das partes. Eles estão relacionados a eficácia do negócio jurídico. 2.11.5.1. DA CONDIÇÃO A condição é um acontecimento futuro e incerto de que depende a eficácia do negócio jurídico. Estabelece o artigo 121, do Código Civil que “ considera-se considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto”. incerto”. A condição como elemento acidental deve-se derivar exclusivamente exclusivamente pela vontade das partes, pois, se imposta pela lei, não se trata da condição que estamos analisando. A expressão “exclusivamente da vontade das partes”, mesmo mencionada à palavra “partes”, no plural, poderá ser imposta unilateralmente. Por exemplo, “te dou um carro se você for aprovado no vestibular do final do ano”. ano”. São elementos da condição a voluntariedade, futuridade e a incerteza. A voluntariedade é a que permite que as partes possam instituir a cláusula e não a lei, sob pena de se ter conditio iuris. A Futuridade exige que o objeto da condição seja ser futuro, não podendo versar sobre fatos passados ou presentes. Se assim tratar serão considerados condições impróprias. Por exemplo, “prometo certa quantia se o bilhete for premiado. E nesse caso o sorteio foi ontem”. Por fim, a incerteza é algo que não se sabe se vai acontecer. A condição pode ser classificada de diversas formas. Quanto à licitude, elas podem ser lícitas ou ilícitas. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes (CC, art. 122). As ilícitas, noutro sentido, são as que invalidam o negócio jurídico que lhes são subordinados. Elas podem ser ilícitas ou de fazer coisa ilícita. A condição ilícita invalida o negócio jurídico de forma integral. integral. Quanto à fonte podem ser causais, potestativas ou mistas. São causais as que decorrem de fato alheio à vontade das partes, mesmo que decorra da vontade de terceiro. Por exemplo, “te dinheiro seser chover amanhã”. As potestativas da vontade ou do As poder de uma das dou partes. Podem elas puramente potestativas ouDecorrem simplesmente potestativas. puramente Potestativas sujeitam os efeitos do negócio jurídico ao puro arbítrio de uma das partes. É a cláusula si voluero (se me aprouver). O artigo 122 inclui como condição defesa, ou seja, vedada pelo ordenamento. As simplesmente potestativas são admitidas por dependerem não só da manifestação de vontade de uma das partes como também de algum acontecimento ou circunstância exterior que escapa do controle da parte. As A s mistas, por seu turno, dependem da vontade das partes e de um terceiro ao mesmo tempo. Por exemplo, exemplo, “te dou o dinheiro se você se casar com João”. João”. Dentro das condições vedadas, existem as perplexas, também conhecida como contraditórias. Está prevista prevista no art. 122 do Código Civil, sendo as que privarem de todo efeito o negócio jurídico. O exemplo tradicional é o contrato de locação residência que impede o inquilino de morar no bem locado. locado. Quanto à possibilidade podem ser possíveis ou impossíveis. As possíveis são as fisicamente possíveis de serem cumpridas. As impossíveis são as que podem ser fisicamente impossíveis e juridicamente impossíveis. No primeiro caso tem-se a promessa de um carro se
82 85
Matheus Zuliani
chegar caminhando até a lua. No segundo caso, temos a hipótese de fazer contrato contrato de herança de pessoa viva. viva. Quanto ao modo de atuação podem ser suspensivas ou resolutivas. A condição suspensiva é aquela que impede a aquisição e o exercício do direito. Dessa maneira, não haverá produção de efeitos até a realização do evento futuro e incerto. Por exemplo, “te dou o carro se você for aprovado no vestibular do final do ano”. A aprovação é incerta e o vestibular é futuro. futuro. Se houver uma condição impossível e suspensiva, ela invalida todo o negócio jurídico. jurídico. A condição resolutiva é aquela que não desempenha suspensão da aquisição nem do exercício. Após a ocorrência ocorrência do evento evento futuro e incerto, ocorr ocorree a extinção do direito. Por exemplo,, “te dou o carro enquanto você for aluno CP IURIS”. exemplo IURIS”. Na hipótese de condição impossível e resolutiva, é tida por não escrita, todavia, o contrato permanece válido, íntegro e produz seus efeitos. Por exemplo, “te dou o carro se você não respirar”. Sobre a retroatividade da condição, dispõe o art. 128 do Código Civil que sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se, para todos os efeitos, o direito a que ela se opõe; mas, se aposta a um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme aos ditames de boa-fé. boa-fé.
Tem-se como exemplo de negócio de execução continuada ou periódica: “te dou uma mesada mensal enquanto você for aluno CP IURIS”. IURIS”. No momento em que a pessoa deixa de ser aluno, a condição resolutiva resolve o negócio jurídico, mas não atinge os atos já praticados. praticados. 2.11.5.2. DO TERMO O termo, também elemento acidental do negócio jurídico, é o acontecimento acontecimento futuro e certo que interfere na eficácia jurídica do negócio. negócio. É o dia ou momento em que começa ou se extingue a eficácia do negócio jurídico, podendo ter como unidade de medida a hora, o dia, o mês ou o ano. O termo convencional é cláusula que subordina a eficácia do negócio a evento futuro e certo. Por exemplo, “te dou o carro no natal deste ano”. ano”. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito (CC, art. 131). 131). O termo não suspende a aquisição do direito por ser evento futuro, mas dotado de certeza, sendo assim, inexiste i nexiste estado estado de pendência, podendo o titular, titular, com maior razão, exercer atos de conservação. conservação. Pode ainda ocorrer conjugação de termo e condição num mesmo negócio jurídico – “te dou um carro se você se formar em direito até 22 anos de idade”. A morte no contrato de seguro de vida não é condição, é termo. Isso porque é certeza que um dia todos morreremos. No entanto, entanto, se a pessoa coloca em contrat co ntrato o que doa ao filho do outro R$ 1.000.000,00 (um ( um milhão de reais) se ele morrer até dezembro dezembro de 2025, a morte passa a ser uma condição. condição. O termo pode ser inicial, final, convencional, de direito, de graça, certo e incerto. O termo inicial é o que marca o início, também conhecido como de dies a quo. Tem-se como exemplo, “te dou o carro no dia 10 do próximo mês”. exemplo, mês”. O final é aquele que põe fim ao elemento acidental, também denominado de dies ad quem. Por exemplo, “te dou o carro até o dia 10 do
83 86
Matheus Zuliani
mês que vem”. Termo final não se confunde com condição resoluti va, porque esta pressupõe incerteza, e aquela, certeza de que irá acontecer. Termo convencional é o aposto pela vontade das partes. Termo de direito é o que decorre da lei. Termo de graça é a dilação de prazo concedida ao devedor. Termo certo é o que tem data específica. Termo incerto, noutro giro, é o que não tem data específica para ocorrer, mas é certo que ocorrerá – ocorrerá – morte. morte. 2.11.5.3. DO ENCARGO OU MODO Encargo é uma determinação que, imposta pelo autor por liberalidade, obriga o beneficiário. É utilizada em doações ou testamentos. testamentos. Por exemplo, “te dou minha casa para que você institua uma creche”. Não pode ser aposta em negócio oneroso, pois equivaleria a uma contraprestação. contraprestação. Dispõe o art. 136 do Código Civil que o encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico, pelo disponente, como condição suspensiva. Nesse caso, é preciso fazer uma breve anotação relevante. Se a pessoa doa uma casa em que vive para um cuidador com o elemento acidental dele cuidar do doador até o fim da sua vida, esse elemento acidental é um encargo ou uma condição suspensiva? Caso se entenda que é encargo, então o cuidador se torna dono da casa imediatamente.. No entanto, imediatamente entanto, caso se entenda como condição suspensiva, o cuidador somente se torna dono da coisa com a morte, atrelada ao elemento incerto de cuidar da idosa até o fim da sua vida. Portanto, tem que suspensiva. ficar bem Eatento aosnão elementos doque negócio, vir expressamente expressament e como condição veja bem, tem que vir trata-se trata-sedevendo de condição suspensiva, mas sim, que subordinou o negócio a fazer algo, como no caso de cuidar da idosa. Se o beneficiário morrer antes do cumprimento do encargo a liberalidade prevalece, mesmo se instituída causa mortis. Se o encargo não for cumprido, a liberalidade poderá ser revogada. O terceiro beneficiário pode exigir o cumprimento do encargo, mas não está legitimado a propor ação revocatória que é privativa do instituidor, podendo os herdeiros apenas prosseguir na ação por ele intentada. O instituidor também pode reclamar o cumprimento do encargo e o Ministério Público somente poderá fazê-lo, depois da morte do instituidor se este não o tiver feito, e se o encargo foi imposto no interesse geral. geral. 2. 12. DOS ATOS ILÍCITOS E LÍCITOS
2.12.1. DOS ATOS ILÍCITOS O ato ilícito é aquela conduta humana, omissiva ou comissiva, que ofende o ordenamento jurídico. Assim, o ilícito pode ser civil, penal, administrativo, dentre outros. Para nós, o relevante é o ilícito civil. civil. O ilícito civil pode ser extracontratual ou contratual. O ilícito contratual é a ofensa ao contrato firmado entre as partes. É a violação negativa do contrato, que será mais bem estudado no tema dos contratos. contratos. O ilícito extracontratual, também conhecido como responsabilidade aquiliana33, é a ofensa a um dever jurídico de não lesar outrem. Encontra previsão no art. 186 do Código Civil 33“ Por Por volta do final do século III
a.C., um Tribuno da Plebe de nome Aquilius, dirigiu uma proposta de lei aos Conselhos da Plebe, com vistas a regulamentar a responsabilidade por atos intrinsecamente ilícitos. Foi votada a proposta e aprovada, tornando-se conhecida pelo nome de Lex Aquilia. A Lex Aquilia era na verdade plebiscito, por ter origem nos Conselhos da Plebe. É lei de circunstância, provocada pelos plebeus que, desse modo, se protegiam contra os prejuízos que lhes causavam os patrícios, nos limites de suas terras. Antes da Lei Aquília imperava o regime da Lei das XII Tábuas (450 a.C.), que continha regras isoladas” (César Fiuza in Por uma nova teoria do ilícito civil].
84 87
Matheus Zuliani
que diz que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusiv exclusivamente amente moral, comete ato ilícito”. ilícito”. O ato ilícito ilí cito é o ato que dá surgimento à responsabilidade civil extracontratual, gerando gerando o dever de indenizar. Se você, teclando no celular, não se atentar para o farol que ficou vermelho logo a sua frente, e abalroar o carro a sua frente, terá infringido o dever jurídico imposto pelo ordenamento jurídico de não lesar outrem (princípio (princípio alterum non laedere ou ou neminem laedere). Nesse momento, terá cometido um ilícito civil, gerando a sua responsabilidade extracontratual, extracontratual, que acarretará no dever de indenizar. Além do ato ilícito extracontratual, extracontratual, é considerado um ato ilícito o ato emulativo. O ato emulativo nada mais é do que o abuso do direito. direito. O abuso do direito encontra regulamentação no art. 187 do Código Civil e diz que “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. costumes”. Abuso do direito é o exercício de forma abusiva ou irregular do direito. O ato é originariamente lícito, mas foi exercício fora dos limites impostos pelos seus fins econômicos, social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Aqui há a consagração dos princípios da socialidade e da eticidade. eticidade. A teoria do abuso de direito está consagrada em quatro conceitos jurídicos indeterminados, ou seja, em cláusulas gerais que serão preenchidas pelo juiz (fins econômicos, social, pela boa-fé ou pelos bons costumes). costumes). Para que o abuso do direito esteja configurado, é importante que a pessoa esteja exercendo exercend o o direito de forma abusiva ou irregular ir regular.. É a atuação do exercício exercício irregular do direito. direito. Para tanto, não é necessário que se discuta ou que se levante o elemento culpa. Basta que a conduta exceda manifestamente manifestamente os parâmetros do art. 187 (fins econômicos, fins sociais, boa-fé objetiva ou pelos bons costumes). costumes). Em suma, o abuso de direito é causa de responsabilidade objetiva, não se discutindo a presença ou não de culpa. Inclusive há um enunciado acerca desse tema34. 2.12.2. DOS ATOS LÍCITOS São considerados atos lícitos pelo art. 188 do Código Civil os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, e ainda, a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente. Em resumo, são atos lícitos o estado de necessidade, a legítima defesa, e ainda, o exercício exercício regular de um direito. direito. A legítima defesa consiste no ato de se defender de uma agressão injusta e real, ou seja, se ataca alguém quando está sendo atacado. O Código Civil permite isso, tanto como excludentee da responsabilidade civil como defesa da posse. excludent O estado de necessidade é a lesão a um bem ou a uma pessoa para remover-se de um perigo iminente. Esse o ato somente será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário e não exceder os limites do indispensável para a remoção do perigo. perigo. Por fim, o exercício regular de um direito consiste na atuação amparada pelo ordenamento jurídico, como o ato de inscrever o nome do devedor que não lhe paga nos órgãos de proteção ao crédito.
34
Enunciado 37 da I Jornada de Direito Civil: “A responsabilidade civil decorrente do abuso do direito independe de culpa e fundamenta-se somente no critério objetivo-finalístico”. objetivo-finalístico”.
85 88
Matheus Zuliani
Sobre os atos lícitos é preciso fazer uma explanação. A regra é a de que a prática do ato lícito não gera o dever de indenizar. No entanto, existe uma pequena exceção, sendo a hipótese em que um ato lícito gera o dever de indenizar. indenizar. Quando a pessoa, para remover o perigo iminente e real, volta-se contra o bem ou a pessoa de terceiro, ainda que tenha praticado um ato lícito, terá que indenizar. Trata-se do estado de necessidade agressivo. É o que dispõe o art. 929 do Código Civil, in verbis: “Se a pessoa lesada, ou o dono da coisa, no caso do inciso II do art. 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram”. sofreram”. Noutro giro, se a agressão ou lesão para remover perigo for contra o próprio causador do perigo ou da agressão, nesse caso, não há o dever de indenizar. Nessa hipótese se está diante de um estado de necessidade defensivo. defensivo. O art. 930 consagra o direito de regresso daquele que causou o dano em relação ao causador do estado de perigo (hipótese ( hipótese de estado de necessidade agressivo). Portanto Portanto,, indenizase, mas tem o direito de regresso. regresso. Embora os arts. 929 e 930 sejam aplicados para o caso de estado de necessidade, a doutrina o aplica, de forma uníssona, para o caso da legitima defesa, por analogia. 2.13. DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA 2.13.1. DA PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO – DISPOSIÇÕES DISPOSIÇÕES GERAIS A prescrição é a perda da pretensão pelo decurso do tempo. A prescrição na parte geral do código denota uma compreensão de perda. Essa perda é da pretensão. É errado dizer que a prescrição aniquila a ação. Essa afirmação foi feita durante muitos anos atrás, não persistindo. persistindo. Direito de ação é estudado pelo direito processual civil, a qual advém três institutos: jurisdição, ação e processo. Dessa forma, temos que o direito de ação é a materialização, materialização, a corporificação da provocação da jurisdição que, por sua vez, é inerte. Nesse aspecto, temos várias características do direito de ação (dentre eles: público, subjetivo, processual e abstrato), mas, uma delas, é que o direito de ação é imprescritível. imprescritível. Segundo o professor Carlos Roberto Gonçalves, “para evitar o debate sobre a prescrição ou não da ação, adotou-se a tese da prescrição da pretensão, por ser considerada a mais condizente com o Direito Processual contemporâneo”. contemporâneo”. Após contribuição do direito alemão, Agnelo Amorim Filho e Miguel Reale dirão que o Código Civil de 2002 2 002 não comete o erro do Código revogado, uma vez que não há confusão entre o direito de ação e prescrição. prescrição. A pretensão nasce no momento em que o direito subjetivo da parte é violado. Nesse momento tem o titular desse direito violado a pretensão, que deve ser exercida dentro de um lapso temporal, sob pena de ocorrência da prescrição. prescrição. A prescrição tem como alicerce um grande princípio constitucional, qual seja, o princípio da segurança jurídica. E por quê? Porque não se pode permitir que o credor se eternize eternize em um crédito, podendo infinitamente exercer esse direito em crédito em face do devedor. Outros institutos também encontram encontram a base no princípio da segurança jurídica: são eles a coisa julgada e o direito adquirido. adquirido. No que tange à prescrição, é preciso comentar a dualidade conceitual da prescrição. A prescrição, na sua concepção dual, serve ao mesmo tempo para extinguir direitos pelo decurso do tempo, funcionando com uma punição ao seu titular pela sua inércia, e por outro lado, permitir a aquisição de direitos (aquisitiva).
86 89
Matheus Zuliani
No direito brasileiro o termo prescrição aquisitiva recebeu o nome de usucapião, ficando subentendido que o termo prescrição pura e simples se refere a prescrição extintiva. A prescrição aquisitiva é conhecida como usucapião, e é vista no livro especial do direito das coisas. coisas. Trataremos da prescrição extintiva, da Parte Geral do Código Civil. Essa modalidade também é conhecida como prescrição liberatória, porque libera o devedor da sujeição a que estava preso (a uma dívida). dívida). importância dessa correlação é para lembrar que se aplica usucapião as gerais da Aprescrição extintiva, como as hipóteses de suspensão e de ainterrupção do regras prazo prescricional. prescricional. O STJ35 entende que se não estiver contemplado no Código Civil como causa interruptiva ou suspensiva da prescrição o fato não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a usucapião. usucapião. Dispõe o art. 190 do Código Civil que “a exceção prescreve no mesmo praz prazo o em que a pretensão”. A exceção empregada pelo dispositivo em análise se refere à defesa da parte. Portanto, há equívoco em dizer que a defesa é imprescritível. Dessa forma, a matéria que pode ser alegada na ação, poderá ser alegada também na exceção. Pense no caso em que seu vizinho lhe deve R$ 50 mil reais, de uma dívida feita por meio de contrato de empréstimo empréstimo,, há dois anos. Ao notificá-lo para pagamento, o mesmo se nega. Ao ingressar com uma demanda de cobrança, em sua defesa, o vizinho alega a lega que existe uma compensação a ser feita, uma vez que ele pagou, há 10 anos, uma contadedeR$água da sua casa, deprescreve, R$ 1.000,00 queque, estava vencendo. A tese ela de dívida na contestação 1.000,00 também sendo no caso, certamente está prescrita. prescrita. O Código Civil permite que haja a renúncia da alegação da prescrição. Explica o art. 191 que “a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição”. Dessa forma, é possível a renúncia desde que sejam obedecidos alguns requisitos, como feita após a consumação do prazo, e ainda, que não prejudique terceiros. Significa que, para que haja renúncia da parte a quem aproveita a prescrição é preciso que o prazo prescricional tenha se consumado, e ainda, que não há um credor do devedor, uma vez que a consumação da prescrição gera um incremento no patrimônio do devedor. devedor. Assim, se existir um credor do devedor não há possibilidade de renunciar a prescrição. prescrição. Por fim, a renúncia pode ser expressa ou tácita. Renúncia tácita é aquela se presume em razão do comportamento do devedor que são incompatíveis com a vontade de alegar a prescrição. Pense no caso do devedor que faz um acordo para pagamento. Após a assinatura e antes do pagamento muda de de ideia pelo fato da dívida estar prescrita. Sobre a renúncia tácita o STJ afirmou que não é qualquer postura do devedor que leva à renúncia tácita, mas apenas aquela considerada manifesta, patente, explícita, irrefutável e facilmente perceptível36. Ainda sobre a renúncia, o Código Civil não se admite a renúncia prévia da prescrição. Isso porque a prescrição é matéria de ordem pública e uma cláusula contratual impedindo a alegação de prescrição é deixar ao arbítrio das partes, de submeter ou não, a questão ao regime legal da prescrição. A questão da renúncia tem que ser estudada junto com a possibilidade de se reconhecer de ofício a prescrição pelo juiz. Isso porque, embora o juiz possa reconhecer de ofício
35 REsp 149.186/RS 36 STJ
- REsp 1.250.583
87 90
Matheus Zuliani
a prescrição, é importante ouvir as partes para tomar conhecimento se não houve, por parte do devedor, a renúncia expressa, ou então, alguma conduta que possa levar a renúncia tácita. Sabe-se que a prescrição é matéria de ordem pública, e com isso, pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. A atenção que se recomenda é imposta imposta pelo Código de Processo Civil, uma vez que, diante no novo código processual, se a prescrição não foi ventilada pelas partes durante o curso do processo, o juiz tem que converter o julgamento em diligência, abrindo-se vista as partes para que elas se manifestem sobre o instituto. Trata-se do princípio da vedação da decisão surpresa, o qual estabelece o seguinte: “O juiz “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Conclui-se Conclui-se que o juiz pode reconhecer de ofício a prescrição e a decadência legal, porém, é necessário consultar as partes antes, a fim de promover o contraditório efetivo. O respectivo contraditório é substancial/material, que tem por finalidade, além de ofertar a manifestação da parte, influenciar na decisão do julgador. Além disso, o art. 487, parágrafo único, trata da matéria de forma específica na sentença, quando diz que, ressalvada a hipótese do art. 332, § 1º, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Ainda sobre a conduta das partes, é importante ressaltar que os prazos prescricionais não podem ser alterados por vontade das partes (CC, art. 192). Isso porque a prescrição é norma cogente, não podendo ser convencionado entre as partes. partes. Outra característica da prescrição é que ela não se curva ao instituto da preclusão. Consoante dispõe o art. 193 do Código Civil, a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita. Nessa senda, embora o requerido não alegue a prescrição da pretensão autoral na primeira oportunidade que fala no processo, ele pode alegar em qualquer grau de jurisdição. Qual a interpretação que se dá “em qualquer grau de jurisdição”? Entende-se que em qualquer grau de jurisdição se aplica somente as instâncias ordinárias, uma vez que, para as extraordinárias, é imprescindível o prequestionamento. prequestionamento. Por fim, o antigo Código de Processo Civil continha uma regra de que o réu que, por não arguir na sua resposta fato fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor autor,, dilatar o julgamento da lide, será condenado nas custas a partir do saneamento do processo e perderá, ainda que vencedor na causa, o direito a haver do vencido honorários advocatícios (art. 22 do Código de Processo Civil de 1973). O novo Código de Processo Civil não repetiu essa regra. Com isso, se arguir a prescrição em momento posterior ao da contestação, isso não acarretará a extinção do direito de receber os honorários advocatícios de sucumbência, mesmo sendo vencedor. vencedor. O Código Civil não deixou desamparado o sujeito que é prejudicado pela conduta daquele que deixou um direito prescrever, prescrever, ou então, que não alegou a alegou na oportunidade correta. Assim, os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais, que derem causa à prescrição, ou não a alegarem oportunamente. É o que dispõe o art. 195 do Código Civil. Civil. Uma vez iniciada a prescrição contra uma pessoa ela continua a correr contra o sucessor. É o que dispõe o art. 196 do Código Civil. Desta forma, a sucessão não interfere na prescrição, nem suspendendo, nem interrompendo. interrompendo. O prazo prescricional prescricional flui sem ligação subjetiva com os sujeitos envolvidos. Desse modo, ainda que haja a transferência transferência do crédito por ato inter vivos ou por causa mortis, o prazo prescricional não será alterado. alterado. Não poderia deixar de comentar a prescrição intercorrente. intercorrente. O novo Código de P Processo rocesso Civil disciplina com muita precisão a denominada prescrição intercorrente, que constitui causa de suspensão e de extinção da execução. execução.
88 91
Matheus Zuliani
Nota-se que o Código de Processo Civil, no art. 921, III, narra que uma vez não encontrado bens penhoráveis de propriedade do executado o juiz determinará a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, ficando, também, suspensa a prescrição. prescrição. O § 4º do mesmo dispositivo legal explica que ultrapassado o prazo anuo inicia-se a prescrição intercorrente. intercorrente. José Rogério Tucci37 explica muito bem o procedimento: Atingido tal interregno temporal, o juiz deverá determinar a intimação das partes para que se manifestem no prazo de 15 dias (parágrafo 5º do artigo 921). Justifica-se Justi fica-se esta providência no princípio do contraditório efetivo, caro ao novo Código de Processo Civil (artigo 10), evitando-se decisão escudada em fundamento-surpresa. O exequente, exequen te, em particular, terá oportunidade de explicar o motivo de sua prolongada inércia. Em seguida, considerando a manifestação das partes, sendo injustificável a paralisação do processo, o juiz, reconhecendo, de ofício, a prescrição intercorrente, proferirá sentença extintiva do processo executivo. executivo.
2.13.2. DAS CAUSAS IMPEDITIVAS E SUSPENSIVAS DA PRESCRIÇÃO O Código Civil elenca quais são as hipóteses em que o prazo prescricional não se inicia, ou então, quando iniciado fica suspenso. Assim, as causas impeditivas obstam o início do prazo, enquanto as causas suspensivas suspendem o prazo que já se iniciou. Nessa última, quando o fato se encerra, o prazo continua seu curso, c urso, cessando a suspensão. suspensão. As causas que impedem ou suspendem a prescrição, encontram-se previstas nos artigos 197, 198 e 199 do CC. CC. Em regra, essas causas não se aplicam aos prazos decadenciais; somente em casos excepcionais existem causas que interferem no curso de prazo decadencial, que estão elencados nos artigos 195 e 198, inciso I do Código Civil. São elas o regresso contra o representante e a incapacidade absoluta. absoluta. Algumas dessas hipóteses merecem observação. Para as outras, basta a leitura l eitura simples do dispositivo legal. legal. O art. 198, I, do Código Civil diz que não corre prescrição contra os incapazes que trat trataa o art. 3º do Código Civil. Quando se faz uma leitura acelerada do dispositivo em questão, podese gerar uma interpretação, interpretação, equivocada, diga-se de passagem, que não corre prescrição contra qualquer incapaz, seja ele relativamente relativamente ou absolutamente. O art. 3º do Código Civil trata apenas do absolutamente incapaz. Assim, corre prescrição contra o relativamente relativamente incapaz (CC, art. 4º). 4º). O inciso III afirma que não corre prescrição contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra. É importante mencionar que essa guerra é a declarada. declarada. O art. 200 do Código Civil traz uma hipótese em que o prazo fica suspenso/obstando até que a responsabilidade criminal seja definida. É um reflexo da independência das instâncias prevista no art. 935 do Código Civil. Nesse sentido, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Entende-se por sentença definitiva o trânsito em julgado da sentença penal. penal. Por fim, é interessante interessante mencionar que a tramitação de inquérito não tem força para a suspensão do prazo prescricional. O sujeito não pode ficar aguardando a conclusão do inquérito policial acreditando que o prazo prescricional da ação civil está suspenso. suspenso.
37 TUCCI, José Rogério -
no dia 4/10/2016.
A prescrição intercorrente no novo CPC e na atual jurisprudência do STJ in CONJUR – – publicado publicado
89 92
Matheus Zuliani
O mesmo ocorre quando a denúncia é rejeitada pelo Juiz. Nesse caso, não ocorre a suspensão do prazo prescricional. prescricional. A prescrição é uma exceção pessoal. Assim, pode ser que ela corra contra uma determinada pessoa e não contra outra (incapaz, por exemplo). Desta forma, forma, em se tratando de diversos devedores, devedores, a suspensão da prescrição em favor de um não aproveita ao outro. O Código Civil, no art. 201, 2 01, segue essa linha dizendo que, mesmo em caso de solidariedade de credores, a suspensão da prescrição em favor de um não aproveita o outro, salvo se a obrigação for indivisível. Assim, a extensão da suspensão pressupõe pressupõe a indivisibilidade do objeto. objeto. 2.13.3. DAS CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO Uma causa interruptiva da prescrição não tem o mesmo significado que uma causa suspensiva da prescrição. Enquanto na suspensão o prazo volta a correr de onde parou, na interrupção ele volta a correr desde o início. Outra diferença é que a suspensão do prazo pode ocorrer por diversas vezes, enquanto a interrupção do prazo prescricional só acontece uma única vez. vez. As causas interruptivas estão nos art. 202, 203 e 204, todos do Código Civil. Civil. Da mesma maneira que as causas que obstam e suspendem a prescrição, algumas das causas interruptivas merecem atenção doutrinária, enquanto outras se bastam com a simples leitura da lei. lei. O art. 202, I, do Código Civil diz que a interrupção da prescrição dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. processual. Nesse ponto, faz-se necessária necessária análise do disposto no artigo 240, §1º do CPC: CPC: A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 do Código Civil. § 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. ação.
Veja, portanto, portanto, que a interrupção da prescrição não é efeito da citação válida, mas sim, o despacho do juiz que manda citar ci tar.. Questiona-se: e a decisão que ordena a emenda da inicial? O art. 321 do Código Civil prevê a possibilidade de o Magistrado ordenar a emenda da inicial para sanar determinado vício da petição inicial. O STJ tem entendimento que a interrupção da prescrição no caso em que se ordena a emenda da inicial ocorre na data em que se ordenou a emenda e não da data do ajuizamento da ação. Sendo assim, entende que A interrupção da prescrição, na forma prevista no § 1º do artigo 219 do Código de Processo Civil, retroagirá à data em que petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo, o que, no caso, deu-se apenas com a emenda da inicial, momento em que já j á havia decorrido o prazo prescricional 38.
Por fim, ainda tratando do inciso I, nos casos dos Juizados Especiais Cíveis e na Justiça do Trabalho, Trabalho, onde não há o despacho inicial, uma vez que o juiz recebe os autos já em audiência, já tendo sido citado o requerido, deve ser considerado considerado como marco a interromper a prescrição a data do ajuizamento da demanda. 38
EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.527.154 – 1.527.154 – PR. PR.
90 93
Matheus Zuliani
O art. 202, VI, afirma que interrompe a prescrição por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Nesse caso, pouco importa se o ato é judicial ou extrajudicial, qualquer um deles tem o condão de interromper a prescrição. Enquanto todos os demais comportamentos elencados no art. 202 são do credor, nessa hipótese, o comportamento é do devedor, dispensando-se atitude do credor. Pense a hipótese do devedor que paga a dívida, antes da prescrição, pedindo dilação de prazo para pagar os juros de mora vencidos. Nesse caso, estamos diante de uma hipótese em que interrompe o prazo prescricional desse valor. valor. É importante constar que a prescrição pode ser interrompida interrompida por qualquer interessado (CC, art. 203). Assim, o terceiro juridicamente interessado pode praticar ato tendente a interromper a prescrição. Ademais, qualquer terceiro pode praticar tal ato, não necessitando ser apenas o terceiro interessado, mas também o terceiro que tem interesse moral ou apenas econômico. econômico. Afirmamos, linhas acima, que a prescrição é uma exceção pessoal. Dessa forma, o art. 204 do Código Civil assevera que a interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o codevedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados. coobrigados. Todavia, ao contrário do que ocorre com a suspensão, a interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros (CC, art. 204, § 1º). 1º). Além disso, existe mais uma regra quando se trata de interrupção e solidariedade. A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos indivisíveis. Aqui, a ideia do § 2º é a mesma do caso da suspensão prevista no art. 201 do Código Civil. Noutro giro, embora embora o Código Civil não fale, presume-s presume-see que não havendo solidariedade a interrupção não alcança os demais devedores. devedores. O STJ entendeu que a citação válida contra devedor solidário interrompe-se a prescrição contra todos (STJ (STJ – AgRg no AI 787.029/SP). 787 .029/SP). Por último, ainda dentro do art. 204, a interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. fiador. 2.13.4. DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS O Código Civil elenca, nos artigos 205 e 206, todos os prazos prescricionais. Essa facilitação veio somente com o Código Civil de 2002, em razão do princípio da operabilidade, uma vez que no Código Civil de 1916 tais prazos estavam esparsos pelo Código. Para saber, naquela época, se um prazo era prescricional ou decadencial era preciso se socorrer ao critério de Agnelo Amorim Filho. Filho. Agnelo Amorim Filho criou, durante a vigência do CC/16, um critério para fazer a correta diferenciação entre os prazos considerados prescricionais e os prazos decadenciais. Pelo critério desse jurista paraibano, os prazos prescricionais estão diretamente associados com as ações condenatórias, enquanto os prazos decadenciais estão interligados com as ações constitutivas, derivadas do direito potestativo. Por fim, para as ações declaratórias, ligadas à nulidade absoluta, encontram-se os prazos imprescritíveis. imprescritíveis. Com a entrada em vigor do Código Civil atual, o art. 205 trouxe o prazo residual decenal, enquanto o art. 206 trouxe os prazos específicos, podendo ser de um ano, dois anos, três anos, quatro anos, e por fim, quinquenal. quinquenal.
91 94
Matheus Zuliani
Como se sabe, a prescrição como instituto de direito material conta-se o prazo incluindo o dia da violação do ato, assim, de determinada dívida não foi paga no dia 10 de novembro, esse dia entra na conta. Se o prazo é de 10 anos, no dia 10 de 2023 a pretensão foi fulminada, o último dia é o dia 9. 9. Ao analisar a literalidade do art. 189 do Código Civil é possível extrair uma interpretação equivocada de que o termo inicial da contagem do prazo é o primeiro dia logo após a violação do direito. Essa interpretação é equivocada porque o STJ encampou a teoria da actio nata. Trata-se de um princípio do Direito que consiste no nascimento do prazo prescricional com o conhecimento da violação pelo seu titular, titular, assim como das consequências dessa violação, prestigiando-se, assim, a boa-fé e a confiança. O STJ editou a Súmula 278 no sentido de se acolher a teoria da actio nata. Veja: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”. laboral”. Finalmente, antes de ingressar nos prazos propriamente ditos, é preciso falar um pouco sobre a questão intemporal. Tema que gera muitas dificuldades na prova de sentença é a questão do início do prazo prescricional durante a vigência do CC/16 com interregno no CC/02. Dispõe o art. 2.028 do Código Civil que: “Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.
Nessa senda, para que haja a incidência desse dispositivo legal é preciso que haja conjugação de dois requisitos, o primeiro que o Novo Código Civil tenha reduzido o prazo prescricional previsto na legislação anterior, e, o segundo que na entrada em vigor do novo Código Civil já tenha transcorrido mais da metade do prazo previs previsto to no CC/16. CC/16. O STJ já decidiu vários casos aplicando o mencionado dispositivo39. O art. 205 do Código Civil traz o prazo geral. Esse prazo é considerado residual porque ele somente terá aplicação para os casos não regulamentados de forma específica nos §§ do art. 206. Esse prazo é de dez anos. O art. 206 traz, em seus parágrafos e incisos, prazos específicos para determinadas relações jurídicas. jurídicas. No § 1º temos a pretensão para as causas envolvendo seguro. Porém, pode-se dizer que todas as pretensões envolvendo seguro obedecem ao prazo de 1 ano? Não, o seguro DPVAT tem o prazo prescricional de 3 anos a contar da data em que o segurado teve ciência inequívoca da capacidade laboral (Súmula 278 do STJ). Entende-se que o seguro DPVAT tem natureza indenizatória, e por isso incide no inciso IX do § 3º do art. 206. 206. Ainda sobre o seguro é importante mencionar a súmula 229 do STJ S TJ que diz: “o pedido do pagamento de indenização à seguradora seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”. decisão”. No § 2º temos a pretensão para haver prestações alimentares, alimentares, a partir da data em que se vencerem. Nesse caso não é a pretensão para o reconhecimento do direito aos alimentos, uma vez que esse direito é imprescritível. O art. 206, § 2º trata da prescrição para cobrar prestações referentes referentes ao direito a alimentos já reconhecidos. reconhecidos. No § 3º temos a pretensão geral da indenização para a reparação civil e para o enriquecimento sem causa. causa. 39 REsp
1276316 / RS – RS – Min. Min. Eliana Calmon – Calmon – julgado julgado em 20/08/2013
92 95
Matheus Zuliani
Questiona-se: a ação de ressarcimento ressarcimento por dano ao erário também obedece ao prazo de 3 anos? anos? A jurisprudência do STJ40 e do STF encontra-se pacificada, entendendo que a ação de ressarcimento por danos ao erário é imprescritível. Já para as demais sanções, contra servidor público ocupante de cargo efetivo, a contagem da prescrição se dá à luz do art. 23, II da Lei nº 8.429/1992 e do art. 142 da Lei nº 8.112/1990, tendo como termo a quo a data em que o fato se tornou conhecido da Administração. Administração. Ainda no que se refere à responsabilidade civil e ao prazo prescricional, muitos entendiam que o § 3º, V, do art. 206 abrangia tanto a responsabilidade civil contratual quanto a extracontratual. extracontr atual. No entanto, o STJ concluiu que: “a partir do exame do Código Civil é possível se inferir que o termo “reparação civil” empregado no artigo 206, §3º, V, somente se repete no título 9 do livro 1º do mesmo diploma, o qual se debruça sobre a responsabilidade civil extracontratual41”. Diante disso, a prescrição para a responsabilidade contra contratual tual obedece ao art. 205 do Código Civil, ou seja, prazo decenal. decenal. No que tange ao prazo para cobrança de seguro DPVAT, o STJ editou a Súmula 405, a qual expõe que “a ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”. anos”. Temos, no § 5º, a pretensão para a cobrança de honorários de profissionais liberais. Não se pode dizer que na expressão genérica “profissionais liberais” se encontra os honorários advocatícios. A prescrição para a pretensão de recebimento de honorários advocatícios encontra previsão expressa no art. 25 da Lei nº 8.906/94. Ressalta-se que o prazo previsto previsto na lei especial coincide com o mesmo do Código Civil, ou seja, 5 anos. anos. 2.13.5. DA DECADÊNCIA A decadência também é conhecida como caducidade. A decadência é o instituto i nstituto que fulmina o direito. Para entender decadência temos que nos lembrar do conceito de direito potestativo. potestativo. Inicialmente, vale lembrar que direito potestativo é um simples direito de interferência ou de sujeição, por meio do qual o seu titular, ao exercê-lo, interfere na esfera jurídica de terceiro, sem que esta pessoa nada possa fazer. O direito potestativo é aquele que confere ao titular o direito de interferir na esfera jurídica de outrem sem que haja um dever correspondente. correspondente. Por isso se diz que ele não tem conteúdo prestacional (não se espera prestação da outra parte). O direito potestativo potestativo é simplesmente um dever de interferência. Quando alguém o exerce, o outro simplesmente se sujeita a ele. ele. Existem direitos potestativos sem prazo para o seu exercício. É o caso do direito de divórcio. Quando eu o exerço, o cônjuge apenas sofre a interferência do direito, não podendo gritar aquela célere frase de que não assina. Também existem direitos potestativos com prazo para o seu exercício. Nessa linha, concluímos que toda vez que um direito potestativo tiver prazo para o seu exercício, este será sempre decadencial. Ou seja, o prazo decadencial é o prazo para o exercício de um direito potestativo. potestativo. Assim temos a decadência legal (prazo decadencial previsto na lei) e a decadência convencional (prazo decadencial previsto contratualmente). contratualmente).
40 STJ 41 STJ
- AREsp 1546193 / SP. - EREsp 1.281.594
93 96
Matheus Zuliani
Exemplo de prazo decadencial previsto na lei é o prazo para o exercício do direito de anular o negócio jurídico (CC, art. 178). O direito de anular é potestativo, pois ao ex exercê-lo, ercê-lo, não se formula pretensão condenatória contra a parte contrária, isto é, você não espera que a outra parte cumpra um dever. O pedido de perdas e danos é separado. O direito de anular é que é potestativo. potestativo. Exemplo de prazo decadencial previsto em contrato é o prazo para desistência do negócio. Se o contrato traz a cláusula “o contratante tem o prazo de 30 dias para desistir do negócio”. Essa é uma faculdade conferida pelo contrato. Tem natureza de prazo decadencial convencional. convencional. Em suma, prazo prescricional está sempre na lei, mas o prazo decadencial (que se refere ao exercício de direito potestativo) pode estar na lei ou nos contratos (legais ou convencionais). convencionais). Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição (CC, art. 207). Afirmar que a decadência nunca se suspende é um erro. Excepcionalmente, poderá haver a suspensão do prazo decadencial. É o caso do Código de Defesa do Consumidor, Consumidor, no art. 26, 2 6, § 2º. O prazo decadencial para exercer o direito de reclamar no âmbito do Direito do Consumidor é de 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis. No Código de Defesa do Consumidor está dito que algumas situações podem interromper o prazo decadencial. É o caso de ser protocolar uma reclamação sobre o produto. Enquanto esta não me der uma resposta, o prazo não começa a correr. correr. O art. 209 do Código Civil afirma ser nula a renúncia à decadência fixada em lei. A decadência estipulada em lei é de ordem pública, e por isso não pode haver a disposição pelas partes. No entanto, quando se trata da decadência prevista contratualmente a renúncia pela parte mostra-se perfeitamente possível. possível. Como afirmado, a decadência é matéria de ordem pública (decadência legal). Assim, deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando estabelecida por lei. É o que dispõe o art. 210 do Código Civil. O mesmo raciocínio não se aplica ao caso de decadência convencional. Essa modalidade de decadência o juiz está impedido de reconhecer de ofício, porque as partes podem dispor. dispor.
94 97
98
99
100
101
Aurélio Bouret
Em um caso hipotético, havendo a celebração de um contrato de compra e venda de um celular, por exemplo, o objeto imediato é a obrigação de dar, ao passo que o objeto mediato é o celular. 1.5. TEORIA DUALISTA DAS OBRIGAÇÕES (BRINZ) A partir do elemento imaterial, também chamado de elemento espiritual ou abstrato, um autor alemão chamado Brinz identificou que a relação obrigacional pode ser dividida em dois momentos distintos, através do binômio: schuld (débito)e haftung (responsabilidade patrimonial). Schuld , portanto, é uma relação estática do direito civil, criada a relação obrigacional nasce o débito, e quem detém o débito é o devedor. O haftung, por sua vez, constitui uma relação dinâmica do direito processual civil e, portanto, trata-se da responsabilidade patrimonial, não cumprida a prestação pactuada (débito ou schuld), nasce a responsabilidade (haftung) pelo inadimplemento. No campo c ampo do processo civil, este se revela at através ravés do princípio da patrimonialidade, pois, em caso de não cumprimento da obrigação pelo devedor, este responderá com seus bens. 1.5.1. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO DEVEDOR Nos primórdios do Direito Romano o devedor respondia pessoalmente com seu próprio corpo por suas dívidas, podendo ser açoitado, escravizado ou até morto como forma de punição pelo inadimplemento. Hoje impera a responsabilidade patrimonial do devedor, que não irá mais responder com seu próprio corpo pelo inadimplemento, irá responder com seu próprio patrimônio. Podemos dividir a responsabilidade patrimonial de duas maneiras: Responsabilidade patrimonial primária (art. 391 do CC e 789 do CPC), CPC) , que se revela naquela em que o patrimônio do próprio devedor vai responder pela obrigação (devedor é detentor do schuld e e do haftung). Responsabilidade patrimonial secundária, secundária, que diz respeito àquela responsabilidade que recai sobre o patrimônio de pessoa diversa do devedor (terceiro é detentor somente do haftung). Tal modalidade de responsabilidade encontra-se disciplinada no art. 790 do CPC.
•
•
Cumpre destacar que há um resquício de responsabilidade pessoal do devedor no nosso ordenamento jurídico. É o caso do permissivo constitucional de prisão civil (leia-se prisão por dívida) no caso de depositário infiel e devedor inescusável de alimentos (art. 5º LXVII da CRFB). Lembre-se que apesar da previsão constitucional da prisão civil do depositário infiel, essa não é mais possível em razão do controle de convencionalidade exercido em face do Pacto de São José da Costa Rica, que só permite a prisão civil no caso de devedor inescusável de alimentos (SV. 25 do STF). 1.5.2. OBRIGAÇÕES PERFEITAS E IMPERFEITAS A partir da teoria dualista das obrigações, podemos classificar as obrigações em perfeitas e imperfeitas. Obrigações perfeitas perfeitas seriam aquelas em que débito ( schuld ) e responsabilidade (haftung) recaem sobre o mesmo sujeito. Já obrigações imperfeitas seriam imperfeitas seriam aquelas em que há o débito (schuld ), ), mas não há a responsabilidade (haftung), ou aquelas em que débito e responsabilidade recaem sobre pessoas distintas.
99 102
Aurélio Bouret
São exemplos de obrigações imperfeitas em que há o débito, mas não há a responsabilidade pelo inadimplemento, as obrigações naturais, naturais, que são inexigíveis, tais como dívida de jogo e dívida prescrita, em que há o débito presente, mas não há a responsabilidade pelo inadimplemento. São exemplos de obrigações imperfeitas em que há a responsabilidade pelo o adimplemento mesmo sem ter constituído o débito, as obrigações do avalista ou do fiador, que são responsáveis pelo inadimplemento do devedor principal, sem nunca terem constituído o débito. O fiador, portanto, tem o haftung, mas não constituiu o schuld . Débito e responsabilidade recaem sobre pessoas distintas. 2. ATOS UNILATERAIS 2.1. INTRODUÇÃO Nas declarações unilaterais de vontade, a obrigação nasce de uma simples declaração de uma única parte. Essa declaração, uma vez emitida, torna plenamente exigível aquilo que foi declarado. Ao chegar ao conhecimento daquele em que foi direcionada a obrigação, se o sujeito cumpriu, terá direito ao que foi emitido. O Código Civil consagra expressamente alguns atos unilaterais: •
•
promessa de recompensa; gestão de negócios;
•
pagamento indevido;
•
enriquecimento sem causa.
2.2. PROMESSA DE RECOMPENSA O art. 854 diz que, aquele que, por anúncios públicos, se comprometer a recompensar, recompensar, ou gratificar, gratificar, a quem preencha certa condição, condição , ou desempenhe certo serviço, serviço, contrai obrigação de cumprir o prometido. prometido. A pessoa que cumpriu a tarefa, ainda que não tivesse movida pelo interesse da promessa de recompensa, poderá exigir a recompensa (art. 855). 8 55). 2.2.1. REVOGAÇÃO DA PROMESSA O sujeito poderá revogar a promessa de recompensa, mas essa só é possível antes de prestado o serviço. Ainda, para que a revogação surta efeitos, deverá ser feita com a mesma publicidade da declaração. Então, antes de o sujeito prestar o serviço, poderá ser feita a revogação da promessa, mas deve ser feita com a mesma publicidade da declaração. No caso de revogação, se algum candidato de boa-fé tiver efetuado despesas para cumprir o serviço realizado para obter a recompensa, estas despesas deverão ser reembolsadas por quem havia prometido e revogou. 2.2.2. EXECUÇÃO CONJUNTA E SIMULTÂNEA Se o ato contemplado na promessa foi praticado por mais de um indivíduo, terá direito à recompensa quem primeiro executou a tarefa (art. 857).
100 103
Aurélio Bouret
Sendo a execução simultânea, cada um tocará quinhão igual na recompensa. E se for estipulada como recompensa um bem indivisível? Nesse caso, não dá para dividir o bem, situação na qual deverá haver um sorteio, sorteio, e aquele que obtiver a coisa dará ao outro o valor de seu quinhão. 2.2.3. PRAZO E JULGAMENTO Nos concursos que se abrirem com promessa pública de recompensa, é condição essencial, para valerem, a fixação de um prazo. A decisão da pessoa nomeada, nos anúncios, como juiz, obriga os interessados. Em falta de pessoa designada para julgar o mérito dos trabalhos que se apresentarem, entender-se-á que o promitente se reservou essa função. Tais obras premiadas, nos concursos mencionados, só ficarão pertencendo ao promitente, se assim for estipulado na publicação da promessa. 2.3. GESTÃO DE NEGÓCIOS Na gestão de negócios há uma atuação sem poderes. Ou seja, a parte atua sem receber a incumbência do sujeito que seria o mandatário. O gestor de negócios não tem direito à remuneração e deve agir conforme a vontade presumível da vontade do dono do negócio, pois, do contrário, responderá pelos danos que causar. Se a gestão foi iniciada contra a vontade manifesta ou presumível do presumível do interessado, o gestor irá responder, inclusive por casos fortuitos ou força maior, não provando que teriam sobrevindo, ainda quando se houvesse abatido. Em regra, a responsabilidade é subjetiva. No entanto, caso aja co contra ntra a vontade do dono do negócio, responderá objetivamente, inclusive força maior e caso fortuito. Se os prejuízos da gestão excederem o seu proveito, o dono do negócio pode exigir do gestor que ele restitua as coisas ao estado anterior, ou o indenize da diferença. Ex.: João viajou e o seu vizinho percebeu que em sua casa estava pegando fogo. Com isso, arrombou a porta (primeiro dano) e apagou o fogo com o tapete persa de João (segundo dano). No entanto, evitou um prejuízo enorme, e agiu conforme co nforme a vontade presumível do seu dono, João. Em regra, o gestor só será responsabilizado se tiver agido com culpa, culpa , conforme a responsabilidade subjetiva do art. 866 do CC. Ou seja, o gestor envidará toda sua diligência habitual na administração do negócio, ressarcindo ao dono o prejuízo resultante de qualquer culpa na gestão. Se o gestor se fizer substituir por outrem, responderá pelas faltas do substituto. Ou seja, se o gestor eleger alguém para atuar, responderá pelas faltas do seu substituto. Atente-se que a responsabilidade por fato de terceiro é objetiva e solidária. Se a gestão for conjunta, prestada por várias pessoas ao mesmo tempo, existe responsabilidade solidária entre todos os gestores, consagrada no art. 867, parágrafo único. Quando o dono do negócio retorna, há duas opções: •
concordar e ratificar a gestão, convertendo a atuação do vizinho em mandato, devendo ressarcir o gestor por todas e úteis sua atuação. Essa ratificação retroage ao dia di aas dodespesas começa danecessárias gestão, tendo efeitopela ex tunc (art. 873);
101 104
Aurélio Bouret
•
desaprovar a atuação do gestor, situação na qual poderá pleitear perdas e danos, ainda que se trate de operações arriscadas no caso fortuito ou força maior, mesmo que o dono costumasse fazê-las, ou quando preterir interesse deste em proveito de interesses seus.
Observa-se que o dono do negócio só pode recusar a ratificar a atuação do gestor se provar que sua atuação foi contrária aos seus interesses diretos. A lei presume a boa-fé. Se o gestor atuou com boa-fé, não se pode recusar a ratificação dos atos do gestor, devendo provar que ele não agiu de acordo com seus interesses diretos. 2.4. PAGAMENTO INDEVIDO O pagamento indevido é o pagamento sem o débito. Segundo o art. 876, todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir. Portanto, o pagamento indevido, que é um ato unilateral, faz nascer a obrigação de restituir. Pagamento indevido é espécie do gênero enriquecimento sem causa. O art. 878 dispõe que aos frutos, acessões, benfeitorias e deteriorações sobrevindas à coisa dada em pagamento indevido, aplica-se o disposto quanto ao possuidor de boa-fé ou de má-fé, a depender da existência de boa-fé ou má-fé de quem recebeu o pagamento. Ex.: alguém recebe o imóvel de boa-fé à título de pagamento. Nesse caso, terá direito aos frutos colhidos nade vigência emquanto que eleàs teve o imóvel consigo. Em razão disso, terá direitoede indenização e direito retenção benfeitorias úteis e necessárias. Questiona-se: se essa pessoa recebeu o imóvel como pagamento sabendo da inexistência da dívida, ou seja, de má-fé? Nesse caso, não há direito aos frutos, nem direito de retenção, podendo ser indenizado apenas quanto às benfeitorias necessárias. Fica isento de restituir pagamento indevido quem, recebendo como parte de dívida verdadeira, inutilizou o título, deixou prescrever a pretensão ou abriu mão das garantias que asseguravam seu direito (art. 880). Porém, aquele que pagou dispõe de ação regressiva contra o verdadeiro devedor e seu fiador. Atente-se que a regra é a restituição simples do valor pago, não em dobro. No entanto, a lei consagra hipóteses em que cabe restituição em dobro: •
•
aquele que demanda por dívida já paga ficará obrigado a pagar em dobro o que houver cobrado do devedor (art. 940); o CDC, no art. 42, p.ú., diz que o consumidor poderá pleitear a restituição do pagamento indevido em dobro.
O CC afasta a possibilidade de repetição de indébito quando se tratar de obrigação natural ou quando se tratar de pagamento de obrigação imoral. Com relação à obrigação natural, não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível, pois existe o schuld , apesar de não existir o haftung. Em relação à obrigação imoral, quem paga recompensa a alguém por ter matado outrem, não tem direito a esta restituição. Isto é, não terá direito à repetição aquele que deu alguma coisa para obter fim ilícito, imoral, ou proibido por lei. Neste caso, o que se deu reverterá em favor de estabelecimento local de beneficência, a critério do juiz. Seda o pagamento indevido tiver consistido norecebeu desempenho de obrigação deobrigação fazer ou para eximir-se obrigação de não fazer, aquele que a prestação fica na de indenizar o que a cumpriu, na medida do lucro obtido.
102 105
Aurélio Bouret
2.5. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA Segundo o art. 884, aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. São pressupostos para que haja direito à restituição: enriquecimento de quem recebe; empobrecimento de quem paga (não é pacífico); relação de causalidade entre o enriquecimento de um e o empobrecimento do outro; inexistência de causa jurídica que justifique isso; inexistência de ação específica.
•
•
•
•
•
Não caberá a restituição por enriquecimento sem causa, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido. Isto é, a ação de enriquecimento sem causa é subsidiária. subsidiária. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido. Portanto, a restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir. 3. CLASSIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES 3.1. CLASSIFICAÇÃO BÁSICA DAS OBRIGAÇÕES Quanto à classificação das obrigações, elas podem ser básica ou especial. A classificação básica é básica é dividida em: obrigação positiva positiva - consubstanciada em uma obrigação de dar (coisa (coisa certa ou incerta) e de fazer ; obrigação negativa negativa - trata-se da obrigação de não fazer .
•
•
3.2. CLASSIFICAÇÃO ESPECIAL DAS OBRIGAÇÕES A classificação especial possui especial possui as seguintes divisões. 3.2.1. QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO (OS SUJEITOS) a) Fracionárias: Fracionárias: pluralidade pluralidade de devedores ou credores, cada um deles responde apenas por parte da dívida. b) Conjuntas: Conjuntas: pluralidade pluralidade de devedores ou credores, impondo-se a todos o pagamento conjunto de toda a dívida, não se autorizando aos credores exigi-la individualmente. c) Disjuntivas: Disjuntivas: devedores devedores se obrigam alternativamente ao pagamento da dívida. Se um cumpre a obrigação, os demais são exonerados. d) Solidárias: Solidárias: existe solidariedade quando, na mesma obrigação, concorre uma pluralidade de credores, cada um com direito à dívida toda (solidariedade ativa), ou uma pluralidade de devedores, cada um obrigado à dívida por inteiro (solidariedade passiva).
103 106
Aurélio Bouret
3.2.2. QUANTO AO ELEMENTO OBJETIVO OB JETIVO (A PRESTAÇÃO) a) Alternativas: Alternativas: aquelas que têm por objeto duas ou mais prestações, sendo que o devedor exonera-se cumprindo apenas uma delas. b) Facultativas: Facultativas: aquelas que têm um único objeto e o devedor tem a faculdade de substituir a prestação devida por outra de natureza diversa. c) Cumulativas: Cumulativas: aquelas aquelas que têm por objeto uma pluralidade de prestações a serem cumpridas conjuntamente. d) Divisíveis e indivisíveis: as indivisíveis: as obrigações divisíveis admitem o cumprimento fracionado ou parcial da prestação; nas obrigações indivisíveis só podem ser cumpridas por inteiro. e) Líquidas e ilíquidas: ilíquidas: obrigações líquidas são aquelas certas quanto à existência e determinadas quanto ao objeto; nas ilíquidas não há especificação do quantum para o seu cumprimento. 3.2.3. QUANTO AO ELEMENTO ACIDENTAL a) Obrigação condicional: condicionadas condicional: condicionadas a evento futuro e incerto. b) Obrigação a termo: exigibilidade termo: exigibilidade subordinada a evento futuro e certo. c) Obrigação modal: modal: possuem um encargo (ônus) imposto a uma das partes, que experimentará benefício maior. 3.2.4. QUANTO AO CONTEÚDO a) Obrigações de meio: o meio: o devedor se obriga a empreender a atividade sem garantir o resultado esperado. b) Obrigações de resultado: o resultado: o devedor se obriga não apenas a empreender a atividade, mas, principalmente, produzir o resultado. c) Obrigações de garantia: eliminar garantia: eliminar riscos que pesam sobre o credor, reparando suas consequências. 4. OBRIGAÇÕES DE DAR 4.1. INTRODUÇÃO É a obrigação que tem por objeto a prestação de COISA COISA.. A expressão expressão “dar” se “dar” se divide em duas situações: (i) dar na modalidade entregar entregar e; e; (ii) dar na modalidade restituir restituir.. Veja que nas obrigações de dar, não é simplesmente dar de entregar, mas também como forma de restituição da coisa. Dessa forma, o verbo “dar” em direito civil tem o sentido de “entregar” (transferir a propriedade ou posse) ou de “restituir” (devolução da coisa ao proprietário). proprietário). Na obrigação de dar, como na compra e venda de um celular, por exemplo, impõe-se o dever de entregar o bem ao comprador. Noutro sentido, tem-se a obrigação obrigaç ão de restituir, quando a pessoa empresta o celular para outra, por exemplo, por pequeno período tempo, mas a propriedade continua sendo do dono e, após o uso, deve-se restituir o celular ao proprietário. OBS.: O OBS.: O CPC denomina ação de restituição de obrigação reipersecutória.
104 107
Aurélio Bouret
A obrigação de dar pode ser dividida: obrigação de dar coisa certa e obrigação de dar coisa incerta. Obrigação de dar coisa certa: certa: envolve uma coisa já qualificada; quantificada; especificada; individualizada. Por exemplo, “te darei este iphone”. iphone”.
•
incerta: é aquela cuja incerteza é temporária, pois logo após, Obrigação de dar coisa incerta: é conseguirei discriminar a coisa. Por exemplo, “vou te dar um iphone”. iphone”.
•
4.2. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA A regra de ouro inserida ouro inserida no campo do direito das obrigações se encontra prevista no artigo 313 do CC, que diz que “o credor “o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”. É por isso que o credor deve receber exatamente aquilo que foi pactuado, mas, em razão da autonomia da vontade, o credor poderá consentir em receber prestação diversa da devida. Contudo, a entrega de coisa diversa somente poderá ocorrer com o consentimento do credor, no caso dação em pagamento (credor recebe coisa diversa da devida, por sua própria vontade). Art. 321 c/c 346 do CC. 4.2.1. PERECIMENTO/DETERIORAÇÃO DA COISA Acerca do assunto, deve-se identificar se o dar é entregar ou restituir, após, deve-se definir quem é o dono e quem é o devedor. O perecimento da coisa segue a regra do res perit domino, ou seja, a coisa perece para o dono. O dono da coisa na modalidade de entregar é devedor devedor (enquanto (enquanto a coisa permanece com o proprietário – proprietário – antes antes da tradição – tradição –,, ele é dono, mas após a relação jurídica, o proprietário passa a ser devedor, pois cabe a ele a entrega do bem). Na modalidade restituir, o dono da coisa é o próprio credor credor (aquele (aquele que emprestou o bem, por exemplo, é o dono, e aquele que deve restituir o bem é devedor). Dessa forma: Coisa se perder COM culpa: culpa: incidirá perdas e danos. Coisa se perder SEM culpa: a culpa: a coisa perece para o dono. A obrigação se resolve sem ônus para as partes.
• •
Exemplo na obrigação de dar: dar: se em um contrato de compra e venda de um celular, antes da entrega do bem, a coisa perece nas mãos do proprietário, sem culpa sua. Quem sofrerá a perda é o dono da coisa, devendo este devolver o valor que foi pago pelo comprador. Porém, se antes da entrega, a coisa perecer por culpa culpa do proprietário, a coisa perecerá ao dono + incidência de indenização por perdas e danos pelo não cumprimento da obrigação + devolução do equivalente (valor que foi pago).
•
restituir: se “A” pede emprestado o celular de Exemplo na obrigação de restituir: “B”. E no momento do uso a coisa vem a se perder sem culpa culpa de “A”, “B” sofrerá a perda do bem em virtude de ser o dono. Agora, se o perecimento do celular ocorre por culpa culpa de “A”, muito embora o credor sofra com a perda, “A” “A” deverá indenizar “B” com perdas e danos em razão do não cumprimento da obrigação.
•
105 108
109
Aurélio Bouret
4.2.3. ARTIGOS MAIS COBRADOS C OBRADOS EM PROVAS Art. 237 do CC. Até a tradição pertence ao devedor a coisa, coisa , com os seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço; se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Parágrafo único. Os frutos percebidos são do devedor, devedor , cabendo ao credor os pendentes.
Veja que o dispositivo acima diz respeito à obrigação de dar na modalidade entregar e, portanto, o dono é o devedor. devedor. Resolver a obrigação obrigação no direito civil significa desfazer a obrigação, é o retorno do status quo ante. Ex.: se na compra e venda de uma fazenda, por exemplo, mas antes da tradição, tem-se tem -se a ocorrência da avulsão (deslocamento terra e acréscimo na propriedade), fazendo com que a propriedade fique ainda maior. O vendedor pode exigir aumento no preço, mas se não houver concordância do comprador, haverá devolução do valor, desfazendo-se o negócio. Isso porque, os melhoramentos e os acrescidos da coisa autorizam o aumento do preço. Obs.: frutos pendentes são aqueles que ainda não foram colhidos, pois não estão no Obs.: frutos momento de serem retirados da coisa. Art. 238. Se a obrigação obr igação for de restituir coisa certa, e esta, sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda, e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda.
Lembre-se, na restituição, o dono é o próprio credor Ex.: se até o dia da perda da coisa, co isa, o devedor pagava ao credor aluguel pelo uso do celular, serão devidos os alugueis até o dia do perecimento, se ocorreu sem culpa do devedor. Art. 239. Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, mais perdas e danos. Art. 240. Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, recebê-la-á o credor, tal qual se ache, sem direito a indenização; se por culpa do devedor, observar-se-á o disposto no art. 239. Art. 241. Se, no caso do art. 238, 23 8, sobrevier melhoramento ou acréscimo à coisa, sem despesa ou trabalho do devedor, lucrará o credor, desobrigado de indenização. Art. 242. Se para o melhoramento, ou aumento, empregou o devedor trabalho ou dispêndio, o caso se regulará pelas normas deste Código atinentes às benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé ou de má-fé. Parágrafo único. Quanto aos frutos percebidos, observar-se-á, do mesmo modo, o disposto neste Código, acerca do possuidor de boa-fé ou de má-fé.
Na obrigação de dar na modalidade entregar entregar,, os melhoramentos cabem ao devedor, que pode exigir aumento do preço. Ao passo que quando o melhoramento ocorrer na restituição é restituição é preciso analisar se aquele que deve restituir, ou seja, o devedor trabalhou para aquele acréscimo ou não. Em caso c aso negativo, este não possui direito a nada, mas se sim, o credor deverá indenizá-lo. Aplica-se a regra do possuidor de boa-fé ou má-fé (art. 1219 e 1220 do CC). Art. 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso.
107 110
Aurélio Bouret
Deve-se observar que, na obrigação de dar coisa certa, envolvem-se os acessórios que sejam frutos, produtos e benfeitorias (constituem partes integrantes do bem). As A s pertenças que são bens móveis inseridos nos bens imóveis com caráter de definitividade, a qual assume as características de imobilidade, não acompanham o principal (Informativo 629 do STJ). Art. 234. Se, no caso do artigo antecedente, a coisa se perder, sem culpa do devedor, antes da tradição, ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes; se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos. Art. 235. 235. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação, ou aceitar a coisa, abatido de seu preço o valor que perdeu.
4.3. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA INCERTA A coisa incerta é indicada apenas pelo gênero e pela quantidade, não há uma indicação da qualidade – – são são obrigações genéricas. Por exemplo, “vou te dar um (quantidade) iphone (gênero)”. A coisa é incerta até que seja escolhida, pois se disser “vou te dar este iphone”, iphone”, a coisa já foi escolhida e, portanto, a coisa passa a ser certa certa.. Conforme artigo 243 do CC. Indeterminabilidade é temporária – temporária – há há momento certo para escolha. No momento em que a coisa passa a ser certa, aplicam-se as regras para as obrigações de dar coisa certa. Via de regra, quando estivermos diante de coisa incerta, a escolha cabe ao devedor, devedor, contudo, é possível que as partes convencionem de forma diversa. É o dispõe o artigo 244, do CC. No momento da escolha ou concentração da obrigação esta deve ser feita pela média, não pode ser a pior e nem mesmo a melhor. É a chamada virtude da prestação média, art. 244 parte final do CC. Via de regra, o gênero nunca perece. A partir disso, dispõe o artigo ar tigo 246 do CC que “antes “antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito”. fortuito”. Contudo, o professor Pablo Stolze, nesse ponto, faz uma ponderação reflexiva, o qual afirma que o artigo 246 é falho, pois quando se fala em gênero limitado na natureza, poderá perecer.. Por exemplo, obrigação de entregar determinada espécie em extinção. Caso ocorra a perecer morte do animal, não é possível fazê-lo substituir, tendo em vista o perecimento do gênero. 5. OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER 5.1. OBRIGAÇÃO DE FAZER É a obrigação que tem por objeto a prestação de um fato, podendo ser, personalíssima (infungível) ou não personalíssima (fungível).Abrange o serviço humano em geral, seja material ou imaterial. Constitui-se de atos e serviços - qualquer atividade lícita, possível e vantajosa. Por exemplo, a pessoa contrata um advogado para redigir um contrato; contrata cantor para cantar na festa de casamento; contrata um pedreiro para construir co nstruir uma casa, dentre outras variadas possibilidades de obrigação de fazer. personalíssima - Também chamada de obrigação infungível, infungível, trata Obrigação personalíssima -
•
se de uma obrigação de fazer que deva ser prestada exatamente por aquela pessoa que foi contratada. Por exemplo, se contratada Ivete Sangalo para tocar na festa de casamento, a cantora é insubstituível. A obrigação de fazer
108 111
Aurélio Bouret
infungível é definida pela pessoa contratada, contratada, por suas qualidades qualidades ou pela própria instituição em contrato. contrato. personalíssima -Também denominada de obrigação fungível, fungível, é Obrigação não personalíssima -Também a possibilidade de substituição daquele que deve prestar o serviço. Por exemplo, contrato pedreiro para construir o muro, nada impede que em caso de não cumprimento da obrigação, ele seja substituído por outro.
•
Desse modo, em se tratando de uma obrigação infungível e infungível e o devedor não cumpre a obrigação por sua culpa, incidirá perdas e danos. Vejamos: “Art. 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exequível.” exequível.” Na mesma linha, o não cumprimento de uma obrigação fungível, fungível, sem culpa do devedor, não incidirá perdas e danos, mas, havendo culpa, incidirá. “Art. 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolverse-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos.” danos.” Ademais, caso o devedor em uma obrigação fungível não fungível não cumpre a obrigação, o terceiro pode cumprir em seu lugar. Em caso de urgência, a contratação do terceiro pode ser feita sem autorização do magistrado. Art. 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Parágrafo único. Em caso de urgência, urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido.
Notadamente, as obrigações alhures mencionadas possuem íntima ligação com o direito processual civil, especialmente, no estudo do processo de execução. Pois, quando se fala em execução tem-se o cumprimento de uma obrigação obrigaç ão (direito subjetivo de crédito). Assim sendo, o princípio da especialidade é a busca da tutela específica, ou seja, é conceder aquilo que foi pactuado entre as partes; que é de direito do credor. Diante disso, as técnicas executivas devem ser suficientes para alcançar ao credor a tutela específica. As técnicas indiretas executivas de coerção que são utilizadas para fazer cumprir uma obrigação de fazer podem ser de duas modalidades: prisão, utilizada para prisão civil do devedor de alimentos; multas, que podem ser: o multas legais (previstas na lei – lei – obrigação obrigação de dar quantia certa) e; o multa judicial - astreintes (podem ser fixadas pelo juiz na sentença e na execução, não transitam em julgado, pode ser majorada m ajorada se insuficiente, ou reduzida se excessivamente excessivamente onerosa). Vale mencionar que as as astreintes são fixadas de acordo com o caso concreto e a favor do credor.
•
•
Nesse trilhar, caberá ao credor além da tutela específica, o pagamento da quantia referente às astreintes, que são fixadas por dia e somente se encerra com a satisfação da obrigação. Art. 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, juiz da fixará por período de atraso no cumprimento ao da despachar obrigação eaainicial, data a opartir qualmulta será devida.
109 112
Aurélio Bouret
5.1.1. NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER Primeiramente, deve-se verificar se a obrigação é fungível ou infungível. Fungível: terceiro poderá satisfazer a obrigação às custas do devedor OU OU Fungível: converter em perdas e danos (art. 816, do CPC).
•
Infungível: são Infungível: são obrigações que somente o devedor pode cumprir, caso em que o inadimplemento se converte em perdas e danos.
•
5.2. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER A obrigação de não fazer tem por objeto uma prestação negativa, um comportamento omissivo do devedor, e está regulada nos artigos 250 e 251 do CC. É um dever de abstenção de um fato. Desse modo, a execução da obrigação de não fazer, é um fazer, e o credor requererá o desfazimento daquilo que não deveria ser sido feito. Obs.: o Obs.: o artigo 814 do CPC também é aplicado nas obrigações de não fazer. “Art. 250. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, que, sem culpa do devedor, devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato, que se obrigou a não praticar.” praticar.” Art. 251. Praticado pelo devedor o ato, a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. danos. Parágrafo único. Em caso de urgência, urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido.
5.2.1. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER Deve-se verificar se a obrigação é permanente/contínua ou instantânea. Permanente/contínua: Permanente/contínua: terceiro poderá satisfazer a obrigação às custas do devedor MAIS perdas e danos.
•
Instantânea: Instantânea: são obrigações que não admitem serem desfeitas, em caso de inadimplemento, converte-se em perdas e danos. danos.
•
Art. 822 do CPC. Se o executado praticou ato a cuja abstenção estava obrigado po porr lei ou por contrato, o exequente requererá ao juiz que assine prazo ao executado para desfazê-lo. Art. 823 do CPC. Havendo recusa ou mora do executado, executado, o exequen exequente te requererá ao juiz que mande desfazer o ato à custa daquele, que responderá por perdas e danos. Parágrafo único. Não sendo possível possível desfazer-se o ato, a obrigação resolve-se em perdas e danos, caso em que, após a liquidação, se observará o procedimento de execução por quantia certa.
6. OBRIGAÇÕES ALTERNATIVAS E FACULTATIVAS 6.1. OBRIGAÇÕES ALTERNATIVAS Obrigações alternativas são aquelas em que há uma pluralidade de objetos, desde o início o devedor se compromete a cumprir uma prestação em caráter alternativo, ele só irá se
110 113
Aurélio Bouret
desobrigar entregando um objeto ou outro. As obrigações al alternativas ternativas não envolvem incertezas, mas envolve envolve a prestação dois objetos ou mais. ma is. Por exemplo, “você tem que me entregar o pincel preto ou o pincel vermelho”. Em regra, dá-se ao devedor devedor a a alternativa de escolha. Contudo, nada impede que seja estipulado de forma diversa, por exemplo, pactuam que a escolha será do credor; do terceiro; por sorteio etc. (art. 252 do CC). Desse modo, se eventualmente o credor interpuser uma ação de execução decorrente execução decorrente de um título executivo extrajudicial em face do devedor, a qual prevê o cumprimento de uma obrigação alternativa, deve-se oportunizar ao devedor seu direito de escolha. As obrigações alternativas encontram-se guarida nos arts. 252 ao 256 do CC. Art. 252. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, devedor, se outra coisa não se estipulou. § 1º Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte par te em outra.
Ex.: o devedor deve entregar ao credor 50 computadores ou 50 impressoras e à escolha cabe ao devedor. O que não pode ser feito neste caso, é o cumprimento da obrigaç obrigação ão mediante entrega de 25 computadores e 25 impressoras. Tal situação encontra respaldo na regra de ouro disposta no artigo 313, do CC: “O credor não é obrigado obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”. Todavia, caso o devedor consinta em receber prestação diversa, ter-se-á dação em pagamento. “Art. 252 § 2º Quando a obrigação for de prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período.” período.” Prestações periódicas são aquelas que se prolonga no tempo. Se, por exemplo, durante o lapso temporal de 12 meses e no dia 10 de cada mês o devedor deva entregar ao credor 50 computadores ou 50 impressoras. Optando o devedor no primeiro mês pela entrega de 50 computadores, não significa que nos demais meses ele deverá entregar tão somente os computadores. Isto é, as escolhas serão renovadas periodicamente. “Art. 252 § 3º No caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz, findo o prazo por este assinado para a deliberação.” deliberação. ” Em uma situação hipotética em que dois são os devedores, a escolha deve ser feita de forma conjunta. Havendo divergência na escolha do objeto, caberá ao magistrado a escolha. “Art. 252 § 4º Se o título deferir a opção a terceiro terceiro,, e este não quiser, ou não puder exercê-la, caberá ao juiz a escolha se não houver acordo entre as partes.” partes.” Competindo a escolha a um terceiro, e esse não puder ou não quiser exercer a escolha, caberá ao magistrado à escolha. Cuidado! Cuidado! A A escolha somente será do credor se o contrato assim o prever. “Art. 253. Se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornada inexequível, subsistirá o débito quanto à outra.” outra.” Desse modo, se alguma das prestações tornarem inexequível, por exemplo, por perecimento do objeto, a outra subsistirá. Art. 254. Se, por culpa do devedor, devedor, não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo ao credor a escolha es colha,, ficará aquele obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou, mais as perdas e danos que o caso determinar.
Havendo perecimento de um dos objetos, a escolha persistirá naquele que se encontra íntegro (objeto que sobrou). Contudo, havendo perecimento deste último também, por culpa
111 114
Aurélio Bouret
do devedor, caberá a este o pagamento do objeto escolhido (aquele objeto que havia sobrado), mais perdas e danos. Art. 255. Quando a escolha couber ao credor credor e uma uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, o credor terá direito de exigir a prestação subsistente ou o valor da outra, com perdas e danos; se, por culpa do devedor, ambas as ambas as prestações se tornarem inexequíveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas, além da indenização por perdas e danos.
“Art. 256. Se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, devedor, extinguir-se-á a obrigação.” obrigação.” Inexistindo culpa do devedor, resolve-se a obrigação, é o retorno do status quo ante. 6.2. OBRIGAÇÕES FACULTATIVAS As obrigações facultativas não estão previstas em lei, mas são reconhecidas pela doutrina e jurisprudência. Na obrigação facultativa o devedor se compromete a cumprir uma prestação, mas reservando-se a faculdade de se desobrigar cumprindo outra prestação. Ex.: João se compromete a entregar um carro para Maria, podendo também se liberar entregando uma lancha. Neste caso a faculdade de substituição será sempre do devedor. Caso o objeto prestação principal se venha a sesem perder do cumprimento da obrigação, sem culpa dodadevedor, a obrigação resolve ônusantes para qualquer das partes. Não há que se falar em concentração da prestação restante, uma vez que o devedor só se obrigou ao cumprimento de uma prestação, a outra era facultativa. 7. OBRIGAÇÕES DIVISÍVEIS E INDIVISÍVEIS Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam. Por exemplo, o dinheiro, saca de café etc. Já os bens indivisíveis são aqueles que não admitem fracionamento, pois, se houver, perdem sua qualidade. Têm-se como exemplo de bens indivisíveis os animais. Torna-se relevante o estudo das obrigações divisíveis e indivisíveis quando houver pluralidade de credores. Desse modo, havendo um credor e um devedor, não há relevância em sabermos se a obrigação é divisível ou indivisível. A problemática reside na situação em que houver um credor com vários devedores ou vários credores com apenas um devedor – – nessa situação, é necessário sabermos se a obrigação é divisível ou não. Desse modo, em uma obrigação divisível, por divisível, por exemplo, em que três devedores devem três mil reais ao credor, cada devedor está obrigado ao pagamento de mil reais – fracionam-se – fracionam-se as obrigações em quantos forem os sujeitos. Por outro norte, se a prestação envolver uma obrigação indivisível, indivisível, por exemplo, em que dois devedores devem entregar ao credor um cavalo que custa dois mil reais, cada devedor estará obrigado pela dívida toda. No entanto, se a obrigação for cumprida por apenas um dos devedores, este se sub-roga no direito do credor em relação ao outro devedor. A partir disso, aquele devedor que não cumpriu a obrigação torna-se devedor daquele que pagou na quantia de mil reais – reais – quota quota parte na obrigação (art. 259, parágrafo único do CC).
112 115
Aurélio Bouret
7.1. DISPOSITIVOS RELEVANTES “Art. 257. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores.”” devedores. Em suma, quando a obrigação é divisível divisível cada sujeito terá o direito de pagar ou de receber, a sua quota parte. Desse modo, se em uma obrigação possui somente um devedor com vários credores, cada credor poderá exigir exigi r do devedor sua referida quota. “Art. 258. A obrigação é indivisível quando indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica, ou dada a razão determinante do negócio jurídico.” jurídico.” Conforme visto em parte geral, a indivisibilidade da obrigação pode ser determinada pela vontade das partes. Porém, na maioria das situações, a indivisibilidade é inerente ao próprio objeto da obrigação. Art. 259. Se, havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, di visível, cada um será obrigado pela dívida toda. toda. Parágrafo único. O devedor, que paga a dívida, sub-roga-se no direito do credor em relação aos outros coobrigados. Art. 260. Se a pluralidade for dos credores, credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira; mas o devedor ou devedores se desobrigarão, pagando: I - a todos conjuntamente; II - a um, dando este caução de ratificação dos outros credores.
“Art. 261. Se um só dos credores receber a prestação por inteiro, a cada um dos outros assistirá o direito de exigir dele em dinheiro a parte que lhe caiba no total.” total. ” 7.2. REMISSÃO OU PERDÃO Art. 262. Se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros; mas estes só a poderão exigir, descontada a quota do credor remitente. remitente . Parágrafo único. O mesmo critério se observará no caso de transação, novação, compensação ou confusão.
•
•
•
•
Transação = acordo. Transação = Novação = Novação = extinção de uma obrigação, para criação de outra. Compensação = Compensação = compensar as dívidas. Confusão = quando a pessoa do credor e do devedor se concentrarem na Confusão mesma pessoa.
7.3. PERDA DO OBJETO E FIM DA INDIVISIBILIDADE “Art. 263. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos.”” danos. No momento em que o bem deixa de ser indivisível, cessa as regras de indivisibilidade. Por conta disso, se o devedor está obrigado a entregar um cavalo para dois credores, e o animal
113 116
Aurélio Bouret
morre, o devedor deverá pagar a quantia de dois mil reais (valor do bem). Tendo em vista que dinheiro é divisível, aplicam-se as regras de divisibilidade. “§ 1º Se, para efeito do disposto neste artigo, houver culpa de todos os devedores, devedores, responderão todos por partes iguais.” iguais.” Seguindo o exemplo apresentado acima, havendo dois devedores obrigados na entrega de um cavalo no valor de dois mil reais. Se a coisa vier a se perder por culpa dos devedores, cada um responderá pelo valor de mil reais (equivalente - valor do animal) mais a importância referente às perdas e danos. “§ 2º Se for de um só a culpa, ficarão exonerados os outros, respondendo só esse pelas perdas e danos.” danos.” Havendo culpa apenas de um dos devedores, o valor sobre o equivalente continua sendo dos dois devedores, mas o culpado na morte do cavalo deverá arcar com as perdas e danos. 8. OBRIGAÇÕES SOLIDÁRIAS 8.1. INTRODUÇÃO Obrigações solidárias são aquelas em que concorrem mais de um credor ou mais de um devedor em uma obrigação – obrigação – pluralidade pluralidade de sujeitos. Solidariedade ativa é ativa é aquela em que há uma pluralidade de credores; na solidariedade passiva, passiva, tem-se uma pluralidade de devedores. Regras básicas relacionadas à solidariedade: “Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.” toda. ” Na solidariedade ativa, pressupõe vários credores, cada um possui o direito ao recebimento do todo. Na solidariedade passiva, cada devedor tem obrigação pelo pagamento do todo. A solidariedade “é um por todos”. “Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.” partes. ” Exemplo de solidariedade legal: no contrato de fiança, se os fiadores renunciarem o benefício de ordem (exigência de que seja executado por primeiro os bens do devedor, para em seguida atingir os bens dos fiadores), serão considerados devedores solidários juntamente com o devedor principal. Atente-se: se Atente-se: se uma situação hipotética for cobrada em prova envolvendo solidariedade, deve-se fazer a seguinte indagação. Essa situação enseja solidariedade legal ou não? Se considerar que NÃO, somente pode-se considerar que há solidariedade se tiver constando na situação hipotética que de fato há uma solidariedade. Haja vista que a solidariedade não se presume. Nas obrigações solidárias pouco importa se as obrigações são divisíveis ou indivisíveis, pois o credor ou os credores terão direito ao todo, e o devedor ou os devedores terão a obrigação pelo todo. “Art. 266. A obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos co-credores ou codevedores, e condicional, ou a prazo, ou pagável em lugar diferente, para o outro.” outro.” Embora tenha pluralidade de sujeitos, têm-se várias relações jurídicas/vínculos jurídicos de cada credor, em face de cada devedor. Sendo possível, portanto, que em face de um dos devedores subsista uma condição; em face do outro, o lugar do cumprimento da obrigação é distinto dos demais; e em relação a outro devedor, o prazo para pagamento é diferenciado etc. Não é porque existe solidariedade que todas as relações jurídicas serão estritamente iguais, permite-se que haja peculiaridades diferenciadas dentro das respectivas classes de
devedores e/ou credores. 114 117
Aurélio Bouret
8.2. DA SOLIDARIEDADE ATIVA A solidariedade ativa consiste na pluralidade de credores. Sendo possível que haja pluralidade de sujeitos em ambos os polos da demanda. Dispositivos pertinentes: “Art. 267. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro.” inteiro.” Na hipótese de haver quatro credores solidários e um devedor, referente a um montante de quatro mil reais. Cada co-credor tem direito de receber e cobrar a totalidade da dívida em face do devedor. “Art. 268. Enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar.” pagar. ” Nesse caso, enquanto nenhum dos credores ingressa com ação em face do devedor, este poderá pagar para qualquer deles. No que diz respeito à divisibilidade e indivisibilidade, a regra é diversa. E no caso de obrigação divisível, divisível, o devedor deverá pagar para cada credor sua quota parte, ao passo que na obrigação indivisível indivisível o bem é entregue a todos os credores de forma conjunta ou ocorre à entrega para um deles, mediante caução de ratificação dos demais. Havendo solidariedade ativa em ativa em facede deratificação uma obrigação indivisível na entrega de um cavalo, por exemplo, não é necessária caução e nemindivisível, mesmo a ,entrega do bem de forma conjunta. Visto que existe uma prévia autorização imposta pela própria solidariedade ativa de que qualquer credor pode receber a obrigação na totalidade, seja um bem divisível, seja bem indivisível. Além do mais, se apenas um credor ingressa com ação em face do devedor, este deverá adimplir a obrigação em face daquele que ajuizou a ação, por própria disposição do artigo 268. Em virtude disso, a demanda fará coisa julgada material, ou seja, atingirão os demais credores, haja vista que o devedor se desonera da obrigação pagando a qualquer deles. São modalidades de coisa julgada material: Coisa julgada inter partes: é a regra, atinge as partes do processo.
•
Coisa julgada ultra partes: é aquela que atinge pessoa que não seja participante
•
do processo. Coisa julgada erga omnes: é aquela presente nos processos abstratos, que discutem, por exemplo, controle de constitucionalidade. A decisão atinge ati nge todos os jurisdicionados.
•
A solidariedade ativa e passiva é exemplo de coisa julgada material ultra partes. Isso porque, a coisa julgada na demanda proposta por um dos credores solidários atingirá os demais. Ou seja, tem-se uma coisa julgada que atinge quem não é parte - pois todos os credores poderiam ajuizar ação conjuntamente formando litisconsórcio ativo. Nesse contexto, ter-se-á um litisconsórcio facultativo unitário, ou seja, a decisão será unânime para todos. É importante ponderar, ainda, que caso o juiz entenda necessário, poderá determinar a citação de interessados/credores, é a chamada intervenção iussu iudicis, ou seja, é aquela provocada pelo juiz a qual determina o ingresso daqueles que poderiam participar do processo em virtude de um litisconsórcio facultativo, mas como é unitária, a decisão daquele processo poderá atingir todos.
115 118
Aurélio Bouret
“Art. 269. O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago.” pago.” Art. 270. Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a quota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível.
Por exemplo, em uma de relação obrigacional compostafalecimento por um devedor e quatro credores, em virtude de um montante quatro mil reais. Havendo do credor 1, deixando como herdeiro seus dois filhos, estes terão direito de receber a quota parte que era devido ao falecido. Desse modo, se a dívida era de quatro mil reais, cada credor poderá exigir o valor total da dívida, mas os herdeiros não poderão exigir o montante integral, pois cada filho do de cujus receberá a quota do crédito que corresponde seu quinhão hereditário, que no caso seria 500 reais. Agora, se a obrigação for indivisível, tendo por objeto a entrega de um cavalo, por exemplo, os filhos do de cujus poderiam exigir o bem – bem – em em razão da invisibilidade do objeto. “Art. 271. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste, para todos os efeitos, a solidariedade.” solidariedade.” Em se tratando de obrigação solidária na entrega do cavalo, havendo morte do animal, todos os devedores permanecem obrigados pelo valor integral do animal. “Art. 272. O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhes caiba.” caiba.” Havendo o perdão da dívida por um dos credores solidários, significa que ele está perdoando a dívida inteira, de modo que o respectivo credor se obriga o briga ao pagamento da quota parte dos demais. “Art. 273. A um dos credores solidários não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos outros.” outros.” Exceção pessoal é defesa pessoal. O devedor poderá apresentar defesa geral e defesa pessoal. No entanto, a defesa pessoal fica atrelada ao devedor/demandado e o credor/demandante. De modo que o devedor/demandado não poderá opor exceção pessoal de outro co-devedor. Art. 274. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhes, sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles.
O art. 274 do CC é um típico tí pico exemplo de coisa julgada ultra partes. 8.3. DA SOLIDARIEDADE PASSIVA Solidariedade passiva é aquela que possui pluralidade de devedores, e o credor, por sua vez, pode exigir de qualquer devedor o cumprimento da obrigação por inteiro, seja o bem divisível ou indivisível. Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial parcial,, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.
116 119
Aurélio Bouret Art. 276. Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar senão a quota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível; indivisív el; mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores.
Em uma relação processual em que há único credor e onze devedores solidários na quantia de onze mil reais. Havendo o falecimento de um dos devedores, deixando dois herdeiros – filhos –cada filhos o credor exigirfordeindivisível. cada herdeiro a quota do quinhão hereditário de um-,(mil reais),somente salvo se apoderá obrigação Contudo, será possível ainda, que o credor ajuíze ação em face de um dos filhos do de cujus cobrando a respectiva quota. Além do mais, tendo em vista que a herança constitui um todo, o credor poderá cobrar toda a dívida do herdeiro, e este sub-roga nos direitos do credor para cobrar os demais devedores. Vale destacar que no momento do falecimento do autor da herança, através do princípio da saisine, tem-se a transmissão imediata dos ônus e dos bônus. De modo que se o de cujus tinha crédito a receber, os créditos serão transferidos para os herdeiros; em caso de dívidas, também haverá responsabilização pelo pagamento até os limites da herança. “Art. 277. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada.” relevada.” Seguindo o exemplo acima, se um dos devedores solidários paga a quantia de mil reais, continua existia solidariedade em relação ao restante da obrigação. Bem como, perdoando o credor um dos devedores, continua existindo solidariedade em relação ao restante da dívida, que seria dez mil reais. “Art. 278. Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional, estipulada entre um dos devedores solidários e o credor, não não poderá poderá agravar a posição dos outros sem consentimento destes.”” destes. Havendo solidariedade passiva em relação aos onze mil reais. E, realizado acordo entre credor e um dos devedores, impondo-o outra obrigação, este acordo não vincula/obriga os demais devedores. “Art. 279. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente; mas pelas perdas e danos só responde o culpado.”” culpado. Suponhamos que os devedores devem entregar um cavalo que corresponde à quantia de onze mil reais. Se o animal vier a falecer por culpa c ulpa de um dos devedores, os demais devedores ficam obrigados pelo pagamento do equivalente (valor do animal). Aquele que agiu com culpa responderá também pelas perdas e danos. “Art. 280. Todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um; mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida.”” acrescida. Não havendo o cumprimento da obrigação até a data estipulada, todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um dos devedores. Todavia, aquele devedor que agiu com culpa e deu causa ao acréscimo, estará obrigado ao pagamento desse acréscimo. “Art. 281. O devedor demandado pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as comuns a todos; não lhe aproveitando as exceções pessoais a outro co-devedor.” co-devedor.” É por isso que o devedor que esta sendo demandado em uma ação judicial, não poderá opor exceção pessoal de outro devedor que foi coagido pelo credor, por exemplo.
117 120
Aurélio Bouret Art. 282. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores. (Dispositivo recorrente em provas). Parágrafo único. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais. demais.
Renunciar a solidariedade não significa perdoar a dívida. Desse modo, se o credor renunciar solidariedade a cobrará um doso devedores, em relação aos demais, solidariedade permaneceaíntegro e o credor restante da obrigação de qualquer delesa (dez mil reais). “Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores.” co-devedores.” Havendo algum devedor insolvente – – aquele que não tem bens para pagamento da dívida – – a quota parte que seria dele, devem ser partilhados entre os demais devedores solidários para cumprimento da obrigação. “Art. 284. No caso de rateio entre os co-devedores, co -devedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente.” insolvente.” Quando o credor libera da solidariedade qualquer um dos devedores, a quota do insolvente também integrará a quota daquele que foi exonerado da solidariedade. “Art. 285. Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar.” pagar.” Havendo solidariedade entre o locatário e fiador (este somente é devedor em razão da renúncia ao benefício de ordem da fiança, por exemplo). Se este paga a dívida por inteiro, cobrará a integralidade da dívida do locatário, visto que a responsabilidade do fiador somente ocorreu em razão do não cumprimento de uma obrigação que cabia ao locatário. 9. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES 9.1. INTRODUÇÃO A obrigação nasce para ser adimplida, e existem três formas de adimplemento: direto – quando o devedor satisfaz direta e imediatamente o pagamento direto –
•
do credor; pagamento indireto – – quando o devedor satisfaz de forma indireta, interesse mediata, o interesse do credor; formas especiais de adimplemento – adimplemento – quando quando o interesse do credor não é satisfeito, mas mesmo assim a obrigação é extinta pelo adimplemento.
•
•
9.2. PAGAMENTO DIRETO O pagamento direto representa a satisfação direta e imediata dos interesses do credor por parte do devedor. Ao estudar o pagamento direto precisamos analisar cinco pontos: sujeitos do pagamento; objeto do pagamento; prova do pagamento;
•
•
•
•
do pagamento. lugar tempo do pagamento;
•
118 121
Aurélio Bouret
9.2.1. SUJEITOS DO PAGAMENTO 9.2.1.1. SOLVENS É aquele que irá solver a obrigação, ou seja, é quem vai pagar. Via de regra, o solvens é o devedor, mas outras pessoas também podem pagar. O art. 304 do CC diz que qualquer interessado na extinção da dívida pode pagar, usandose, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Quem é o terceiro interessado na dívida? É aquela pessoa que tenha interesse patrimonial na extinção daquela dívida, como o fiador, avalista, herdeiro, etc. Havendo o pagamento pelo interessado, ele irá se sub-rogar nos direitos do credor. Há uma sub-rogação legal. O pai que paga a dívida do filho não é terceiro interessado, devendo haver interesse jurídico. Cabe ressaltar que o solvens poderá ser o terceiro não interessado. Se o terceiro não interessado fizer o pagamento em seu próprio nome, terá direito ao reembolso, não se subrogando nas posições do credor. Na verdade, terá direito apenas ao reembolso. Se pagar a dívida antes do vencimento, só terá direito ao reembolso quando houver o vencimento daquela dívida. Questiona-se: e se o terceiro não interessado fizer o pagamento em nome do devedor, e em conta desse devedor? Não existindo oposição do devedor quanto a este pagamento, que o terceiro não interessado faz em seu nome, este terceiro não interessado não terá direito a nada. Nesse caso, considera-se como se tivesse feito uma doação, já que fez em nome do devedor e não houve oposição desse devedor. Diferente é o art. 306, que diz que realizado o pagamento por terceiro não interessado, em seu próprio nome (terceiro), sem conhecimento ou havendo oposição do devedor, não existirá a obrigação de reembolso em relação a este terceiro, se o devedor provar que ele tinha meios para ilidir a ação do credor. Ex.: disser que a dívida estava prescrita, situação na qual não poderá cobrar do devedor. Por outro lado, se o devedor não prova que tinha meio para ilidir a ação do credor, aí é claro que deverá pagar ao terceiro não interessado, a despeito de ter pagado com a oposição, visto que o sujeito deveria ter de pagar de alguma forma ao credor. Porém, como o terceiro pagou, terá esse direito ao reembolso. Isso porque a lei veda o enriquecimento sem causa. O que obsta o direito ao reembolso é considerar que o devedor poderia dizer que não pagaria o credor, pois ele era devia ao devedor, razão pela qual seria compensada a dívida, ou a dívida estava prescrita, ou ainda havia confusão. Se o devedor conseguir provar que não iria pagar a dívida, o terceiro não interessado não terá direito a reembolso. O art. 307 estabelece que só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade, quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu. Isto é, vedase a venda a non domino, ou seja, alienação por quem não é dono. O parágrafo único diz que, se a parte der em pagamento coisa fungível que pertença a um terceiro, não será mais possível que este terceiro reclame do credor que recebeu de boa-fé a coisa fungível e que a consumiu, ainda que o solvente não tivesse o direito de aliená-la. 9.2.1.2. ACCIPIENS
É quem vai receber o pagamento, ou seja, a quem se deve pagar. Quem recebe normalmente é o credor, mas o pagamento pode ser feito a um representante do credor, que
119 122
Aurélio Bouret
tenha poderes para receber o pagamento. Caso este representante não tenha poderes, este pagamento só irá valer após uma ratificação do credor, ou ainda se o devedor provar que houve a reversão do pagamento em proveito do credor. O art. 309 do CC é válido o pagamento ao credor putativo, ou seja, aquele que parece credor, mas que não o é, desde que o credor tenha agido com boa-fé. Este dispositivo aplica a teoria da aparência. aparência. Vamos pegar um exemplo, Eduardo é locatário de um imóvel e vem fazendo pagamentos do aluguel na imobiliária X. Após um ano, o locador mudou para imobiliária Y, sem informar ao locatário. Neste caso, Eduardo continuou depositando em favor da imobiliária X. Este é credor putativo, pois o devedor fez pagamentos por meio da teoria da aparência. Segundo o art. 310, não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de dar quitação, salvo se o devedor provar que houve reversão do valor pago em favor daquele credor incapaz de dar quitação. É preciso conferir uma interpretação extensiva para esta incapacidade, incapacidade, não abrangendo apenas a incapacidade stricto sensu (absoluta e relativa), funcionando também como tal o credor que não tinha autorização para isso. Neste caso, o pagamento deve acontecer novamente. O art. 311 diz que deve ser autorizado para receber o pagamento quem está munido do documento representativo da quitação. Presume-se autorizado a receber o pagamento quem detém o recibo nas mãos, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante. Já o art. 312 enuncia que, se o devedor pagar ao credor, credor , apesar de já ter sido intimado da penhora feita sobre o crédito, ou sobre a impugnação feita sobre aquele crédito por uma terceira pessoa, não deve ser tido como válido o pagamento perante o terceiro. terceiro . Na verdade, será considerado ineficaz, apesar de a lei falar em invalidade. Ex.: João é credor do Samer, tendo um cheque de 30 mil reais. João está devendo José, o qual promove ação de execução contra João. O cheque é penhorado, e Samer já tem ciência disso. Samer faz o pagamento da dívida em favor de João. Este pagamento é inválido, i nválido, segundo a lei, em face de José. 9.2.2. DO OBJETO DO PAGAMENTO DIRETO O art. 313 diz que o objeto da prova é a prestação, prestação, e o credor poderá se recusar a receber o que não foi pactuado, ainda que esta coisa seja mais valiosa do que aquilo que foi pactuado. Além disso, se não tiver sido acordado o pagamento parceladamente, não se pode obrigar o credor a receber de forma parcelada, e nem o devedor a pagar parceladamente, salvo se o contrato tiver previsão nesse sentido. Todavia, há uma exceção legal, conforme o art. 916, o qual diz que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente, e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, acrescido de custas e honorários de advogado, o executado pode requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais. Trata-se de uma imposição legal de recebimento parcelado da dívida. O art. 314 enuncia que, ainda que a obrigação obrigaç ão tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. Já o art. 315 afirma que, as dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, vencimento , em moeda corrente e pelo valor nominal, nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes. Trata-se de
120 123
Aurélio Bouret
aplicação do princípio do nominalismo nominalismo,, o qual sofrerá temperamentos porque poderá se estar diante de uma hipótese de correção corr eção monetária. Para se evitar os efeitos da inflação, aplicam-se índices de correção monetária, sendo absolutamente válido, encontrando previsão no art. 316, o qual afirma que é lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas, sucessivas , e, nesse caso, tem-se uma cláusula de escala móvel ou escolamento, escolamento, pois aí consegue vislumbrar a manutenção do poder aquisitivo ou do valor real da prestação. O art. 317 estabelece que, quando, por motivos imprevisíveis, imprevisíveis , sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o valor do momento de sua execução , poderá o juiz corrigir essa desproporção, desde que haja pedido da parte, de modo a assegurar o valor real da prestação. prestação. Este dispositivo traz a revisão contratual por um fato superveniente diante de uma imprevisibilidade que resultou em onerosidade excessiva. É a denominada teoria da imprevisão. imprevisão. O art. 318 diz que são nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira,, também são nulas as convenções que prevejam a possibilidade de compensar o estrangeira valor de uma prestação com a comparação entre a moeda nacional e uma moeda estrangeira. Existem exceções, casos em que serão ressalvados pela legislação, como é o caso do art. 2 do DL 857/69, que diz serem essas proibições inaplicáveis aos: contratos e títulos referentes a importação ou exportação de mercadorias; contratos de financiamento ou de prestação de garantias relativos às operações de exportação de bens e serviços vendidos a crédito para o exterior;
•
•
contratos de compra e venda de câmbio em geral;
•
empréstimos e quaisquer outras obrigações cujo credor ou devedor seja pessoa residente e domiciliada no exterior, excetuados os contratos de locação de imóveis situados no território nacional; naciona l;
•
contratos que tenham por objeto a cessão, transferência, delegação, assunção ou modificação das obrigações referidas no item anterior, ainda que ambas as partes contratantes sejam pessoas residentes ou domiciliadas no país.
•
9.2.3. PROVA DO PAGAMENTO DIRETO O devedor que paga tem direito a quitação pelo credor, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada. Essa quitação deverá ter os seguintes requisitos, previstos no art. 320: valor expresso da obrigação;
•
dívida que está sendo quitada (especificidade);
•
identificação do devedor, ou de quem está pagando em seu lugar;
•
tempo e lugar do pagamento;
•
assinatura do credor, ou de seu representante.
•
O parágrafo único do art. 320 diz que, ainda que a quitação não tenha os requisitos estabelecidos, quitação, se de seus termos ou das circunstâncias conseguir se perceber que a dívida foivalerá paga.a quitação, paga.
Deve se obstar o enriquecimento sem causa do credor. 121 124
Aurélio Bouret
Existem algumas regras que fazem nascer a presunção de pagamento. pagamento. Esta presunção é relativa relativa,, admitindo prova em contrário: nas obrigações de trato sucessivo, a quitação da última estabelece a presunção de que foram solvidas as prestações anteriores, salvo se houver ressalva expressa da quitação; se for dada quitação ao capital, sem a reserva dos juros, presume-se que houve
•
•
o pagamento dos juros também. Trata-se de aplicação do princípio da gravitação jurídica; a entrega do título ao devedor firma a presunção relativa do pagamento, mas esta presunção de quitação fica sem efeito se o credor provar em 60 dias que não houve o pagamento.
•
Flávio Tartuce diz que tal presunção se dará apenas em relação aos títulos de crédito, pois se for outro instrumento contratual, será presumido o perdão da dívida. Presumem-se a cargo do devedor as despesas com o pagamento e a quitação. Isto é, se o contrato não tratar sobre de quem serão as despesas, correrão por conta do devedor. Agora, se houver um aumento dessas despesas por fato imputado ao credor, em relação a este acréscimo, quem deverá suportar será o credor. o u por peso, e havendo silêncio das partes, Se houver o pagamento por medida ou
•
•
presume-se que foram adotados os critérios do lugar da execução da obrigação. Vamos pegar um exemplo, Samer compra 10 alqueires no Estado de SP, e ele mora em Goiás. Porém, qual seria a metragem do alqueire? Não foi falado. Em São Paulo, 1 alqueire é 24.000m, enquanto no Goiás 1 alqueire é 48.000m. Dessa forma, presume-se que a medida seguirá o critério do lugar da coisa. 9.2.4. DO LUGAR DO PAGAMENTO DIRETO Com relação ao lugar do pagamento, a obrigação pode ser classificada em: obrigação quesível: é a regra. O devedor fica quieto, não saindo do lugar, pois o pagamento é feito no seu domicílio. É o credor que vai buscar o pagamento. Há uma presunção relativa de que as obrigações o brigações têm pagamento quesível, salvo se o instrumento negocial, ou a natureza da própria obrigação, ou mesmo a lei,
•
impuser uma lei em sentido contrário; obrigação portável: portável: o local de cumprimento é o domicílio do credor, ou um terceiro lugar.
•
Designados dois ou mais lugares para o pagamento ser feito, quem escolhe entre eles é o credor credor.. Se o pagamento consistir na tradição de um imóvel, ou em prestações relativas à imóvel,, este pagamento será feito no lugar em que se encontra o imóvel (o imóvel imóvel (o bem). O art. 329 estabelece que, se ocorrer um motivo grave para grave para que se não justifique o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazer o pagamento em outro lugar, lugar , sem que gere prejuízo para o credor. Motivo grave será dito pelo juiz, como enchente, greve no serviço público, etc. O art. 330 estabelece que o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir a renúncia do credor relativamente ao lugar previsto no contrato. Trata-se da consagração para o credor.do princípio da boa-fé objetiva, nascendo a surrectio para o devedor e a supressio
122 125
Aurélio Bouret
Supressio: é uma supressão, por uma renúncia tácita de um direito pelo seu não exercício pelo passar do tempo. Surrectio: é o nascimento de um direito para a parte em razão do não exercício da outra parte.
•
•
9.2.5. DO TEMPO DO PAGAMENTO O devedor deverá pagar quando houver o vencimento da obrigação. O vencimento é o momento em que a obrigação deverá ser satisfeita. Lembre-se que, salvo disposição legal em contrário, não se ajustando o tempo do pagamento, poderá o credor exigir imediatamente. As obrigações condicionais devem ser cumpridas na data em que ocorrerá a condição, cabendo ao credor a prova de que deste teve ciência o devedor. A obrigação poderá ser: instantânea: é a obrigação em que é cumprida obrigação de execução instantânea: imediatamente após a sua constituição. Ex.: compra de pão na padaria; obrigação de execução diferida: neste diferida: neste caso, o cumprimento se dá de uma vez só, mas ocorre no futuro, de forma diferida. Ex.: Samer compra um bem por 10 mil reais, mas ele quer 30 dias para pagar o valor; obrigação de execução continuada (ou de trato sucessivo): o sucessivo): o cumprimento da obrigação se dará por subvenções periódicas. Ex.: comprou um bem por 10 mil reais, mas pagou em 10 meses.
•
•
•
O art. 333 traz um rol de situações em que há o vencimento antecipado da dívida dívida.. Se a dívida deve ser paga no momento do seu vencimento, e se há um rol de vencimento antecipado, há uma antecipação do pagamento desta dívida. O vencimento antecipado da dívida poderá ocorrer, situação na qual terá o credor direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no ccontrato ontrato ou marcado: marcado: devedor, ou de concurso de credores; quando há falência do devedor, quando os bens, hipotecados ou empenhados, forem penhorados em execução por outro credor; quando se cessarem, ou se se tornarem insuficientes, as garantias do débito, débito ,
•
•
•
fidejussórias, ou reais, e o devedor, devedor , tendo sido intimado, se negou a reforçar as garantias. garantias. Nestas situações, haverá o vencimento antecipado da dívida. Porém, e se houver uma solidariedade passiva, o devedor solidário também sofrerá o vencimento antecipado? Não. Não irá se reputar antecipado o vencimento com relação aos demais devedores solventes. Lembrando que o rol acima é meramente exemplificativo. 9.3. DAS FORMAS ESPECIAIS DE PAGAMENTO E DAS FORMAS DE PAGAMENTO INDIRETO 9.3.1. DO PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO Conceitua-se como um depósito feito pelo devedor da coisa devida, a fim de que o devedor se libere de uma obrigação, podendo ocorrer na esfera judicial ou na esfera extrajudicial, neste caso o dinheiro é depositado em estabelecimento bancário oficial. O pagamento em consignação é um meio indireto de o devedor exonerar-se do liame
obrigacional que vincula o devedor ao credor. 123 126
Aurélio Bouret
Está sempre relacionada a uma obrigação de dar, não podendo estar relacionada a uma obrigação de fazer ou não fazer, visto que é necessário depositar a coisa. O art. 335 estabelece um rol de situações em que a consignação poderá acontecer: poderá haver consignação em pagamento se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, pagamento, ou se recusar a dar quitação; quitação; for , nem mandar poderá haver consignação em pagamento se o credor não for, representante para receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos devidos (obrigação quesível); poderá haver consignação em pagamento se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, desconhecido, declarado ausente, ou ausente, ou se o credor residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; difícil; poderá haver consignação em pagamento se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; pagamento; poderá haver consignação em pagamento se pender litígio sobre o objeto do pagamento.. pagamento
•
•
•
•
•
Para que a consignação em pagamento seja válida e eficaz, é necessário que o devedor observe todos os requisitos do pagamento direto, como pessoas, objeto, modo e tempo do pagamento e todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. Promovida a ação de consignação em pagamento, será citado o credor para que apresente contestação. Na contestação, o credor poderá alegar:
•
•
• •
não houve recusa do pagamento; que houve justa recusa; que o depósito não foi efetuado no prazo e no lugar do pagamento; que o depósito não foi integral, situação na qual deverá indicar o valor.
O art. 546 do NCPC estabelece que, julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. advocatícios . É o princípio da causalidade. O CC, no art. 339, diz que, julgado procedente o depósito, o devedor já não poderá levantar o objeto da consignação, eis que o levantamento da quantia consignada só será possível se os outros devedores concordarem e os fiadores concordarem. Tanto é que o art. 340 do CC diz que o credor que, depois de contestar a lide ou aceitar o depósito, aquiescer no levantamento, perderá a preferência e a garantia que lhe competiam com respeito à coisa consignada,, ficando para logo desobrigados os codevedores consignada codevedores e fiadores que não tenham anuído. anuído. Se o credor anuiu, a despeito da concordância dos fiadores, eles “lavaram as mãos”, não não respondendo mais em relação àquela dívida. O art. 342 diz que, se houver a obrigação de dar coisa incerta, é preciso que se faça a escolha (concentração). Se esta escolha couber ao credor, será ele citado para promover a concentração, sob pena de não o fazendo perder o direito de escolha, e ser depositada a coisa à escolha do devedor. O devedor de uma obrigação litigiosa se exonerará através de consignação. Supondo que o devedor pague a um dos pretendidos credores, tendo o conhecimento do litígio. Neste caso, o devedor de obrigação litigiosa assumirá o risco do pagamento. Se ele achou que João venceria e João vencer, não há problema. O problema surge se Pedro pagou a João, mas quem venceu foi José. Então deverá pagar a José, visto que assumiu o risco, a despeito do litígio que pesava sob o objeto.
124 127
Aurélio Bouret
Se a dívida vencer, pendendo litígio entre os credores, pode qualquer dos credores requerer a consignação. Veja, via de regra, a consignação é requerida pelo devedor, mas no caso do art. 345 é o credor que pede a consignação (art. 345). Se houver prestações sucessivas e houver consignação de uma delas, o devedor pode continuar depositando as que forem se vencendo no curso do processo, sem maiores formalidades. Deverá fazer este depósito no prazo de 5 dias, contados da data do respectivo vencimento de cada uma das prestações em que forem se vencendo no curso do processo. O §1º do art. 539 do NCPC estabelece que em se tratando de obrigação em dinheiro, dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado houver, situado no lugar do pagamento,, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, pagamento recebimento , dando o prazo de 10 (dez) dias para a manifestação de recusa. recusa . Decorrido o prazo de 10 dias, dias, contado do retorno do aviso de recebimento, recebimento, sem a manifestação de recusa, será liberado o devedor da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada. No entanto, se houver recusa, poderá ser proposta, dentro de 1 (um) mês, mês , a ação de consignação, promovida pelo devedor, instruindo a inicial com o comprovante do depósito e depósito e comprovante da recusa pelo credor. credor . Não propondo a ação, o depósito ficará sem efeito, podendo o devedor levantar este depósito. 9.3.2. DA IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO Imputar é apontar para alguém ou para algo. Uma pessoa que está obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, credor , tem a pessoa o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Ex.: Samer deve a João 50 mil reais de um cheque, outro de 50 mil reais e mais um de 50 mil reais. Cada um desses cheques venceu em 3 meses, 2 meses e 1 mês, respectivamente. Samer deposita 50 mil reais. A imputação é dizer qual é a dívida que está sendo paga. Esta escolha geralmente cabe ao devedor, sendo possível ao contrato estabelecer que esta escolha caiba ao credor. c redor. Caso o devedor não fazer qualquer declaração, transfere-se o direito de escolha ao credor. Caso não haja manifestação do credor, quem fará a imputação é a própria lei. A ordem de imputação é a seguinte: havendo capital e juros, o pagamento será feito primeiro em relação aos juros; havendo duas dívidas, será imputado o pagamento à dívida mais antiga; havendo as dívidas com mesmo vencimento, será imputada à dívida mais onerosa; não havendo dívida mais onerosa, a imputação será feita a todas as dívidas, na mesma proporção, apesar de ausência de previsão legal.
•
• •
•
Perceba que há uma ordem legal quando o devedor e o ccredor redor não exercem esse direito que a lei lhes concede. O ato de imputação é um ato unilateral, unilateral, razão pela qual é consagrado como uma regra especial de pagamento.
125 128
Aurélio Bouret
9.3.3. DO PAGAMENTO COM SUB-ROGAÇÃO Sub-rogar-se é substituir uma coisa por outra. Coloca-se uma coisa no lugar da coisa primitiva. E esta nova coisa coi sa terá os mesmo ônus e mesmos atributos. Porém, se fizer uma substituição não de uma coisa, mas de uma pessoa por outra, tendo esta os mesmos direitos e as mesmas ações daquela pessoa antiga, haverá uma sub-rogação pessoal.. pessoal Na sub-rogação pessoal ativa, ativa, troca-se o credor. O que se percebe é que não há extinção da obrigação, só sendo trocado o credor. Isto é, uma terceira pessoa passa a ser o credor da relação jurídica obrigacional. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor: do credor que paga a dívida do devedor comum; do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel; do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.
•
•
•
O art. 349 afirma que a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias que o credor primitivo tinha, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores. A sub-rogação poderá ser classificada em: sub-rogação legal; legal; convencional. sub-rogação convencional.
•
•
9.3.3.1. SUB-ROGAÇÃO LEGAL São as hipóteses de pagamento feitas por terceiro interessado, o qual irá se sub-rogar na posição do credor. Ex.: o credor paga a dívida do devedor comum a outro credor. Samer e João são credores de José de 100 mil reais. Samer dá 50 mil reais a João, passando a ter o crédito de 100 mil reais de José. Neste caso, há sub-rogação legal. Também tem sub-rogação adquirente na deposição um imóvel hipotecado que paga ao credor hipotecário, situação na quallegal ficaráo sub-rogado de credor hipotecário. Também será possível a sub-rogação do terceiro interessado que paga a dívida pela qual podia ser responsabilizado. 9.3.3.2. SUB-ROGAÇÃO CONVENCIONAL O pagamento efetivado por terceiro não interessado, via de regra, não gera subrogação, mas poderá gerar se estiver previsto em contrato. Quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos, há aqui uma subrogação convencional. Quando uma terceira pessoa empresta ao devedor uma quantia necessária para que o devedor solva sua dívida, mas com a condição de que deste que está emprestando (mutuante) ficar sub-rogado nos direitos do credor satisfeito, também haverá sub-rogação convencional. Segundo o CC, a sub-rogação é convencional:
126 129
Aurélio Bouret
quando o credor recebe o pagamento de terceiro terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos; direitos; quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante sub-rogado sub-rogado nos direitos do credor satisfeito. Nesta hipótese, aplicam-se as regras da cessão do crédito. crédito.
•
•
Em do relação à sub-rogação legal, o sub-rogado pode oexercer todos direitos até a soma que ele tiver desembolsado para desobrigar devedor. Nãooshá intuitodo decredor lucro, lucro, havendo caráter gratuito na sub-rogação legal. Veja, se o terceiro pagou 100 mil para se sub-rogar no direito de credor, só poderá cobrar do devedor 100 mil, e não 150 mil, que era a dívida originária, por exemplo. O que se discute é saber se a sub-rogação legal pode justificar que o sub-rogado cobre valor a mais, não havendo definição aos entendimentos. Flávio Tartuce entende que não pode, pois, do contrário, a sub-rogação sub -rogação passaria a ter a mesma feição da cessão de créditos, a qual tem natureza onerosa. Ele entende que a subrogação só pode ter natureza gratuita. Existe outra corrente que entenda que possa ter caráter oneroso, com base no princípio da autonomia privada (Maria Helena Diniz). Relativamente ao credor originário, que só em parte for reembolsado, somente ele vai ter preferência em relação ao sub-rogado parcial, parcial, na cobrança da dívida restante. Isto se os bens do devedor não forem suficientes para saldar inteiramente o que dever ao credor originário e agora dever ao sub-rogado parcial. É o teor do art. 351, o qual dispõe que o credor originário, só em parte reembolsado, terá preferência ao sub-rogado, na cobrança da dívida restante, se os bens do devedor não chegarem para saldar inteiramente o que a um e outro dever. Vamos pensar num exemplo, João é credor de José de 100 mil reais. Samer dá 50 mil reais a João, e irá se sub-rogar parcialmente. Samer poderá cobrar 50 mil reais de José nas mesmas condições que João, mas ele é credor originário. No entanto, se José só tiver 50 mil reais para pagar, ele irá pagar João, visto que ele tem preferência em relação ao sub-rogado. 9.3.4. DA DAÇÃO EM PAGAMENTO Dação em pagamento é uma forma de pagamento indireto. Trata-se da hipótese em que o credor consente em receber prestação diversa da que lhe é devida. devida. Há um acordo privado entre os sujeitos da relação obrigacional, em que pactuam a substituição do objeto obrigacional por outro. Ex.: João deve 100 mil reais a Pedro. Pedro dá um lote para João e resta quitada a dívida. Houve aqui uma dação em pagamento. O art. 358 diz que, se for título de crédito a coisa dada em pagamento, a transferência importará em cessão. cessão. Ex.: João deve 100 mil reais a Samer, mas ele resolve dar um cheque de 100 mil que era de José. Nesse caso, se a coisa dada é título de crédito, haverá uma cessão. Não existe identidade entre cessão de crédito c rédito e dação em pagamento. Na cessão de crédito, há uma transmissão de uma posição contratual, ou seja, da obrigação. Na dação, há o pagamento indireto. Neste caso, é preciso interpretar o art. 358, no sentido de que serão aplicadas as regra regrass da cessão de crédito por analogia.
127 130
Aurélio Bouret
Supondo que o terceiro, devedor do título, não tenha sido notificado, é necessário notificar, visto que é necessário saber quem é o credor do título. Na cessão ele seria notificado, razão pela qual aqui na dação também o será. Se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, a obrigação primitiva será restabelecida e restabelecida e ficará sem efeito a quitação dada, dada , ressalvados os direitos de terceiros de boafé. Ex.: João deve um cavalo a Pedro, mas este aceitou um lote de Pedro. Feita a dação. No entanto, por no conta de uma ação, houve lote, voltando a dever um cavalo a Pedro. Ocorre que, período, o cavalo havia evicção sido vendido para umJoão terceiro de boa-fé. Neste caso, João deverá para Pedro um valor equivalente ao cavalo. 9.3.5. DA NOVAÇÃO A dação em pagamento não se confunde com novação real. Na dação não há substituição de uma obrigação por outra. O que há é a substituição do objeto da prestação. Na novação, a dívida anterior se extingue e nasce uma nova. A novação também é uma forma de pagamento indireto, ocorrendo a substituição de uma obrigação por outra obrigação nova. O principal efeito da novação é a extinção de uma dívida primitiva, com todos os acessórios e garantias, com o surgimento de uma dívida nova. Pode ser que seja ressalvada, mantendo-se os acessórios e as garantias. Porém, nesse caso, Tartuce afirma que se houver essa previsão, significa que não houve a novação total, mas parcial, pois parte dela foi mantida. Art. 364. A novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou a anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte na novação.
9.3.5.1. ELEMENTOS ESSENCIAIS DA NOVAÇÃO existência de obrigação anterior; obrigação nova surgir; intenção de novar (animus novandi ))..
•
•
•
Segundo o art. 360, dá-se a novação: quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; anterior; antigo, ficando este quite com o credor; quando novo devedor sucede ao antigo, quando, em virtude de obrigação nova, outro outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. este.
•
• •
Segundo o art. 361, o ânimo de novar poderá ser expresso ou tácito, tácito , mas deverá ser inequívoco.. Não podem ser validadas por novação obrigações nulas ou obrigações extintas, inequívoco visto que não se pode novar o que não existe, e a obrigação já extinta inexiste. Também não se pode novar obrigação que não produz efeitos jurídicos, e, portanto, obrigação nula. Por outro lado, a obrigação anulável, que produz efeitos, poderá ser confirmada pela novação, sendo, portanto, uma forma de convalidação.
128 131
Aurélio Bouret
Se a obrigação é nula, a novação é nula. Supondo que a obrigação anterior era válida, e aí veio a novação, a qual seria nula. Nesse caso, se a novação é nula, vai prevalecer a obrigação antiga, visto que deverá retroagir. 9.3.5.2. ESPÉCIES DE NOVAÇÃO Novação objetiva (real): o (real): o devedor vai contrair com o credor uma nova dívida, mas o credor e devedor são os mesmos. Novação subjetiva (pessoal): (pessoal): há alteração dos sujeitos da relação, podendo ser classificada em: Novação subjetiva ativa: há substituição do credor. Para isso, a lei traz alguns o requisitos: i) consentimento do devedor perante o novo credor; ii) consinta o antigo credor; iii) consinta do novo credor. Todos precisam consentir. o Novação subjetiva passiva: há a extinção da dívida anterior por uma nova, mas com a substituição do devedor. Aqui também há uma subclassificação: ▪ novação subjetiva passiva por expromissão: em que o terceiro assume a dívida do devedor originário, substituindo o devedor originário, mas sem consentimento do devedor originário. E por isso expromissão. ▪ novação subjetiva passiva por delegação: nesse caso, é feita com consentimento do devedor originário, concordando em ser substituído. ▪ novação subjetiva mista: há do objeto e a aalteração dos sujeitos da relação jurídica. Ex.:alteração Samer devia um cavalo José. Agora, quem deve é João, e não mais um cavalo, e sim um boi. Houve uma novação subjetiva e objetiva.
•
•
No caso da novação subjetiva passiva: altera-se passiva: altera-se o devedor. A obrigação anterior está extinta e se altera a obrigação com um novo devedor. Caso este novo devedor seja insolvente, o credor não terá direito de regresso contra o antigo devedor, visto que a dívida anterior está extinta. Isto, salvo se o credor demonstrar que o devedor originário obteve esta novação passiva por má-fé. Em outras palavras, se o novo devedor for insolvente, não tem o credor, que o aceitou, ação regressiva contra o primeiro, salvo se este obteve por má-fé a substituição (art. 363). Se não houver o consentimento do fiador, e for feita uma novação, estará ele exonerado, visto que da nova ele não participou. O art. 365 vai dizer que ocorrendo a novação entre o credor e um dos devedores solidários, somente sobre os bens do que contrair a nova obrigação vão subsistir as preferências e garantias do crédito novado. Isto é, os outros devedores solidários ficam, por esse fato, exonerados. Isto é, se os devedores solidários da obrigação primitiva estão exonerados, visto que aquela dívida se extinguiu. Cabe ressaltar que o STJ tem analisado o instituto da novação com as lentes do princípio da função social do contrato. Esta forma de enxergar a novação fica evidenciada pela Súmula 286 do STJ, que diz que a negociação do contrato bancário, ou a confissão da dívida, não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores anteriores.. 9.3.6. DA COMPENSAÇÃO Compensação ocorre quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, situação na qual as duas obrigações o brigações extinguem-se, até onde se compensarem.
129 132
Aurélio Bouret
O art. 369 estabelece que compensação efetua-se quando houver: dívidas líquidas; dívidas vencidas; e coisas fungíveis.
•
•
•
O art. 370 diz que, embora sejam do mesmo gênero as coisas fungíveis, fungíveis , elas não poderão ser compensadas, compensadas, se for verificado que elas diferem na qualidade, qualidade, quando a qualidade estiver especificada no contrato. Por exemplo, se apesar de serem sacas de café, um ser de tipo exportação e o outro não, haverá uma diferença de qualidade, razão pela qual não se poderá fazer compensação legal. O devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever. Todavia, o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado. afiançado . Está dizendo que o fiador pode, quando cobrado pelo credor, dizer que o credor deve 10 mil reais ao afiançado, devendo haver a compensação primeiramente. Os prazos de favor (prazos graciosamente grac iosamente concedidos pelo credor), embora consagrados pelo uso geral, não obstam a compensação. Isto é, se o devedor souber que o credor está deve 10 mil, mas está devendo a ele 20 mil, mas o devedor apenas quer cobrar os 10 mil, sem que seja compensado dos 20 mil. Nesse caso, o devedor pede prazo de favor, período no qual cobrará os 10 mil do credor. Quando o credor for dizer que o devedor aindanadeve para ele, não poderá alegar que o prazo de favor prolongou o vencimento, situação qual10 ocorreria a prorrogação. Em outras palavras, prazos de favor não obstam a compensação. A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, compensação, porém existem algumas exceções a esta regra: não haverá compensação se a dívida provier de esbulho, furto ou roubo não será possível a compensação; não haverá compensação se a dívida se originar de comodato, depósito ou alimentos; não haverá compensação se a dívida for de coisa não suscetível de penhora.
•
•
•
Portanto, a dívida impenhorável também é incompensável. O art. 375 traz a possibilidade de cláusula excludente de compensação. Isto é, diante da autonomia privada e liberdade contratual, permite-se que as partes consagrem a cláusula de exclusão à compensação. Dessa forma, não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem, ou no caso de renúncia prévia de uma delas. delas . Veja, então, que também se admite a renúncia à compensação. O art. 376 diz que, obrigando-se por terceiro uma pessoa, pessoa, não pode compensar essa dívida com a que o credor dele lhe dever. dever. O devedor que, notificado, nada opuser à cessão que cessão que o credor faz a terceiros dos seus direitos, este devedor não pode opor ao cessionário a compensação, compensação, que antes da cessão teria podido opor ao cedente. A lei diz que, quando é feita a cessão, o cessionário receberá o crédito, passando a ser credor do cedido. Depois de cedido, e não tendo se oposto, não poderá alegar que teria à época crédito contra o cedente, pois não havia se manifestado em tempo. Cabe ressaltar que se a cessão lhe não tiver sido notificada, notificada, poderá opor ao cessionário
compensação do crédito que crédito que antes tinha contra o cedente. 130 133
Aurélio Bouret
O art. 379 diz que, se a mesma pessoa for obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observadas, no compensá-las, as regras estabelecidas quanto à imputação do pagamento.. Isto é, se há várias dívidas compensáveis, o devedor vai dizer qual é a dívida que pagamento está compensando. Caso não o faça, quem irá dizer será o próprio credor. Caso ninguém se valha dessa faculdade, quem vai decidir será a lei: havendo capital e juros, o pagamento será feito primeiro em relação aos juros; havendo duas dívidas, será imputado o pagamento à dívida mais ma is antiga; havendo as dívidas com mesmo vencimento, será imputada à dívida mais onerosa; não havendo dívida mais onerosa, a imputação será feita a todas as dívidas, na mesma proporção, apesar de ausência de previsão legal.
•
•
•
•
Por fim, não se admite a compensação em prejuízo de direito de terceiro. terceiro . O devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito deste, deste , não pode opor ao exequente a compensação, de que contra o próprio credor disporia. 9.3.7. DA CONFUSÃO Confusão está presente quando há, na mesma pessoa, credor e devedor. Isso pode ocorrer tanto por ato inter vivos como por ato causa mortis. A confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito, ou na dívida, dívida , subsistindo quanto ao mais a solidariedade. Confusão ocorre quando o credor e o devedor são a mesma pessoa, situação na qual extinguiu a obrigação. No caso de causa mortis, a confusão poderá ocorrer quando o filho deve ao pai, mas, tendo aquele morrido, o filho recebeu a herança, extinguindo a dívida. No caso do credor solidário, João deve com outros 3 indivíduos 100 mil reais ao pai. João era o único herdeiro. Em relação a ele, houve a confusão. Portanto, 25 mil reais houve confusão, faltando 75 mil reais, situação na qual persistirá a solidariedade, passando João ser o credor do crédito. Cessando a confusão, para logo se restabelece, com todos os seus acessórios, a obrigação anterior. 9.3.8. DA REMISSÃO DAS DÍVIDAS A remissão é o perdão, é o direito exclusivo do credor de exonerar o devedor. O art. 385 estabelece que a remissão da dívida é um negócio jurídico bilateral, bilateral, ou seja, o perdão deverá ser aceito pelo devedor, devedor, situação na qual, se aceita, extinguirá a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. A remissão só poderá ocorrer se não houver prejuízo a terceiros. A remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ele correspondente,, mas não atinge a solidariedade em relação aos demais, de modo que não possa correspondente cobrar débito sem dedução daPedro, parte remitida. Ex.:será Joãocredor é credor e maismantendo 4, no valora de 100omil reais. João perdoa mas ainda dede 80Pedro mil reais, solidariedade em relação aos demais.
131 134
Aurélio Bouret
A devolução voluntária do título da obrigação, quando por escrito particular, prova desoneração do devedor e seus coobrigados, se o credor for capaz c apaz de alienar, e o devedor capaz de adquirir. O perdão poderá ser expresso ou tácito. Atente-se que, se houver a entrega do negócio empenhado, não haverá o perdão da dívida, mas tão somente a exoneração da garantia que existia em relação àquela dívida. Ou seja, a restituição voluntária do objeto empenhado prova a renúncia do credor à garantia real, não a extinção da dívida. Não confundir renúncia com remissão, pois renúncia é gênero e rremissão emissão é espécie. Na renúncia, é possível recair sobre diversos direitos pessoais, inclusive é um ato unilateral. A remissão é perdão, ou seja, é ato bilateral, só podendo se dar em relação a direitos creditórios. 10. TRANSMISSÃO DAS OBRIGAÇÕES 10.1. INTRODUÇÃO Transmitir é passar para frente. Quando há uma transmissão há uma cessão. E com isso é possível extrair um conceito importante de que é o conceito de cessão. Cessão é a transferência, a título oneroso ou gratuito, de uma posição na relação jurídica obrigacional. O direito brasileiro admite três formas de cessão: cessão do crédito; cessão do débito; cessão do contrato.
•
•
•
10.2. CESSÃO DE CRÉDITO A cessão de crédito pode ser conceituada como um negócio jurídico bilateral, gratuito ou oneroso, através do qual o credor transfere a outrem, totalmente ou parcialmente, a sua posição na relação obrigacional. Isto é, o credor passa para outra pessoa a posição de credor. Há um credor primitivo que cede este crédito, denominado de cedente cedente,, bem como uma pessoa que passa a ser credora, denominada cessionário cessionário.. Há, ainda, o devedor, que é denominado de cedido cedido.. Com a cessão, são transferidos todos os elementos da obrigação, obrigação , tanto os acessórios como as garantias, garantias, visto que a obrigação é a mesma, pois há mudança dos sujeitos que compõem a obrigação. No entanto, os acessórios poderão não ser abrangidos, caso haja disposição em contrário. Cabe ressaltar que o cessionário de crédito hipotecário tem o direito de fazer averbar a cessão no registro do imóvel. imóvel. A verdade é que a cessão de crédito independe da anuência do devedor, mas ele deve ficar sabendo que houve esta cessão. O art. 286 vai dizer: o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou se s e não houver vedação no contrato c ontrato (convenção) com o devedor devedor..
132 135
Aurélio Bouret
Essa cláusula proibitiva da cessão, que poderá estar prevista no contrato, não será oponível ao cessionário de boa-fé, boa-fé, se ela não estiver escrita no contrato (instrumento da obrigação). Em regra, a cessão tem eficácia inter partes, partes , e não exige sequer que seja escrita, ou seja, poderá ser verbal. verbal. Porém, para ter eficácia perante terceiros, será necessário que seja formulada por um instrumento escrito, já que a cessão é negócio jurídico bilateral. Ou seja, é ineficaz ineficaz,, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, público, ou instrumento particular revestido particular revestido das solenidades do § 1º do art. 654. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido (art. cedido (art. 293). Para a cessão ser válida, é desnecessária a anuência do devedor. devedor . Porém, o art. 290 dispõe que a cessão não tem eficácia em relação ao devedor se ele não for notificado notificado.. Todavia, considera-se notificado o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. O devedor pode opor ao cessionário (que passou a ter a condição de credor) as exceções que ele tinha em face do antigo credor ao novo credor, credor , bem como as exceções que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente cedente.. Isso significa que quando o cedido for notificado da cessão, poderá alegar uma cessão em face do cedente. A cessão de crédito pode ser onerosa (pode onerosa (pode envolver lucro), situação na qual o cedente ficará responsável pela existência do crédito ao crédito ao tempo que cedeu ( pro pro soluto soluto). ). Sendo a título gratuito, gratuito, o cedente também terá responsabilidade, caso tenha procedido de má-fé. má-fé. Ex.: contrato de faturização ( factoring factoring) é exemplo de cessão de crédito c rédito onerosa. Há um cheque para receber 10 mil reais daqui a 30 dias, mas o sujeito busca a factoring para obter 9 mil reais hoje. Aqui houve uma cessão de crédito onerosa. O cedente só responderá pela existência do crédito e não pela solvência. O credor originário não responde pela solvência, mas apenas pela existência. A cessão de crédito, em regra, é pro soluto, e não pro solvendo. Todavia, é possível existir esta previsão contratual, no sentido de que a cessão é pro solvendo, ou seja, o cedente terá responsabilidade pelo pagamento do crédito. Nesse caso, a cessão será . pro solvendo solvendo
Nessa hipótese, o cedente não responderá por mais do que recebeu com os seus respectivos juros, mas tem de ressarcir as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança. cobrança. Ex.: supondo que no contrato com a factoring, Samer tenha recebido 9 mil reais pela cessão do crédito de 10 mil reais. Daqui a 30 dias, se a factoring não receber os 10 mil reais, Samer deverá pagar os 9 mil, mais os respectivos juros durante este intervalo de tempo à factoring. Trata-se de cessão de cessão pro solvendo solvendo. O crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora. penhora. Todavia, o devedor que o pagar, não tendo notificação dela, fica exonerado, subsistindo somente contra o credor os direitos de terceiro. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título de cessão, o da obrigação cedida; quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação.
133 136
Aurélio Bouret
Segundo o art. 291, ocorrendo várias cessões do cessões do mesmo crédito, prevalece a que se completar com a tradição do tradição do título do crédito cedido. 10.3. CESSÃO DE DÉBITO (ASSUNÇÃO DE DÍVIDA) Na cessão de débito, haverá um novo devedor. Trata-se de um negócio jurídico bilateral pelo qual um devedor, com anuência do credor, transfere a um terceiro a posição de sujeito passivo da relação obrigacional. O art. 299 estabelece que é facultado facultado a a terceiro assumir a obrigação do devedor, desde que haja o consentimento expresso do credor, credor , ficando exonerado o devedor primitivo, primitivo, salvo se, ao tempo da assunção, o devedor derivado fosse insolvente e o credor o ignorava ignorava.. Veja, se ficar demonstrado que, ao tempo da assunção, o devedor que ingressava já era insolvente, e o credor desconhecia esta situação. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que se manifeste, consentindo na assunção da dívida, situação na qual será interpretado o silencia como recusa. Ou recusa. Ou seja, quem cala não consente. consente. É preciso que o credor concorde com a assunção da dívida. Na assunção de dívida, há o antigo devedor (cedente), o (cedente), o novo devedor (cessionário) e (cessionário) e o credor (cedido). A cessão de débito pode ser classificada de duas formas: Assunção por expromissão: uma expromissão: uma terceira pessoa assume espontaneamente o débito da outra, e o devedor principal nem toma parte dessa situação. O devedor originário não anui. Essa assunção de dívida pode ser subclassificada em liberatória e cumulativa: assunção por expromissão liberatória: o devedor primitivo se o exonera, ingressando um novo devedor, liberando o devedor antigo; o assunção por expromissão cumulativa: o cumulativa: o expromitente entra como um novo devedor, mas ao lado do devedor primitivo. O devedor primitivo não é exonerado nessa circunstância. ci rcunstância. Assunção de delegação: delegação: o devedor originário participa dessa relação, transferindo débito para terceiro, com a anuência do credor. Esta é a mais comum de ocorrer.
•
•
O art. 300 consagra como regra geral que devem ser consideradas extintas todas as garantias especiais dadas ao credor originário, originário, salvo com consentimento expresso do devedor primitivo. Isso significa que as garantias especiais dada pelo credor primitivo, serão consideradas extintas, pois ele está exonerado. O novo devedor passará a responder, salvo se houver consentimento expresso do devedor primitivo, no sentido de que as garantias por ele prestadas continuam valendo. Sendo anulada a assunção de dívida, restaura-se o débito débito.. Sendo ele restaurado, serão restauradas também as suas garantias, salvo garantias prestadas a terceiros, com exceção do caso em que terceiros conheciam o vício da assunção (art. 301). Ou seja, a assunção de dívida é negócio jurídico, podendo ser anulado. Se for anulado, terá efeitos retroativos, motivo pelo qual o devedor primitivo, que outrora estava exonerado, não mais está. Há o retorno ao status anterior, devendo voltar tudo ao normal, inclusive às garantias especiais.
134 137
Aurélio Bouret
No que toca ao terceiro, esta garantia que tinha prestado não volta, salvo se o terceiro tivesse conhecimento desse vício anteriormente, situação na qual também voltará como garantidor. Na assunção de dívida, não poderá o novo devedor opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. Ou seja, o novo devedor não poderá opor exceções pessoais pertencentes ao devedor primitivo. Ademias, o adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido. Se o credor, notificado, não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento. assentimento. 10.4. CESSÃO DE CONTRATOS A cessão contratual não está regulamentada em lei, mas ainda assim é válida. Trata-se de um negócio jurídico atípico. É a transferência da inteira posição ativa ou passiva na relação contratual. O que há é a cessão da posição contratual. Na maioria das vezes, nos contratos, as partes são mutuamente credores e devedores de obrigações. Trata-se de uma relação complexa, já que se trata de uma cessão de um complexo de direitos e obrigações. Para que haja a cessão contratual, é indispensável que haja o consentimento do consentimento do outro contratante. Isso porque o contrato faz lei entre as partes, obrigando as partes que contrataram. O princípio que orienta os contratos é o princípio da relatividade. Ex.: no mandato, o sujeito faz um substabelecimento, situação na qual cede a posição de mandatário. Isto é, há uma cessão contratual. 11. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES 11.1. INTRODUÇÃO Tem-se como inadimplemento o não cumprimento da obrigação, ou seja, devedor que não cumpriu; credor que não foi buscar; não faz o que deveria ter sido feito; fazer o que não era pra ser feito; não entregar o que era pra ser entregue; não restituir o que era pra ser restituído; inadimplemento por culpa ou sem culpa etc. O inadimplemento deveria ser uma exceção na relação obrigacional. E esse não cumprimento da obrigação pode se dar: por ato culposo do devedor: a expressão “culpa” é aplicada em sentido lato, abrangendo tanto a culpa stricto sensu - imprudência, negligência e imperícia - como o dolo; devedor: quando o inadimplemento da obrigação ocorrer por fato não imputável ao devedor: quando sem culpa do devedor, ou seja, ocorrência de fato invencível, fortuito ou de força maior.
•
•
11.2. INADIMPLEMENTO POR ATO CULPOSO DO DEVEDOR (ARTIGO 389 DO CC) O inadimplemento por ato culposo do devedor pode ser absoluto ou relativo.
135 138
Aurélio Bouret
11.2.1. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO Quando ocorre o total descumprimento da obrigação, de modo que a obrigação não possa ser mais cumprida ou não for mais útil ao credor - artigo 389 e 402 do CC. Ex.: “A” se compromete a entregar a “B” Ex.: “B” um carro no dia de amanhã, mas hoje, “A” sofre acidente acarretando em perda total do veículo. Não há como efetivar a entregar o veículo à “B” por impropriedade do bem e consequente inadimplemento absoluto da obrigação. Ex.: Noiva contrata “A” para confeccionar Ex.: confec cionar seu vestido de noiva. Na data estipulada para a realização do casamento, a profissional não entrega/não faz a vestimenta. Embora possa ser entregue após o casamento, o cumprimento a posteriori não é interessante à credora, por inutilidade do bem. “Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.” advogado.” “Art. 402. Salvo S alvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas p erdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”” lucrar. 11.2.2. INADIMPLEMENTO RELATIVO Ocorre quando há o atraso, somente, ou seja, a obrigação não é cumprida no tempo/vencimento que deveria. Porém é possível seu cumprimento posterior, como forma de minimizar os impactos do atraso. Inadimplemento relativo é também chamado de instituto da mora, mora, que ocorrerá quando o pagamento não é feito no tempo, lugar e forma convencionados. O inadimplemento decorrente de ato culposo do devedor enseja ao credor o direito de acionar o mecanismo sancionatório do direito privado para pleitear o cumprimento forçado da obrigação ou, na impossibilidade deste se realizar, a indenização cabível – sempre – sempre que houver culpa no não cumprimento da obrigação haverá fixação de indenização. Somente quando o não cumprimento resulta de fato que lhe seja imputável se pode dizer, corretamente, que o devedor falta ao cumprimento. Ou seja, quando o devedor não cumpre a obrigação devese analisarpelo o motivo pelo qual visto não houve esse pois, vianão de decorrem regra, o devedor não responde extraordinário, se tratar decumprimento, acontecimentos que da vontade humana. Por exemplo, não entrega o bem na data estipulada, tendo em vista a ocorrência de enchente que ocasionou a deterioração da coisa. Qualquer que seja a prestação prometida (dar, fazer ou não fazer), o devedor está obrigado a cumpri-la, e tem o credor o direito de receber exatamente o bem, serviço ou valor estipulado na convenção, não sendo obrigado a receber coisa diversa, ainda que mais valiosa (art. 313, do CC). Como explanado, no inadimplemento relativo temos o fenômeno da mora em razão do atraso no cumprimento da obrigação. Portanto, a mora pode ser tanto do devedor quanto do credor, vejamos:
136 139
Aurélio Bouret
11.2.2.1. MORA DO DEVEDOR Também chamado de mora debendi ; mora solvendi ; mora debitoris – configura-se – configura-se mora do devedor quando ocorre o descumprimento ou cumprimento imperfeito da imperfeito da obrigação por parte deste, por causa a ele imputável. imputável . Veja que somente haverá responsabilidade do devedor pela mora, quando houver culpa deste em relação ao não cumprimento da obrigação. É preciso dívida líquida e certa; dívida exigível e, vale lembrar que, se a obrigação tem vencimento certo, a regra é de que a mora seja ex re, é preciso viabilidade do cumprimento tardio da obrigação. Sobre viabilidade, não é justo analisar se é viável mediante arbítrio do devedor, mas deve partir de uma análise objetiva. O enunciado 162 da III Jornada de Direito Civil adverte que a análise da viabilidade ou não do cumprimento tardio da obrigação deve ser feita objetivamente e de acordo com a boa-fé. É o que preceitua o parágrafo único, do artigo 395 do CC. Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos.
A mora pode ser de duas espécies: mora ex re re (em razão de fato previsto na lei): configura-se quando o devedor nela incorre automaticamente, sem necessidade de qualquer ação por parte do credor, o que sucede:
•
quando a prestação deve realizar-se em um termo prefixado e se trata de dívida portável . O devedor incorrerá em mora ipso iure desde o momento do vencimento dies interpellat pro homine – o – o dia interpela pelo homem;
o
nos débitos derivados de um ato ilícito extracontratual, em que a mora começa no exato momento da prática do ato;
o
quando o devedor houver declarado por escrito que não pretende cumprir a prestação.
o
mora ex persona: dá-se a mora ex persona em todos os demais casos. Será, então, necessária uma interpelação ou notificação por escrito para a constituição em mora.
•
Ex.: em m um contrato de empréstimo em que “A” empresta veículo a “B”, sem Ex.: e que houvesse estipulação da data de devolução. Para que haja exigência da devolução do veículo, é necessário que “A” constitui “B” em mora, e assim o faz através de interpelação ou notificação.
o
A mora do devedor gera dois efeitos básicos: A responsabilidade civil pelos prejuízos causados ao credor (art. 395, do CC).
•
“Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros de mora, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. advogado .”
137 140
Aurélio Bouret
Durante a mora, o devedor é responsável pela integridade da coisa devida, ainda que o dano resulte de caso fortuito ou força maior (inadimplemento objetivamente imputável – imputável – perpetuatio perpetuatio obligationis – art. – art. 399).
•
Art. 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso; salvo se provar isenção de culpa, ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. desempenhada.
Em suma, o devedor não responde pelo extraordinário, via de regra. No entanto, se o devedor não cumpre a obrigação de forma voluntária por culpa ou dolo, tem-se configurado o inadimplemento absoluto ou a incidência de mora, ou seja, é o que chamamos de inadimplemento subjetivamente imputável. imputável. Por outro lado, o devedor responderá pela impossibilidade da prestação, quando ocorrer o que chamamos de inadimplemento objetivamente imputável, imputável, ou seja, quando no momento em que ocorreu o caso fortuito ou força maior o devedor estava inadimplente perante o credor, salvo se provar que o extraordinário teria acontecido de qualquer forma, ou seja, estando o bem em suas mãos ou não. 11.2.2.2. MORA DO CREDOR Também chamada de mora cedendi , mora accipiendi ou mora creditoris – professor – professor Silvio Rodrigues diz que a mora do credor existe e a análise da culpa do credor é desnecessária – ou – ou seja, mesmo que a culpa não esteja presente haverá responsabilidade do credor. Dessa forma, em uma obrigação quérable, por exemplo, em que o credor deve ir até o devedor para buscar um cavalo e não o faz na data estipulada. Quem responde pelo inadimplemento é o credor. Segundo o jurista Washington de Barros Monteiro, configura-se a mora do credor quando ele se recusa a receber o pagamento no tempo e lugar indicados no título constitutivo da obrigação, exigindo-o por forma diferente ou pretendendo que a obrigação se cumpra de modo diverso. Decorre ela, pois, de sua falta de cooperação com o devedor para que o adimplemento possa ser feito do modo como a lei ou a convenção estabelecer (art. 395, do CC).
Constituem efeitos da mora do credor: Art. 400. A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo à responsabilidade pela conservação da coisa, obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la, e sujeita-o a recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor, se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação.
1ª parte: se o credor não recebe a coisa, durante o tempo que o devedor ficar com a coisa não responde pela conservação, salvo se agir com dolo. 2ª parte: se o devedor tiver despesa para conservar a coisa, o credor deve indenizar o devedor. 3ª parte: se houver uma obrigação a ser cumprida em determinada data, considera-se o valor do dia. Caso o pagamento não tenha sido feito no dia
•
•
•
por credor, será considerado o valor mais benéfico ao devedor entreculpa estasdo datas.
138 141
142
Aurélio Bouret
disso, é possível que as partes, de antemão, - As arras podem ser confirmatórias ou consignem no contrato a possibilidade de penitenciais: cláusula penal em caso de não cumprimento a) Confirmatórias: Confirmatórias: reforçam a da obrigação. obrigatoriedade contratual; cumulável com - A cláusula penal embutida no contrato não perdas e danos ou execução parcial da pode ultrapassar o valor da obrigação obrigação. principal. - Segundo entendimento recente no STJ no informativo n° 627, é possível a redução de cláusula penal de ofício pelo juiz, quando excessiva. - Têm-se duas modalidades de cláusula penal: a) a) Moratória: Moratória: é fixada para o caso de inadimplemento relativo relativo e admite cumulação com pedido indenizatório (cláusula penal + indenização);
Nessa modalidade de arras, a parte dá o sinal, mas deve ser devolvido no momento em que o negócio jurídico é efetivado ou compensado. b) Penitenciais: viabiliza Penitenciais: eventual arrependimento; não admite cumulação com perdas e danos. Servem como forma de indenização em caso de desistência da celebração do negócio jurídico.
b) Compensatória: Compensatória: é fixada para o caso de inadimplemento absolutoe; danos, absoluto; é uma forma de antecipação das perdas mas não admite cumulação com indenização.
Constatado o caráter manifestamente excessivo da cláusula penal contratada, o magistrado deverá, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução. Fundamento: CC/Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. STJ. 4ª Turma. REsp 1.447.247-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19/04/2018 (Info 627). Na hipótese de inexecução do contrato, revela-se inadmissível a cumulação cumula ção das arras com a cláusula penal compensatória, sob pena de ofensa ao princípio do non bis in idem.Ex: João celebrou contrato de promessa de compra e venda com uma incorporadora imobiliária para aquisição de um apartamento. João comprometeuse a pagar 80 parcelas de R$ 3 mil e, em troca, receberia um apartamento. No início do contrato, João foi obrigado a pagar R$ 20 mil a título de arras. No contrato, havia uma cláusula penal compensatória prevendo que, em caso de inadimplemento por parte de João, a incorporadora poderia reter 10% das prestações que foram pagas por ele. Trata-se de cláusula penal compensatória. Suponhamos que, após pagar 30 parcelas, João tenha parado de pagar as prestações. Neste caso, João perderá apenas as arras, mas não será obrigado a pagar também a cláusula penal compensatória. Não é possível a cumulação da perda das arras com a imposição da cláusula penal compensatória. Logo, decretada a rescisão do contrato, fica a incorporadora autorizada a apenas reter o valor das arras, sem direito à cláusula penal. STJ. 3ª Turma. REsp 1.617.652-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/09/2017 (Info 613). Se a proporção entre a quantia paga inicialmente inicial mente e o preço total ajustado evidenciar
que o pagamento inicial englobava mais do que o sinal, não se pode declarar a perda
140 143
Aurélio Bouret integral daquela quantia inicial como se arras confirmatórias fosse, sendo legítima a redução equitativa do valor a ser retido. STJ. 3ª Turma. REsp 1.513.259-MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 16/2/2016 (Info 577).
QUESTÕES 1- 1- (FCC (FCC – – Juiz Juiz Substituto – Substituto – MS/2020) MS/2020) O O pagamento a) a) feito de boa-fé ao credor putativo é válido, salvo se provado depois que ele não era credor. b) b) deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, r epresente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. c) c) não vale quando cientemente feito ao credor incapaz de quitar, em nenhuma hipótese. d) d) autoriza-se a recebê-lo o portador da quitação, fato que origina presunção absoluta. e) e) feito pelo devedor ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros, não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, prejudicado o direito de regresso contra o credor. 2- (FCC – (FCC – Juiz Juiz Substituto – Substituto – MS/2020) MS/2020) Quanto Quanto à mora e às perdas e danos, é correto afirmar: a) A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo à responsabilidade pela conservação da coisa, obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la e sujeita-o a recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor, se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação. b) b) Havendo fato ou omissão imputável ao devedor, este não incorre em mora. c) c) Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora a partir do ajuizamento da ação indenizatória correspondente. d) d) O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, salvo, em qualquer caso, se essa impossibilidade resultar de caso fortuito ou o u força maior. e) e) Salvo se a inexecução resultar de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. 3- (VUNESP – (VUNESP – Juiz Juiz Substituto – Substituto – RJ/2019) RJ/2019) Uma dívida prescrita, o penhor oferecido por terceiro, uma dívida de jogo e a fiança representam, respectivamente, obrigação: a) com Schuld sem sem Haftung, com Haftung sem Schuld próprio, próprio, com Schuld sem sem Haftung e com Haftung sem Schuld atual. atual. b) sem Schuld e e sem Haftung, com Haftung sem Schuld próprio, próprio, com Schuld sem sem Haftung e com Haftung sem Schuld atual. atual. c) com Schuld sem sem Haftung, com Haftung sem Schuld próprio, próprio, sem Schuld e sem Haftung e com Haftung sem Schuld atual. atual. d) com Haftung sem Schuld , com Haftung sem Schuld atual, atual, com Schuld sem sem Haftung e com Haftung sem Schuld próprio. próprio. e) com Haftung sem Schuld , com Schuld sem Haftung, com Haftung sem Schuld atual, atual, e com Haftung sem Schuld próprio. próprio.
4- 4- (VUNESP (VUNESP – – Juiz Juiz de Direito Substituto – Substituto – RO/2019) RO/2019) Tício cedeu onerosamente um crédito que
tinha contra Mélvio para Caio, constante de um instrumento particular de confissão de 141 144
Aurélio Bouret
dívida. No instrumento de cessão, constou que o cedente não se responsabiliza pela solvência do devedor, mas era omisso acerca da responsabilidade pela existência do crédito. Apesar de notificado da cessão do crédito, Mélvio não se manifestou. No dia do vencimento da dívida, entretanto, Mélvio alegou que o crédito foi obtido mediante coação realizada por Tício. A suposta coação ocorreu há exatamente três anos e um dia. Acerca do caso hipotético, pode-se corretamente afirmar que a) caso provada a coação, não responderá Tício a Caio pelo valor devido, tendo em vista que somente se responsabilizaria se houvesse previsão expressa no termo de cessão. b) b) caso provada a coação, responderá Tício a Caio pelo valor devido, mesmo não havendo previsão expressa no termo de cessão. c) c) somente seria oponível a Caio a alegação de coação se este soubesse ou devesse saber acerca da existência do vício do consentimento. d) d) a alegação da ocorrência de coação não é oponível a Caio, tendo em vista que Mélvio deveria ter, imediatamente após tomar conhecimento da cessão do crédito, alegado a existência do vício de consentimento. e) e) decorreu o prazo decadencial para que Mélvio pudesse pleitear a desconstituição do crédito em razão do vício de consentimento. 5- 5- (FCC – (FCC – Juiz Juiz Substituto – Substituto – AL/2019) AL/2019) Acerca Acerca das preferências e privilégios creditórios, segundo o Código Civil, considere as seguintes proposições: I. O credor por benfeitorias necessárias tem privilégio geral sobre a coisa beneficiada. II. O crédito real prefere ao crédito pessoal privilegiado. III. O crédito por despesas com a doença de que faleceu o devedor goza de privilégio especial. IV. Os credores hipotecários conservam seu direito sobre o valor da indenização mesmo se a coisa hipotecada for desapropriada. V. Direitos reais não são títulos legais de preferência, embora confiram prioridade sobre o produto da alienação. É correto o que se afirma APENAS em a) a) I e II. b) I e III. c) c) II e IV. d) d) III e V. e) e) IV e V. 6- (FCC – – Juiz Substituto – – AL/2019) AL/2019) Por conta de mútuo oneroso, João devia a Teresa a importância de cem mil reais. No intuito de ajudar o amigo em dificuldade, Leopoldo assumiu para si a obrigação de João, para o que houve expressa anuência de Teresa. Nesse caso, a) João ficará exonerado da dívida, salvo se Leopoldo, ao tempo da assunção, fosse insolvente e Teresa ignorasse essa sua condição. b) Leopoldo poderá opor a Teresa as exceções pessoais que competiam a João. c) se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito de João, sem nenhuma garantia, independentemente de quem a tenha prestado.
d) preservam se as garantias especiais originariamente dadas a Teresa por João, independentemente do assentimento dele. 142 145
Aurélio Bouret
e) João responderá apenas pela metade da dívida, ainda que Leopoldo não cumpra a obrigação assumida perante Teresa. 7- 7- (FCC – Promotor – Promotor de Justiça Substituto – MT/2019) – MT/2019) No No tocante ao pagamento, a) a) não é lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas, pela insegurança patrimonial causada ao devedor. b) o credorpois nãonesse é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, salvo se mais valiosa, caso faltará interesse econômico à rejeição. c) c) quando feito de boa-fé ao credor putativo é válido, salvo se provado depois que não era credor. d) d) em qualquer hipótese considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação, pela presunção legal absoluta daí decorrente. e) e) o terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se sub-roga nos direitos do credor; se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao reembolso no vencimento. 8- 8- (FCC – (FCC – Promotor Promotor de Justiça Substituto – Substituto – MT/2019) MT/2019) Em relação às obrigações de dar coisa certa, é correto afirmar que, que, a) a) como regra geral, a obrigação de dar coisa certa não abrange os acessórios, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. b) b) se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta, sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda, e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda. c) c) sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente, ou aceitar a coisa no estado em que se acha, nesses casos sem direito a reclamar perdas e danos. d) d) até a tradição, pertence a coisa ao credor, com seus acréscimos, pelos quais poderá exigir aumento do preço, com ou sem anuência do devedor. e) e) deteriorada a coisa, sem culpa do devedor, poderá o credor resolver a obrigação, ou aceitar a coisa, nesse caso sem abatimento do preço pela referida ausência de culpa do devedor. 9- 9- (MPE/SP – (MPE/SP – Promotor Promotor de Justiça Substituto – Substituto – SP/2019) SP/2019) Gabriel Vieira, Paulo Martins, Carlos Andrade e Marcelo Pereira emprestaram de Jorge Manuel a quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para a compra de um carro esportivo. As partes estabeleceram que o referido valor seria dividido em quatro parcelas iguais e sucessivas bem como que todos os devedores ficariam obrigados pelo valor integral da dívida. Diante dessa situação, assinale a alternativa correta. cor reta. a) a) O pagamento parcial feito por Carlos e a remissão dele obtida pelo credor Jorge Manuel não aproveitam aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. b) b) Se houver atraso injustificado no cumprimento da obrigação por culpa de Paulo, somente este responderá perante Jorge Manuel pelos juros da mora decorrentes do atraso. c) c) Se Gabriel falecer deixando herdeiros, o credor Jorge Manuel poderá cobrar de qualquer um dos herdeiros a integralidade da dívida. d) d) A propositura de ação pelo credor Jorge Manuel contra Paulo e Carlos importará na renúncia da solidariedade em relação a Gabriel e Marcelo.
143 146
Aurélio Bouret
e) e) Sendo Paulo demandado judicialmente pelo total da dívida, pode ele opor ao credor Jorge Manuel as exceções que lhe forem pessoais, as comuns a todos, além das exceções pessoais dos demais codevedores, por se tratar de obrigação solidária. 10- (MPE/SC – (MPE/SC – Promotor Promotor de Justiça – Justiça – Matutina Matutina – – SC/2019) SC/2019) Nos Nos termos do Código Civil, quanto ao lugar do pagamento, efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Designados dois ou mais lugares, cabe ao devedor escolher entre eles. ( ) Certo ( ) Errado 11- (CESPE – (CESPE – Defensor Defensor Público – Público – DF/2019) DF/2019) Tendo como referência as disposições do Código Civil a respeito de sucessão provisória, perdas e danos e venda com reserva de domínio, julgue o item subsecutivo. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, devem compreender as custas e os honorários advocatícios e, além da atualização monetária, os juros de mora a partir do descumprimento contratual. ( ) Certo ( ) Errado 12- (CESPE (CESPE – – Juiz Juiz Substituto – Substituto – SC/2019) SC/2019) A multa estipulada em contrato que tenha por objeto evitar o inadimplemento da obrigação principal é denominada a) a) multa penitencial. b) b) cláusula penal. c) c) perdas e danos. d) d) arras penitenciais. e) e) multa pura e simples. 13- (CESPE 13(CESPE – – Juiz Juiz Substituto – PR/2019) – PR/2019) De acordo com o Código Civil, nas consignações em pagamento, o ato de depósito efetuado pelo devedor faz cessar a) a) os riscos, mas os juros da dívida continuam a correr até a declaração de aceitação do credor. b) os riscos e os juros da dívida, podendo o devedor requerer o levantamento do depósito mesmo após a aceitação do credor. c) c) os juros da dívida e impede o levantamento do valor depositado pelo devedor até que seja aceito ou impugnado pelo credor. d) d) os riscos e os juros da dívida; uma vez declarada a aceitação pelo credor, o depósito não mais pode ser levantado pelo devedor. 14- (CESPE 14(CESPE – – Promotor Promotor de Justiça Substituto – PI/2019) – PI/2019) Acerca do conceito, das formas e de consequências das obrigações, é correto afirmar que a) a) a lei é uma fonte de obrigações, porque estabelece o dever de cada indivíduo em função de seu comportamento, o que não é viável pela vontade humana ou manifestação volitiva. b) b) a responsabilidade objetiva cria obrigações que são verificadas independentemente da configuração da ilicitude ou licitude da conduta do agente, bastando, para isso, verificar o nexo causal entre a ação do ofensor e o dano.
144 147
Aurélio Bouret
c) c) o credor, em caso de obrigações por coisa certa, na impossibilidade de cumprimento do acordado, poderá ser compelido a receber outra coisa desde que mais valiosa que a inicialmente pactuada. d) d) a obrigação que tenha por objeto prestação divisível poderá ser cumprida de forma parcial, ainda que não tenha sido assim convencionado anteriormente pelas partes. e) e) o comportamento desejado, em situação de obrigações de fazer, deverá ser desempenhado pelo próprio devedor, sendo vedada a substituição do ato por terceiros, mesmo que isso não gere nenhum prejuízo ao credor. 15- (MPE-PR – 15 – Promotor Substituto – – PR/2019) Sobre pagamento, assinale a alternativa correta: a) a) O terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome se sub-roga nos direitos do credor. b) b) O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é sempre inválido. c) c) A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento. d) d) O credor é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, se ela for mais valiosa. e) e) É ilícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas.
16- (FCC – – Defensor – – MA/2018) Lucas e Bruno realizaram um reiteradamente, contrato de trato sucessivo em quePúblico se estampava uma obrigação portável. Entretanto, o pagamento era feito de forma diversa da que fora pactuada, sem que os envolvidos apresentassem objeção. Neste caso, os pagamentos realizados são: são: a) a) inválidos, porque realizado de forma diversa daquela constante do instrumento da avença, e o credor poderá exigir que o pagamento passe a ser realizado da forma constante do instrumento da avença, uma vez que não há fundamento para se presumir a renúncia ao previsto no contrato nessas circunstâncias. b) b) válidos, e o credor não poderá exigir que o pagamento passe a ser realizado da forma constante do instrumento da avença, uma vez que se presume que o credor renunciou ao previsto no contrato. c) c) inválidos, porque realizado de forma diversa daquela constante co nstante do instrumento da avença, mas o credor não poderá exigir que o pagamento passe a ser realizado da forma constante do instrumento da avença, uma vez que se presume que o credor rrenunciou enunciou ao previsto no contrato. d) d) válidos, mas o credor poderá exigir que o pagamento passe a ser realizado da forma constante do instrumento da avença, uma vez que não há fundamento para se presumir a renúncia ao previsto no contrato nessas circunstâncias. e) e) válidos, e o credor não poderá exigir que o pagamento passe a ser realizado da forma constante do instrumento da avença, uma vez que, apesar de não existir fundamento para a renúncia, é caso de duty to mitigate the loss. 17- (FCC 17(FCC – – Defensor Defensor Público – Público – MA/2018) MA/2018) No direito das obrigações, a novação a) a) exige a inequívoca intenção de novar, mas ela pode ser expressa ou tácita. b) b) somente se configura caso se refira a todos os elementos da obrigação anterior, pois inexiste novação parcial. c) c) é presumida diante da modificação unilateral da forma de cumprimento da obrigação
originalmente estatuída. 145 148
Aurélio Bouret
d) d) pode ser utilizada licitamente como meio de validar obrigações nulas ou extintas. e) e) da obrigação principal não tem reflexos sobre as obrigações acessórias, tal como a fiança. 18- (VUNESP 18(VUNESP – – Juiz Juiz Substituto – Substituto – SP/2018) SP/2018) A solidariedade pode ser ativa ou passiva, mas não se identifica com a indivisibilidade, pois, pois, a) a) nesta, a fim de que os devedores se exonerem para com todos os credores, exige-se o pagamento conjunto quando ou mediante caução, naquela não sedivisível, exige talenquanto cautela; aa obrigação indivisível, se resolver emenquanto perdas e danos, torna-se obrigação solidária conserva sua natureza; a remissão de dívida não extingue a obrigação indivisível para com os outros credores, entretanto, extingue-a a solidariedade até o montante do que foi pago, e pode a obrigação ser solidária e divisível ou indivisível e não solidária. b) b) nesta, a fim de que os devedores se exonerem para com todos os credores, exige-se o pagamento conjunto ou mediante caução, enquanto naquela não se exige tal cautela; a obrigação indivisível, quando se resolver em perdas e danos, tor torna-se na-se divisível, enquanto a obrigação solidária conserva sua natureza; a remissão de dívida não extingue a obrigação indivisível para com os outros credores, entretanto, extingue-a a solidariedade, até o montante do que foi pago, não podendo, porém, a obrigação ser solidária e divisível ou indivisível e não solidária. c) conjunto naquela, para que os devedores exoneremnesta com todos os credores, ou mediante caução,seenquanto não se exige tal exige-se cautela; oapagamento obrigação solidária, quando se resolver em perdas e danos, torna-se divisível, enquanto a obrigação indivisível conservará sua natureza; a remissão de dívida não extingue a obrigação solidária para com os outros credores, entretanto, extingue-a a obrigação indivisível, não podendo a obrigação ser solidária e divisível ou não solidária e indivisível. d) d) naquela, para que os devedores se exonerem com todos os credores, exige-se o pagamento conjunto ou mediante caução, enquanto nesta não se exige tal cautela; a obrigação solidária, quando se resolver em perdas e danos, torna-se divisível, enquanto a obrigação indivisível conservará sua natureza; a remissão de dívida não extingue a obrigação solidária para com os outros credores, entretanto, extingue-a a obrigação indivisível, e pode a obrigação ser indivisível e não solidária ou divisível e solidária. 19- (VUNESP 19(VUNESP – – Juiz Juiz de Direito Substituto – Substituto – RS/2018) RS/2018) João emprestou a José, Joaquim e Manuel o valor de R$ passiva. 300.000,00 (trezentos reais); foi previsto no instrumento contratual a solidariedade Manuel faleceu,mil deixando dois herdeiros, Paulo e André. É possível afirmar que João poderá a) a) cobrar de Paulo e André, reunidos, somente até o valor da parte rrelativa elativa a Manuel, ou seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais), tendo em vista que o falecimento de um dos devedores extingue a solidariedade em relação aos herdeiros do falecido. b) b) cobrar a totalidade da dívida somente se acionar conjuntamente todos os devedores, tendo em vista que o falecimento de um dos devedores solidários ocasiona a extinção da solidariedade em relação a toda a obrigação. c) c) cobrar de Paulo e André a totalidade da dívida, tendo em vista que ambos, reunidos, são considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores; porém, isoladamente, somente podem ser demandados pelo valor valo r correspondente ao seu quinhão hereditário. d) d) cobrar o valor da totalidade da dívida de José, Joaquim, Paulo ou André, isolada ou
conjuntamente, tendo em vista que, após o falecimento de Manuel, resultou numa obrigação solidária passiva com 4 (quatro) devedores. 146 149
Aurélio Bouret
e) e) cobrar de Paulo ou André, isoladamente, a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) tendo em vista que o quinhão hereditário de Manuel é uma prestação indivisível em relação aos herdeiros. 20- (MPE/MS – (MPE/MS – Promotor Promotor de Justiça Substituto – Substituto – MS/2018) MS/2018) Considere como Verdadeiras (V) ou Falsas (F) as proposições a seguir: seguir: I. Quanto aos bens reciprocamente considerados, podemos afirmar que a pertença é um acessório sobre o qual não incide o princípio da gravitação jurídica. II. Na hipótese da inexecução de contrato, não é possível a cumulação da perda das arras com a imposição da cláusula penal compensatória, sob pena de ofensa ao princípio do non bis in idem. III. É imprescritível a ação de investigação de paternidade e a de petição de herança, por abordar direito fundamental, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. IV. Os juros moratórios fluem do evento danoso tão somente nos casos de responsabilidade aquiliana. V. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide a partir da citação válida. Assinale a alternativa correta correta da da sequência: a) a) V, V, F, F, V b) V, F, V, V, V. c) c) F, V, F, F, F. d) d) F, F, V, V, V. e) e) V, V, F, V, F. 21- (FCC – (FCC – Defensor Defensor Público – Público – Reaplicação Reaplicação – – AM/2018) AM/2018) No tocante ao adimplemento e extinção das obrigações, considere as afirmações a seguir: seguir: I. Nos débitos, cuja quitação consista na devolução do título, perdido este, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que inutilize o título desaparecido. II. A subrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal, mas não contra os fiadores, por se tratar a fiança de contrato acessório e benéfico. III. Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital; essa regra não se aplica às hipóteses de compensação tributária. IV. A compensação c ompensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas ou não, mas desde que fungíveis entre si. V. Salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de novação obrigações nulas ou extintas. Está correto o que se afirma APENAS em a) a) II, III, IV e V. b) b) I, II, III e IV. c) c) III, IV e V. d) d) I, III e V. e) e) I, II e IV. GABARITO
147 150
Aurélio Bouret
1. B 2. A 3. A 4. B 5. C 6. A 7. E 8. B 9. A 10. Errado 11. Errado 12. B 13. D 14. B 15. C 16. B 17. A 18. A 19. C 20. E 21. D
148 151
Aurélio Bouret
CAPÍTULO 4 — DIREITO DOS CONTRATOS: TEORIA GERAL DOS CONTRATOS 1. PRINCÍPIOS CONTRATUAIS 1.1. INTRODUÇÃO AO ESTUDO DOS CONTRATOS Previsto partir do artigo 421,das dodeclarações Código Civil,unilaterais contratosdeé vontade a mais comum e maise importante fonteade obrigação ao lado (testamento) os atos ilícitos (responsabilidade civil). O contrato constitui uma das principais formas de movimentação da economia, sendo, portanto, o responsável pela circulação de riquezas. ri quezas. Tudo que fazemos gira em torno de relações contratuais, por exemplo, se você compra um livro da editora “X”, tem-se tem -se um contrato; se você recebe sinal de TV a cabo, há uma relação contratual. Há quem diga, ainda, que na seara do direito de família, o casamento é espécie contratual. Notadamente, nesta oportunidade, estudaremos sobre um ato jurídico lícito, ou seja, a vontade humana prevista na elaboração do contrato está direcionada para as consequências do ato. Por exemplo, se “A” celebra contrato de compra e venda de um celular com “B”, o contrat contrato o é assinado por ambas às partes. Contudo, faz-se necessário a seguinte indagação: a vontade de vender o celular é exteriorizada por meio da assinatura do contrato? Não, a vontade de “A” está voltada para as consequências, ou seja, a entrega do celular e o recebimento do dinheiro. Dessa forma, tem-se como contrato, espécie de negócio jurídico, jurídico, que depende, para sua formação, da participação de pelo menos duas vontades, sendo, portanto, negócios jurídicos bilaterais (manifestação de duas vontades) ou plurilaterais (manifestação de mais de duas vontades). Logo, levando-se em consideração a classificação de negócio jurídico, todos os contratos são negócios jurídicos bilaterais, bilaterais , porém, admite-se negócio jurídico unilateral. Negócio jurídico bilateral é aquele que está direcionado a produção de vantagens, como no contrato de doação pura, que é unilateral no que diz respeito à vantagem, mas com relação à manifestação de vontade, é bilateral. Isso porque o doador manifesta-se a vontade de doar e o donatário a vontade de receber, com a prevalência do silêncio em algumas situações (art. 539 do CC). Em resumo: Quando se formalizado fala em contrato, tem-se negócio jurídico bilateral ou plurilateral, não existe contrato com uma únicaum manifestação de vontade, pois, neste caso, estaremos diante de ato unilateral. Diante disso, sempre que na classificação de contratos houver unilateralidade, estará relacionada à produção de vantagens. Segundos os ensinamentos do professor Clóvis Beviláqua: “contrato é acordo de vontadess para o fim de adquirir, resguardar, modificar ou extinguir relações jurídicas”. vontade jurídicas”. A autonomia da vontade é um princípio clássico do direito contratual, tendo em vista que a elaboração do contrato ocorre por meio da manifestação de vontade dos contratantes. Consequentemente, o contrato de aperfeiçoa, pura e simplesmente, pela manifestação de vontade, não há maiores formalidades. Salienta-se ainda que, anteriormente, tínhamos a autonomia da vontade como um princípio absoluto, o que não ocorre nos dias atuais. O anterior Código Civil (1.916) era um sistema extremamente preocupado com questões patrimoniais, ou seja, buscava proteger tão somente o patrimônio dos sujeitos. Havia figuras específicas neste código, por exemplo:
149 152
Aurélio Bouret
(i) o homem que tomava as decisões deci sões nas relações familiares - o homem fixava domicílio conjugal; ele que autoriza a esposa a trabalhar; o salário da esposa era regido pelo homem, bem como, poderia ser retido por ele; o homem detinha o pátrio poder sob os filhos; (ii) o testador nas relações sucessórias, poderia dispor livremente e da forma que quisesse os seus bens; (iii) os contratantes poderiam contratar da forma que melhor lhe convier; sobre o objeto que quisesse; estipulavam as cláusulas contratuais; total ausência de aplicação da teoria da imprevisão e aplicação do princípio pacta sunt servanda – o – o contrato faz lei entre as partes; (iv) os proprietários poderiam utilizar a propriedade da maneira que pretendia. 1.2. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS Nesta seara, verificam-se alguns princípios basilares que regem o direito civil contemporâneo, também chamado de “pedras de toque” do direito civil moderno, como: princípio da socialidade, princípio da eticidade e princípio da operabilidade, concretude ou simplicidade. O princípio da função social dos contratos decorre do princípio da socialidade. Isto é, continua-se presente a autonomia da vontade, mas, limitado pela pela “ética, boaboa-fé, probidade”. É importante que 422, as expressões alhures mencionadas, encontra-se positivado Código Civil,ponderar, em seu artigo que diz: “os “ os contratantes são obrigados a guardar, assim no na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. boa- fé”. Ademais, informa o princípio da operabilidade, concreto ou simplicidade que o direito deve ser concretizado. Assim, para não engessar o direito, o legislador insere no ordenamento jurídico cláusulas/normas gerais, conceitos indeterminados, vagos ou abstratos, a serem interpretados no caso concreto. Tem-se, portanto, como função social dos contratos, transmitir um sentido social. Em outras palavras, “é a retirada do sentido egoísta enraizado desde o CC/16, para a lgo extremamente preocupado com a coletividade”. Ou seja, o princípio da socialidade coloc a as avenças em um plano transindividual. Nesse sentido, dispõe o artigo 421, do CC: “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão r azão e nos limites da função social do contrato.” contrato.” A expressão “função social” é vaga, ou seja, trata-se trata-se de um conceito aberto, desse modo, deve-se realizar uma interpretação do que venha a ser função social no caso concreto. conc reto. É por isso que é vedada a utilização do contrato como forma fo rma de “esmagamento social”. Por exemplo, não é permitido em contrato de financiamento com instituição bancária, bancári a, cláusulas que transcendem os limites do egoísmo, ou seja, que rompe a função social do contrato e as bases do diploma civilista, com utilização autoritária e exacerbada para satisfação da vontade das partes. Com o advento do CC/2002 e segundo os ensinamentos de Judith Martins, atualmente, vive-se a era da autonomia da vontade solidária, ou seja, os contratantes continuam tendo autonomia da vontade, de modo que podem contratar com quem quiser; o objeto do contrato é escolhido pelas partes; contratam quando querem e da forma que desejam, contudo, deve-se observância a função social dos contratos. Há uma grande probabilidade de ser cobrada em provas subjetivas a seguinte indagação: Discorra acerca da função social do contrato e a autonomia autonomi a da vontade contratual
Conclui-se, portanto, que a autonomia da vontade sempre esteve presente do campo do direito civil, ao passo que se o sujeito não pode manifestar sua vontade, considera-se incapaz. 150 153
Aurélio Bouret
Com efeito, enquanto a autonomia da vontade perante o sistema civilista revogado era absoluta, hoje, continua-se coexistindo essa autonomia, mas com algumas limitações, o que não descaracteriza o regime privado, mas aproxima-se com a preocupação com o coletivo, co letivo, inerente ao direito público. Notadamente, nós tínhamos uma relação entre o direito público e direito privado marcada por uma verdadeira dicotomia, ou seja, um não tinha relação com o outro. O direito público era pensado para reger as relações de direito público, ou seja, do Estado. Por sua vez, o direito privado, para reger as relações relações privadas, dos dos particulares. Tal dicotomia refere-se refere-se à chamada summa divisio, e podemos citar como exemplo, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações privadas. Em decorrência da função social do contrato, importante se faz algumas ponderações: o contrato deve ser concluído em benefício dos contratantes sem conflito com o interesse público;
•
o contrato não pode ser usado como instrumento de atividades abusivas, causando dano à parte contrária ou terceiros;
•
complementa a aplicação da boa-fé, pois, caso contrário, não se fala em preocupação com o coletivo;
•
questão de ordem pública, ou seja, verificando o magistrado que houve violação a função social do contrato, ele poderá reconhecê-las de ofício. Tem-se como exemplo, a boa-fé, função social do contrato, interpretação de cláusulas gerais, etc.;
•
consoante às lições do professor Caio Mario: “A autonomia da vontade, à lluz uz da função social, somente sofrerá restrição quando em confronto com interesses sociais. Assim, é fonte de equilíbrio social”. social”.
•
2. PRINCIPIOLOGIA CONTRATUAL São princípios clássicos dos contratos: autonomia da vontade, relatividade dos contratos, obrigatoriedade dos contratos dentre outros. Nessa linha, tem-se, ainda, uma principiologia contemporânea, consubstanciada a luz do direito civil constitucionalizado, de modo que a interpretação do direito privado deva ser realizada conforme regras e ditames da Constituição Federal. 2.1. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE O princípio da autonomia da vontade nos conduz a uma liberdade contratual, de modo que a pessoa é livre para contratar; estipular cláusulas contratuais; escolher com quem irá contratar; a escolha do objeto contratual. Hodiernamente, tem-se uma autonomia da vontade que não é absoluta, ou seja, comporta algumas limitações, e estas, por sua vez, podem ser visualizadas por meio da função social dos contratos e de cláusulas gerais, como é o caso da boa-fé objetiva. “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão r azão e nos limites da função social do contrato.” contrato.”
151 154
Aurélio Bouret
2.1.1. ENUNCIADOS DA JORNADA DE DIREITO CIVIL Enunciado 21: 21: “A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui constitui cláusula geral a impor a revisão do princípio da relatividade dos efeitos do contrato em relação a terceiros, implicando a tutela externa do crédito.” crédito.” •
Tem-se como exemplo de terceiro atuando na relação contratual, na estipulação em favor de terceiro.
Enunciado 22: 22: “A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral que reforça o princípio de conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas.” justas.” •
Dessa forma, sempre que houver a possibilidade de desfazimento do contrato, pela aplicabilidade da teoria da imprevisão, por exemplo, deve-se verificar a possibilidade de conservação do contrato antes do seu desfazimento. A conservação do contrato ocorre justamente em razão da função social do contrato. Enunciado 23: A 23: A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses metaindividuais ou interesse i nteresse individual relativo à dignidade da pessoa humana.
Enunciado 166: 166: “A frustração do fim do contrato, como hipótese que não se confunde com a impossibilidade da prestação ou com a excessiva onerosidade, tem guarida no Direito brasileiro pela aplicação do art. 421 do Código Civil.” Civil.” Enunciado 167: Com 167: Com o advento do Código Civil de 2002, houve forte aproximação principiológica entre esse Código e o Código de Defesa do Consumidor no que respeita à regulação contratual, uma vez que ambos são incorporadores de uma nova teoria geral dos contratos. •
Teoria geral dos contratos assentada na boa-fé objetiva.
Enunciado 360: “O “O princípio da função social dos contratos também pode ter eficácia interna entre as partes contratantes.” contratantes.” •
Muito embora a função social do contrato seja vista com uma preocupação com a coletividade, a função social em sentido stricto sensu, está intimamente ligada à própria essência contratual do que temos atualmente. Ex.: ser ético no contrato, ter boa-fé – – ou seja, a função social é aplicada no que diz respeito à intimidade dos contratantes.
Enunciado 361: “O “O adimplemento substancial decorre dos princípios gerais contratuais, de modo a fazer preponderar a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, balizando a aplicação do art. 475.” O entendimento sumular 302 do STJ prevê uma forma de descumprimento da função social do contrato e limita a autonomia da vontade, in verbis: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita o tempo de internação hospitalar do segurado." 2.2. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA SUPREMACIA DA ORDEM PÚBLICA
A liberdade de contratar pode gerar desequilíbrio e exploração econômica dos mais fracos, principalmente, em setores mais sensíveis, onde há uma fiscalização do estado nos 152 155
Aurélio Bouret
contratos privados que tenham uma atuação maior no direito público – público – coletividade coletividade - do que no direito privado, é o que chamamos de dirigismo contratual. contratual. Por exemplo, os contratos de telecomunicações, de seguros, de sistema financeiro, etc. Acerca do seguro de vida, entendeu o STJ quando da edição do Informativo 594: Não é devida a indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel o causadorsalvo do sinistro – sinistro preposto demonstrar da empresa segurada – segurada – estiver estiver em estadoquando de embriaguez, se o – preposto segurado que o infortúnio ocorreria independentemente dessa circunstância. STJ. 3ª Turma. REsp 1.485.717SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/11/2016 (Info 594).
Nesse trilhar, prevê o artigo 2035, parágrafo único, do Código Civil. Artigo 2035, parágrafo único: Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos.
O dispositivo acima assinalado é bastante estudado quando falamos em LINDB, haja vista que uma lei nova, quando entra no ordenamento jurídico, é aplicada imediatamente, inclusive em casos pendentes. Porquanto, com a vigência do CC/2002, houve a aplicação imediata das novas regras civis assentados sobre os novos princípios, aos contratos que se encontravam em andamento, ou seja, aqueles de trato tr ato sucessivo. Dessa forma, o dirigismo contratual decorre justamente da preocupação com a função social do contrato e a dignidade da pessoa humana no âmbito contratual. Embora no dirigismo contratual tenha a atuação firme e efetiva do estado na fiscalização de contratos privados, alguns doutrinadores, sobretudo, defendem que o dirigismo contratual é o mesmo que publicização do direito privado, o que é equivocado. Pois, em verdade, dirigismo contratual trata-se do princípio da supremacia da ordem pública no âmbito dos contratos e, por outro lado, publicização do direito civil estaria intrinsecamente ligado a uma constitucionalização do diploma civilista, o que é muito mais amplo. 2.3. PRINCÍPIO DO CONSENSUALISMO Pelo princípio do consensualismo, os contratos se formam pela manifestação da vontade e, via de regra, a forma é livre, conforme mencionado quando do estudo dos elementos de existência do negócio jurídico – jurídico – agente, agente, vontade, objeto e forma. Forma, portanto, é a exteriorização da vontade, e a lei não impõe forma específica, no entanto, quando a lei exigir forma ou solenidade específica, deve ser compulsoriamente observada, pois, caso contrário, o contrato será nulo - conforme alusão ao artigo 166, do Código Civil. Tem-se como exemplo do princípio em comento: quando q uando “A” pergunta a “B” se este deseja comprar um celular, e este diz que sim, o contrato está formado e pode-se exigir o adimplemento contratual. Mesmo que o bem ainda esteja com “A”, isso porque, nesse contrato, a lei não impõe a tradição (entrega do bem). Ademais, como mencionado, para formar um contrato não se s e faz necessário a tradição. Porém, o direito real só se transmite com a observância dos artigos 1226 e 1227 do CC, ou seja, se o bem for móvel, será com a tradição tradição (entrega), (entrega), sendo o bem imóvel, a transmissão se dará com o registro ou tradição ou tradição solene solene. .
153 156
Aurélio Bouret
Desse modo, se houver a celebração de um contrato com determinada pessoa cujo objeto é um bem móvel, e não ocorre à entrega do bem, a pessoa que comprou e pagou pelo que foi pactuado, em nenhum momento foi proprietário. Agora, se o alienante vende e transfere esse mesmo bem a um terceiro, o bem será do terceiro, porque houve a tradição. Nesse contexto, o sujeito que realizou o pagamento e não lhe foi entregue o bem, NÃO poderá pleitear ação reivindicatória, tendo em vista que este nunca foi proprietário. Todavia, ante a formalização do contrato que não foi adimplido, o sujeito terá duas opções: (i) exigir o adimplemento contratual, se a obrigação for incerta ou; (ii) desfazimento do contrato (devolução do montante + perdas e danos). Importante: não Importante: não confundir contratos que estabelecem obrigações com direitos reais. Via de regra, os contratos são consensuais. Excepcionalmente, tem-se os contratos reais,, que se formam por meio da entrega da coisa, por exemplo, no contrato de comodato reais (empréstimo de uso) e no contrato de depósito (cuidado com a coisa). 2.4. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS CONTRATOS Em regra, o contrato só produz efeitos em relação às pessoas que dele participam e que manifestaram suas vontades. Todavia, de forma excepcional, pode atingir terceiro. Portanto, trata-se de um princípio não absoluto. O atingimento do terceiro ocorrerá, quando houver estipulação em favor de terceiro. Exemplo disso ocorre no contrato de seguro de vida, em que os beneficiários do de cujus poderão exigir o pagamento referente ao seguro. 2.5. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE OBRIGATORIEDADE DO DOSS CONTRATOS O princípio da obrigatoriedade dos contratos refere-se à intangibilidade dos contratos, ou seja, força vinculante dos contratos. Dessa forma, uma vez contratado, as partes estão obrigadas. Pontos básicos: segurança jurídica + pacta sunt servanda - o contrato faz lei entre as partes. Atualmente, vive-se uma relativização da obrigatoriedade. A doutrina, por sua vez, estabelece uma limitação clássica (existente desde o CC/16) e uma limitação moderna (criada através do CC/02). Logo, o inadimplemento da parte, ocorrerá em duas situações: Imputável: Imputável: quando as consequências são atribuídas ao devedor. Podendo ser inadimplemento subjetivamente imputável, quando o devedor agiu com culpa ou inadimplemento objetivamente imputável quando a inexecução tenha decorrido de fato alheio e não imputável ao devedor, como o fortuito e a força maior, mas ao tempo do evento já estava em mora.
•
Inimputável: Inimputável: é o inadimplemento cujas consequências não podem ser atribuídas ao devedor, por ausência de culpa (Essa é a limitação clássica – clássica – artigo artigo 393, parágrafo único, CC).
•
2.6. PRINCÍPIO DA REVISÃO DOS CONTRATOS OU DA ONEROSIDADE EXCESSIVA
A teoria da imprevisão é uma mitigação moderna à obrigatoriedade dos contratos (ausência no CC/16) – CC/16) – artigo artigo 478 e 479, do CC. 154 157
Aurélio Bouret Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.
Aplica-se a teoria da imprevisão: (i) nos contratos de execução continuada ou diferida; (ii) quando houver desequilíbrio nas prestações; (iii) (i ii) em contrato comutativo (aquele em que as prestações estão previamente definidas). Trata-se de circunstâncias não contemporâneas à formação do contrato. Os contratantes, por sua vez, recorrem ao judiciário a fim de alterar o convencionado entre as partes, no que tange as prestações futuras. A teoria da imprevisão, também conhecida como cláusula rebus sic stantibus, é aquela em que, ainda que não prevista no contrato primitivo, é inerente aos contratos de execução continuada ou diferida. Logo, como se trata de cláusula implícita, gera revisão ou resolução do contrato, mantendo-se o negócio íntegro, mas objetivando o equilíbrio entre os contratantes – contratantes – conservação do negócio jurídico e função social do contrato. Pressupostos de incidência da teoria da imprevisão: Imprevisibilidade: é objetiva, ou seja, não há como ninguém prever;
•
Atenção: Atenção: a análise subjetiva está relacionada a imprevistos, e estes são não aplicados na teoria da imprevisão.
o
Excepcionalidade do fato;
•
Desequilíbrio entre as prestações mesmo sem demonstrar o “efeito gangorra”: es se efeito é aquele em que uma das partes detém vantagem e a outra não;
•
Não se aplica aos contratos aleatórios.
•
Com a aplicação a teoria da imprevisão, deve-se observar a tentativa de manutenção da conservação do contrato, mas caso não seja possível, faz-se necessário à resolução contratual. É o que prevê o artigo 479, do CC. Por derradeiro, calha mencionar, que o STJ reconhece a aplicação da teoria da imprevisão aos contratos consumeristas, entendendo que é possível contabilizar imprevistos para revisão de contratos dessa natureza, na qual chamamos de teoria da quebra da base. Ademais, importante ponderar, que a teoria da imprevisão é inaplicável aos contratos aleatórios, vejamos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE SOJA. ENTREGA FUTURA. RESCISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE.
1. Reconhecidas no acórdão de origem as bases fáticas em que se fundamenta o mérito, não configura reexame de fatos e provas sua mera valoração.
155 158
Aurélio Bouret 2. Nos contratos agrícolas de venda para entrega futura, o risco é inerente ao negócio. Nele não se cogita a imprevisão. 3. Agravo não provido. (AgRg no REsp 1210389/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 27/09/2013). 27/09/ 2013).
Contratos aleatórios, por sua vez, são aqueles que possuem a álea – risco – risco - e envolvem sorte ou azar aos contratantes. São modalidades de contrato aleatório: emptio spei – compra – compra da esperança – esperança – e e emptio rei speratae – compra – compra da coisa esperada. Geralmente, no próprio contrato aleatório há a incidência de fatos imprevisíveis, desse modo, se uma das partes propõe a outra, a entrega de sementes de tomates para plantio, comprometendo-se a comprar todos os tomates que nascerem dessa safra, pelo valor de R$ 1,00 cada, na qual costumeiramente perfaz a produção de mil tomates. Independentemente da quantidade de tomates que nascerem nesta safra, aquele que se obrigou, deve pagar pelo que compactuou. Obs.: se no contrato aleatório, o fato imprevisível não estiver inerente à álea, é possível a aplicação da teoria da imprevisão, tendo em vista que esta teoria é implícita nos contratos aleatórios. aleatórios. Tem-se como exemplo, o preço. Desse modo, se a parte se compromete a pagar um dólar por tomate, e a moeda esteja valendo R$ 3,15. Havendo modificação na economia e passando o dólar a valer R$ 1,00, haverá prejuízo a uma das partes. 2.7. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E PROBIDADE Sob a perspectiva do Código Civil de 2002, especialmente no artigo 422, encontra-se presente o princípio da probidade e da boa-fé, tendo como princípio básico, a eticidade. “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” boa-fé.” O princípio da boa-fé bo a-fé exige que as partes se comportem de forma correta não só durante as tratativas, como também durante a formação e o cumprimento do contrato. O juiz presume a boa-fé, devendo a má-fé ser provado por quem alega. O previsto no artigo 422, do CC, trata-se de uma cláusula geral, devendo ser interpretada no caso concreto. A boa-fé se divide em: boa-fé subjetiva ou aspecto psicológico da boa-fé: trata-se boa-fé: trata-se da boa-fé interiorizada na mente do sujeito; nas crenças internas de cada indivíduo;
•
boa-fé objetiva ou aspecto ético da boa-fé: trata-se boa-fé: trata-se de um padrão comportamental ético, pautada na confiança adjetivada – adjetivada – eticização eticização da conduta social – social – na na qual não oscila de sujeito para sujeito. A boa-fé principiológica que estudamos é a objetiva.
•
2.7.1. TEORIA DO ABUSO DE DIREITO No novo CC, a matéria do abuso de direito tem real destaque; é o novo regime dos atos ilícitos.
Art. 187. Também comete ato ilícito ilícit o o titular de um direito que, ao exercê lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
156 159
Aurélio Bouret
Quando violada a boa-fé objetiva, ocorre à quebra da confiança, c onfiança, que tem como reflexo, o cometimento do ato ilícito. São vertentes da boa-fé objetiva em relação aos contratantes: dever de informação; dever de proteção; dever de cooperação e dever de lealdade. Atente-se, o inadimplemento não ocorre tão somente com o inadimplemento da obrigação, mas também, com o adimplemento ruim da obrigação e, consequentemente, há quebra da confiança, o que enseja o pagamento pelas perdas e danos. Convém mencionar ainda, que a responsabilidade em decorrência de ato ilícito pelo abuso de direito, é objetiva, de forma que o sujeito responderá independentemente de ter agido com culpa. c ulpa. O dispositivo dispensa o “sentimento mau” e introduz o sistema da culpa social soc ial residente no comportamento excessivo. São figuras comuns que retratam o rompimento da confiança: venire contra factum proprium; suppressio, surrectio, tu quoque, duty to mitigate the loss. 2.7.1.1. VENIRE CONTRA FACTUMPROPIUM Pune o exercício do direito subjetivo quando se caracterizar abuso da posição jurídica, ou seja, trata-se do aproveitamento da própria torpeza. Funda-se na proteção da confiança – – teoria dos atos próprios. Requisitos: conduta inicial ( factumproprium factumproprium);
•
confiança da parte contrária;
•
comportamento contrário à conduta inicial (violador da legítima confiança);
•
dano ou potencial dano a partir da contradição.
•
Constitui exemplo de venire contra factumproprium, a Súmula 370 do STJ, que diz: que “caracteriza “caracteriza dano moral a apresentação antecipada do cheque pré-datado”. pré-datado”. Ex.: João realiza compras na loja de José, e aquele, pergunta a José se ele aceita que o pagamento seja feito mediante entrega de cheque pré-datado, José diz que sim (conduta inicial). João entrega o cheque (confiança), mas no mesmo instante, José deposita o cheque (comportamento contrário à conduta inicial). A responsabilidade civil de José, ne neste ste caso, é objetiva. Resta caracterizado, portanto, abuso do direito, pois, muito embora José tenha o direito de depositar o cheque, age com abuso de direito, ante a violação do dever de confiança. 2.7.1.2. SUPRESSIO E SURRECTIO O supressio , expressão alemã verwirkun, é, a priori, a perda de um direito pelo seu não exercício no tempo; um protelamento desleal do exercício de um direito. Requisitos para caracterização da supressio: omissão no exercício de um direito;
•
transcurso de um período de tempo;
•
objetiva deslealdade;
•
intolerabilidade do posterior exercício.
•
157 160
Aurélio Bouret
Na surrectio, por sua vez, o raciocínio racioc ínio é o inverso; este configura o surgimento do direito pelo costume ou comportamento de uma das partes; constituição de novo direitos. São três os requisitos que caracterizam a surrectio: certo lapso de tempo;
•
conjunção de fatores que apontem a criação deste novo direito;
•
ausência de condições que impeçam a surrectio.
•
Verifica-se, portanto, que supressio e surrectio possuem o mesmo enfoque, onde tem uma, tem-se presente a outra. Ex.1: na convenção condominial de um prédio, ficou convencionado entre os proprietários, que tais imóveis seriam utilizados para moradia, ou seja, imóveis residenciais – – quitinetes. Contudo, alguns proprietários passaram a alugar os referidos imóveis com o objetivo de, ali, instalarem salas comerciais. Por longos anos, o condomínio era composto por salas comercias e residenciais. Todavia, um ocupante das salas comerciais, passou a realizar atividades com bastantes ruídos/barulhos, causando incomodo nos demais usuários. O condomínio, por sua vez, ajuíza ação requerendo o cumprimento da convenção condominial, ou seja, que tais imóveis fossem utilizados para fins de moradia, somente. O Tribunal entendeu que já havia se passado muito tempo, para, só agora, requererem o cumprimento da convenção condominial. De modo que, com o passar dos anos, a atividade comercial foi sendo tolerada pelos condôminos, perdendo-se, portanto, o direito de exigir o disposto na convenção. Ex. 2: em um contrato de locação ficou consignado que o locatário deveria realizar o pagamento dos alugueres na imobiliária, no dia 10 de cada mês. Após a assinatura do contrato, ficou estabelecido, verbalmente, que determinado funcionário da imobiliária passaria na residência do locatário para recebimento r ecebimento dos alugueres, durante todos os meses de vigência do contrato. Durante o primeiro ano, realizou-se dessa forma. Contudo, no 13º mês, o funcionário não passou para receber o aluguel. Em contato com o locador, este alega ao locatário, que ele deveria ir até a imobiliária realizar o pagamento, tendo em vista que haviam pactuado uma dívida portável. Porém, veja que, consoante o disposto no artigo 330, do CC: “ o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente r elativamente ao previsto no contrato”. Dessa forma, não pode locatário cobrar multa em razão da mora. Verifica-se, portanto, que o locador tem o direito de cobrar o aluguel, mas assim o faz, com abuso do direito. Pois, para o locador ocorreu a supressio – perda – perda do direito de exigir uma dívida portável – portável – e e para o locatário, ocorreu a surrectio – direito – direito de ter uma dívida quérable. 2.7.1.3. TU QUOQUE A expressão tu quoque tem origem na frase dita pelo governante romano Júlio Cesar, a seu filho adotivo Marcus Brutus: “Tu quoque, Brute, fili mi? ””. . O fenômeno da tu quoque se encontra estampado no artigo 476 do CC, o qual se refere à doutrina do exceptio non adimplente contractus, ou seja, exceção (defesa) do contrato não cumprido. Por exemplo, as partes convencionam que o veículo somente será entregue após o pagamento de trinta mil reais. Porém, mesmo não efetuando o pagamento da obrigação, o devedor ajuíza ação em face do credor, c redor, requerendo o adimplemento do contrato. O credor, por sua vez, apresentará defesa alegando a tese da exceptio non adimplente contractus.
Dispõe o artigo 476 do CC:
158 161
Aurélio Bouret
“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.” outro. ” Igualmente, no âmbito dos contratos, pode ser consignado, ainda, a chamada cláusula solve et repete, que trata-se da renúncia à exceção do contrato não cumprido. Ou seja, as partes pactuam que, mesmo havendo o não cumprimento da obrigação por uma delas, à outra se submete ao cumprimento da obrigação que lhe cabe. Ademais, temos ainda, a exceção ao contrato não cumprido em relação ao modo de cumprimento da obrigação, que ocorrerá quando a parte cumpre a obrigação que lhe compete, mas o faz de maneira diversa. Isto é, viola o meio pelo qual deva ser cumprida a obrigação pactuada. (Tema já cobrado em prova subjetiva) Prevê o artigo 477 do CC: Art. 477. Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la.
O dispositivo acima mencionado assegura o inadimplemento da obrigação de forma antecipada, ou seja, a parte visualiza que a outra não conseguirá cumprir com o pactuado e, por essa razão, também não cumpre o que lhe cabe. Em outras palavras, a teoria da exceptio non adimpletii contractus assegura que, aquele que descumpriu norma legal ou contratual, atingindo com isso determinada posição jurídica, não pode exigir do outro o cumprimento do preceito que ele próprio já descumprira (não faça aquilo que não quer que lhe façam) – façam) – espécie espécie da teoria dos atos próprios. Acerca do tema, disporá a Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. cancelamento”. 2.7.1.4. DUTY TO MITIGATE THE LOSS Este instituto tem origem no direito norte-americano e tem seu reconhecimento perante o STJ e na doutrina civilista. Trata-se, portanto, do dever de mitigar as próprias perdas. Logo, tal instituto, é uma vertente da confiança e da boa-fé objetiva. Dessa forma, embora o sujeito tenha o direito de exigir do devedor o adimplemento da obrigação, se o credor não mitigar suas perdas, ou seja, reduzir as perdas, acaba por prejudicar o devedor. Além de gerar desconforto sob a égide da função social do contrato, descumprem-se, também, as regras de boa-fé objetiva por abuso de direito, sendo, o violador, responsabilizado civilmente, independentemente de culpa. É confirmado pelo enunciado 169 do Conselho da Justiça Federal, que prevê: “Art. 422: O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo”. Reflete a exigência imposta ao credor de atuar para minimizar os próprios danos, os quais serão reparados posteriormente pelo devedor (autor do fato que gerou o dano), na medida do possível. Caso o credor não observe a incumbência imposta pelo ordenamento, deverá suportar
consequências de natureza econômica. Ou seja, deverá haver uma redução proporcional do valor a ser pago como indenização, isto em razão do ato ilícito também praticado pelo credor 159 162
Aurélio Bouret
(vítima do dano). Trata-se de parcial inadimplemento contratual (dever anexo de reduzir o dano) que gera uma compensação. Exemplos: 1ª hipótese: João verifica algumas faíscas de fogo saindo do motor de seu veículo, muito embora o automóvel tenha seguro, João tenta conter o incêndio (mesmo que tenha danificado parte do veículo). 2ª hipótese: por outro lado, se João, deixar que o fogo se espalhe, nada fazendo para minimizar os prejuízos. Mesmo que João tenha direito de acionar a seguradora, também possui o dever de reduzir as próprias perdas. Sendo devidamente comprovada esta última situação, João age com abuso do direito, tendo em vista que o mesmo não procurou evitar um prejuízo maior - com inobservância da boa-fé objetiva no caso concreto. 3. FORMAÇÃO DOS CONTRATOS 3.1. INTRODUÇÃO De antemão, é importante memorar, que o princípio do consensualismo ganha destaque, quando do estudado contratos, issocontrato, porque, évianegócio de regra, os contratos formados pela manifestação de de vontade. Todo jurídico bilateral são ou plurilateral, ou seja, deve ter, ao menos, duas manifestações de vontade. Atente-se, o contrato também pode ser visualizado na doação pura, pois o doador manifesta-se a vontade de doar e o donatário a vontade de receber. Calhar mencionar que, excepcionalmente, temos os contratos reais, que se formam por meio da entrega da coisa (tradição), como ocorre no contrato de comodato (empréstimo de uso) e no contrato de depósito (cuidado com a coisa). Ademais, em algumas situações, a lei exige certas formalidades/solenidades para a formação dos contratos, trata-se da chamada ad solemnitatem, exemplo disso, é o que prevê o artigo 108, do CC: “Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País”. País”. 3.2. FASES PARA A FORMAÇÃO F ORMAÇÃO DOS CONTRATOS a) Negociações preliminares ou fase de puntuação: puntuação: envolve as conversas prévias, ou seja, é o momento em que as partes pontuam o que será contratado. No entanto, as negociações preliminares não fazem parte do direito contratual (ou seja, não há vinculação contratual) e, portanto, a responsabilidade civil nessa fase é aquilina aquilina,, ou seja, trata-se de responsabilidade civil extracontratual. extracontratual. É importante ponderar que a responsabilidade civil decorrente das relações jurídicas contratuais é uma responsabilidade civil contratual. contratual. b) Fase de proposta ou policitação: tem-se policitação: tem-se o início da formação do contrato, que é feita pela declaração/proposta do proponetente/policitante, e a aceitação, é feita pelo aceitante/oblato. A proposta, por sua vez, trata-se de declaração receptícia de vontade,
devendo ser séria, concreta, pautada na boa-fé objetiva. Proponente ou policitante = denominação = denominação conferida àquele que faz a proposta.
•
160 163
Aurélio Bouret
Aceitante ou oblato = denominação = denominação conferida àquele que aceita a oferta.
•
"Art. 427. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.” caso.” Atente-se: a proposta é vinculante – – vincula o proponente. Dessa forma, a mera proposta e aceitação da mesma, inicia inic ia a formação de um contrato, não necessitando da efetiva entrega da coisa – coisa – tendo tendo em vista que o contrato de compra e venda não se trata de contrato real. Somente os contratos reais se formam formam com a tradição. Diante disso, a propriedade de bem móvel se transmite com a tradição, e de bem imóvel, através da tradição solene, ou seja, com o registro, ou ainda, quando a lei exigir tal solenidade. Cuidado! Sendo realizada a proposta, tem-se um contrato, e este, por sua vez, é fonte Cuidado! Sendo de obrigação. Neste contexto, muito embora o objeto do contrato envolva um direito real que é a propriedade do bem, não se pode confundir direitos reais com direitos obrigacionais. Haja vista que o direito real é daquele que o credor entregou o bem, ainda que a entrega não seja realizada para o efetivo comprador. Desse modo, se houver a celebração de um contrato com determinada pessoa cujo objeto é um bem móvel, e não ocorre à entrega do bem, a pessoa que comprou e pagou pelo que foi pactuado, em nenhum momento foi proprietário. Agora, se o alienante vende e transfere esse mesmo bem a um terceiro, o bem será do terceiro, porque houve a tr tradição. adição. Ademais, o sujeito que realizou o pagamento e não lhe foi entregue o bem, NÃO poderá pleitear ação reivindicatória, tendo em vista que este nunca foi proprietário. Como dito, a proposta obriga o proponente, salvo no que tange as excepcionalidades consignadas no artigo 427 do CC. “Art. 427. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos delaA, da natureza do negócioB, ou das circunstâncias do caso C.” a) a) A oferta não obriga o proponente se contiver cláusula expressa a respeito. É quando o próprio proponente declara que não é definitiva e reserva o direito de retirá retirá-la. -la. Muitas vezes a aludida cláusula contém dizeres: “proposta sujeita a confirmação” ou “não vale como proposta”. proposta”. Isso faz com que o oblato (aceitante) tenha conhecimento de que o proponente não se vincula. Nessa situação, tem-se a vontade do ofertante em não vincular-se. vi ncular-se.
•
b) b) A proposta não obriga o proponente em razão da natureza do negócio. É o caso, por exemplo, das chamadas propostas abertas ao público que se consideram limitadas ao estoque existente (artigo 429 do CC). Isto é, não há potestatividade do aceitante, pois, pode-se ter algo alheio a vontade do ofertante na qual limita o nascimento do contrato e obrigatoriedade da proposta; Nessa situação, em razão da própria da natureza do negócio, extrapola a vontade do ofertante em se vincular do caso.
•
c) c) Em razão das circunstâncias do caso: não são quaisquer circunstâncias, mas as mencionadas no artigo 428 do CC. Dessa forma, disporá o artigo 428 do Código Civil: Art. 428. Deixa de ser obrigatória a proposta: I - se, feita sem prazo a pessoa presente, não foi
imediatamente aceita. Considera-se também presente a
161 164
Aurélio Bouret
pessoa que contrata por telefone ou por meio m eio de comunicação semelhante; II - se, feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar a resposta ao conhecimento do proponente; III - se, feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado; IV - se, antes dela, ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente. Proposta feita entre entre Presentes (ou seja, pessoa presente, com comunicação imediata, instantânea,como por exemplo, proposta feita por telefone).
- Sem prazo: deve ser imediatamente aceita, sob pena de perder a eficácia (art. 428, I); é o caso do “pegar ou largar”, se o oblato não aceita de imediato, o policitante está desobrigado. desobrigado. Com prazo: é obrigatória durante o prazo assinado.
Proposta feita entre Ausentes entre Ausentes (ou seja, sem comunicação imediata ou instantânea, como por exemplo, proposta realizada por carta, por e-mail). e-mail).
- Sem prazo: perde a validade se a resposta não chegar ao proponente em prazo razoável - “prazo moral” - (art. 428, II). Temse como prazo razoável, uma cláusula geral, que deve ser interpretada no caso concreto. - Com prazo: é obrigatória obrigatória durante o prazo, não se formando o contrato se a aceitação for expedida depois de vencido. Ou seja, a aceitação deve ser exteriorizada/expedida antes de escoado o prazo, ainda que chegue ao conhecimento do proponente fora desse prazo.
Obs.: as declarações que visem simplesmente à aproximação e o “convite a fazer oferta” não Obs.: as configuram oferta. Obs.: a oferta pode ser feita a pessoa indeterminada (oferta ao público), valendo, nesse caso, Obs.: a como proposta e não como “convite a fazer oferta” (art. (art. 429 do CC). Ex.: proposta realizada em outdoor. 4. FORMAS CONTRATUAIS 4.1. CONTRATO PRELIMINAR Dispõe o artigo 462 do CC: “Art. 462. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado.” celebrado.”
O contrato preliminar é um pré-contrato, ou seja, um contrato de promessa, que tem por objeto a celebração de outro contrato no futuro.
165
Aurélio Bouret
Por exemplo, João se desloca até uma construtora e relata sua intenção em adquirir um apartamento alocado no décimo andar de determinado prédio que mesma construirá. João celebra contrato preliminar com a construtora, por meio de um contrato de promessa de compra e venda. Não se trata de um contrato de compra e venda, pois, quando se trata de bem imóvel cujo valor excede a trinta salários mínimos, faz-se necessário a escritura pública. Contudo, para haver escritura pública, é preciso ter o bem, mas o imóvel ainda não foi construído (não existe). Dessa forma, com intenção de criar vínculo entre as partes, o que pode ser feito no momento, é um contrato de promessa de compra e venda – – ou seja, promete-se que será realizado um contrato definitivo posteriormente. Art. 463. Concluído o contrato preliminar, com observância do disposto no artigo antecedente, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, assinando prazo à outra outr a para que o efetive. Parágrafo único. O contrato preliminar deverá ser levado ao registro competente.
“Art. 464. Esgotado o prazo (para que efetive o contrato definitivo), poderá o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se a isto se opuser a natureza da obrigação.” obrigação. ” “Art. 465. Se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, poderá a outra parte considerá-lo desfeito, e pedir perdas e danos.” danos. ” “Art. 466. Se a promessa de contrato for unilateral, o credor, sob pena de ficar a mesma sem efeito, deverá manifestar-se no prazo nela previsto, ou, inexistindo este, no que lhe for razoavelmente assinado pelo devedor.” devedor. ” O contrato preliminar, também conhecido como pactum de contrahendo ou contrato promessa, é aquele que tem por objetivo garantir a realização de um contrato definitivo. Tal contrato possui caráter provisório, interino e apenas é celebrado quando as partes se comprometem a convencionar, posteriormente, um contrato definitivo. Normalmente é utilizado nos casos em que as partes têm interesse recíproco no negócio jurídico, porém, por por algum inconveniente momentâneo, momentâneo, a contratação definitiva é efetivada em circunstância oportuna subsequente. Não se confunde com acordos provisórios – minutas, – minutas, esboços ou cartas de intenção e negociações preliminares. Notadamente, os contratos preliminares possuem as mesmas regras e requisitos do contrato definitivo, exceto quanto à forma. Entendimento sumular e enunciado acerca do tema: Súmula 84 do STJ: STJ: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”” registro. Súmula 308 do STJ: STJ: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante o oss adquirentes do imóvel.” imóvel.” Súmula 413 do STF: STF: “O compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que não loteados, dá direito à execução compulsória, quando reunidos os requisitos legais.” legais.”
Enunciado 30 da Jornada de Direito Civil: Civil: A disposição do parágrafo único do art. 463 do novo Código Civil deve ser interpretada como fator de eficácia perante terceiros.” terceiros.”
163 166
Aurélio Bouret
4.2. ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIROS – TERCEIROS – ARTIGOS ARTIGOS 436 A 438 DO CC Consigna o princípio da relativização dos contratos que, via de regra, os contratos produzem efeitos entre as partes, ou seja, entre contratante e contratado. Todavia, excepcionalmente, o contrato pode atingir terceiros. Dessa forma, o instituto em comento, trata-se de uma hipótese de atingimento de terceiro no contrato. Exemplo disso é o seguro de vida, em que o sujeito celebra contrato com instituição bancária, e neste caso, tem-se a estipulação de um beneficiário (terceiro). Contudo, o terceiro somente atuará neste contrato, quando este produzir seus efeitos, que ocorrerá por meio da morte do estipulante. Atente-se, a morte é termo termo no no contrato de seguro de vida. Consoante os ensinamentos do doutrinador Orlando Gomes: “A estipulação em favor de terceiro é o contrato por via do qual uma das partes se obriga a atribuir vantagem patrimonial gratuita a pessoa estranha à formação do vínculo contratual”. Na estipulação em favor de terceiro, t erceiro, tem-se as seguintes figuras: estipulante (estipula (estipula a vantagem a terceiro); estipulante
•
promitente (promete (promete a cumprir algo relacionado ao terceiro) e; promitente
•
beneficiário (próprio terceiro) beneficiário (próprio Esse contrato se forma com o consentimento do estipulante e do promitente, sendo necessário apenas que o terceiro (beneficiário) seja determinável (inclusive pessoa futura). É importante ponderar que a estipulação em favor de terceiro é muito utilizada nos contratos de seguro em geral, especialmente, nos seguros de vida e de veículo etc. •
Regras: o terceiro torna-se credor do promitente. Podendo aquele, ajuizar ações em face do promitente para assegurar seu direito, mesmo não sendo parte na relação contratual;
•
o direito subjetivo do terceiro nasce com o contrato;
•
o terceiro pode recusar-se a receber;
•
se o estipulante falece antes de indicar o beneficiário: negócio jurídico é inexistente;
•
se o beneficiário falece antes de tomar ciência: aplicam-se as regras de sucessão causa mortis;
•
se o beneficiário não detém legitimidade: negócio jurídico é nulo (art. 104 do CC/2002).
•
o estipulante pode exigir o cumprimento da obrigação; obrigação;
•
o estipulante pode trocar o beneficiário por ato inter vivos ou causa mortis – – testamento.
•
4.3. PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO – TERCEIRO – ARTIGOS ARTIGOS 439 E 440 DO CC Prescreve o artigo 439 do Código Civil: “Art. 439. Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, quando este o não executar.” executar.”
A promessa de fato de terceiro trata-se de contrato por outrem, ou seja, promete-se um fato que o terceiro irá cumprir. 164 167
Aurélio Bouret
O único vinculado é o que promete, assumindo obrigação de fazer que, não sendo executada, resolve-se em perdas e danos. Dessa forma, ninguém pode vincular o terceiro a uma obrigação. As obrigações têm como fonte somente a própria manifestação da vontade do devedor, da lei ou eventual ato ilícito por ele praticado. Inovação: art. 439, parágrafo Inovação: art. parágrafo único: “Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for o cônjuge do promitente, dependendo da sua anuência o ato a ser praticado, e desde que, pelo regime do casamento, a indenização, de algum modo, venha a recair sobre os seus bens”. bens” . Por exemplo, quando um dos cônjuges – – casado sob o regime da comunhão um universal de bens – – se compromete a ser fiador em determinado imóvel e, garante ao estipulante, que seu cônjuge também assinará o contrato na qualidade de fiador. Porém, ao final, este último se recusa a assinar o contrato. Diante dessas situações, a regra é que aquele que prometeu fato de terceiro responderá por perdas e danos, contudo, no caso apresentado, tendo em vista que em decorrência dessa responsabilização, os bens do terceiro, que é cônjuge do promitente, poderão ser atingidos na hipótese de eventual inadimplemento do contrato, não haverá qualquer tipo de responsabilização em face do promitente. Assim sendo, a proteção de um dos cônjuges contra desatinos do outro, negando eficácia à promessa de fato de terceiro quando este for cônjuge do promitente, o ato a ser por ele praticado depender da sua anuência e, em virtude do regime de casamento, os bens do casal venham a responder pelo descumprimento da promessa. 4.4. CONTRATO ALEATÓRIO – ALEATÓRIO – ARTIGOS ARTIGOS 458 A 461 DO CC Os contratos aleatórios são aqueles que possuem a álea – risco – risco - e envolvem sorte ou azar aos contratantes. Se no contrato aleatório, o fato imprevisível não estiver inerente à álea, é possível a aplicação da teoria da imprevisão. Em outras palavras, trata-se de contratos onerosos em que a prestação de uma ou m mais ais partes contém elementos de incerteza quanto à sua existência, verificação, quantidade ou qualidade, ficando sua plena definição na dependência de fato futuro. Nessa seara, importante se faz a distinção entre contratos comutativos e contratos aleatórios. No contrato comutativo, sabe-se exatamente qual é o objeto do contrato – ou – ou seja, tem ciência do que vai receber e do que será pago. Noutro sentido, os contratos aleatórios pressupõem incerteza, e podem ser divididos em naturalmente aleatórios e acidentalmente aleatórios, vejamos: naturalmente aleatórios: contrato aleatórios: contrato de seguro (o sujeito sabe quanto deverá pagar pelo seguro, mas a seguradora não sabe quando irá indenizá-lo, em virtude de um sinistro, por exemplo), jogo e aposta;
•
acidentalmente aleatórios: trata-se aleatórios: trata-se de contratos naturalmente comutativos, mas em razão de circunstâncias ou cláusula, tornou-se aleatório – aleatório – contrato contrato de compra e venda.
•
Obs.: o Obs.: o contrato pode ser aleatório para ambas as partes ou para apenas uma delas. Obs.: o disposto no artigo 458, diz respeito tão somente dos contratos acidentalmente aleatórios. Tendo em vista que os contratos co ntratos naturalmente aleatórios serão estudados no campo dos “contratos em em espécie”. Ou seja, o contrato de seguro, por por exemplo, encontra-se encontra-se previsão nos artigos 757 e seguintes; jogo e a aposta, nos artigos 814 e seguintes. Assim sendo, os contratos acidentalmente aleatórios, podem ser de duas espécies:
1. Compra e venda de coisa futura: a) Emptio spei - - compra da esperança: assume o risco da coisa existir ou não (risco total). 165 168
Aurélio Bouret
Por exemplo, João propõe a José que este pesque e pegue a quantia de mil peixes (objeto do contrato), na qual pagará um real por peixe, totalizando o montante de mil reais (valor do contrato). Naquele dia, José pescou dez mil peixes, em razão deste contrato, João deve pagar a José a quantia mil reais. Por outro lado, se José tivesse pescado novecentos peixes, por exemplo, ainda assim, João teria que lhe pagar a quantia pactuada, ou seja, mil reais. Outro exemplo, é a compra de safra futura. Tal modalidade de contrato encontra-se previsão no artigo 458 do CC. b) Emptio rei speratae - compra da coisa co isa esperada: não assume o risco da inexistência, mas da quantidade (risco parcial). Por exemplo, João quer mil peixes na qual pagará a quantia de mil reais. José lhe traz dez mil peixes, João deve pagar a quantia de mil reais; se José trouxer dois mil peixes, João deve pagar mil reais; se José não trouxer peixe, João não terá que pagar nenhuma quantia, pois, no caso em comento, assume-se tão somente o risco r isco da quantidade e não da existência. Com efeito, a teoria da imprevisão im previsão poderá ser aplicada nessas modalidades de contrato, mas desde que NÃO seja em relação ao emptio spei em em razão da existência da coisa e no emptio rei speratae, no que tange a quantidade da coisa. Dessa forma, se no contrato aleatório, o fato imprevisível não estiver inerente à álea, como no caso do preço, por exemplo, é possível a aplicação da teoria da imprevisão. A parte somente não ficará obrigada pelo que pactuou se ficar definido que houve desídia da parte contrária pelo não cumprimento do contrato. 2. Coisas existentes expostas a risco: risco : coisa existe, mas está exposta a risco; Assunção do risco pelo adquirente, ainda que a coisa não mais exista, no todo em parte, no dia do contrato. Anulação caso o alienante tivesse conhecimento conhecimento da consumação do risco. “Art. 460. Se for aleatório o contrato, por se referir a coisas existentes, mas expostas a risco, assumido pelo adquirente, terá igualmente direito o alienante a todo o preço, posto que a coisa já não existisse, em parte, ou de todo, no dia do contrato.” contrato. ” Por exemplo, o adquirente faz compra pela internet de coisa sujeita a risco de deterioração. O adquirente assume o risco do transporte. O alienante, nessa situação, não será responsabilizado, caso o objeto, no destino, esteja danificado/deteriorado. “Art. 461. A alienação aleatória a que se refere o artigo antecedente poderá ser anulada como dolosa pelo prejudicado, se provar que o outro contratante não ignorava a consumação do risco, a que no contrato se considerava exposta a coisa.” coisa. ” 5. VÍCIOS REDIBITÓRIOS E EVICÇÃO 5.1. DEFINIÇÃO DE VÍCIOS REDIBITÓRIOS O vício redibitório é uma garantia implícita imposta nos contratos comutativos e ao alienante. Uma vez que, aquele que aliena o bem, deve ser responsável pela integridade, fruição e funcionamento da coisa. coisa. Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.
Parágrafo único. É aplicável a disposição deste artigo às doações onerosas.
166 169
Aurélio Bouret
É possível que os contratos tenham, basicamente, três tipos de garantias: (i) garantias materiais: que são os vícios redibitórios; (ii) garantias jurídicas: consiste na evicção e; (iii) garantias atípicas: impostas/criadas pelas partes. O vício redibitório trata-se de um defeito material da material da coisa (garantia material implícita) existente nos contratos onerosos e comutativos ou, na doação onerosa o nerosa (trata-se de doação com encargo, por exemplo, “ llhe he dou este carro para você promova o transporte das crianças”). O vício redibitório nunca pode ser aplicado nos contratos aleatórios ou gratuitos. Este vício é um defeito grave que torna uma coisa inadequada a certos fins ou funções a que se propõe - princípios de probidade e boa-fé. Dessa forma, aquele que aliena o bem de forma onerosa, deve garantir a fruição da coisa, pois se houver algum víci vício o sobre o bem objeto da alienação, estamos diante de um vício redibitório, vício oculto, interiorizado na coisa. Dessa forma, mesmo que no contrato não haja garantia do vício redibitório, r edibitório, ainda assim, persistirá. Paira mencionar que, nas relações consumeristas, a análise desses vícios difere do campo civilista, porque naquele, tem-se os denominados vícios víc ios aparentes e não aparentes. Redibir significa anular judicialmente uma venda ou outro contrato c ontrato comutativo em que a coisa negociada foi entregue com vícios vícios ou ou defeitos ocultos, ocultos, que impossibilitam o uso ao qual se destina ou que lhe diminuem o valor. São defeitos ocultos em coisa recebida – recebida – descobertos: descobertos: ocorrerá a redibição da coisa, ou seja, torna-se sem efeito o contrato, acarretando-lhe a resolução, com a restituição da coisa defeituosa ao seu antigo dono ou sendo concedido um abatimento no preço, se preferir o adquirente. 5.1.1. AÇÕES EDILÍCIAS Constatando a presença de vício redibitório, cabe ao sujeito a escolha de um dos meios de reclamação: AÇÃO REDIBITÓRIA: REDIBITÓRIA: objeto da demanda é o desfazimento do contrato contrato – – redibir o negócio (uso impossível).
•
A natureza jurídica do pedido de desfazimento do contrato e, consequentemente, da sentença desconstitutiva ou constitutiva negativa (Natureza proferida jurídica doneste méritoprocesso, da ação é será a mesma natureza jurídica da sentença).negativa AÇÃO QUANTI MINORIS OU ESTIMATÓRIA: objeto ESTIMATÓRIA: objeto da demanda será o abatimento do preço e preço e manutenção do negócio. negócio.
•
A natureza jurídica do pedido e da sentença será condenatória. condenatória. Atente-se: não é porque o bem possa ser utilizado ainda, que o adquirente terá o dever de exigir tão somente o abatimento do preço. Isso porque, ainda que a coisa esteja funcionando, pode-se requerer o desfazimento do contrato, tendo em vista que o adquirente não é obrigado a permanecer com um bem na qual acreditava que funcionaria. Indaga-se: responde Indaga-se: responde pelo vício redibitório em caso de boa fé, não ciência do defeito? R: Sim, tendo em vista que no vício redibitório não exige má-fé do alienante. Dessa forma, se de boa-fé o alienante, haverá a resolução do contrato; se de má-fé, além da resolução do contrato, incumbe ao alienante à condenação por perdas e danos (inclusive dano moral).
Assertiva de prova:
167 170
Aurélio Bouret
Para configuração do vício redibitório é importante à caracterização da culpa do alienante Incorreta, pois no vício redibitório a analise é objetiva, ou seja, independe de culpa. culpa.
→
5.1.1.1. PRAZOS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO REDIBITÓRIA E AÇÃO QUANTI MINORIS Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se dias se a coisa for móvel móvel,, e de um ano se ano se for imóvel imóvel,, contado da entrega efetiva; efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.
Vamos fazer uma ponderação reflexiva: Nas ações quanti minoris – estimatória – estimatória – – não não se aplica o dispositivo acima mencionado, tendo em vista que a sentença é condenatória e a relação entre credor e devedor é de direito subjetivo. Os direitos subjetivos, por sua vez, estão sujeitos a prazos prescricionais, enquanto os prazos decadenciais estão ligados a direitos potestativos. Dessa forma: redibir o contrato → direito potestativo; cobrar o abatimento do preço → direito subjetivo.
• •
Desta maneira, para a ação quanti minoris, aplicam-se as regras de prazo prescricional – 03 – 03 anos -; e para ação redibitória, aplica-se o prazo decadencial previsto no artigo 445 do CC. Nesse contexto, quando da leitura do artigo 445, deve-se excluir a expressão “abatimento no preço”. Todavia, se em prova objetiva for cobrada a literalidade li teralidade do dispositivo, deve-se assinalar como correta. Possibilidade de burlar o prazo: Se as partes num contrato de compra e venda de um bem móvel, por exemplo, realizam a entrega desse bem na data de hoje, mas somente formalizam o contrato de compra e venda v enda no dia de amanhã. Tendo em vista que no momento da formalização do contrato o adquirente já estava na posse do bem, o prazo para o ajuizamento de redibitória cai para 15 dias. Essa redução é realizada, independentemente de quanto tempo faz que o adquirente se encontre na posse do bem. 5.2. EVICÇÃO – EVICÇÃO – GARANTIA GARANTIA IMPLÍCITA IMPOSTA AO ALIENANTE O instituto da evicção trata-se de uma garantia jurídica, pois o vício/defeito encontra-se na relação jurídica e não na coisa, como ocorre no vício redibitório. Podem ocorrer nos contratos onerosos e comutativos ou, na doação onerosa. A evicção ocorre quando quem vendeu não poderia ter vendido e quem comprou perde o bem para o verdadeiro proprietário. Em outras palavras, evicção é a perda ou desapossamento de um bem, judicial judicial ou, excepcionalmente administrativa administrativa,, em razão de um defeito jurídico anterior à alienação. Tem-se como exemplo de evicção administrativa, a apreensão de veículo por falsificação de documento realizado pelo antigo dono. A má-fé na evicção é latente. Cabe ao alienante a obrigação da evicção. Trata-se de uma obrigação de fazer - garantir a propriedade ou vir a indenizar pela impossibilidade da manutenção de tal benefício em favor do adquirente. Possui íntima conexidade com o princípio da boa-fé objetiva.
São figuras inerentes a evicção: 168 171
Aurélio Bouret
evicto evicto (quem (quem perde o bem);
•
evictor (quem (quem retoma o bem); evictor
•
alienante.. alienante
•
O evicto, ao exercer o seu direito, resultante da evicção, formulará, em face do alienante, uma pretensão tipicamente indenizatória. Inclusive, a prática de atos conservatórios em casos de cláusulas condicionais. O evicto poderá pleitear, pois, salvo estipulação em contrário, a restituição integral do preço ou das quantias que pagou (art. 450 do CC): a) a indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir; b) a indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção; c) as custas judiciais e os honorários do advogado por ele constituído. Obs.: dispõe Obs.: d ispõe o artigo 457 do CC: “Não pode o adquirente demandar demandar pela evicção, se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa”. Típico exemplo de grilagem de terra. Que ocorrerá quando o indivíduo invade área pública para vendê-la e, aquele que compra sabendo de tal situação, não poderá, posteriormente, demandar evicção. Obs.: ação edilícia deve ser observado o prazo prescricional de 3 (três) anos, na forma do art. Obs.: ação 206, § 3º, inciso V, CC. Os prazos de evicção são prescricionais de 03 anos - evicção possui a mesma natureza da ação quanti minoris. Aquele que perde o bem (adquirente) tem duas opções: (i) proprietário ajuíza ação contra ele e, após, ajuíza-se ação em face do alienante ou; (ii) o verdadeiro proprietário ajuíza ação em face do adquirente, e este denuncia a lide ao alienante. É importante ponderar que a denunciação da lide é uma opção do adquirente. Art. 125 do CPC. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido tr ansferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;
“Art. 448 do CC. Podem as parte, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção.” evicção.”
169 172
Aurélio Bouret
CAPÍTULO 5 – 5 – DIREITO DIREITO DOS CONTRATOS: CONTRATOS EM ESPÉCIE 1. COMPRE E VENDA 1.1. CONCEITO O art. 481 conceitua compra e venda, pois estabelece que, pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, c oisa, e o outro, a pagarlhe certo preço em dinheiro. dinheiro. Trata-se de um contrato translativo, translativo, mas o contrato de compra e venda por si só não transmite a propriedade, pois a propriedade móvel móvel se transfere através da tradição tradição,, e a transferência da propriedade imóvel se dá por meio do registro no cartório de registro imobiliário.. imobiliário O contrato de compra e venda só traz o compromisso do compromisso do vendedor de transmitir essa propriedade e promover a tradição ou o registro. 1.2. NATUREZA JURÍDICA A respeito da natureza jurídica da compra e venda, esta possui algumas características: • •
• •
•
Contrato bilateral. Contrato sinalagmático: sinalagmático: as as duas partes prestam e sabem, como regra, o que estão prestando. oneroso: há sacrifício patrimonial para ambas as partes. Contrato oneroso: há Contrato comutativo: sabe comutativo: sabe de antemão quais são as prestações. Poderá assumir a forma de contrato aleatório, como é o caso de compra da esperança (ex.: compra da colheita futura). Contrato consensual: reputa-se consensual: reputa-se celebrado o contrato a partir do momento em que há encontro das vontades. O art. 482 diz que, a compra e venda, quando pura, considera-se obrigatória e perfeita, desde que as partes acordem quanto ao objeto e quanto ao preço.
1.3. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS São elementos constitutivos da compra e venda: • •
•
•
capazes. Partes: as partes devem ser capazes. Coisa: a coisa deve ser lícita, determinada ou determinável. A coisa deve ser de propriedade do vendedor, pois se estiver vendendo coisa que não é dele, será denominado de venda a non domino. domino. Nesse caso, a lei nos faz concluir que a venda a non domino é caso de ineficácia ineficácia perante perante o seu real proprietário. Preço: deve ser certo e determinado, em moeda nacional corrente, e por um valor nominal, com base no princípio do nominalismo. nominalismo. Categorias especiais de preço - existem - existem algumas categorias especiais de preço: preço: cotação: admitido no art. 487 do CC. Nos casos de compra e venda preço por cotação: admitido em que o preço está fixado com base num índice, há um preço por cotação. cotação. Este índice permite uma objetiva determinação, pois não há arbitrariedade de •
uma das partes. Poderá o preço ser fixados com base na taxa de mercado, na
bolsa de valores, etc.;
170 173
Aurélio Bouret
preço por avaliação: o avaliação: o art. 485 permite que o preço seja arbitrado pelas partes ou por um terceiro de sua confiança. Ex.: venda de um imóvel, mas chamarão três imobiliárias para fazerem a avaliação;
•
preço tabelado ou preço médio: não médio: não são a mesma coisa. O art. 488 do CC diz que, convencionada a venda sem fixação do preço ou sem a fixação de critérios para fixação do preço, senão houver tabelamento oficial (preço fixado pelo Estado), entende-se que as partes se sujeitaram ao preço médio ou corrente, nas vendas habituais do vendedor. O parágrafo único vai dizer que, não havendo acordo sobre o preço, vai o prevalecer o preço médio. Isto é, na falta de acordo acor do sobre o preço, não se presume que está concluída a compra e venda. O parágrafo único do art. 488 somente se aplica se houver uma diversidade de preços habitualmente praticado pelo vendedor. Se o vendedor possui diversos preços praticados, vai valer o termo médio; médio; preço unilateral: o unilateral: o art. 489 consagra a nulidade da compra e venda se a fixação do preço for deixada ao livre arbítrio de uma das partes. No entanto, o preço unilateral é o preço fixado por uma das partes unilateralmente, mas sem que haja a arbitrariedade, sem a liberdade de arbítrio. O arbítrio. O que o comando legal veda é o preço manipulado por cartéis.
•
•
1.4. ESTRUTURA SINALAGMÁTICA E OS EFEITOS DA COMPRA E VENDA O conceito de sinalagma tem uma relação íntima com o equilíbrio contratual. O direito do comprador é de receber a coisa, mas o devedor tem o direito de receber o preço. Dessa estrutura sinalagmática é possível extrair que os riscos relacionados à coisa, ao preço, ao transporte da coisa, ao registro, vão correr ora por parte do comprador ora por parte do vendedor. •
•
vendedor:: é o vendedor que tem a Risco em relação a coisa correm por conta do vendedor obrigação de entregar a coisa ao comprador. Enquanto não ocorre essa tradição, a coisa é do vendedor. É a tradição que transmite a propriedade ( res perit domino). comprador : isso porque ainda não houve a Risco do preço corre por conta do comprador: tradição.
•
com transporte da diferente. coisa: via de regra correm por conta do vendedor, Despesas salvo se estipularem de forma Despesas com escritura e despesas com o registro: são registro: são pagas pelo comprador. O art. 491 do CC diz que não sendo a venda à crédito ou à prazo, o vendedor não é obrigado entregar a coisa antes de receber o preço. •
O art. 492 traz a regra que diz que, até o momento da tradição, os riscos correm por conta do vendedor, e os riscos do preço peço comprador. Os casos fortuitos que ocorrerem no ato de contar, marcar ou de assinalar as coisas (ex.: gado marcado e pesado), se elas já estiverem à disposição do comprador, os riscos correrão pelo comprador. Ex.: comprador. Ex.: o vendedor já levou os gados para a fazenda do comprador, situação em que ele já está marcando o gado. Se naquele momento ocorrer um caso fortuito e o gado vier a se perder, os riscos do gado correrão por conta do comprador, visto que a coisa já estava à disposição do comprador. Também correrão os riscos por conta do comprador, se este estiver em mora de
receber as coisas, desde coisas, desde que estejam à sua disposição no tempo em que foi ajustado, no modo e da forma ajustada. 171 174
Aurélio Bouret
Em relação à tradição da coisa vendida, se não houver estipulação entre as partes, a tradição irá ocorrer no lugar onde se encontrava a coisa ao tempo em que foi celebrada a venda.. As despesas com a tradição via de regra correm pelo vendedor, mas a coisa deverá ser venda entregue no lugar onde estava quando foi pactuado o contrato, salvo se houver disposição diversa. É possível que as partes negociem a expedição da coisa por parte do vendedor. Isso é comum nas vendas realizadas fora do estabelecimento comercial. Nesses casos, se a coisa é expedida para um lugar diverso, por ordem e por conta do comprador, correrão os riscos por conta dele, salvo se o vendedor não seguir as instruções do comprador. O art. 495 do CC diz que, não obstante o prazo ajustado para o pagamento, se antes da tradição o comprador cair em insolvência civil, poderá o vendedor sobrestar a entrega da coisa até que o comprador lhe dê garantias, seja garantias, seja real ou fidejussória, de que vai pagar o preço por aquela coisa. H, aqui, exceptio non adimpleti contractus, um inadimplemento antes da entrega da coisa. 1.5. RESTRIÇÕES À AUTONOMIA PRIVADA NA COMPRA E VENDA
1.5.1. VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE O art. 496 do CC diz que é anulável a venda de ascendente a descendente, descendente , salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante al ienante expressamente houverem consentido. O parágrafo único desse dispositivo dispensa o consentimento do cônjuge se o regime for de separação obrigatória de bens. Este dispositivo é uma norma restritiva de direitos, não admitindo interpretação extensiva e nem analogia aos casos de união estável. O prazo para anular essa venda de ascendente para descendente é um prazo decadencial de 2 anos, anos, contado da celebração do negócio. negócio. O Enunciado 545 do CJF diz que o prazo para anular esse contrato de 2 anos é contado da ciência do ato, ato , e que esta ciência se presume absolutamente quando houver um registro dessa transferência. A jurisprudência do STJ tem entendido que a anulação da venda de ascendente para descendente só será admissível se houver prova do prejuízo para a parte que levantou essa anulabilidade.. anulabilidade 1.5.2. VENDA ENTRE CÔNJUGES Há outra espécie de restrição à autonomia privada. Cônjuge pode comprar do outro cônjuge bens, mas não qualquer bem. O art. 499 possibilita a compra e venda entre cônjuges, desde que o contrato de compra e venda seja compatível com o regime de bens adotado pelo casal. Isso porque só é possível compra e venda de bens excluídos da comunhão. Se comunhão. Se o bem estiver dentre aqueles constantes da comunhão, a compra e venda será nula, visto que há a impossibilidade do objeto (art. 166, II).
172 175
Aurélio Bouret
É possível que haja a compra e venda de bens entre cônjuges mesmo que se trate de comunhão universal, pois existem bens excluídos do regime da comunhão universal, universal , como são os bens de uso pessoal e utensílios de trabalho dos cônjuges. •
•
•
•
Regime de comunhão parcial: a parcial: a compra e venda poderá se dar desde que seja de bens particulares. Regime de comunhão universal: a compra e venda poderá se dar desde que seja de bens incomunicáveis. Regime de participação final nos aquestos: a compra e venda poderá se dar em relação ao bens que não entram na participação. Regime de separação legal ou convencional: a compra e venda poderá se dar, desde que não haja fraude ou ilicitude. Lembre-se que a má-fé não se presume. Não é porque o indivíduo é casado sob o regime de separação que não poderá vender bens ao seu cônjuge.
1.5.3. VENDA DE BENS SOB ADMINISTRAÇÃO O art. 497 diz que não podem ser comprados, ainda que estejam em hasta pública, pelos tutores, curadores, testamenteiros, administradores, os bens confiados à sua guarda ou administração.. administração Neste caso, haveria um conflito de interesses. Ademais, é vedada a compra pelos servidores públicos em geral dos bens e dos direitos da pessoa jurídica a que estes servidores servirem ou dos bens que estiverem sob a sua administração direta ou indireta. A lei está buscando impedir a ocorrência de situações nas quais a atividade funcional da pessoa possa influir no negócio que será firmado, e o agente ser beneficiado pela influência que sustenta. É ainda vedada a compra pelos juízes e serventuários em geral dos bens a que se litigar no tribunal em que servirem, tanto o juiz quanto os serventuários da justiça. Também não poderá comprar os bens o leiloeiro ou seus pressupostos quanto aos bens cuja venda esteja encarregado. Perceba que há uma vedação de cunho moral. Mais uma vez o STJ faz uma interpretação no sentido de que o juiz não pode comprar um bem que esteja no seu tribunal, mas poderá comprar em outro tribunal, tribunal, assim como os servidores. Isso porque se não há risco da influência não há prejuízo e nem ilegalidade. 1.5.4. VENDA DE BENS EM CONDOMÍNIO O art. 504 do CC diz que um condômino não pode, em relação ao condomínio de coisa indivisível, vender a sua parte a estranhos se outro condômino quiser tanto por tanto, tanto, ou seja, em igualdade de condições. Há uma espécie de preempção legal. legal. O condômino, se não tiver o conhecimento da venda, poderá simplesmente depositar o preço, e haver para si a coisa vendida para um terceiro ou estranho, desde que o faça em 180 dias. Este dias. Este prazo é decadencial. Contudo, o STJ julgou recentemente um caso em que, ao conceder o direito de preferência aos demais condôminos, o que o legislador procurou foi conciliar objetivos
particulares do vendedor com o intuito da comunidade dos coproprietários. coproprietários. É É a ideia de que a função social recomenda que é mais cômodo manter a propriedade entre os seus titulares,
173 176
Aurélio Bouret
evitando que haja desentendimentos naquele condomínio pela entrada de um estranho. É uma hipótese de preferência legal. O STJ entende que, se o imóvel se encontra em estado de indivisão, apesar de este imóvel ser divisível, ainda assim há de se reconhecer o direito de preferência do condômino que pretenda adquirir o quinhão do comunheiro. Há uma restrição da autonomia privada. Ou seja, se o vendedor condômino quiser vender por 100 mil reais o imóvel a um terceiro, mas o condômino oferecer 100 mil reais, deverá vender a este. Parte da doutrina entende que, sendo preterido o condômino, deverá propor a ação anulatória da compra e venda feita. Porém, encontra-se um entendimento no sentido de que deve ser proposta uma ação de adjudicação, adjudicação, pois o principal efeito da ação é constituir positivamente a venda para o condômino que foi preterido. Portanto, estaríamos diante de uma ação de adjudicação e não anulatória. Questiona-se: o prazo de 180 dias é contado de quando? A lei não diz. Maria Helena Diniz diz que esse prazo de 180 dias é contado da data da alienação do bem. Sílvio Venosa diz que o prazo começa a correr da data em que o condômino tomar ciência do negócio, ou do registro imobiliário, no caso de imóvel. imóvel. Sendo muitos os condôminos, como se saber qual tem a preferência? A lei traz uma ordem que deve ser respeitada: 1. 1. quem tiver benfeitoria de maior valor; 2. 2. quem tiver o maior quinhão; 3. 3. quem depositar judicialmente o preço. 1.6. REGRAS ESPECIAIS DA COMPRA E VENDA V ENDA 1.6.1. VENDA POR AMOSTRA (POR PROTÓTIPO OU POR MODELO) É uma compra e venda que funciona como condição suspensiva. suspensiva. Isso é comum no caso dos mascates que passavam nas casas com amostras de tecidos. Caso a pessoa se interessasse por aquele pedaço de tecido, faria um pedido de 5, 10, 20, 40 metros, e o vendedor pediria para a fábrica fazer. Havia ali uma promessa de entrega das peças ou do tecido, conforme o mostruário. A venda por amostra tem a eficácia suspensiva, suspensiva, de forma que não ocorre o aperfeiçoamento do negócio até que haja a tradição com a qualidade esperada do bem que foi adquirido. Se os bens não foram entregues conforme o que foi contratado, o contratante poderá simplesmente não aceitar. O contrato de compra e venda será desfeito, por uma condição resolutiva, visto que o produto não tem a qualidade da amostra do produto apresentado. O parágrafo único do art. 484 do CC diz que vai prevalecer a amostra, se houver uma contradição ou ao modo de descrição da coisa no contrato. contrato . O dispositivo está dizendo que se o sujeito apareceu na loja e disse que era egípcio e depois constar no contrato de que o fio era chinês, a amostra irá prevalecer, por uma questão de boa-fé.
174 177
Aurélio Bouret
1.6.2. VENDA A CONTENTO OU SUJEITA À PROVA A venda a contento ou sujeita à prova são tratadas como cláusulas especiais no contrato de compra e venda. Muitas vezes serão presumidas em alguns contratos, contratos , não precisando de previsão expressa algumas vezes. Ex.: no caso dos vinhos, o garçom coloca um pouco para que o cliente verifique a qualidade do vinho. No momento em que concorda, a pessoa concorda com a venda, estando implementada a condição suspensiva. A venda não se aperfeiçoa enquanto o comprador c omprador não se declara satisfeito com o bem que está sendo adquirido. Há adquirido. Há uma condição suspensiva. Na venda a contento, a tradição não transfere a propriedade, mas apenas da posse. posse. Há a posse direta, pois, enquanto o comprador não manifestar a vontade, as obrigações que ele teria é de simples comodatário. A rejeição funcionará como uma condição resolutiva do contrato. No caso de venda a contento, o prazo para manifestação do comprador, quando não for de imediato (como no vinho), o vendedor tem o direito de intimar esse comprador, judicial ou extrajudicialmente, para que se manifeste sobre s obre a venda (art. venda (art. 582). Quando é intimado, surge para o comprador o dever de pagar até a restituição da coisa um aluguel que será arbitrado pelo comodante a título de pena, e será cabível eventual reintegração de posse. Foi promovida uma venda a contento, mas o sujeito não se manifestou. O vendedor interpelou o comprador para que ele se manifestasse em 2 dias, para que este se manifestasse ou para que este pagasse a coisa. c oisa. Se ele não paga e nem devolve, passados os 2 dias, considerase como se houve uma locação, havendo a necessidade de pagar um aluguel cabível, bem como ação de reintegração de posse. Qual a diferença entre venda a contento e a venda sujeita a prova?
Na venda a contento, o comprador não conhece o bem, sendo necessário provar e manifestar a vontade de celebrar o contrato. Na venda sujeita à prova, prova, a coisa já é conhecida, conhecida, mas o comprador somente necessita da prova de que o bem é o mesmo que ele já conhece, tendo todas as qualidades assegurada ao vendedor. 1.6.3. VENDA POR MEDIDA A venda por medida, também denominada de venda ad mensuram. Nesse caso, as partes podem estipular um preço por medida de extensão. Nessa situação, a medida passa a ser uma condição essencial do contrato. Na venda ad mensuram, a área do imóvel não é apenas enunciativa, sendo simplesmente enunciativa no caso da venda ad corpus, situação em que se vende um corpo certo (ex.: rancho, chácara, etc.). Na venda ad mensuram, o comprador está comprando com base na metragem,caso em que a compra e venda terá a área como essencial, como é o caso de compra e venda de imóvel por metro quadrado. quadrado. No caso de venda por extensão, admite-se que haja uma variação de até 5% (ou 5% (ou seja, até um vigésimo da área). Existe uma presunção relativa de que essa variação de 5% a mais ou
a menos é tolerável pelo comprador. No entanto, se houver uma variação superior ao tolerável, então haverá um vício. vício . Neste caso, o comprador poderá exigir: 175 178
Aurélio Bouret
complementação da área; abatimento do preço (ação quanti minoris); resolução do contrato. Nesse caso, se ficar evidenciada a má-fé do vendedor, vem cumulada com perdas e danos, com uma indenização em razão do comportamento. •
•
•
O prazo decadencial é de 1 ano, contado do registro do título, conforme título, conforme art. 501 do CC. O prazo não corre enquanto o interessado não for imitido na posse. Se a venda for realizada ad corpus, ou seja, imóvel vendido como coisa certa, não caberão os pedidos de complementação, abatimento do preço ou resolução do contrato. 1.6.4. VENDA DE COISAS CONJUNTAS Não se confunde com a venda casada, que é vedado. A prática do contrato de venda permite a venda de coisas conjuntas permite. Ex.: compra de um rebanho bovino. Há uma universalidade de fato. Nas coisas vendidas conjuntamente, o defeito oculto de uma coisa não autoriza a rejeição de todas. todas . Se for comprado um rebanho bovino e somente uma vaca apresentar vício, impede-se a rejeição de todos os bovinos. O art. 503, que se refere a vendas conjuntas, não pode ser aplicado a casos em que a venda seja coletiva, que é diferente daquelas. No caso de venda coletiva, as coisas vendidas formam um todo só. Por exemplo, se a compra de um par de sapatos, um deles apresentar problema, poderá devolver os dois para adquirir novos, pois a venda é coletiva. 1.7. CLÁUSULAS ESPECIAIS DA COMPRA E VENDA Há aqui previsões que alteram os efeitos da compra e venda, dando a ela uma feição diferenciada. O CC consagra: •
cláusula de retrovenda;
•
cláusula de de preempção venda a contento ou venda sujeita à prova; cláusula convencional; cláusula de venda com reserva de domínio; cláusula de venda de documentos. As cláusulas especiais, para que tenham eficácia e validade, devem estar expressamente previstas no instrumento. instrumento. Este é um ponto em que se diferenciam das regras especiais. •
•
•
Nas regras especiais não é necessário que conste expressamente esta previsão. 1.7.1. CLÁUSULA DE RETROVENDA Cláusula de retrovenda é um pacto inserido no contrato pelo qual o vendedor reservase o direito de reaver r eaver o imóvel dentro de um certo prazo prazo..
Nesse caso, restitui o preço e as despesas feitas pelo comprador, compr ador, mas reaverá o imóvel. O prazo máximo que decorre o direito à retrovenda é de 3 anos. anos.
176 179
Aurélio Bouret
Cláusula de retrovenda só é admitida nos contratos de compra e venda de bens imóveis. imóveis . Essa cláusula torna a propriedade resolúvel, resolúvel , e portanto tem-se aqui uma cláusula resolutiva expressa. Se o comprador se recusa as quantias a que ele faz jus, o vendedor deverá depositar judicialmente esse valor, propondo uma ação de resgate (art. resgate (art. 506). O direito resgate exercido pelo e também pelosregistrada. herdeiros e legatários, isso emderelação aopoderá terceiroser adquirente, já quevendedor consta cláusula expressa Perceba-se que há uma transmissão causa mortis da cláusula de retrovenda, discutindo a doutrina se seria possível a transmissão inter vivos da cláusula de retrovenda, inclusive de forma onerosa. A lei diz que é transmissível da cláusula de retrovenda do vendedor para os herdeiros e legatários. No caso de transmissão onerosa da cláusula de retrovenda, a professora Maria Helena Diniz diz não ser possível, pois traria um direito personalíssimo do vendedor. Paulo Lôbo diz ser possível em virtude de que não há qualquer proibição nesse sentido pelo Código Civil. O art. 508 do CC trata da retrovenda feita por condôminos, quando duas ou mais pessoas têm o direito de retrato, mas apenas uma delas o exerce, o comprador poderá intimar a outra ou as outras para acordarem com essa retrovenda. Mesmo nesse caso, prevalecerá o pacto em favor de quem tenha depositado o valor pago pela coisa e pelas despesas do comprador, desde que esse valor seja integral. 1.7.2. CLÁUSULA DE PREEMPÇÃO A cláusula de preempção é a cláusula pela qual o comprador de um bem móvel ou imóvel tem a obrigação de oferecer este bem àquele que o vendeu, podendo essa intimação ser judicial ou extrajudicial, extrajudicial, a fim de que o vendedor use o seu direito de prelação, em igualdade de condições com o terceiro. Isso se o comprador decidir vender a coisa. Essa cláusula poderá estar prevista no contrato. O art. 513, queimóvel. a preferência abrangerá prazo de 180 da dias se for bem móvel, móvel , ou de parágrafo até 2 anosúnico, se fordiz bem imóvel . Tais prazos devemo ser contados data da realização da venda. Após o decurso desses prazos, é finda a preferência. Portanto, preferência. Portanto, é possível a venda do bem a outrem, sem direito de preferência. Se, dentro do período de preferência, o comprador decidir vender o bem, o vendedor deverá ser notificado judicial ou extrajudicialmente. O direito de preferência caducará se a coisa for móvel, móvel, se não exercer esse direito de preferência em 3 dias. dias. Sendo a coisa imóvel, imóvel, terá o prazo de 60 dias para exercer o direito de preferência, preferência , a contar da data em que o vendedor foi notificado pelo comprador para exercer o direito de preferência.
O Código Civil diz que, aquele que exerce a preferência tem a obrigação de pagar o preço ajustado ou encontrado em igualdade de condições com terceiro, terceiro, sob pena de perder o direito de preferência. 177 180
Aurélio Bouret
O vendedor que tenha sido preterido no seu direito de preferência, caso seja a preempção convencional, o vendedor não poderá anular a venda. Se fosse uma prelação legal (ex.: condômino), poderá fazer a adjudicação do bem. No entanto, no caso de preempção convencional, se o vendedor for preterido, caberá apenas o direito de ação visando a reparação de danos, mesmo que o adquirente tenha adquirido o bem por má-fé (art. 518). O art. 519 diz que, se a coisa expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, não tiver o destinado para que se desapropriou, ou não for utilizada em obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado o direito de preferência pelo preço atual da coisa. Este dispositivo consagra o direito de retrocessão. retrocessão. Indaga-se: esse direito de preferência terá natureza real ou natureza pessoal? O STJ já entendeu que os efeitos são de natureza meramente pessoais, cabendo portanto ao expropriado o direito de pleitear perdas e danos no caso de tredestinação. tredestinação. Por outro lado, também há decisões do STJ reconhecendo eficácia real do direito de retrocessão. Tartuce concorda que esse direito de retrocessão tem natureza real. O art. 520 diz que o direito de preferência não se pode ceder, e também não passa aos herdeiros.. É, aqui, reconhecida a intransmissibilidade do direito de preferência, seja mortis herdeiros causa, seja inter vivos. A preferência convencional não se transmite aos herdeiros. 1.7.3. CLÁUSULA DE VENDA SOBRE DOCUMENTOS Pela cláusula de venda sobre documentos, que tem por objeto bens móveis, a tradição será substituída pela entrega de um documento correspondente à propriedade (título representativo do domínio), conforme art. 529 do CC. Se estiver prevista essa cláusula de venda sobre documentos, e essa documentação estiver em ordem, o comprador não pode recusar pagamento, alegando que há um defeito na qualidade da cosia ou no estado da coisa, salvo se o defeito estiver efetivamente comprovado. Veja, o parágrafo único do art. a rt. 529 diz que, achando-se a documentação em ordem, não pode o comprador recusar o pagamento, a pretexto de defeito de qualidade ou do estado da coisa vendida, salvo se o defeito já houver sido comprovado. Isso porque o comprador ainda nem sequer tem a coisa consigo. Com essa transferência do documento que transfere a propriedade, o pagamento deverá ocorrer na data e no lugar em que ocorrer essa entrega do documento. Quando o documento é entregue, o preço deverá ser pago. O art. 532 diz que, estipulado o pagamento por intermédio de estabelecimento bancário, caberá ao banco efetuar esse pagamento com a entrega dos documentos, não tendo o banco a obrigação de verificar a coisa vendida, pela qual não responde. O parágrafo único diz que, nesse caso, somente após a recusa do estabelecimento bancário a efetuar o pagamento, poderá o vendedor pretendê-lo, diretamente do comprador. 1.7.4. CLÁUSULA DE VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO Ocorre a cláusula de venda com reserva de domínio quando o vendedor vende a coisa,
mas continua tendo o domínio. Por meio dessa cláusula, inserida no contrato de coisa móvel infungível, o vendedor mantém o domínio da coisa, mas até que haja o pagamento integral pelo comprador. 178 181
Aurélio Bouret
O comprador receberá a posse direta da coisa, mas a propriedade continua sendo do vendedor, sendo esta resolúvel, visto que, uma vez pagando o comprador, a propriedade passa a ser dele. Pelos riscos da coisa, responderá o comprador ( res perit emptoris), ou seja, é uma exceção à res perit domino, sendo uma forma de viabilizar a cláusula com reserva de domínio. art. 522 consagra c onsagra como formalidade para a cláusula de venda com reserva de domínio que suaOestipulação se dê por escrito escrito e e haja registro no cartório de títulos e documentos do domicílio do comprador. comprador. Segundo o CC, esta é uma condição de validade perante terceiros de boa-fé. Em verdade não é uma condição de validade, mas sim de eficácia, pois não levando a registro não deixará de ser válida, e sim ineficaz perante terceiros. E se houver mora ou inadimplemento absoluto? O vendedor poderá promover uma ação de cobrança das parcelas vencidas e que não foram efetivamente pagas. Essa é uma opção. A segunda é o vendedor recuperar a posse da coisa, já que ele é o proprietário da coisa. No entanto, como é que o vendedor vai recuperar a posse da coisa? Flávio Tartuce entende que será por meio da reintegração de posse. Daniel Assunção entende que será o procedimento comum com tutela de urgência, mas não se sabe como a jurisprudência vai se posicionar. O art. 525 diz que o vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mora , mediante protesto do título ou título ou interpelação judicial.. judicial Vale ressaltar que a teoria do adimplemento substancial também vai promover mudanças e mitigações na chamada cláusula de reserva de domínio. Ex.: sujeito pagou 90% das parcelas, não poderá o contrato simplesmente ser desfeito, devendo preservá-lo e promover a ação de cobrança, a fim de que cobre as parcelas vencidas e as vincendas. É preciso diferenciar da cláusula de venda de reserva com domínio de contrato de alienação fiduciária e do leasing (arrendamento mercantil): •
•
•
domínio: há uma cláusula especial de compra cláusula de venda com reserva com domínio: há e venda. Implica que o domínio permaneça nas mãos do devedor; alienação fiduciária: há um direito real de garantia. O devedor é o fiduciante que compra o bem de um terceiro, mas não podendo pagar, pegará o dinheiro com a instituição financeira, e para garantir o pagamento a esta instituição financeira, transferirá a propriedade a esse credor fiduciário. Há aqui também uma propriedade resolúvel, mas esta é de terceiro, e não do próprio vendedor; mercantil): há um contrato. Há um contrato de locação com leasing (arrendamento mercantil): há opção de compra. A opção de compra se dá com o pagamento do valor residual garantido (VRG).
1.8. TERRENOS DA MARINHA Terrenos de marinha são todos aqueles que, banhados pelas águas do mar ou dos rios e lagoas navegáveis, vão até a distância de 33 metros para metros para a parte da terra contados da linha do preamar médio, medida em 1831.
Os terrenos de marinha são bens da União. União. Isso se justifica por se tratar de uma região estratégica em termos de defesa e de segurança nacional.
179 182
Aurélio Bouret
Segundo José dos Santos, em algumas regiões, a União permitiu que particulares utilizassem, de forma privada, imóveis localizados em terrenos de marinha. Como essas áreas pertencem à União, o uso por particulares é admitido pelo regime da enfiteuse enfiteuse (aforamento). (aforamento). A enfiteuse funciona da seguinte forma, a União (senhorio direto) direto) transfere ao particular particular (enfiteuta) o domínio útil, este particular passa a ter a obrigação de pagar anualmente uma importância a título de foro ou pensão. O particular (enfiteuta) pode transferir para outras pessoas o domínio útil que exerce sobre o bem. bem. Todavia, a pessoa que transferir o domínio útil do imóvel deverá pagar 5% do valor do domínio útil à União. União. Esse valor é chamado de laudêmio laudêmio e e seu pagamento está previsto no art. 3º do Decreto-Lei nº 2.398/87. O STJ entende que será nulo o contrato o contrato firmado entre particulares de compra e venda de imóvel de propriedade da União quando ausente o prévio recolhimento do laudêmio e laudêmio e a certidão da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) , ainda que o pacto tenha sido registrado no Cartório competente. c ompetente. Vale ressaltar que a prévia autorização da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) não é mera formalidade, formalidade, pois, segundo entende o STJ, a comunicação do negócio jurídico formalizado entre o ocupante e terceiro à SPU não se reveste de ato de mera formalidade, mas se constitui em medida de essencial importância e que produz efeitos jurídicos relevantes, uma vez que a União é a proprietária do terreno de marinha e, nessa qualidade, deverá estar sempre a par e consentir com a utilização de bem que lhe pertence. Tais bens públicos são da espécie “bens dominicais”, os quais, apesar de não estarem sendo utilizados para a realização de uma finalidade pública, o regime jurídico dos bens dominicais é híbrido, aplicando-se as normas de direito público e de direito privado. O contrato de compra e venda de um bem dominical deve respeitar formalidades legais mais rígidas do que se fosse um bem de um particular. O tabelião de notas poderia ter lavrado a escritura de compra e venda e o oficial do Registro de Imóveis não pode registrar o título sem a prova do pagamento do laudêmio. É dever dos tabeliães e registradores, antes de lavrar ou registrar a escritura, exigir a certidão da SPU, na qual estará declarado que houve o pagamento do laudêmio e cumprimento das demais formalidades. 2. TROCA OU PERMUTA 2.1. CONCEITO Troca ou permuta é conceituado como sendo um contrato através do qual as partes se obrigam a dar uma coisa para receber outra coisa, não podendo esta coisa ser dinheiro, pois do contrário haveria compra e venda. Há aqui um contrato bilateral, oneroso (as duas partes realizam sacrifício patrimonial), comutativo (as duas partes conhecem as prestações a que se submetem), translativo da propriedade (cada uma das partes assume essa propriedade), contrato consensual (o contrato se aperfeiçoa com o simples encontro das vontades). A permuta vai gerar para cada contratante a obrigação de transferir ao outro contratante o domínio da coisa, que é o objeto da prestação.
Em relação às despesas com a tradição, o art. 533, 533 , I, vai consagrar, via de regra, a divisão em igualdade, mas o contrato poderá dispor de forma diferente. Aplicam-se, residualmente, à troca as disposições referentes r eferentes à compra e venda. 180 183
Aurélio Bouret
Ressalte-se a distinção de que, na compra e venda, o vendedor, após a entrega da coisa vendida, não poderá pedir a devolução da coisa pelo fato de não ter recebido o preço. Na troca, o tradente (permutante) tem o direito de pedir de volta o que deu se a outra parte não lhe entregar o objeto permutado, permutado, ou seja, não cumprir a sua obrigação. 2.2. TROCA ENTRE ASCENDENTES E DESCENDENTES O art. 533, II, diz que é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, se não houver o consentimento dos demais descendentes e do cônjuge do alienante. Veja que o art. 533 fala de trocas desiguais. Ou seja, se estiver diante de troca s coisas iguais, não é necessário o consentimento dos consentimento dos demais descendentes e do cônjuge do alienante. O raciocínio é o mesmo para o caso em que o descendente der coisa mais valiosa ao ascendente e este dá a ele uma coisa menos valiosa, sendo desnecessário o consentimento dos demais descendentes e do cônjuge. 3. CONTRATO ESTIMÁTORIO
3.1. CONCEITO O contrato estimatório é também denominado de venda em consignação. Nesse contrato, o consignante vai transferir ao consignatário bem móveis, a fim de que o consignatário venda esses bens por um preço estimado. Ou o consignatário vende esses bens, pagando um preço estimado, ou terminado o contrato sem venda, devolverá esses bens no prazo ajustado (art. 534). Há aqui um contrato bilateral, oneroso, real (pois se aperfeiçoa com a entrega da cosia consignada) e comutativo. Parcela da doutrina vai dizer que, na verdade, esse contrato não seria bilateral, pois quando ele nasce apenas uma das partes tem a obrigação. Antes de nascer, o consignante entrega a coisa, mas quando termina de entregar a coisa é que nasce o contrato estimatório, passando a apenas o consignatário a ter a obrigação de pagar ou de devolver. Portanto, seria um contrato unilateral, mas oneroso. 3.2. NATUREZA JURÍDICA Há um grande debate sobre a natureza jurídica da obrigação assumida pelo consignatário. 1ª Corrente: Alguns autores vão entender que essa obrigação assumida por ele é alternativa. Isso se dá pelo fato de poder escolher se ele devolve a coisa ou se ele paga o preço. Caio Mário, Tartuce, Lôbo e Samer. 2ª Corrente: Outros dizem que a obrigação é facultativa, devendo ele pagar, mas caso não queira poderá devolver. Maria Helena Diniz, Simão e Venosa entendem dessa forma.
•
•
O consignatário poderá devolver a coisa ou pagar. Isso é majoritário. O consignante mantém a condição de proprietário da coisa. O art. 536 diz que a coisa consignada não pode ser objeto de penhora ou sequestro pelos credores do consignatário, enquanto não pagar integralmente o preço. Isso porque a coisa não é dele. 181 184
Aurélio Bouret
O art. 537 diz que o consignante não pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição. Isso restituição. Isso quer dizer que há exigência de um comportamento de boa-fé, dentro do esperado pelo consignante. Findo o prazo do contrato, co ntrato, o consignante tem duas opções: cobrar o preço de estima ou promover a ação de reintegração da posse, a fim de reaver o bem cedido. Lógico que isto se considerarmos a obrigação alternativa. Caso seja considerada obrigação facultativa, o único dever que o consignatário tem é de pagar a coisa. Findo o prazo, o credor poderia apenas propor a ação de cobrança e não poderia propor a ação de reintegração de posse. Daí a importância de se definir se a obrigação é alternativa ou facultativa. 3.3. RESPONSABILIDADE PELA PERDA DA COISA CONSIGNADA O art. 535 diz que o consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço, se a restituição da coisa, em sua integridade, se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável.. imputável Percebe-se que deverá ter de pagar a coisa, já que não consegue devolver. Isso porque passa a ser de sua responsabilidade. 4. DOAÇÃO 4.1. INTRODUÇÃO Doação é um contrato benéfico, unilateral e gratuito. Por essa razão só será admitida interpretação restritiva, conforme art. 114. Em relação à doação com encargo (modal), (modal), entende-se que continua diante de um contrato unilateral, mas unilateral imperfeito. Isso porque existe o encargo, mas este não constitui uma contraprestação. O encargo é um ônus, mas que não tem o peso de uma contraprestação. Existe entendimento em sentido diverso, mas este é o que prevalece. A controvérsia existe em relação à aceitação do donatário. A aceitação do donatário é requisito essencial do contrato de doação? Maria Helena Diniz diz que a doação não se aperfeiçoa enquanto o donatário não manifestar a sua aceitação. Paulo Luiz Netto Lôbo vai dizer que a aceitação é simplesmente um elemento complementar, ligado à eficácia da doação, não sendo elemento essencial da doação. Flávio Tartuce concorda com esse entendimento, dizendo que a aceitação se encontra no plano da eficácia e não da validade. O art. 539 diz que o doador pode fixar prazo ao donatário, para declarar se aceita ou não a liberalidade. Desde que o donatário, ciente do prazo, não se manifeste dentro dele a declaração, entende-se que a aceitou, desde que a doação seja pura, ou seja, não seja sujeita a encargo (modal). Eventual silencio do doador traz uma presunção relativa de aceitação. Inclusive, dispensa-se a aceitação expressa quando se tratar de doação pura, feita em
favor de absolutamente incapaz. incapaz. É o que diz no art. 543. A aceitação ainda pode ser tácita, na hipótese de doação feita em contemplação a casamento futuro. Quando os nubentes se casam, há uma aceitação tácita. Pode ser feita de um 182 185
Aurélio Bouret
nubente para eles, de um terceiro em favor dos nubentes, aos filhos que no futuro casamento advierem, etc. Havendo casamento, há uma aceitação tácita. O art. 546 diz que, nessa situação, a celebração do casamento gera uma presunção de aceitação. São características do contrato de doação o fato de ser um contrato consensual (aperfeiçoa comatéopode encontro de vontades), contrato formal (pode ser solene, escrito, e eventualmente ser verbal). A doação solene ocorrerá nos casos de doação de imóvel com valor superior a 3 30 0 salários mínimos. A doação será formal e não solene, nos casos envolvendo casos de imóvel inferior ou igual a 30 salários mínimos e nos bens móveis. O art. 541, parágrafo único, diz que a doação de bens móveis e de pequeno valor poderá ser verbal seguida da tradição. 4.2. MODALIDADES DE DOAÇÃO 4.2.1. DOAÇÃO REMUNERATÓRIA A doação remuneratória é uma doação em forma de remuneração. Tem como característica a retribuição de um serviço prestado pelo donatário. Todavia, vale lembrar que esse serviço originariamente não seria cobrado pelo donatário. Ex.: doação de um automóvel feita ao médico que salvou a vida do doador. Neste caso, o carro vale 40 mil e a cirurgia feita pelo médico vale 30 mil, ainda que tenha sido gratuita. Porém, em relação aos 10 mil é que haverá a liberalidade. A lei diz que só há liberalidade na parte que excede o valor do serviço prestado. prestado. A análise da doação remuneratória é interessante por três razões principais: •
•
•
cabe alegação de vício redibitório em relação ao bem doado, já que a doação é remuneratória; mesmo nos casos de ingratidão, as doações remuneratórias não podem ser revogadas; as doações remuneratórias de serviços feitos ao ascendente não estão sujeitas à colação, não devendo ser trazidas ao inventário.
4.2.2. DOAÇÃO CONTEMPLATIVA A doação contemplativa (ou meritória) é baseada na condição pessoal do indivíduo, baseada no merecimento do donatário. O art. 540 diz que a doação contemplativa é aquela feita em contemplação a um merecimento do donatário, de modo que esta não perde o caráter de liberalidade. O doador declara expressamente quais os motivos da sua doação. Normalmente o doador leva em consideração uma característica pessoal do donatário. Ex.: doam-se os livros ao professor, pois é um excelente leitor e estudioso.
4.2.3. DOAÇÃO AO NASCITURO O art. 542 diz que a doação feita ao nascituro valerá, sendo aceita pelo seu representante legal. 183 186
Aurélio Bouret
Será o representante legal que aceita a doação ao nascituro. Na doação ao nascituro, o contrato está válido, mas a eficácia da doação depende do nascimento com vida do donatário, estando em uma condição suspensiva. Portanto, se está diante de uma doação condicional. Entende-se possível a doação a uma prole eventual, eventual, nem ter sido concebida ainda. Este entendimento é confirmado pelo art. 1.800,o §4º, que diz que se, decorridos 2 anos após a abertura da sucessão, não for concebido herdeiro esperado esperado, , os bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros legítimos. legítimos. O doador morreu, mas antes de morrer doou o bem a uma prole eventual. Se depois da morte, passados 2 anos, a prole eventual não foi concebida, passa-se os bens aos herdeiros, objeto da doação. 4.2.4. DOAÇÃO SOB FORMA DE SUBVENÇÃO PERIÓDICA Subvenção periódica é dar a alguém algo periodicamente. Há aqui uma doação de trato sucessivo,, situação na qual o doador vai estipular rendas a favor do donatário (art. 545). sucessivo Em regra, terá como causa extintiva a doação sob forma de subvenção periódica a morte do doador ou do donatário. Quem morrer primeiro extinguirá a doação. Atente-se que a doação sob forma de subvenção periódica poderá ultrapassar a vi vida da do doador, se houver previsão contratual nesse sentido. Nunca vai ultrapassar a vida do donatário, tendo como característica intuito personae. 4.2.5. DOAÇÃO EM CONTEMPLAÇÃO DE CASAMENTO FUTURO A doação em contemplação de casamento futuro é aquela em que o sujeito diz que se João casar com Maria, eles receberão um imóvel. É a denominada doação propter nuptias nuptias. Essa doação é feita a pessoa certa e determinada, e, portanto, é uma doação condicional. Essa doação pode ser feita entre os nubentes, por um terceiro que faça a um deles ou a ambos, ou a favor dos filhos que nascerem àquele casamento. 4.2.6. DOAÇÃO PODERÁ SER DE ASCENDENTES A DESCENDENTES E DOAÇÃO ENTRE CÔNJUGES A doação poderá ser de ascendentes a descendentes e doação entre cônjuges. O art. 544 diz que as doações de ascendentes a descendentes e doação entre cônjuges importam em adiantamento do que lhes cabe por herança. Há uma preocupação com a legítima. Há uma presunção de que aquilo que foi recebido antes será adiantamento da herança. Então, quando for aberto o inventário deverá ser trazido o bem ao processo. No caso de doação de ascendentes a descendentes, os bens deverão ser colacionados ao processo de inventário pelo descendente que recebeu o bem, sob pena de ser considerado sonegado, perdendo o direito que tem sobre a coisa. É possível que o doador dispense essa colação, caso em que o donatário não precisará
trazer o bem ao inventário. A doação entre cônjuges é plenamente válida e possível, desde que o bem doado não seja integrante de patrimônio comum do casal, como é o bem particular. O que não se admite é a doação de bem comum do casal. 184 187
Aurélio Bouret
4.2.7. DOAÇÃO COM CLÁUSULA DE REVERSÃO A doação com cláusula de reversão é aquela em que o doador estipula que os bens doados voltem ao patrimônio do doador, caso ele sobreviva ao donatário. O que há aqui é uma condição resolutiva expressa (art. 547). Atente-se que não se pode estipular que, se o donatário morrer, os bens serão destinados a João, pois estaria havendo pacta corvina, discutindo herança de pessoa viva. Se o doador morrer antes do donatário, esta condição jamais ocorrerá, incorporando-se os bens definitivamente ao patrimônio do donatário, pois a condição resolutiva não se implementará. A cláusula de reversão não torna o bem inalienável, podendo o donatário alienar o bem. Porém, se alienar o bem e vier a falecer antes do doador, essa alienação é sem efeito perante o doador. doador. Torna-se com a implementação da condição resolutiva, conforme art. 1.359. 4.2.8. DOAÇÃO CONJUNTIVA A doação conjuntiva é aquela que conta com a presença de 2 ou mais donatários, havendo uma obrigação divisível, e que será doado o bem para 2, 3 ou 4 donatários. Há uma presunção relativa de divisão igualitária da igualitária da coisa entre os donatários. Em regra, não existe direito de acrescer entre os donatários. Isto é, foi doado um bem a 4 pessoas, mas um dos donatários morreu, agora a parte dele vai para os herdeiros, não havendo direito de acrescer aos demais. Isso é a regra, tendo em vista que o direito de acrescer poderá estar previsto no contrato, ou mesmo em lei, conforme o art. 551, parágrafo único. O art. 551, parágrafo único, traz o direito de acrescer legal quando os donatários forem marido e mulher, caso em que, caso a mulher morra, passa tudo para o marido. 4.2.9. DOAÇÃO MANUAL A doação manual é a doação com a mão, situação em que há uma tradição imediata, tratando-se da doação que se dá com a tradição. Lembre-se que é o caso da doação verbal que se consuma com a tradição, sendo certo que se trata de coisa de pequeno valor (art. 541, parágrafo único). 4.2.10. DOAÇÃO INOFICIOSA A doação inoficiosa é aquela prevista no art. 549, a qual estabelece que é nula a doação quanto à parte que exceder o limite de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. É a doação que prejudica a legítima. Não é toda doação que é considerada nula, atingindo somente a parte que exceder à legítima.
Ex.: João tem um patrimônio de 1 milhão mi lhão de reais, tendo 79 anos e dois filhos. Arrumou uma namorada de 18 anos, decidindo doar a ela 700 mil reais. João não poderia doar 700 mil,
185 188
Aurélio Bouret
pois 50% do seu patrimônio integra a legítima. Portanto se doou 700 mil, considera-se 200 mil nulos, angariando 500 mil. Segundo o STJ, aplicam-se às pretensões declaratória de nulidade de doações inoficiosas o prazo prescricional de 10 anos para o ajuizamento dessa ação. ação . A ação só pode ser proposta por quem é interessado na declaração de nulidade, ou seja, pelos herdeiros do doador. 4.2.11. DOAÇÃO UNIVERSAL A doação universal é a doação do universo de bens. O art. 548 diz que é nula a doação de todos os bens sem a reserva do mínimo para a sobrevivência do doador. Portanto a doação universal é vedada, caso não haja reserva para sobrevivência do doador. Há a consagração do estatuto do patrimônio mínimo do Ministro Luiz Edson Fachin. É preciso fazer uma leitura adequada do art. 548, chegando à conclusão de que poderá a pessoa doar todo o seu patrimônio, desde que faça reserva de usufruto ou de rendas a seu favor. Ex.: sujeito doa o seu único apartamento com a cláusula de usufruto de que os valores do aluguel serão dele. 4.2.12. DOAÇÃO DO CÔNJUGE ADÚLTERO AO SEU CÚMPLICE O art. 550 diz que a doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice na traição é anulável, desde que proposta a ação anulatória pelo outro cônjuge ou pelos herdeiros necessários, até 2 anos após a dissolução da sociedade conjugal. Essa dissolução vem com a separação judicial ou divórcio. divórcio. Esse dispositivo não pode ser aplicado quando o doador vive em união estável com o donatário. Isto ocorre quando o doador está separado de fato do cônjuge. 4.2.13. DOAÇÃO A ENTIDADE FUTURA Doação a entidade futura ocorre quando a entidade irá existir. A doação feita por uma pessoa a uma pessoa jurídica que ainda não existe, condicionando a eficácia da doação à regular constituição dessa sociedade é a doação a entidade futura. Caso a entidade não seja constituída no prazo de 2 anos anos,, a contar da doação, caducará a doação. 4.3. PROMESSA DE DOAÇÃO Existe uma discussão se é possível um contrato preliminar de doação, o qual será unilateral sobre uma liberalidade futura.
Uma das partes compromete-se a celebrar um contrato de doação no futuro.
186 189
Aurélio Bouret
Tartuce entende que é possível. Admitida a validade e eficácia do negócio, o futuro beneficiário, que tem um contrato preliminar a seu favor, terá o direito de exigir o cumprimento dessa promessa. 4.4. REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO A revogação da doação é uma forma de resilição unilateral, por conta da perda da confiança. É reconhecido esse instituto como um direito potestativo em favor do doador. A revogação poderá se dar por dois motivos: donatário; ingratidão do donatário; O art. 556 proíbe que exista a renúncia prévia do doador ao direito de revogar a doação por ingratidão. Isso não impede que, tendo ocorrido o ato de ingratidão, ainda assim não revogue. O que não pode é renunciar previamente. O art. 557 traz um rol exemplificativo de exemplificativo de casos que podem motivar a revogação por ingratidão: donatário atentou contra a vida do doador: se doador: se conseguir consumar a morte do doador, quem terá legitimidade será os seus herdeiros; donatário injuriou atentou gravemente fisicamente contra o doador; doador; donatário o doador ou se caluniou; caluniou; se, podendo ministrar alimentos ao doador, o donatário tenha se recusado a prestar; prestar; quando o donatário causar uma das hipóteses acima em face do cônjuge, ascendente, descendente, ainda que adotivo, ou irmão do doador. O art. 561 diz que, no caso de homicídio doloso do doador, a ação caberá aos seus herdeiros, exceto se aquele houver perdoado. A única opção de perdoar o donatário no caso c aso de ter sido morto pelo donatário, é o caso em que tenha sido vítima da tentativa de homicídio e ter sido internado no hospital, momento em que, em sã consciência, perdoou o donatário, e posteriormente viesse a morrer. Neste caso, obviamente não caberia c aberia a revogação da doação. A revogação por ingratidão não vai prejudicar direitos adquiridos por terceiros, e nem vai obrigar o donatário a restituir frutos que percebeu antes da citação válida da ação que intenta a revogação da doação. Antes da citação ele é possuidor de boa-fé, então o adquirente •
•
•
•
•
•
terceiro de boa-fé e os frutos percebidos não devem ser restituídos. Se o donatário já alienou o bem terá o direito do valor da coisa alienada. Existem casos em que não se admite a revogação por ingratidão, como é o caso de: doação puramente remuneratória: remuneratória: somente admite-se a revogação naquilo que exceder a prestação do serviço, ou seja, na parte da liberalidade; doação com encargo quando já cumprido o encargo: também não podem ser revogadas as doações com encargo quando já cumprido o encargo; doação relacionada com o cumprimento de uma obrigação natural: apesar de não existir responsabilidade, existe débito, não cabendo ca bendo a revogação; doação propter nuptias nuptias: não caberá a revogação de doação no caso de doação em contemplação de casamento futuro. O prazo para revogação da doação, segundo o art. 559, deverá ser pleiteada no prazo de 1 ano, a contar de quando chegue o conhecimento do doador o fato que autoriza ao doador o fato que autoriza a revogação da doação, e chegue ao seu conhecimento de que o autor •
•
•
•
daquele fato é o donatário, começando a contar esse prazo de 1 ano. Como a ação de revogação é constitutiva negativa, esse prazo é decadencial. •
executar. inexecução do encargo ou modo para executar. 187 190
Aurélio Bouret
No caso de revogação da doação por inexecução do encargo, apesar de existir uma certa controvérsia, é majoritário o entendimento de que o prazo para revogação da doação por descumprimento de encargo é prescricional de 10 anos, pois teria ocorrido a violação ao direito subjetivo do doador de ver cumprido o encargo. O art. 560 diz que o direito de revogar a doação não se transmite aos herdeiros do doador e nem prejudica os herdeiros do donatário. A verdade é que o direito de revogar a doação se transmite aos herdeiros do doador se a ação já foi iniciada. O direito de revogar não foi transmitido ao herdeiros do doador, mas sim a possibilidade de prosseguir a ação que foi iniciada i niciada pelo doador visando a revogação da doação. Portanto, eles poderão continuar contra o donatário, inclusive continuar contra os herdeiros do donatário, caso ele venha a falecer depois do ajuizamento do pleito revogatório. A respeito da revogação da doação onerosa, por inexecução do encargo, não se pode confundir o legitimado da revogação da doação com os legitimados para exigir a execução do encargo, que pode ser o doador, terceiro ou até o Ministério Público, caso o encargo tenha interesse geral. Não havendo prazo para o cumprimento, o doador poderá notificar o donatário judicialmente para que dentro de um prazo razoável cumpra a obrigação (art. 562). Após o decurso do prazo, poderá começar o prazo para doação. 5. LOCAÇÃO DE COISAS NO CÓDIGO CIVIL 5.1. INTRODUÇÃO O contrato de locação é um contrato por meio do qual uma das partes se obriga a ceder a outra parte por um tempo o uso e gozo de uma coisa infungível, por meio de uma certa remuneração que é denominado aluguel. A primeira característica é que é um contrato bilateral, contrato oneroso (existe remuneração, ou seja, o sacrifício por ambas), contrato comutativo (as partes já sabem as suas prestações), contrato consensual (aperfeiçoa-se com o encontro das vontades), contrato informal (não depende de forma escrita e nem escritura pública) e é um contrato de execução continuada ou de trato sucessivo. O Código Civil trata da locação de bens móveis e bens imóveis. Em relação aos bens imóveis, o CC tratará das locações que não estejam sujeitas à Lei nº 8.245/91, a qual trata da locação de imóveis urbanos, levando em consideração a destinação desse imóvel. Se o imóvel for destinado à residência, indústria, comércio e para prestação de serviços, será regido pela Lei nº 8.245/91. Se for destinado para outros fins, será regido para outros fins, como agricultura, pecuária, extrativismo, etc., incidindo o Estatuto da Terra ou o Código Civil. Além disso, o art. 1º da Lei de Locações excluiu alguns imóveis do âmbito de aplicação, como imóveis públicos (Lei nº 8.666), vagas autônomas de garagem, espaços publicitários, locação de espaços de apart-hotel, flats, equiparados (CC e CDC), arrendamento mercantil e leasing (resoluções do BACEN). O que se percebe é que o Código Civil tem uma aplicação reduzida em relação aos imóveis.
188 191
Aurélio Bouret
5.2. DEVERES DAS PARTES NUMA LOCAÇÃO O locador locador é é obrigado a: entregar ao locatário a coisa com todas as suas pertenças e condições de ser utilizadas; manter o bem estado de utilização peloda locatário; se ocorrer a no deterioração da coisa pacífica no prazo locação e não sendo essa deterioração culpa do locatário, poderá ele propor a redução do aluguel, ou até mesmo resolver o contrato, pois a coisa não lhe serve mais (art. 567); resguardar o locatário contra turbações e esbulhos cometidos por terceiros. Tanto o locador quanto o locatário serão legitimados para ações possessórias. O locatário locatário é é obrigado a (art. 569):
•
• •
•
•
• • •
servir-se da coisa alugada para seus usos convencionados ou presumidos conforme a natureza da coisa; pagar pontualmente o aluguel; levar ao conhecimento do locador as turbações feitas por terceiros ; restituir a coisa no estado em que há recebeu, salvo as deteriorações naturais da coisa.
O art. 571 diz que se a locação for estipulada com prazo fixo, antes do vencimento prazo não poderá ser reavida pelo locador, salvo se o locador indenizar o locatário pelas perdas e danos resultantes da quebra contratual. Neste caso, o locatário terá o direito de retenção do bem até que haja o seu pagamento. Da mesma forma, o locatário somente pode devolver a coisa antes do pactuado pagando a multa prevista no contrato, proporcionalmente ao tempo que restar para o término daquele contrato. O art. 572 vai v ai dizer que a multa ou a obrigação o brigação de pagar o aluguel pelo tempo que restar do contrato, se ela constituir uma obrigação excessiva, poderá o juiz reduzi-la em bases razoáveis. 5.3. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Se a locação é por prazo determinado, cessará de pleno direito com o esgotamento do prazo. Findo o prazo da locação, se o locatário l ocatário continuar na posse da coisa alugada e o locador não se opor. Neste caso, presume-se que a locação tenha sido prorrogada pelo tempo indeterminado e com o mesmo valor de aluguel (art. 574). Nessas circunstâncias, a qualquer tempo, poderá o locador notificar o locatário para que ele restitua ao locador o bem. É a denominada denúncia vazia, vazia, resilição unilateral. Se a coisa, objeto de locação, l ocação, foi alienada pelo locador, havendo um novo proprietário, este não é obrigado a respeitar o contrato, pois o contrato só vale entre as partes. Todavia, se o contrato, estando em sua vigência, por prazo determinado, tenha uma cláusula de vigência no caso de alienação, e esta cláusula conste no registro de imóveis ou no
cartório de títulos e documentos, situação na qual terá eficácia perante terceiros. Nos casos envolvendo imóvel, caso o novo locador não esteja obrigado a respeitar o contrato, não poderá simplesmente despejar o locatário, devendo observar o prazo de 90 dias 189 192
Aurélio Bouret
para o locatário desocupar o bem, situação na qual começará a contar o prazo de notificação, visando a desocupação do imóvel. Em relação às benfeitorias, o locatário tem direito de retenção quanto às benfeitorias necessárias, até ser indenizado por ela. Em relação às benfeitorias úteis, terá direito de retenção se a implementação delas tenha sido autorizada pelo locador. O STJ vai trazer a Súmula 335 que vai dizer que nos contratos de locação é válida a cláusula de renúncia às benfeitorias e ao direito de retenção. 6. EMPRÉSTIMO: COMODATO E MÚTUO 6.1. INTRODUÇÃO O contrato de empréstimo é um negócio jurídico pelo qual uma pessoa entrega uma coisa a outra pessoa e de forma gratuita, situação na qual essa pessoa se obriga a devolver a coisa emprestada ao final do contrato. Se esta coisa for consumível, esta coisa deverá ser restituída na mesma espécie e na mesma quantidade. Há duas espécies de contrato de empréstimo: comodato:: empréstimo de bem infungível; comodato mútuo mútuo:: empréstimo de bem fungível. Os dois contratos de empréstimos, além de serem gratuitos e unilaterais, ou seja, benéficos, como regra, também são comutativos e informais, e reais, percebendo a características de unilateralidade. •
•
6.1.2. COMODATO O comodato, que é o empréstimo de bem infungível, pode ter por objeto tanto bens móveis como imóveis. A parte que empresta é o comodante e a parte que recebe é o comodatário. O contrato é baseado na confiança. Por isso o contrato é intuito personae. A doutrina aponta a possibilidade de comodato de bens fungíveis, desde que esses bens sejam utilizados para enfeites ou para ornamentação. Trata-se do comodato ad pompam vel ad ostentationem. Quer dizer que, por convenção das partes, um bem que, por sua natureza é fungível, acaba se tornando infungível. O art. 580 diz que tutores, curadores e administradores de bens alheios em geral não podem dar em comodato, sem autorização especial, dos bens que estão sob sua guarda. O contrato de comodato é temporário, pois do contrário seria doação. Esse prazo pode ser determinado ou indeterminado. Caso seja indeterminado, presume-se que o prazo é aquele para o uso a que se destinou o empréstimo. Nesse caso, não pode o comodante, salvo necessidade urgente e imprevista, assim reconhecida pelo juiz, suspender o uso ou gozo da coisa emprestada antes do
cumprimento do fim a que se propôs. Essa regra também vale para o comodato com prazo determinado, visto que, antes do prazo, o comodante não pode reaver a coisa, salvo necessidade e urgência imprevistas. 190 193
Aurélio Bouret
A parte final do art. 582 do CC diz que o comodatário constituído em mora, além de por ela responder, irá pagar até restituí-la o aluguel da coisa, que será aquele arbitrado pelo comodante. É um aluguel-pena. O STJ entende que esse aluguel é uma verdadeira pena privada e não será tido como indenização pela ocupação. O objetivo aqui coagir o comodatário a fim de que ele restitua o mais rapidamente possível a coisa emprestada. Se houver um arbitramento exagerado, poderá ser objeto de controle judicial. Segundo o STJ, o aluguel-pena não pode ser superior ao dobro do valor do aluguel cobrado em média pelo mercado. A primeira parte do art. 582 diz que o comodatário é obrigado a conservar, como se sua fosse sua, não podendo usar a coisa c oisa emprestada em desacordo com o que prevê o contrato de comodato ou da própria natureza da coisa. Se assim o fizer, responderá poder perdas e danos. O art. 583 diz que, se caindo em risco a coisa emprestada, o comodatário deixar de salvar essa coisa para salvar coisa própria, responderá pelo dano ocorrido na coisa objeto do comodato, ainda que este dano seja fruto de caso fortuito ou força maior. O comodatário não pode recobrar do comodante despesas que ele teve para usar e gozar da coisa emprestada (art. 584). Havendo pluralidade de comodatários, 585). É um caso de solidariedade passiva legal. haverá responsabilidade solidária entre eles (art. 6.1.3. MÚTUO O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis, havendo de um lado o mutuante (cede a coisa) e do outro o mutuário (recebe a coisa). Em regra, é um contrato unilateral, real (aperfeiçoa-se com a entrega da coisa), gratuito (exceção ao mútuo feneratício), comutativo, temporário e informal. Exemplo é o empréstimo de dinheiro. O mútuo somente pode ter por objeto bens móveis, pois só recai sobre bens fungíveis, e todos os bens imóveis são infungíveis. Como a coisagênero, é transferida outremeecom esteaoutrem consome, devolvendo uma nova coisa com o mesmo mesmapara qualidade mesmaaquantidade, é forçoso convir que este contrato é translativo da propriedade, pois transfere o domínio da coisa empresada ao mutuário. Portanto, por conta do mutuário correrão todos os riscos da coisa, desde o momento da tradição. O art. 590 diz que o mutuante pode exigir do mutuário uma garantia real ou fidejussória, se antes do vencimento do contrato o mutuário sofrer uma notória mutação na sua situação econômica. Caso o mutuário não atenda essa solicitação do mutante para constituir uma garantia real ou fidejussória, haverá neste caso o vencimento antecipado da dívida. Em regra, o mútuo, quando feito a um menor de idade, a lei vai dizer que se for feito a um menor sem autorização do seu representante, não poderá ser reavido do mutuário, e nem mesmo dos seus fiadores, pois o mútuo foi feito a um menor sem autorização do representante
(art. 588). Essa regra comporta exceções. O art. 589 diz que não se aplica a regra do art. 588 quando: 191 194
Aurélio Bouret
•
•
•
• •
a pessoa, de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o empréstimo, o ratificar posteriormente; o menor, estando ausente essa pessoa, se viu obrigado a contrair o empréstimo para os seus alimentos habituais; se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho. Porém, em tal caso, a execução do credor não lhes poderá ultrapassar as forças; se o empréstimo reverteu em benefício do menor; se o menor obteve o empréstimo maliciosamente.
6.1.3.1. MÚTUO ONEROSO (MÚTUO FENERATÍCIO) O mútuo poderá ser oneroso, tratado no art. 591. Segundo esse artigo, destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros,, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406 , juros permitida a capitalização anual. Isto é, o mútuo feneratício está limitado a 1% ao mês. No entanto, a jurisprudência superior entende pacificamente que entidades bancárias não estão sujeitas a esse limite, pois não se sujeitam à Lei de Usura. Há inclusive a edição de três súmulas sobre o tema: Súmula 382: a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Súmula 379: nos contratos bancários, não regidos por legislações específicas, os juros moratórios podem ser convencionados até o limite de 1% 1% ao mês, mas são os contratos bancários não regidos por legislação específica. Essa súmula atinge as empresas de factoring. Súmula 530: nos contratos bancários, na impossibilidade de se comprovar a taxa de juros efetivamente efetivamente contratada, por não ter sido sido juntado juntado o instrumento instrumento de pactuação aos autos, será aplicada a média de mercado divulgada pelo BACEN, salvo se a taxa cobrada pelo banco for mais vantajosa para o consumidor. O art. 592 do CC traz os prazos do contrato, caso não haja previsão no instrumento do mútuo. No caso de mútuo m útuo de produtos agrícolas, tanto para consumo quanto para semeadura, •
•
•
presume-se o prazo até a próxima colheita. No caso de empréstimo de dinheiro, o prazo é de 30 dias, contados da sua celebração, caso não haja previsão. Nos demais casos, coisa fungível presume-se o prazo que declarar o mutuante de qualquer forma. Esse prazo será fixado por aquele que emprestou a coisa por meio de interpelação judicial feita ao mandatário, o que não obsta que o magistrado venha a aumentar esse prazo efetivamente, a depender das circunstâncias evidenciadas. 7. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 7.1. INTRODUÇÃO É um negócio jurídico através do qual alguém (prestador) se compromete a realizar uma
determinada atividade, a qual é exercida no interesse de uma outra pessoa (tomador). No entanto, essa pessoa que se compromete por meio de outrem é denominado remuneração. 192 195
Aurélio Bouret
Há, aqui, um contrato bilateral, oneroso, consensual, comutativo e informal. Bilateral, pois há pessoas que vão prestar de ambos os lados. Consensual, pois se aperfeiçoa com acordo de vontades. Comutativo, pois ambas as partes prestam alguma coisa. Informal, pois pode ser oral, escrito, ou seja, não depende de forma escrita. 7.2. REGRAS DA PRESTAÇÃO E SERVIÇO NO CC/02 O art. 594 diz que toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratado mediante remuneração. Percebe-se que a prestação de serviço deve ser de um serviço lícito. A licitude deve ser analisado em sentido amplo, bastando que haja uma contrariedade à função social do contrato, à boa-fé, função econômica, etc. Dessa forma, o contrato, pelo menos em alguma parte, será nulo. Se a remuneração não estiver sido estipulada ou não tiver acordo entre as partes, a fixação dessa remuneração será feita por arbitramento, levando em conta os costumes do local, tempo de serviço e qualidade do serviço executado, e impedindo o enriquecimento sem causa das partes. O art. 597 diz que a retribuição será paga depois de prestado o serviço, se serviço, se não houver uma convenção ou costume que disponha de forma diversa, ou seja, que o pagamento será adiantado ou que o pagamento será em prestações. O art. 598 diz que prestação de serviço não se poderá convencionar por mais de 4 anos. É um teto, pois não poderá ter caráter perpétuo. Se houver um contrato em que o prazo da prestação de serviço é fixada em um período superior a 4 anos, o contrato deverá ser reputado extinto em relação ao excesso. Preserva-se o contrato, mas naquilo que ultrapassar 4 anos, será considerado extinto. O CJF trouxe um enunciado estabelecendo que, nos contratos de prestação de serviço, nos quais haja de um lado e de outro empresários, e sendo a função econômica relacionada à exploração de uma atividade empresarial, as partes podem convencionar um prazo superior ao prazo de 4 anos. Este prazo de 4 anos não será aplicado quando houver um contrato firmado entre duas pessoas jurídicas no exercício de atividade empresarial. Flavio empresarial. Flavio Tartuce discorda. 7.3. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO O art. 599 diz que, sendo o negócio da prestação de serviço celebrado sem prazo, não podendo o elemento temporal ser retirado de sua natureza ou do costume do lugar, pode qualquer uma das partes, mediante aviso prévio, resolver o contrato. O parágrafo único do art. 599 vai consagrar prazos para essa denúncia do contrato: aviso com antecedência de 8 dias, se o salário se houver fixado por tempo de um mês, ou mais; aviso com antecipação de 4 dias, se o salário se tiver ajustado por semana, ou quinzena; aviso de véspera, quando se tenha contratado por menos de sete dias. Decorrem esses prazos da boa-fé objetiva e do direito de informação.
•
•
•
O prestador de serviço contratado por um tempo certo ou contratado por uma obra determinada deverá cumprir esse prazo, não podendo se ausentar ou se despedir sem justa causa.
193 196
Aurélio Bouret
Do contrário, apesar de ter direito à retribuição daquilo que prestou, deverá pagar perdas e danos ao tomador (art. 602). Isso vai se valer na hipótese de o prestador ter sido demitido por justa causa, visto que neste caso está sendo despedido por uma falha dele. Terá direito à retribuição, mas deverá pagar uma indenização ao tomador. Por outro lado, se ovencida, prestador de serviço forvalores demitido justa causa, deverá pagar, além da retribuição a metade dos quesem teria direito atéo otomador termo final do contrato.. contrato O art. 605 do CC vai dizer que o tomador não pode transferir para outra pessoa o direito aos serviços ajustados. E o prestador não pode, sem a concordância com toma tomador, dor, se substituir por outra pessoa. Há aqui a consagração de que a prestação de serviço tem o caráter intuito personae. A prestação de serviço é um negócio personalíssimo, motivo pelo qual, se uma das partes morre, o contrato também será extinto. extinto. Também se extingue o contrato de prestação de serviços pelo escoamento do prazo, prazo, se tiver prazo determinado; pela finalização da obra, obra, se for uma obra certa; pela rescisão do contrato, contrato , se tiver aviso prévio; por inadimplemento de uma das partes; partes; pela impossibilidade de continuidade do contrato por motivo de força maior. maior . 7.4. TUTELA EXTERNA DO CONTRATO O art. 608 consagra a denominada tutela externa do crédito, estabelecendo que aquela pessoa que aliciar outra pessoa que estava obrigada em contrato escrito a prestar serviço a outrem pagará a este a importância que ao prestador de serviço, pelo ajuste desfeito, houvesse de caber durante 2 anos. anos. Quem chega para aliciar a pessoa que está contratada por outrem para prestar o serviço vai pagar a outra pessoa o valor que esse prestador teria direito durante 2 anos em face dessa outra pessoa. Há uma fixação de uma indenização contra um terceiro que interfere numa relação contratual que não celebrou. Por isso, tutela externa do contrato, pois há responsabilização do terceiro que desrespeitou o contrato. Há uma exceção muito clara ao princípio da relatividade. 7.5. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AGRÍCOLA O art. 609 estabelece que a alienação do prédio agrícola, onde a prestação dos serviços se opera, não importa a rescisão do contrato, contrato, ressalvando-se ao prestador opção entre continuar esse contrato com o adquirente da propriedade ou com o primitivo contratante. A pessoa que comprou a propriedade agrícola deverá continuar com o sujeito que está prestando o serviço até o término do serviço. Há aqui uma obrigação que assume uma eficácia real perante o adquirente do prédio agrícola, pois terá de perceber esse contrato em relação à pessoa que nem participou. Trata-se de uma exceção ao princípio da relatividade.
194 197
Aurélio Bouret
8. CONTRATO DE EMPREITADA 8.1. INTRODUÇÃO A empreitada é o contrato por meio do qual uma das partes (empreiteiro ( empreiteiro)) vai se obrigar a fazer ou mandar fazer determinada obra mediante remuneração. Esta obra será feita em favor de outra pessoa, que é denominado de tomador ou dono da obra. obra . A doutrina diz que são três as modalidades de empreitada, conforma art. 610: empreitada sob administração: administração: o empreiteiro apenas administra as pessoas que foram contratadas pelo dono da obra; empreitada sob mão de obra: o empreiteiro fornece a mão de obra, sendo o material fornecido pelo dono da obra. Nesse caso, o empreiteiro não apenas gerencia, mas contrata as pessoas; empreitada mista ou de lavor e materiais: o empreiteiro fornece a mão de obra e também os materiais, se comprometendo a executar a obra inteira. Há aqui uma obrigação de resultado. Por isso, é o empreiteiro que contrata o pessoal e fornece os materiais. Há, aqui, um contrato bilateral, oneroso, comutativo, consensual e informal.
•
•
•
8.2. REGRAS DA EMPREITADA NO CC/02 O art. 611 diz que na hipótese de o empreiteiro fornecer os materiais (empreitada mista), correrão por conta do empreiteiro os riscos até o momento de entrega da obra. Se o dono da obra estiver em mora para receber a obra, os riscos serão por conta do dono da obra. O art. 612 diz que se o empreiteiro só forneceu a mão de obra, todos os riscos pelos quais ele não tenha culpa correrão por conta co nta do dono da obra. Quando a empiteirada é de mão de obra apenas, a obrigação do empreiteiro passa a ser uma obrigação de meio, e não de resultado, ao contrário da empreitada de lavor e materiais. Sendo a empreitada de mão de obra, se a coisa perece antes de ser entregue e não há mora do dono ou culpa do empreiteiro, ele não responderá, mas também não terá direito à retribuição, pois não houve culpa do prestador e do tomador. Todavia, se o empreiteiro comprovar que a coisa pereceu por conta dos defeitos dos materiais fornecidos pelo dono da obra, e que ele reclamou tempestivamente contra aquela quantidade de materiais ou contra aquela qualidade de materiais. materi ais. Nesse caso, o código diz que há direito sim a retribuição. O art. 618 diz que, nos contratos de empreitada de edifício, ou de outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e de lavor responderá pelo prazo irredutível de 5 anos pela solidez e pela segurança do trabalho. Isso em razão dos materiais ou do solo, por exemplo. Aqui há um prazo de garantia legal. Haverá decadência decadência do direito do dono da obra se não propuser a ação contra o empreiteiro, nos 180 seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. Em relação ao prazo para pleitear indenização por po r descumprimento de contrato, e tendo isso causado prejuízo (responsabilidade civil contratual), o STJ entende que há um prazo de 10 anos.. anos
Concluída a obra, de acordo com o ajustado, o dono da obra é obrigado a receber essa obra.
195 198
Aurélio Bouret
Poderá o dono da obra rejeitar quando o empreiteiro tiver se afastado das suas instruções, ou de seus planos dados a ele, ou se tiver se afastado das regras técnicas para construção. Eventualmente, poderá o dono da obra requerer que haja o abatimento proporcional do preço contratado. Isso se o serviço não tiver sido prestado a contento, evitando um enriquecimento sem causa de quem prestou o serviço (art. 616). Em relação ao pagamento da remuneração, o art. 614 vai dizer que se a obra constar de partes distintas (ex.: distintas (ex.: 10 salas de um prédio comercial, e ele vai reformar as 10), ou for obra em que se determina por medidas, o empreiteiro tem direito de receber ou de exigir o pagamento na proporção em que a obra foi executada. executada. O preço da empreitada pode ser estipulado pela obra inteira, denominando-se preço global.. global O art. 614, §1º, cria uma presunção relativa, dizendo que tudo o que foi pago presumese verificado. verificado. No §2º, o CC estabelece que o que se mediu presume-se verificado se, em 30 dias, dias, a contar da medição, não forem denunciados os vícios ví cios ou defeitos pelo dono da obra ou por quem estiver incumbido da sua fiscalização. Essa presunção exige dois comportamentos: comissivo (medir a obra) e omissivo (ausência de denúncia da obra no prazo de 30 dias, situação na qual caso não seja denunciado haverá presunção de que foi verificado e que está de acordo com o projeto). O art. 619 trata da denominada empreitada com preço fixo. fixo. Essa empreitada pode ser por preço fixado absoluto ou por preço fixo relativo. O empreiteiro que se compromete a executar uma obra inteira, conforme o plano que foi aceito, terá ele direito de receber a prestação que ele convencionou, mas não terá direito de acréscimo do preço, pois houve uma empreitada com preço fixo absoluto. Agora, se forem introduzidas modificações no projeto, a não ser que resultem de instruções escritas pelo dono da obra, obra , haverá a possibilidade de ser acrescido um acrescido um valor ao preço fixo originariamente fixado. Eventualmente, ainda que não exista autorização escrita do dono da obra, será este obrigado a pagar o empreiteiro todos os aumentos, se o dono da obra estiver sempre presente na obra, e ele não podia ignorar o que estava sendo feito no local, não tendo jamais protestado com o que estava ocorrendo. Neste caso, ainda que não tenha dado instruções escritas, o parágrafo único do art. 619 diz que deverá o dono da obra pagar. Trata-se de aplicação da boa-fé. Haveria uma autorização tácita. Se houver uma diminuição do preço do material ou mesmo da mão de obra, que seja superior a 10% do preço global convencionado, poderá o valor do preço global ser revisto, se houver pedido do dono da obra o bra nesse sentido. 8.3. SUB-EMPREITADA A execução da obra poderá ser transferida a um terceiro. Quando o código autoriza a empreitada de mão de obra, que há uma sub-empreitada sub-empreitada,, há uma exceção. Ao contrário da
prestação de serviços, que tem caráter personalíssimo, a empreitada pode ser cedida a outrem. Essa sub-empreitada pode ser total ou parcial. parcial .
196 199
Aurélio Bouret
Mesmo depois de iniciada a construção, o dono da obra pode suspender essa construção. Isso desde que pague ao empreiteiro as despesas que o empreiteiro teve, o lucro que o dono da obra já experimentou pelo serviço já feito e ainda uma indenização razoável por suspensão da obra. O art. 625 autoriza a suspensão da obra, situação na qual será autorizada a suspensão da obra nas seguintes hipóteses: dono; suspensão da obra por culpa do dono; suspensão da obra por motivo de força maior; maior; suspensão da obra quando, no decorrer dos serviços, forem manifestadas dificuldades imprevisíveis de execução do serviço, resultantes serviço, resultantes de causas geológicas ou hídricas, ou outras semelhantes, de modo que torne a empreitada excessivamente onerosa, e o dono da obra se opuser ao reajuste do preço inerente ao projeto por ele elaborado, observados os preços; suspensão da obra se as modificações exigidas pelo dono da obra, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto aprovado, ainda que o dono se disponha a arcar com o acréscimo de preço. Como dito, o contrato de empreitada não é personalíssimo, tanto que o art. 626 afirma que o contrato de empreitada não se extingue pela morte de qualquer das partes , salvo se ajustado em consideração às qualidades pessoais do empreiteiro. •
•
•
•
9. CONTRATO DE DEPÓSITO 9.1. INTRODUÇÃO O contrato de depósito traz um depositário, que recebe um objeto móvel e corpóreo para guarda, até que o depositante reclame desse objeto. O objeto pode ser classificado como: voluntário: há o depósito por vontade do depositante; depósito voluntário: depósito necessário necessário:: há o depósito por imposição. legal: decorre da lei; depósito necessário legal: depósito necessário miserável: decorre miserável: decorre de uma calamidade pública. Em relação ao objeto do depósito, poderá ser classificado em:
• •
•
•
regular: o objeto é uma coisa infungível; depósito regular: o depósito irregular: irregular: o objeto é uma coisa fungível. O contrato de depósito, em regra, é unilateral unilateral e gratuito gratuito.. No entanto, é possível que seja bilateral bilateral e e oneroso oneroso.. •
•
Percebe-se que há depósito oneroso oneroso em em guarda de cofre de banco. Nesse caso, este depósito é remunerado, apesar de que, via de regra, o contrato ser gratuito. O contrato de depósito é comutativo comutativo e e é personalíssimo, pois se confia na pessoa que guarda a coisa. O contrato de depósito é real real,, aperfeiçoando-se com a entrega da coisa. O art. 646 diz que o depósito voluntário se prova por escrito. escrito. Não quer dizer que o contrato seja formal, mas sim formal, pois para sua celebração não necessita da forma escrita.
Para o depósito ser provado, deverá ele estar escrito. O dispositivo trata da prova da existência do contrato de depósito, e não da sua existência em si. Para P ara sua eficácia perante terceiros, talvez seja necessário a prova escrita para provar a sua existência.
197 200
Aurélio Bouret
O contrato de depósito não se confunde com o comodato, apesar de ambos, via de regra, serem gratuitos. A diferença é que o comodatário goza e utiliza da coisa, enquanto o depositário apenas guarda a coisa. 9.2. REGRAS QUANTO AO DEPÓSITO VOLUNTÁRIO O depósito é voluntário porque as partes acordaram nesse sentido. No caso do depósito voluntário, o depositário é obrigado a ter a guarda do bem. Além disso, é obrigado a ter em relação à coisa o mesmo cuidado que teria com uma coisa que lhe pertence. Ainda, o depositário tem o dever de restituir a coisa com todos os frutos e acrescidos que ela experimentou (art. 629). Isso porque o depositário não goza da coisa, motivo pelo qual deverá devolver a coisa com os frutos gerados durante o período. Se a coisa tiver sido depositada em benefício de um terceiro, sendo notificado o depositário disso, não poderá o depositário se exonerar restituindo a coisa a este, sem consentimento do terceiro. Ainda que o contrato fixe um prazo para restituição, o depositário ainda assim deverá entregar a coisa logo que ela for exigida pelo depositante. Porém, o art. 636 também excepciona a regra, estabelecendo que o depositário não é obrigado a devolver a coisa quando: tiver direito de retenção por conta das despesas para conservação da coisa em razão dos prejuízos que experimentou em razão do depósito; o objeto foi judicialmente embargado; sobre objeto pendeu uma execução notificada ao depositário; houver uma suspeita fundada de que a coisa foi dolosamente obtida, requerendo o depositário que a coisa seja depositada em depósito público. O contrato de depósito é personalíssimo, pois se baseia na confiança. Dessa forma, conclui-se que a morte do depositário ou do depositante implica extinção do contrato. •
•
•
•
O CC reconhece a possibilidade de o depósito voluntário ser feito de forma conjunta, tendo dois ou mais depositantes. depositantes. Se for divisível a coisa depositada, quando for o momento de devolução da coisa, o depositário irá entregar a cada um dos depositantes a sua respectiva parte, salvo se houver entre os depositantes solidariedade. Neste caso, o depositário poderá entregar a coisa toda a um dos depositantes. O contrato de depósito não traz a possibilidade de uso da coisa. Se houver o uso da coisa, haverá motivo suficiente para resolução do contrato, já que o depositário serviu-se da coisa ou alienou a coisa sem expressa autorização do depositante. A exceção existe quando o depositante autoriza o uso da coisa, ou quando permita que uma terceira pessoa use a coisa. coisa . Nesse caso, o depositário será responsável se houver prejuízo pela utilização da coisa pelo terceiro que o depositário escolheu, visto que a lei presume que tenha havido culpa na escolha do terceiro (art. 640, parágrafo único). O depositário não responde por caso fortuito ou força maior. A sua responsabilidade é subjetiva, mesmo sendo o contrato gratuito. O depositário tem a obrigação de restituir a coisa assim que o depositante reivindicar.
Por outro lado, o depositante também tem obrigações nopara contrato de depósito, mesmo que gratuito, sendo obrigado a pagar ao depositário as despesas conservação da coisa e os prejuízos que o depositário experimentou com o depósito, visto que não se permite
198 201
Aurélio Bouret
enriquecimento sem causa. Neste caso, poderá haver direito de retenção do depositário caso não seja ressarcido. 9.3. DEPÓSITO NECESSÁRIO Maria Helena Diniz diz que são três as espécies de depósito necessário: depósito legal: legal: decorre da lei; miserável:: decorre de calamidade; depósito miserável depósito do hospedeiro: hospedeiro: o hospedeiro é o depositário das bagagens dos hóspedes, h óspedes, de forma que os hospedeiros respondem como depositários se houver a perda da bagagem dentro do hotel. Em regra, o depósito necessário não se presume gratuito, gratuito, diferentemente do voluntário. •
•
•
Não se admite que haja a prisão civil do depositário infiel, pois o Pacto de San José da Costa Rica tem eficácia supralegal e não admite essa prisão. 10. MANDATO 10.1. INTRODUÇÃO O mandato é o contrato pelo qual o mandante vai transferir poderes a outrem, denominado mandatário, e esse poder é transferido para que o mandante exerça determinados atos ou que administres interesses do mandante. O art. 654 diz que todas as pessoas capazes são aptas a dar procuração por instrumento particular, tendo validade, desde que haja assinatura do mandante. Mandato é o contrato e procuração é o instrumento através do qual o mandato se materializa. O instrumento particular deve conter a indicação do lugar lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, outorgado, a data da outorga e outorga e o objetivo da outorga com outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos ao outorgado. O mandado é um contrato unilateral, pois é o mandatário que assumirá as obrigações, via de regra. A vontade das partes ou a natureza profissional do outorgado poderá converter o mandato em contrato bilateral imperfeito, que ocorre quando o mandatário tiver direito a remuneração. Presume-se que o mandato é gratuito quando se está diante de um mandato civil, mas quando se estiver diante de um contrato co ntrato empresarial, esta representação será onerosa. Em relação ao mandato oneroso, há a regra de que o mandatário deve retribuir a remuneração acordada pelas partes ou a remuneração prevista em lei. Se a lei e o contrato forem omissos, o valor da remuneração do mandatário será determinado pelos usos do lugar. Caso ainda assim não chegue ao valor, será arbitrada pelo juiz de forma razoável. O mandato é consensual, aperfeiçoando-se pela vontade das partes. É o mandato um contrato informal. Mesmo que o mandato seja outorgado por instrumento público, poderá haver
substabelecimento do mandato por instrumento particular. Porém, não sempre. Isso porque o art. 657 vai dizer que a outorga do mandato está sujeito à forma exigida em lei para o ato a ser praticado.
199 202
Aurélio Bouret
O mandato verbal não pode ser admitido em casos em que a celebração do contrato para qual o mandato foi celebrado exija a forma escrita. escrita. Ex.: mandato para alguém celebrar um contrato de fiança em meu nome. Nesse caso, o mandato deverá ter forma escrita. Para comprar um imóvel, deverá se dar por instrumento público. Feita a nomeação do mandatário, será necessário que ele aceite este encargo. Essa aceitação poderá ser tácita tácita ou ou expressa expressa.. A aceitação tácita resultará do início do cumprimento do contrato celebrado. O contrato de mandato é personalíssimo, pois se baseia na confiança. 10.2. PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES DO MANDATO Em relação à origem, o mandato pode ser: • •
•
mandato legal: o legal: o mandato decorre da lei. Ex.: pai administra o bem do filho incapaz; mandato judicial: o mandato é conferido por uma ação judicial. Ex.: inventariante representa o espólio; mandato convencional: o mandato decorre de contratos e convenção das partes. mandato ad judicia: representação da pessoa no campo judicial; mandato ad negotia: para administração em geral do interesse do mandante •
•
na esfera extrajudicial. Em relação à pessoa do mandatário: • •
mandato singular: quando só há um mandatário; plural: quando há vários mandatários, podendo assumir as seguintes mandato plural: formas: mandato plural conjunto ou simultâneo: nenhum dos mandatários podem agir de forma separados, devendo agir de forma conjunta; c onjunta; mandato plural solidário: qualquer dos mandatários ou dos procuradores podem agir de forma isolada. Em regra, quando há mandato plural, presume-se que o mandato é solidário; mandato plural fracionário: a ação que compete a cada mandatário é discriminada no instrumento; mandato plural sucessivo ou substitutivo: o mandatário só pode agir na falta •
•
•
•
do mandatário principal, havendo uma ordem or dem prevista no instrumento. 10.3. PRINCIPAIS REGRAS DO MANDATO NO CC/02 Primeiramente, atos praticados por quem não tem mandato ou por quem tenha e não tenha poderes suficientes para a prática do ato, serão atos ineficazes ineficazes em em relação ao suposto mandante. Não vinculam o mandante, salvo se ele ratificar os atos praticados, conforme art. 662 do CC, caso em que esta ratificação retroagirá à data do ato. Portanto, essa ratificação terá efeitos ex tunc. Sempre que o mandatário realizar negócios expressamente em nome do mandante, será o responsável o mandante, já que o mandatário não pratica o ato em seu nome. Como o mandatário é um possuidor de boa-fé, poderá reter o objeto da operação que
firmou até o recebimento do pagamento de que lhe é devido por conta do mandato, desde que seja oneroso.
200 203
Aurélio Bouret
O mandatário que excede os poderes outorgados pelo mandante ou procede contra os poderes outorgados pelo mandante, será considerado gestor de negócios. Neste caso, enquanto o mandante não ratificar ou confirmar o ato, será considerado gestão de negócios. Após a ratificação será considerado mandato retroativo. O menor relativamente incapaz poderá ser mandante ou mandatário. Se ele é o mandante, os poderes que outorga deverão ser feitos por instrumento público, caso tenha por objeto a prática de atos da vida civil. Se a procuração tiver por objeto a atuação em juízo, nesse caso, o menor poderá outorgar por simples instrumento particular, desde que assistido pelo seu representante legal. legal . Se o relativamente incapaz for mandatário, se for mandato extrajudicial, o mandante não terá ação contra o menor púbere, já que assumiu o risco. 10.4. OBRIGAÇÕES DO MANDATÁRIO São obrigações do mandatário: • • •
•
•
•
aplicar toda sua diligência na execução do mandato; prestar contas da sua gerência; não pode compensar prejuízos a que tenha dado causa com proveitos que tenha gerado ao mandante; pelas somas que o mandatário deveria ter entregado ao mandante, mas inclusive tomou para si essas somas, deverá pagar ao mandante juros, desde o momento em que houve abuso da sua representação. se o mandatário comprar em nome próprio algo que deveria comprar ao m mandante, andante, poderá o mandante ingressar com a ação reivindicatória para obter a coisa comprada pelo mandante em seu nome. i nterdição ou da mudança de estado do se o mandatário, conhecendo da morte, da interdição mandante, estiver diante de um negócio que já tenha se iniciado e deve ser concluído se não houver perigo, o mandatário deve concluir o negócio.
10.5. OBRIGAÇÕES DO MANDANTE São obrigações do mandante: deve satisfazer as obrigações contraídas pelo mandatário; deve adiantar as importâncias necessárias para execução do mandato; deve pagar ao mandatário a remuneração ajustada; deve ressarcir ao mandatário as perdas sofridas pela execução do mandato, desde que não resultem de culpa do mandatário; ainda que o mandatário contrarie instruções do mandante, se não se exceder aos limites do mandato, o mandante estará obrigado perante a parte que celebrou negócio com o procurador do mandante. A única coisa é que o mandante tem é o direito de regresso ao mandatário para pleitear perdas e danos; sendo o mandato outorgado por duas ou mais pessoas, cada uma ficará solidariamente responsável perante o mandatário. • • • •
•
•
10.6. SUBSTABELECIMENTO Substabelecimento é uma cessão parcial de um contrato. O mandatário transferirá partes dos poderes a uma pessoa. 201 204
Aurélio Bouret
Havendo proibição de substabelecer, e o mandatário ainda assim o fizer, responderá o mandatário pelos prejuízos ocorridos sob a gerência do substituto (substabelecido), ainda que esses prejuízos se dêem por caso fortuito ou força maior, salvo se comprovar que teriam ocorrido mesmo que estivesse sob sua gerência. Se houver poderes de substabelecer, ao mandatário só serão imputados os danos que o substabelecido causar se tiver agido com c om culpa na escolha do substabelecido ou nas instruções passadas ao substabelecido. Se a proibição de substabelecer constar expressamente na procuração, o mandante não se obriga pelas obrigações firmadas pelo substabelecido. Sendo omissa a procuração quanto procuração quanto ao substabelecimento, o mandatário irá responder se o substabelecido proceder culposamente. culposamente. Trata-se de uma responsabilidade objetiva indireta,, visto que, para responsabilizar o mandatário, será necessário demonstrar que houve indireta culpa do substabelecido. Em relação à extensão do substabelecimento, poderá ser: •
•
substabelecimento sem reserva de poderes: o poderes: o sujeito que substabelece transfere ao substabelecido de forma definitiva, renunciando o mandato; m andato; substabelecimento com reserva de poderes: o poderes: o substabelecente outorgará poderes ao substabelecido, mas não irá outorgar poderes.
10.7. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE MANDATO O contrato de mandato se extinguirá quando há revogação pelo mandante ou mandante ou quando há revogação pelo mandatário. A morte ou interdição de qualquer das partes implica fim do mandato. Além disso, também se encerra o mandato pelo escoamento do prazo ou pela concl conclusão usão do negócio que justificou o mandato. O CC ainda autoriza a chamada cláusula de irrevogabilidade. irrevogabilidade. Esta cláusula afasta o direito potestativo do mandante de resilir unilateralmente o contrato. Ocorrendo a revogação do mandato pelo mandante, e a notificação somente do mandatário, essa resilição não irá gerar efeitos em relação a terceiros de boa-fé, reputando-se como celebrado o contrato, tendo o mandante direito de regresso contra o mandatário (art. 686). A revogação pode ser expressa ou também poderá ser tácita. A revogação tácita do mandato ocorre quando se comunica ao mandatário a nomeação de outro procurador/mandatário. No caso de morte de uma das partes, apesar de haver a extinção do mandato, serão válidos, em relação aos contratantes de boa-fé, os atos que foram ajustados com esses contratantes de boa-fé em nome do mandante pelo mandatário, enquanto o mandatário ignorar que houve a morte do mandante ou a revogação por qualquer outra causa. 11. CONTRATO DE COMISSÃO; AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO; CORRETAGEM
11.1. CONTRATO DE COMISSÃO O contrato de comissão é um contrato pelo qual o comissário vai realizar a aquisição ou a venda de um bem em seu próprio nome à nome à conta do comitente. 202 205
Aurélio Bouret
A diferença entre comissão e contrato é de que na comissão o comissário age em seu próprio nome, e não em nome do comitente. O contrato de comissão é bilateral, oneroso, consensual, comutativo e informal. O contrato de comissão é realizado com base na confiança do comissário, cconstituindoonstituindose caráter intuito personae. O comissário fica obrigado diretamente com a pessoa que ele contratar, não havendo ação dessa pessoa contra o comitente c omitente e nem deste contra aquela. 11.1.1. ESPÉCIES DE COMISSÃO São espécies de comissão: imperativa: não há margem de manobra para o comissário; comissão imperativa: não comissão indicativa: há uma margem de atuação do comissário, devendo comunicar ao comitente para saber se este concorda ou não com essa atuação; comissão facultativa: o comitente vai transferir ao comissário as razões do seu interesse nos negócios, mas não há restrição ou observação especial do comissário. A obrigação do comissário c omissário é uma obrigação de meio. Portanto, a responsabilidade dele é subjetiva, tanto é que a lei diz que responderá ele por prejuízo, salvo por motivo de força maior. •
•
•
O comissário não responde pela insolvência das pessoas com quem ele tratar, a não ser que haja culpa dele. Todavia, no contrato de comissão, é possível que se estabeleça a chamada cláusula del credere. Nesse caso, quando há cláusula del credere, o comissário responde solidariamente com a pessoa com quem ele tiver tratado. Essa cláusula não é sempre permitida, pois no contrato de representação comercial autônomo, a Lei nº 4.886/65, em seu art. 43, vai vedar expressamente esta cláusula del credere. Em regra, presume-se que o comissário poderá conceder a dilação do prazo para pagamento pelo terceiro, em conformidade com os usos do lugar e não tiver instruções diversas dadas pelo comitente. Havendo morte do comissário ou se por motivo de força maior o comissário não puder concluir o contrato de comissão, o comitente deverá pagar uma remuneração proporcional ao comissário. Porém, obviamente o contrato irá se encerrar, pois o contrato é personalíssimo. Mesmo que o comissário tenha motivado o fim do contrato, terá direito de ser remunerado pelos serviços que já prestou e que se mostrem úteis ao comitente. No caso de dispensa por causa decorrente de culpa do comissário, o comitente terá o direito de exigir do comissário os prejuízos experimentado (art. 703). O art. 709 diz que no contrato de comissão devem ser aplicadas as regras previstas para o contrato de mandato, pois são contratos muito próximos. Segundo o STJ, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente
informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. Todavia, é abusiva a cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. i móvel. 203 206
Aurélio Bouret
No mesmo julgado acima, ficou decidido de que a incorporadora tem legitimidade passiva ad causam, na condição de promitente-vendedora, para responder a demanda em que é pleiteada pelo promitente-comprador a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, alegando-se prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. Essa ação prescreve em 3 anos para anos para restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC). 11.2. CONTRATO DE AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO No contrato de agência, uma pessoa vai assumir, em caráter perene e não eventual, a obrigação de promover à conta de outra pessoa, mediante retribuição, a realização de certos negócios. Ou seja, dentro de uma zona determinada, alguém vai promover negócios à conta e em nome de outra pessoa e será remunerado por isso. Distribuição haverá quando o agente tiver à disposição a coisa que vai ser negociada. Quando se está diante de contrato de agência, há um contrato bilateral, consensual, comutativo, personalíssimo e informal. É ainda uma característica do contrato de agência o fato de ser um contrato de trato sucessivo, pois as obrigações vão sendo cumpridas periodicamente. O contrato de distribuição terá as mesmas características do contrato de agência, sendo consensual, comutativo, personalíssimo e informal, além de ser de trato sucessivo. O contrato de agência e de distribuição são contratos de exclusividade. exclusividade. Tanto é que o art. 711 diz que, salvo ajuste em contrário, o proponente não pode constituir, ao mesmo tempo, mais de um agente, na mesma zona, com idêntica incumbência. Além disso, não pode o agente assumir o encargo de nela tratar de negócios do mesmo gênero, à conta de outros proponentes. O agente deve agir com toda a diligência possível e deve observar as instruções do representado (proponente), sob pena de haver um descumprimento do contrato. O agente e o distribuidor têm direito à remuneração pelos negócios concluídos dentro da sua de exclusividade. Ainda que não tenha interferido naquele negócio, mas que tenha sido celebrado na sua zona, terá ele direito à participação. A isso se dá o nome de comissão comissão.. A remuneração é devida também ao agente quando o negócio deixa de ser realizada por conta do representado (proponente). Ou seja, o agente ou distribuidor fez tudo e era para o negócio ser celebrado, mas não foi, terá o proponente direito de receber a sua comissão. Se o proponente sem justa causa cessa o atendimento das propostas ou reduz o atendimento, começando a agir de forma antieconômica a continuação do contrato, o agente ou distribuidor terá direito à indenização. Isso porque houve a quebra da boa-fé. No tocante ao descumprimento do contrato, destacam-se duas regras: •
mesmo quando dispensado por justa causa, o agente tem direito de ser remunerado pelos serviços úteis que prestou;
se a dispensa se der sem culpa do agente, neste caso terá direito à remuneração devida, mas terá direito dos negócios pendentes, pois trabalhou até o momento, havendo a sua dispensa sem ter dado causa. O art. 720 vai dizer que se o contrato for celebrado por tempo indeterminado, indeterminado, qualquer das partes poderá resolver o contrato, desde que tenha aviso prévio de 90 dias de dias de antecedência •
204 207
Aurélio Bouret
e que tenha havido prazo compatível com o investimento ou com a natureza do contrato celebrado, ou com o investimento feito pelo agente. Por fim, deve ser aplicado ao contrato de agência ou distribuição, naquilo que forem compatíveis as regras do mandato ou da comissão que estejam no Código Civil ou regras de representação previstas em lei especial. 11.3. CORRETAGEM Corretagem é o negócio jurídico pelo qual uma pessoa (corretor) se obriga a obter para outra pessoa (comitente) um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas pelo comitente. O corretor receberá uma remuneração chamada de comissão. O contrato, portanto, é um contrato bilateral, oneroso, informal e consensual. Trata-se de um contrato acessório, acessório, pois visa a celebração de outro contrato, dependendo dessa celebração para surtir efeitos. É um contrato aleatório, aleatório, pois o corretor de imóveis só irá receber a comissão se o negócio for firmado. Há sujeição do risco. A comissão pode ser variável variável,, fixa fixa ou ou mista mista.. A obrigação de pagar a comissão de corretagem, segundo o STJ, é de quem contrata o corretor. Se é o vendedor que contrata o corretor para vender o imóvel, quem paga é o vendedor. O art. 725 diz que a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha o corretor conseguido o resultado previsto no contrato de corretagem, ainda que esse contrato não se efetue em razão de arrependimento das partes. O STJ entende que o corretor tem direito à remuneração mesmo tendo sido realizado um negócio que ele intermediou posteriormente ao prazo do contrato de corretagem. Ademais, o STJ entende que a remuneração é devida mesmo m esmo havendo inadimplemento por qualquer das partes posteriormente. O que é fundamental é que o contrato de corretagem tenha gerado um resultado útil. O STJ também entende que, ainda que o negócio jurídico de compra e venda não se concretize por inadimplemento do comprador, é devida a comissão de corretagem no caso em que o corretor tenha intermediado esse negócio. As partes firmaram um contrato de promessa de compra e venda, e um dos contratantes lançou um sinal, caso em que o corretor fará jus à remuneração, pois realizada a intermediação. O art. 726 diz que sendo iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, sem atuação do correto, não terá o corretor direito a nenhuma remuneração, mas se por escrito tiver sido ajustado um contrato de corretagem de exclusividade, por meio de instrumento chamado de opção, terá direito o corretor à remuneração, ainda que o negócio tenha sido realizado sem a sua mediação. Essa remuneração não será devida quando se estiver diante de uma comprovada inércia, ociosidade ou descumprimento do contrato de corretagem pelo corretor.
Se houver corretagem conjunta, ou seja, por mais de um corretor, a remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo se o ajuste tiver sido feito de forma contrária.
205 208
Aurélio Bouret
12. CONTRATO DE TRANSPORTE 12.1. INTRODUÇÃO O contrato de transporte é aquele em que alguém (transportador) se obriga a transportar alguém ou alguma coisa a algum lugar, mediante remuneração. Essa obrigação é de resultado. Aqui há uma cláusula de incolumidade, entregando a coisa ou a pessoa incólume ao seu destino. Trata-se de um contrato bilateral, pois o transportado é devedor da passagem e credor do transporte, e há o transportador que é o devedor do transporte e credor da passagem. É comutativo, oneroso e informal, não dependendo de forma escrita ou de escritura pública. 12.2. REGRAS GERAIS PREVISTAS NO CÓDIGO CIVIL O art. 731 do CC diz que o contrato de transporte exercido em virtude de autorização, permissão ou concessão será regido pelas normas regulamentares, sem prejuízo do disposto neste Código. Percebe-se que se há um contrato de transporte com base numa autorização, permissão ou concessão haverá normas de direito administrativo, visto que há uma relação contratual firmada com o Estado, mas sem prejuízo da aplicação das normas de direito civil. 12.2.1. TRANSPORTE AÉREO O art. 732 diz que vão ser aplicadas as normas previstas em leis especiais e tratados e convenções internacionais ao contrato de transporte, desde que essas normas não contrariem aquilo disposto no Código Civil. Há discussões sobre qual regra será aplicada quando há tratado regulamentando transporte específico. Isso é importante em razão da Convenção de Varsóvia e em razão da Convenção de Montreal. Montreal. Essas duas convenções vão se relacionar a limitações de indenização em caso de perda de voo ou de extravio de bagagens em viagens internacionais, relacionadas a transporte aéreo. A pergunta que se faz é: num contrato de transporte aéreo internacional haverá essa limitação ou não para o estabelecimento de uma indenização? A reparação será proporcional ao dano ou conforme prevê a convenção? No presente caso, temos um conflito entre dois diplomas legais: • o CDC, que garante ao consumidor o princípio da reparação integral do dano; • as Convenções de Varsóvia e de Montreal, que determinam a indenização tarifada em caso de transporte internacional. Assim, a antinomia ocorre entre o art. 14 do CDC, que impõe ao fornecedor do serviço o dever de reparar os danos causados, e o art. 22 da Convenção de Varsóvia, que fixa limite máximo para o valor devido pelo transportador, a título de reparação. Questiona-se: qual dos dois diplomas irá prevalecer? Em caso de extravio de bagagem ocorrido em transporte internacional envolvendo consumidor, aplica-se o CDC ou a indenização
tarifada prevista nas Convenções de Varsóvia e de Montreal? As Convenções internacionais. Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
206 209
Aurélio Bouret passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Consumidor. STF. Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017 (repercussão geral) (Info 866).
As convenções prevalecem porque a Constituição Federal de 1988 198 8 determinou que, em matéria de transporte internacional, deveriam ser aplicadas as normas previstas em tratados internacionais. Veja: “Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade.” reciprocidade.” Assim, em virtude dessa previsão expressa quanto ao transporte internacional, deve-se afastar o Código de Defesa do Consumidor e aplicar o regramento do tratado internacional. A Convenção de Varsóvia, enquanto tratado internacional comum, possui natureza de lei ordinária e, portanto, está no mesmo nível hierárquico que o CDC. Logo, não há diferença de hierarquia entre os diplomas normativos. Diante disso, a solução do conflito envolve a análise dos critérios cronológico e da especialidade. Em relação ao critério cronológico, os acordos internacionais referidos são mais recentes que o CDC. Isso porque, apesar de o Decreto 20.704 ter sido publicado em 1931, ele sofreu sucessivas modificações posteriores ao CDC. Além disso, a Convenção de Varsóvia – – e os regramentos internacionais que a modificaram – modificaram – são são normas especiais em relação ao CDC, pois disciplinam modalidade especial de contrato, qual seja, o contrato de transporte aéreo internacional de passageiros. 12.2.1.1. OBSERVAÇÕES SOBRE CONTRATOS DE TRANSPORTES AÉREOS • As Convenções de Varsóvia e de Montreal regulam apenas o transporte internacional (art. 178 da CF/88). Em caso de transporte nacional, aplica-se o CDC. • A limitação indenizatória prevista nas Convenções de Varsóvia e de Montreal abrange apenas a reparação por danos materiais, não se aplicando para indenizações por danos morais. • As Convenções de Varsóvia e de Montreal devem ser aplicadas não apenas na hipótese deaéreo extravio de bagagem, mas também em outras questões envolvendo o transporte internacional. 12.2.2. TRANSPORTE CUMULATIVO O art. 733 do CC trata do transporte cumulativo. cumulativo. É o transporte em que há vários transportadores que se obrigam por determinado percurso. Ex.: uma parte do trecho será rodoviário e outra parte é aquático. Aqui há transportes cumulativos, já que em cada percurso há transporte diferente. O art. 756 diz que no transporte cumulativo, todos os transportadores responderão solidariamente.. Uma empresa, no entanto, terá direito de regresso contra a outra. solidariamente Havendo dano resultante do atraso ou da interrupção da viagem vai ser determinado em razão da totalidade do percurso. Essa ressalva do §1º do art. 733 é interessante, pois se foi
contratado uma companhia para levar alguém de Brasília a São Paulo em 12 horas. Quando chega em Goiânia o ônibus quebra. A companhia, após 2 horas, decide pagar o transporte aéreo. O sujeito que chegaria às 6 horas da manhã de ônibus, chegou às 6 horas da manhã de avião. Não houve atraso. 207 210
Aurélio Bouret
Nesse caso, será considerado o trajeto como um todo para verificar se houve o cumprimento tempestivo da obrigação de resultado ou não. 12.2.3. TRANSPORTE DE PESSOAS No caso de transporte de pessoas, há de um lado o transportador e de outro o passageiro. O passageiro é transportado por meio do pagamento de uma passagem passagem.. A obrigação assumida é uma obrigação de resultado, resultado, não respondendo o transportador apenas em casos de força maior (inclusive caso fortuito). O art. 734 não admite como excludente a cláusula de não indenizar. É inadmissível no contrato de transporte, ainda que não se trate de contrato de consumo. O parágrafo único do art. 734 diz que é lícito ao transportador exigir a declaração do valor que contém a bagagem entregue a ele, a fim de fixar o valor máximo da indenização. O art. 735 diz que a responsabilidade contratual do transportador por acidente com passageiro não é elidida por culpa de terceiro, pois em relação ao terceiro terá direito de ação de regresso. Perceba que há casos em que o Código Civil se mostra mais favorável ao consumidor do que o próprio CDC, queque, a responsabilidade no CDC ser elidida culpa de enquanto o art. 735visto afirma no caso de contrato depode transporte, não por se admite a terceiro, culpa do terceiro para excluir a responsabilidade. Portanto, há aqui a necessidade do diálogo das fontes, fontes, conforme Cláudia Lima Marques. O transporte ainda pode ser feito de forma gratuita (carona), hipótese em que não se subordina às normas do contrato de transporte, conforme súmula 145 do STJ. A referida súmula afirma que, no transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave.. grave Não se considera gratuito quando há um interesse indireto, ou seja, mesmo que seja sem remuneração, se trouxer remuneração indireta, haverá responsabilização do transportador. Ex.: passageiro paga gasolina ou pedágio, não sendo considerado isso como carona. O art. 738 diz que a pessoa transportada deve se sujeitar às normas estabelecidas pelo transportador, fixada em bilhetes ou à vista do transportado, abstendo-se de quaisquer atos que causem incômodo ou prejuízo aos passageiros, danifiquem o veículo, ou dificultem ou impeçam a execução normal do serviço. Se o prejuízo sofrido pela pessoa transportada for atribuível à transgressão de normas e instruções regulamentares pelo próprio passageiro, o juiz reduzirá equitativamente equitativamente a indenização, na medida em que a vítima houver concorrido para a ocorrência do dano. Há a concorrência da vítima para o dano. E quando isso ocorre, haverá a redução da indenização, visto que era dever legal da vítima observar as normas de segurança e instituídas pelo transportador. O transportador não pode recusar passageiros por qualquer motivo, salvo nos casos previstos em regulamento ou quando as condições de higiene ou de saúde do interessado
justificarem essa recusa. recusa. O art. 740 trata da chamada resilição unilateral do contrato de transporte. transporte . É a resilição feita pelo passageiro, sendo essa possível antes da viagem, e desde que seja feita a comunicação da resilição ao transportador em tempo para que a passagem seja vendida a outra pessoa. 208 211
Aurélio Bouret
Caso a viagem já tenha sido iniciada e o passageiro desista da viagem no meio do percurso, poderá receber de volta o valor proporcional ao percurso, desde que fique comprovado que outra pessoa foi transportada em seu lugar. Do contrário, não terá direito a receber nada de volta. O art. 742 consagra em favor do transportador o direito de retenção da bagagem, como garantia do valor da passagem. Para Tartuce e Venosa, não há nesse caso penhor legal da bagagem, e sim um direito pessoal, colocado à disposição do transportador. Para o Samer, seria uma hipótese de penhor legal, pois pode a empresa ficar com a bagagem para garantir a passagem. 12.2.4. TRANSPORTE DE COISAS No transporte de coisas não há passageiros, mas sim um expedidor, o qual irá entregar um bem corpóreo ao transportador para que ele leve esse bem a um destinatário, que poderá ser o próprio expedidor, recebendo uma remuneração denominado frete. O art. 744 diz que ao receber a coisa, o transportador irá emitir o conhecimento conhecimento,, com a menção dos dados que identificam aquela coisa recebida. Esse conhecimento é um título de crédito,, sendo este atípico. crédito O art. 745 diz que, no caso de informação inexata ou falsa descrição no documento que o transportador emitiu com base nas informações prestadas pelo transportado, o transportador indenizado pelo prejuízo que sofrer. Essa ação respectiva deve ser ajuizada no prazo de 120 dias, dias, a contar daquele ato, sob pena de decadência decadência.. A doutrina afirma que neste caso o prazo seria prescricional, já que haveria a violação de um direito que gera um prejuízo, situação em que o autor irá buscar a pretensão à indenização. Veja, se o expedidor informar que o transportador está expedindo tijolos, mas na verdade se trata de maconha, o expedidor deverá arcar com o dano, tendo o transportador ter o prazo de 120 dias para propositura dessa ação, a contar do momento em que a informação falsa foi prestada. O art. 750 vai dizer que a responsabilidade do transportador irá se limitar ao valor constante do conhecimento, já que teria o dever de Essa iniciará do momento em que recebe a mercadoria e somente vaiinformar. se encerrar noresponsabilidade momento em que entregar ao destinatário. Caso não encontre o destinatário, será depositada a mercadoria em juízo. O art. 752 afirma que, desembarcadas as mercadorias, o transportador não é obrigado a avisar o destinatário que desembarcou as mercadorias, salvo se houver convenção nesse sentido. Ademais, devem constar do conhecimento de embarque as cláusulas de aviso ou de entrega a domicílio. Cabe mencionar que há uma crítica da doutrina com relação à possível violação da boa boa-fé objetiva, em virtude de não haver a observância do direito de informação. Ao final do percurso, as mercadorias serão entregues ao destinatário ou quem apresente o documento de frete endossado. Essa pessoa deverá conferir as mercadorias, hipótese em que, se não estiverem elas de acordo, deverá apresentar imediatamente a reclamação, sob pena de decadência.
Se o vício da coisa não for perceptível icto oculi no momento de recebimento da mercadoria. Nesse caso, o parágrafo único do art. 754 afirma que, se houver avaria ou perda parcial não perceptível à primeira vista, o destinatário conserva a sua ação contra o 209 212
Aurélio Bouret
transportador, desde que denuncie o dano em 10 dias a contar da entrega da mercadoria, sob pena de decadência. decadência. O art. 753 diz que, se o transporte não puder ser feito ou sofrer longa interrupção, o transportador solicitará instruções ao remetente, remetente, e zelará pela coisa, por cujo perecimento ou deterioração responderá, salvo força maior. Veja maior. Veja que a coisa estará sob responsabilidade do transportador. Se perdurar o impedimento, mas não sendo este imputável ao transportador e se não houver manifestação do remetente, poderá o transportador fazer o depósito judicial da coisa ou vender a coisa transportada, desde que sejam observados os preceitos legais e regulamentares, ou os usos locais, depositando o valor em juízo ou em favor do expedidor. Por outro lado, caso o impedimento se dê por responsabilidade do transportador, poderá este depositar a coisa judicialmente, mas por sua conta e risco. Só será possível vender a coisa transportada, quando o impedimento ser de sua responsabilidade, caso a coisa seja perecível. Seja qual for o caso, o transportador deve informar o remetente da efetivação do depósito ou da venda. Se o transportador mantiver a coisa c oisa depositada em seus próprios armazéns, continuará a responder pela sua guarda e conservação, sendo-lhe devida, porém, uma remuneração pela custódia, a qual poderá ser contratualmente ajustada ou se conformará aos usos adotados em cada sistema de transporte. Caso haja dúvida sobre quem seja o destinatário, o transportador deve fazer o depósito judicial da coisa, caso não seja possível obter instruções do remetente. Se a demora puder ocasionar a deterioração da coisa, o transportador deverá vender a coisa, depositando o saldo em juízo. 13. CONTRATO DE SEGURO 13.1. INTRODUÇÃO Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio prêmio,, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (Art. 757 do CC). Em outras palavras, no contrato de seguro, uma pessoa física ou jurídica (chamada de segurada) paga uma quantia denominada de prêmio para que uma pessoa jurídica (seguradora) assuma determinado risco. Caso o risco se concretize (o que chamamos de sinistro), a seguradora deverá fornecer à segurada uma quantia previamente estipulada (indenização). Então, há um segurador que recebe um prêmio, situação na qual garante determinados bens ou pessoas contra riscos predeterminados. Há um contrato bilateral, oneroso, consensual, mas é aleatório aleatório,, pois o risco é um fator determinante. Apesar de parte da doutrina afirmar que o contrato de seguro é comutativo, por conta de cálculos e estatísticas utilizadas pela seguradora. No entanto, ainda prevalece que se trata de um contrato aleatório.
Essa comutação ocorrerá entre o prêmio que o segurado paga é a garantia garantia,, que é a contraprestação que o segurador dá. Portanto, o segurador recebe o prêmio prêmio dando dando ao segurado uma garantia garantia.. 210 213
Aurélio Bouret
Apesar desse entendimento doutrinário, Tartuce entende que o contrato é aleatório. 13.2. REGRAS GERAIS DO SEGURO NO CÓDIGO CIVIL Somente pode ser segurador uma entidade legalmente autorizada para esta finalidade (art. 757). Ou seja, somente sociedades anônimas, grupos de seguro ou cooperativas. Para ser seguradora é indispensável que haja autorização do governo federal. federal. Ressalta-se que as cooperativas para seguro terão por objeto apenas seguros agrícolas. agrícolas. Segundo a lei, a prova do contrato de seguro se dá por meio da apólice apólice ou ou bilhete de seguro.. Na falta, poderá ser comprovado seguro c omprovado por qualquer documento que comprove o pagamento do prêmio. Veja que a forma é livre, não livre, não sendo um contrato formal, pois a lei diz que irá prová-lo por meio da apólice ou bilhete de seguro. Ou seja, se irá prová-lo é porque ele existe. Isso mostra que o contrato de seguro é consensual consensual,, pois ele está aperfeiçoado desde o momento em que o acordo de vontades ocorre. A apólice apólice é o instrumento do contrato de seguro. Ela irá conter as regras gerais do negócio, e a sua emissão deverá ser precedida, segundo a lei, por uma proposta escrita com a declaração dos elementos essenciais dos interesses e dos riscos a ser garantidos. O bilhete do seguro é seguro é o instrumento mais simplificado do negócio, por meio do qual se pode contratar o seguro. Tanto a apólice quanto o bilhete de seguro podem ser nominativo nominativo,, à ordem ordem ou ao portador,, mencionando em relação a cada um deles os riscos assumidos, início e fim do seguro, portador limite da garantia e prêmio devido. Apólice ou bilhete de seguro nominativo: nominativo: menciona o nome do segurador e do segurado. Neste caso, é transferido por meio de cessão civil. Apólice ou bilhete de seguro à ordem: ordem: será transmitido em endosso em preto, dizendo quem é que irá receber. Apólice ou bilhete de seguro ao portador: quem portar é o segurado. Serão transmissíveis por simples tradição. tradição. O art. 761 vai tratar do denominado cosseguro. cosseguro. No No cosseguro, há os riscos de um seguro direto que são assumidos por várias segurados, sendo corresponsáveis pelo risco. •
•
•
Nesse caso, a apólice vai indicar qual é a seguradora líder, dentre as corresponsáveis, que irá administrar o contrato. Não se pode confundir cosseguro com resseguro resseguro.. Nessa hipótese, há uma seguradora que faz um seguro, mas contrata outra seguradora, temendo os riscos desse co contrato ntrato anterior. O art. 762 diz que é nulo o contrato para garantia de risco proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário, ou de representante de um ou de outro. O art. 763 irá dizer que, não tem direito à indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, prêmio, se ocorrer o sinistro antes de sua purgação. purgação . Flávio Tartuce afirma que este dispositivo deve ser interpretado conforme o adimplemento substancial. Como exemplo, é o caso em que o indivíduo paga o seguro há 10 anos, mas no mês de atraso não paga
e a seguradora recusa a garantia. Nesse caso, deverá a seguradora garantir. O fato de se não ter verificado o risco em previsão do qual se faz o seguro não exime o segurado de pagar o prêmio, salvo disposição especial.
211 214
Aurélio Bouret
O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes. co ncernentes. O art. 766 diz que, se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, este segurado perderá o direito à garantia, e também ficará obrigado ao prêmio vencido. Portanto, se quebrou a boa-fé objetiva, perderá a garantir e ficará obrigado ao prêmio que não pagou. O parágrafo único diz que se a inexatidão ou omissão nas declarações do segurado não resultar de má-fé, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou poderá cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio. No chamado seguro à conta de outrem, outrem, o segurador poderá opor ao segurado quaisquer defesas que tenha contra o estipulante, por descumprimento das normas de conclusão do contrato, ou de pagamento do prêmio. Há no art. 767 uma exceção ao princípio da relatividade. Ex.: se o pai fez um seguro em favor do filho, poderá o segurador o opor por ao filho exceções que teria contra o pai. Ainda que se trate de terceiro, o art. 767 é exceção ao princípio da relatividade. O art. 768 diz que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. contrato . No entanto, deverá este agravamento se dar de maneira intencional. Por isso ganha discussão na doutrina e na jurisprudência se a embriaguez do segurado em acidentes de trânsito afasta ou não o dever da seguradora de pagar a indenização. No STJ há entendimentos para os dois sentidos. Flávio Tartuce entende que a embriaguez, por si só, não consiste em agravamento intencional do risco, não afastando o dever de indenizar. Todavia, o STJ entendeu que não é devida a indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o causador do sinistro (preposto da empresa segurada) estiver em estado de embriaguez, embriaguez, salvo se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente dessa circunstância (Inf. 594). Em outras palavras, será devido o pagamento da indenização se a empresa segurada conseguir provar que o acidente ocorreria mesmo que o condutor não estivesse embriagado. O art. 769 do CC diz que o segurado é obrigado a comunicar o segurador, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de, se não informar o segurador, perder o direito à garantia, se provar que silenciou de má-fé. Há um dever de informar, resultante da boa-fé. Caso não comunique e fique comprovado que silenciou de má-fé, nesta hipótese perderá o direito de indenização. O segurador, desde que o faça nos 15 dias seguintes ao recebimento do aviso da agravação do risco sem culpa do segurado, segurado , poderá cientificar, por escrito, de sua decisão de resolver o contrato.
Essa resolução, que devedevendo ser comunicada no prazo 15 dias, só terá eficácia após 30 dias da notificação do segurado, ser restituída pelode segurador a diferença do prêmio. O art. 771 determina que o segurado deverá comunicar imediatamente imediatamente à à seguradora quando ocorrer algum sinistro envolvendo o veículo, já que isso possibilita que esta tome 212 215
Aurélio Bouret
medidas que possam amenizar os prejuízos da realização do risco, bem como a sua propagação. propagaç ão. Se não houver esta comunicação imediata, o segurado perderá o direito à indenização. Todavia, o STJ decidiu que, para a perda do direito à indenização, é necessário que fique demonstrada a omissão dolosa do dolosa do segurado, que beire a má-fé, ou culpa grave, prejudicando, grave, prejudicando, de forma desproporcional, a atuação da seguradora. Ex.: se o segurado demorou 3 dias para comunicar à seguradora sobre o roubo do veículo em razão de ameaças do criminoso, não perderá a indenização, pois não poderia ser dele exigido comportamento diverso. Em regra, a diminuição do risco no curso do contrato não acar acarreta reta a redução do prêmio estipulado. Porém, se a redução do risco for considerável, o segurado poderá exigir a revisão do prêmio, ou a resolução do contrato. Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado deve informar o sinistro ao segurador, logo que souber. souber. E ainda o segurado deverá tomar as providências imediatas para minorar a ocorrência do sinistro. Isso é a consagração do dever de mitigar as perdas ( duty to mitigate the loss). O art. 773 do CC vai dizer que o segurador, que ao tempo do contrato sabia que o risco estava superado, mas não obstante expediu a apólice irá pagar em dobro o prêmio estipulado. Isso porque se não há risco, não há porque celebrar contrato de seguro. Por conta disso, a doutrina afirma que o contrato é aleatório, pois o risco é elemento essencial do contrato de seguro. É possível que o contrato de seguro traga a cláusula de recondução tácita do contrato pelo mesmo prazo. prazo. Se ficarem caladas as partes, o contrato será prorrogado no tempo pelo mesmo prazo. O prolongamento do contrato nas mesmas condições contratadas pelo mesmo prazo. Tal cláusula é válida, mas não pode ocorrer por mais de uma vez (art. 774). Ocorrendo o pagamento pela seguradora, é possível a ação regressiva em face do culpado pelo evento danoso. A seguradora irá pagar o sujeito que está garantido, mas terá direito de ressarcimento ou de regresso em face de quem efetivamente causou o dano. Os agentes autorizados do segurador presumem-se seus representantes para todos os atos relativos aos contratos que agenciarem. O segurador é obrigado a pagar em dinheiro o prejuízo resultante do risco assumido, salvo se convencionada a reposição da coisa. 13.3. SEGURO DE DANO No seguro de dano, a garantia não pode ultrapassar o valor da coisa garantida, garantida , ou seja, do valor do interesse segurado. Se o valor segurado for superior ao bem garantido, estará havendo enriquecimento sem causa. Portanto, se o valor segurado for superior ao valor coisa, o segurado vai perder a garantia e pagar o prêmio por quebra da boa-fé e enriquecimento sem causa (art. 778). Em relação à indenização a ser recebida pelo segurado, o art. 781 diz que não poderá ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro. Em hipótese alguma o limite máximo da garantia fixada na apólice. Ex.: foi feito um seguro de um carro de 50 mil reais. Este
épagou o valor do seguro. Após umnaano, o sujeito 40 mil reais, com base tabela FIPE. trocou o carro. Quando for avaliar, o segurador É possível a cumulação de seguros, seguros, no caso de seguro de dano, inclusive o seguro duplo. Porém, o valor do seguro não poderá ser superior ao interesse segurado s egurado.. 213 216
Aurélio Bouret
O art. 783 autoriza o seguro parcial, parcial, assegurando o interesse por menos do que ele vale. Se ocorrer um sinistro parcial, a indenização também será reduzida proporcionalmente. Ex.: segura-se 50% do bem, ou seja, se fica segurado 10 mil, receberá 5 mil reais da seguradora. É a denominada cláusula de rateio. Em relação à garantia, esta não inclui o sinistro provocado por vício intrínseco à coisa segurada. Portanto, se o segurado não declarou do vício quando da celebração do contrato, será um vício não segurado. Dessa forma, o vício não é algo que aconteceu, mas sim por algo intrínseco à coisa. A responsabilidade neste caso será do fornecedor. Em regra, o contrato de seguro de dano não é personalíssimo, personalíssimo , podendo transferir a terceiro a condição de segurado do bem. Todavia, é possível que o contrato preveja a cláusula proibitiva de cessão. cessão. O STF entende que, sendo paga a indenização, o segurador vai se sub-rogar nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competem ao segurado, contra o autor do dano. Essa regra não se aplica ao seguro de pessoas, pessoas , pois o art. 800 do CC é explícito, estabelecendo que, nos seguros de pessoa, o segurador não pode se sub-rogar nos direitos e ações do segurado ou do beneficiado, contra quem causou o sinistro. Há aqui apenas a vedação legal à sub-rogação para o seguro de pessoa. O Código Civil prevê que a seguradora que paga a indenização sub-roga-se sub-roga-se nos nos direitos do segurado. Ou seja, o art. 786 estabelece que, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. dano. Este inclusive já era o teor da Súmula 188 do STF, S TF, a qual diz que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Segundo o §2º do art. 786, é ineficaz ineficaz qualquer qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo. Tal dispositivo previu, de forma expressa e inequívoca, a ineficácia, perante o segurador, de atos de disposição praticados pelo segurado juntamente ao autor do dano. dano. Desse modo, eventual termo de renúncia ou quitação outorgado pelo segurado ao terceiro causador do dano não impede o exercício do direito de regresso pelo segurador . O legislador buscou proteger o direito do segurador de ser ressarcido da quantia que gastou para indenizar o segurado. Assim, se o segurado optou por acionar o seguro, cobrando a garantia contratada, não lhe cabe firmar com o causador do dano qualquer tipo de transação que possa importar na extinção ou diminuição do direito de regresso do segurador. Se o fizer, o ato será absolutamente ineficaz em ineficaz em relação ao segurador. Por exemplo, o acordo celebrado entre o causador do dano e o segurado, em que este “fica com pena” da motorista e pede para que para que ela pague apenas a franquia do seu seguro, seguro, é válido e eficaz entre eles (contratantes). eles (contratantes). No entanto, não se pode admitir que os efeitos dessa avença sejam estendidos ao segurador que, além de não ter participado do ajuste, possui, por força de lei, o direito de ser reembolsado de todos os valores gastos com o reparo do bem sinistrado. Portanto, mesmo que o segurado tenha outorgado termo de quitação ou renúncia ao causador do sinistro, o segurador terá direito de ser ressarcido, em ação regressiva contra o autor do dano, pelas despesas que efetuou com o reparo ou substituição do bem sinistrado. sinistrado.
Tudo que foi dito acima é a regra. Haverá exceção no caso de má-fé do segurado e boafé do autor do dano. Ex.: Pedro, negligente, bateu no carro de João, que não revela que tem seguro. Pedro paga o conserto a João e este assina a quitação integral. No entanto, João, de má-
214 217
Aurélio Bouret
fé, aciona o seguro pedindo o conserto do carro, o que é feito. Após, a seguradora ajuíza ação regressiva contra Pedro cobrando a quantia do conserto do carro segurado. Nessa hipótese específica e excepcional, o STJ entende que o terceiro (Pedro), ao ser demandado na ação regressiva, poderá se eximir do ressarcimento das despesas com o bem sinistrado, bastando que, nos termos do art. 373, II do CPC, CPC , prove que já realizou a reparação completa dos prejuízos causados, apresentando o recibo assinado pelo segurado ou eventuais documentos que comprovem o custeio das despesas. despesas . Neste caso, o juiz deverá julgar improcedente o pedido regressivo formulado, restando à seguradora a alternativa de demandar contra o próprio segurado, por locupletamento ilícito, tendo em vista que, em evidente ato de má-fé contratual, requereu, indevidamente, a cobertura securitária mesmo já tendo sido indenizado diretamente pelo autor do dano. dano. Também merece destaque o art. 786, §1º, o qual estabelece que, salvo dolo, dolo, a subrogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, ascendente ou descendente, seja consanguíneo ou afim. Esse dispositivo fala que o segurador irá se sub-rogar no direito do segurado e vai propor a ação contra o causador do dano. Porém, se o causador do dano for a mulher, filho ou pai da pessoa, não haverá sub-rogação. A exceção é em relação ao dolo. O seguro de responsabilidade civil é civil é uma modalidade de seguro de dano. No seguro de responsabilidade civil, a seguradora cometidos pelo segurado ao terceiro.se compromete a cobrir danos causados por atos ilícitos O Código Civil é expresso ao proibir o segurado de reconhecer a sua responsabilidade ou confessar a ação, ou mesmo transigir com o terceiro indenizado ou mesmo de indenizá-lo, sem que haja a anuência expressa do segurador nos casos de seguro de responsabilidade civil. No caso de seguro de responsabilidade civil, se foi intentado uma ação contra o segurado, o segurado deverá dar ciência ao segurador a respeito da lide. Essa ciência será dada através da denunciação da lide. lide. Não havendo, poderá posteriormente em acionar o segurador. O STJ, na súmula 537, estabelece que, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, segurado , ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. É bom lembrar que o fato de poder ser condenada diretamente e solidariamente não autoriza que autoriza que ela seja acionada acio nada unicamente e exclusivamente pelo terceiro. Tanto é que a súmula 529 estabelece que no seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano. Há seguros de responsabilidade civil que são obrigatórios, como obrigatórios, como é o caso do DPVAT DPVAT.. Nesses seguros, a indenização pelo sinistro será paga pelo segurador diretamente ao terceiro prejudicado (art. 788). Vale mencionar a Súmula 246 do STJ, a qual diz que o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. 13.3.1. SEGURO DPVAT
O DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via é um seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de Terrestres) via terrestre, ou por sua carga, a pessoas, transportadas ou não.
215 218
Aurélio Bouret
Qualquer pessoa que sofrer danos pessoais causados por um veículo automotor, ou por sua carga, em vias terrestres, tem direito a receber a indenização do DPVAT. Isso abrange os motoristas, os passageiros, os pedestres ou, em caso de morte, os seus respectivos herdeiros. Para receber indenização, não importa quem foi o culpado. O DPVAT não paga indenização por prejuízos decorrentes de danos patrimoniais, somente danos pessoais. O STJ já se manifestou no sentido de que o DPVAT não cobre os danos de acidente ocasionado por trem. Qual é o valor da indenização de DPVAT prevista na lei? no caso de morte: R$ morte: R$ 13.500,00 (por vítima); permanente: até R$ 13.500,00 (por vítima); no caso de invalidez permanente: até no caso de despesas de assistência médica e suplementares: até suplementares: até R$ 2.700,00 como reembolso a cada vítima. A incidência de atualização monetária monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT opera-se desde a data do evento danoso, conforme súmula 580 do STJ. •
•
•
Quem são os beneficiários do seguro DPVAT? Quem tem direito de receber a indenização? morte: metade será paga ao cônjuge do falecido, desde que eles não No caso de morte: metade fossem separados judicialmente, e o restante aos herdeiros da vítima, obedecida a ordem da vocação hereditária. Não havendo cônjuge nem herdeiros, serão beneficiários os que provarem que a morte da vítima os privou dos meios necessários à subsistência. Segundo o STJ, é válido o pagamento de indenização aos pais do de cujus no caso em que os genitores, os quais se apresentaram como únicos herdeiros, diante da apresentação da certidão de óbito que afirmava que o falecido era solteiro e não tinha filhos. Nada filhos. Nada impede, porém, que o filho exerça seu direito de ingressar com ação cobrando a quantia dos pais do falecido que receberam a indenização de forma indevida. permanente: a própria vítima. No caso de invalidez permanente: a No caso de despesas de assistência médica e suplementares: a suplementares: a própria vítima. O STJ decidiu que, se uma gestante envolve-se em acidente de carro e, em virtude disso, sofre um aborto, ela terá direito de receber a indenização por morte do DPVAT , nos termos do art. 3º, I da Lei nº 6.194/74. Segundo o Ministro Relator, “o ordenamento jurídico como um todo se alinhou-se mais à teoria concepcionista para a construção da situação jurídica do nascituro, nascituro, conclusão enfaticamente sufragada pela majoritária doutrina contemporânea” (Inf. 547). 547). •
•
•
A ação de cobrança do DPVAT prescreve em 3 anos, anos , iniciando o prazo da data em que teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez ou da morte. morte. O prazo prescricional começa no dia que foi realizado o pagamento administrativo que o beneficiário considera que tenha sido menor que o devido. A súmula 573 do STJ estabelece STJ estabelece que, nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução. instrução .
Para obteraoa indenização, a pessoaadeverá procurar necessária. uma das empresas seguradoras que seja consorciada DPVAT e apresentar documentação Para requerer o seguro DPVAT não é necessário advogado, advogado, despachante ou qualquer outra ajuda de terceiros. Segundo o STJ, o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa dos direitos 216 219
Aurélio Bouret
individuais homogêneos dos beneficiários do seguro DPVAT, dado o interesse social qualificado presente na tutela dos referidos direitos subjetivos. Na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre: entre: • •
foro do domicílio do autor; autor; acidente; ou foro do local do acidente; ou
réu. foro do domicílio do réu. Caso a pessoa beneficiária do DPVAT não receba a indenização ou não concorde com o valor pago pela seguradora, ela poderá buscar auxílio do Poder Judiciário, por meio de uma ação de cobrança contra a seguradora objetivando a indenização decorrente de DPVAT. •
Consoante o entendimento do STJ, em ação de cobrança de seguro DPVAT, a intimação da parte para o comparecimento à perícia médica deve ser pessoal, pessoal, e não por intermédio de advogado (Info advogado (Info 589). Segundo o STJ, o espólio, ainda que representado pelo inventariante, não possui legitimidade ativa para ajuizar ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) em caso de morte da vítima no acidente de trânsito. trânsito. Segundo a Lei do DPVAT, o valor indenizatório deve ser pago metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros da vítima, vítima , segundo a ordem de vocação hereditária 4º da de Leitrânsito. nº 6.194/1974). O valor oriundo do DPVAT não integra da vítima de(art. acidente Em outras palavras, o valor da indenização nãooépatrimônio um crédito da vítima falecida. Não integra o patrimônio deixado pelo morto. O valor da indenização do DPVAT, em caso de morte, passa diretamente para os beneficiários beneficiários (cônjuge supérstite e demais herdeiros). 13.4. SEGURO DE PESSOA O contrato de seguro de pessoa visa assegurar a pessoa humana, protegendo ela contra riscos de morte, comprometimento de saúde, incapacidades em geral, g eral, etc. O art. 789 diz que nos seguros de pessoas, o capital segurado é livremente estipulado pelo proponente, que pode contratar mais de um seguro sobre o mesmo interesse , com o mesmo ou diversos seguradores. A primeira diferença entre o seguro de dano e o seguro de pessoa é de que este não tem limites, pois a vida humana não é quantificável. Se a pessoa quiser fazer 10 seguros de vida, será possível. No seguro de vida e no seguro sobre a vida de outros, o proponente é obrigado a declarar, sob pena de falsidade, o interesse de assegurar a vida do outro. Deve declarar qual é o interesse para assegurar. Presume-se esse interesse quando o segurado for ascendente, descendente ou cônjuge do proponente, pois do contrário deverá explicar a razão de fazer o seguro. O contrato de seguro de pessoas pode instituir um terceiro beneficiário, o qual receberá a indenização em caso da morte do segurado. Na falta de indicação do terceiro, terceiro, o capital será pago metade ao cônjuge e a outra metade aos herdeiros do segurado.
Se não for casado e não tiver herdeiros necessários, herdeiros necessários, vão ser beneficiados aqueles que provaram que com a morte do segurado ficaram privados dos meios necessários à subsistência subsistência (art. 792, parágrafo único).
217 220
Aurélio Bouret
Também é válida na instituição do seguro como beneficiário o companheiro, desde que, ao tempo do contrato, o beneficiário estivesse separado judicialmente ou mesmo separado de fato (art. 793). Nos casos de seguro de vida ou acidentes pessoais geradores de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, pois não é herança. Ainda a respeito do seguro de vida, o STJ tem uma decisão no sentido de que, na hipótese em que o contrato de seguro de vida é renovado ano a ano, não pode a seguradora modificar subitamente as condições da avença, avença , e nem deixar de renová-la em razão da idade do segurado. segurado. No seguro de vida por causa de morte, é morte, é lícito estipular um prazo de carência. carência. Durante o período de carência, o segurador não responderá pela ocorrência do sinistro (art. 797). 7 97). Nessas hipóteses, ocorrendo o sinistro, o segurador é obrigado a devolver ao beneficiário o montante da reserva técnica. A reserva técnica é aquilo que já foi pago. Em relação ao beneficiário do seguro, este não tem direito ao capital estipulado quando o segurado comete suicídio nos 2 primeiros anos da vigência do contrato ou nos 2 primeiros anos da recondução de um contrato que estava suspenso. A pessoa receberá a reserva técnica, mas o capital não irá receber (art. 798). Não interessa mais se o suicídio foi premeditado ou não. Ressalvada essa hipótese, é nula cláusula contratual que exclua pagamento de capital por causa de suicídio do segurado. Passados estes 2 anos, tem total direito de receber. receber. Esse seguro de pessoas pode ser estipulado por uma pessoa natural ou por pessoa jurídica, em proveito de um grupo que essa pessoa jurídica de qualquer modo se vincule. É o denominado seguro de vida em grupo. Nesse grupo. Nesse caso, o estipulante é o único responsável para com o segurador. Se houver modificação do valor da apólice, será necessária a anuência expressa dos segurados que correspondam a 3/4 dos integrantes do grupo (art. grupo (art. 801). 14. CONSTITUIÇÃO DE RENDA E JOGO E APOSTA 14.1. CONSTITUIÇÃO DE RENDA Por meio da constituição de renda uma pessoa (instituidor) entregará uma determinada quantia em dinheiro, bem móvel ou imóvel, a outra pessoa (rendeiro). O rendeiro fica obrigado a pagar ao instituidor, temporariamente, certa renda, a qual poderá ser estipulada em favor do próprio rendeiro. Perceba que, em regra, essa transmissão ocorre de forma gratuita, por meio de atividade benevolente. Não há qualquer contraprestação por parte do rendeiro, pois ele seria o beneficiário. Em regra, o contrato é unilateral, gratuito, comutativo, real, temporário e solene solene.. Veja, o contrato de constituição de renda deve se dar por escritura pública. pública. A constituição de renda pode ser instituída por ato inter vivos ou por ato causa mortis
(testamento). Nesse caso, o testamento deve ser público, conforme a doutrina. A constituição da renda pode se dar por meio de sentença judicial, judicial , como quando há o pagamento de alimentos indenizatórios.
218 221
Aurélio Bouret
A constituição de renda é feita por prazo certo, certo, mas pode ser feito inclusive por vida, vida , ou seja, até que se ultime a vida do devedor (rendeiro), situação na qual que, ocorrendo, retornará o bem ao instituidor. Não pode a constituição de renda ser pela vida do instituidor , pois se este morrer, a família daquele que necessitava dos alimentos ou da renda não poderá ficar sem nada. Se o rendeiro deixar de cumprir uma obrigação estipulada, o ccredor redor (instituidor) poderá acioná-lo. Esse credor também poderá ser terceiro, em benefício do qual a renda foi instituída. Esse credor também poderá acioná-lo para que ele pague o que deve, ou para que apresente garantias de que vai pagar o que deve, ou que deverá a partir daquele momento, sob pena de rescindir o contrato de constituição de renda (art. 810). Via de regra, não existe direito de acrescer entre os beneficiários da renda. Se falece o rendeiro, o outro continuará recebendo a mesma coisa coi sa que recebida, sendo extinto o benefício contra aquele que faleceu. A exceção está na chamada constituição de renda gratuita em que há o direito de acrescer entre os cônjuges. É o caso da constituição de renda legal, em que, morrendo um dos cônjuges, o outro passar a receber a renda do outro. Além desse direito de acrescer legal, é possível o direito de acrescer convencional, convencional, em que haja previsão nesse sentido. 14.2. JOGO E APOSTA Apesar de o Código tratar de forma conjunta, não se confundem os contratos. O contrato de jogo ocorre jogo ocorre quando duas ou mais pessoas prometem entre si que vão pagar certa soma àquela pessoa que conseguir um resultado favorável de um acontecimento incerto. A aposta aposta está está presente quando duas ou mais pessoas têm opiniões discordantes entre qualquer assunto, e elas prometem entre si que vão pagar certa quantia ou entregar determinado bem à pessoa cuja opinião o pinião prevalecer, por conta de um evento incerto. Em ambos os casos há contratos bilaterais, onerosos, consensual, informal, mas é essencialmente aleatório, visto que a aposto e o jogo decorrem de um risco. Em regra, as dívidas de jogo e aposta constituem obrigações naturais, naturais, pois há o schuld sem haftung, ou seja, há débito, mas não há responsabilidade. Essa regra vai se estender para qualquer contrato que encubra a dívida do jogo ou da aposta,, mesmo que seja um reconhecimento, novação ou fiança de dívida de jogo. aposta Essa regra tem aplicação ainda que o jogo não seja proibido. Mesmo assim a obrigação será natural. A única exceção é se houver um jogo ou aposta legalmente permitidos, permitidos, tais como as loterias oficiais: mega-sena, lotomania, etc. Nesses casos, a dívida poderá ser cobrada judicialmente. Ainda há uma exceção aos denominados prêmios oferecidos para oferecidos para o vencedor de uma competição de natureza desportiva, artística ou intelectual. Em verdade, o que se tem aqui é
uma promessa de recompensa, sendo um ato unilateral que constitui uma fonte de o obrigação. brigação.
219 222
Aurélio Bouret
15. CONTRATO DE FIANÇA 15.1. INTRODUÇÃO Fiança é um contrato pelo qual o fiador garante que vai satisfazer ao credor uma obrigação que é assumida pelo devedor, caso este não cumpra a obrigação. obrigação. Perceba que a fiança é um contrato acessório, acessório, firmado entre fiador e credor. Por isso, em regra, há o benefício de ordem do fiador f iador.. O contrato de fiança traz duas relações jurídicas: uma que é interna interna do do próprio contrato, que é a relação entre o fiador e o credor do devedor, mas também há uma relação externa externa,, que é a relação entre o fiador e o devedor. O art. 820 diz que a fiança pode ser estipulada, ainda que sem o consentimento do devedor, e mesmo contra a sua vontade, vontade , visto que é um contrato diferente do contrato firmado entre credor e devedor. Na fiança, há um contrato unilateral, unilateral, pois quem tem obrigação é apenas o fiador. Em regra, é um contrato gratuito gratuito,, salvo quando as instituições financeiras são as fiadoras, situação em que serão remuneradas e o contrato passará a ser oneroso. A fiança será formal formal,, pois exige a forma escrita. O art. 819 diz que a fiança não admite interpretação extensiva, extensiva , pois se está diante de um contrato benéfico. benéfico. O STJ, na Súmula 214, 214, diz que o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. anuiu. Há aplicação do princípio da relatividade do contrato. Segundo o STJ, a fiança limitada decorre da lei e do contrato, contrato, de modo que o fiador não pode ser compelido a pagar valor superior ao que foi avençado, devendo responder tão somente até o limite da garantia por ele assumida, o que afasta sua responsabilização em relação aos acessórios da dívida principal e aos honorários advocatícios, que deverão ser cobrados apenas do devedor afiançado. Por se tratar de contrato benéfico, as disposições relativas à fiança devem ser interpretadas de forma restritiva (art. 819 do CC), razão pela qual, nos casos em que ela é limitada (art. 822), a responsabilidade do fiador não pode superar os limites nela indicados. indicados . Ex: indivíduo outorgou fiança limitada a R$ 30 mil; significa que ele não terá obrigação de pagar o que superar esta quantia, mesmo que esse valor a maior seja decorrente das custas processuais e dos honorários advocatícios (Inf. 595). Atente-se ao caso da fiança que garante a locação urbana urbana (Lei de Locações). Salvo disposição em contrário, qualquer das garantias da locação vai se estender até que o imóvel seja devolvido, ainda que essa prorrogação tenha se dado por prazo indeterminado. Então a fiança será prorrogada, conforme seja prorrogada automaticamente a fiança. Por isso a lei diz que, passando a fiança a ter prazo indeterminado, o fiador poderá se exonerar por uma notificação dirigida ao locador. Nesse caso, ficará garantida a dívida ainda por mais 120 dias após dias após a notificação. Em julho de 2015 o STJ entendeu que essa tese da prorrogação da fiança se estenderá
também prestadas para nãopara maisfianças afiançar o débito.em contratos bancários. Nesse caso, o fiador poderá se exonerar Se o contrato principal for nulo, a fiança será nula, pois se trata de contrato acessório, mas o contrário não ocorrerá da mesma forma. 220 223
Aurélio Bouret
15.2. EFEITOS E REGRAS DA FIANÇA NO CÓDIGO CIVIL A fiança pode ser total ou parcial, podendo afiançar parte da dívida ou a dívida toda. O que não se pode fazer é afiançar um valor superior ao valor do débito principal. Em regra, a fiança será total, garantindo a dívida com todos os seus acessórios, juros, multa, despesas judiciais com citação do fiador, etc., tendo ele direito de regresso contra o afiançado. Tornando-se insolvente ou incapaz o fiador, fiador, o credor pode exigir a sua substituição substituição.. Se esta substituição do fiador não ocorrer, ocorrer, haverá o vencimento antecipado da dívida. dívida . Lembre-se que o fiador não é devedor solidário e sim subsidiário, tendo benefício de ordem.. Regulamentando o benefício de ordem, o art. 827 diz que o fiador demandado pelo ordem pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor. O fiador que alega o benefício de ordem deve indicar os bens do devedor principal que bastem para a satisfação da dívida. Porém, ele irá nomear bens livre e desembaraçados localizados no mesmo município em que haja a cobrança da dívida. Tartuce entende que essa redação literal do dispositivo deve sofrer ponderações. O art. 828 consagra hipóteses em que o fiador não pode alegar benefício de ordem: ordem: fiador renunciou expressamente ao benefício de ordem; fiador se obrigou como principal pagador ou como devedor solidário; devedor estiver insolvente ou devedor falido. A renúncia ao benefício de ordem será nula quando estiver inserida em contrato de adesão,, conforme o Enunciado 364 do CJF. adesão •
•
•
O art. 829 diz que a fiança conjuntamente prestada a um só débito por mais de uma pessoa importa em solidariedade entre os fiadores, fiadores, se não reservarem o benefício da divisão. A exceção a esta regra consta do fato em que se houver no contrato de fiança uma distribuição de quanto cada um deles ficará responsável. O art. 834 diz que, quando o credor sem justa causa deixar de dar andamento à execução feita contra o devedor, o fiador poderá fazê-lo, pois fazê-lo, pois caso não pague o devedor, o fiador deverá pagar. Tanto é que o art. 835 diz que o fiador poderá se exonerar da fiança que tenha celebrado sem limitação de tempo sempre que lhe convier. Este dispositivo está dizendo que o fiador, se foi prestada por prazo indeterminado, poderá se exonerar quando quiser. Neste caso, ficará o fiador obrigado a todos os efeitos da fiança 60 dias após a notificação do credor. credor. Atente-se que o fiador ficará por 120 dias obrigado quando se tratar de locação urbana. No caso de contratos em geral, ficará o fiador obrigado por mais 60 dias a contar da comunicação. O art. 836 diz que a obrigação do fiador passa aos herdeiros, mas a responsabilidade da fiança será limitada ao tempo decorrido até a morte do fiador, e não pode ultrapassar as forças
da herança. O contrato de fiança depende da confiança, sendo personalíssimo personalíssimo,, de forma que a morte implica fim ao contrato de fiança. O art. 837 diz que o fiador pode opor ao credor as exceções e defesas pessoais do próprio fiador, que geram a extinção do contrato, mas também poderá alegar defesas extintivas 221 224
Aurélio Bouret
da obrigação que competem ao devedor principal. Ex.: fiador não paga sob alegação da prescrição, pagamento direto ou indireto, etc. O fiador, mesmo que solidário, fica desobrigado se, sem o seu consentimento, o credor conceder moratória ao devedor. O STJ entende que moratória ou transação entre devedor e o credor exoneram o fiador, ainda que ele tivesse assumido a obrigação em caráter solidário, já que não participou dessa nova celebração. A fiança será extinta se, por fato do credor, for impossível a sub-rogação nos direitos e preferências do credor pelo fiador. Ex.: o credor é credor de garantia real (hipoteca) e garantia fidejussória (existe um fiador), mas o credor renuncia a sua preferência sobre a coisa, executando o fiador. Neste caso, a fiança estará extinta por fato atribuível ao credor, visto que estará o fiador impossibilitado de se sub-rogar aos direitos e preferências que ele tinha. Ademais, a fiança será extinta se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor, um conteúdo diverso da dívida obrigada. Isto é, a fiança está extinta se houver dação em pagamento, mesmo que depois o credor venha a perder esse bem em razão da evicção. evicção. O art. 839 diz que se for invocado o benefício de ordem e o devedor, retardando-se a execução, cair em insolvência, também ficará o fiador exonerado. Isso quer dizer que, quando for executar o fiador, e ele indicar vários bens do devedor, alegando benefício de ordem, mas o credor nada o fez. 15.3. CLASSIFICAÇÃO DA FIANÇA QUANTO A SUA EXTENSÃO Quanto à sua extensão da fiança, fiança, ela poderá ser classificada em: fiança ilimitada: quando a garantia concedida pelo fiador abrange a integralidade da obrigação, incluindo as parcelas acessórias da dívida principal. Ex.: multa contratual, juros de mora e atualização monetária; fiança limitada: limitada: quando o fiador manifesta, de forma expressa, que só está se responsabilizando por determinada parcela da obrigação. Na fiança limitada, o fiador poderá dizer que está se responsabilizando apenas pela obrigação principal e que não pagará despesas acessórias. Ex.: fiador se compromete a pagar apenas os aluguéis que o inquilino não quitar, mas m as não arcará com multa ou quaisquer outras verbas acessórias. Existe também a possibilidade de a fiança limitada abranger até mesmo apenas uma parte da obrigação principal. Ex.: fiador se comprometo a pagar até o máximo de 70% da dívida principal, caso o devedor não cumpra sua parte. A regra é que a fiança seja ilimitada (total, universal). Assim, se o fiador quiser se responsabilizar apenas por parte da obrigação, isso deverá ser expressamente consignado no contrato.. Em caso de silêncio por parte do fiador (ou seja, se o contrato não falar nada), contrato entende-se que a fiança foi concedida de forma ilimitada. •
•
Por essa razão, o art. 822 diz que, não sendo limitada, a fiança compreenderá todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais, desde des de a citação do fiador. fiador . Já o art. 823 afirma que a fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições menos onerosas, onerosas, e, quando exceder o valor da dívida, ou for mais
onerosa que ela, não valerá senão até ao limite da obrigação afiançada.
222 225
Aurélio Bouret
16. TRANSAÇÃO E COMPROMISSO 16.1. TRANSAÇÃO Transação é uma espécie de concessão recíproca. Transação é um contrato por meio do qual as partes vão pactuar a extinção de uma obrigação por meio de concessões recíprocas. A transação pode ser preventiva, sendo antes de ser instaurado qualquer processo judicial. É um contrato bilateral, oneroso, consensual, comutativo, e deve ter como objeto direitos obrigacionais de cunho patrimonial e de caráter privado. Se não for dispositivo, não há como transacionar. O art. 842 diz que a transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz A transação é um contrato c ontrato formal, mas não é solene, salvo quando o ato exigir escritura pública. Há pelo menos a exigência de forma escrita. 16.1.1. ESPÉCIES A transação poder ser: extintiva): ocorre quando a transação é feita perante o juiz. transação judicial (ou extintiva): ocorre Essa transação deverá ser feita por escritura pública ou por termo nos autos, assinado pelas partes e homologado pelo juiz, fazendo coisa julgada material; transação extrajudicial (ou preventiva): é feita preventivamente, antes de ser instaurado o litígio judicial. Exige-se apenas a forma escrita. escrita. A transação deve ser interpretada de forma restritiva, já que há concessões mútuas.
•
•
Diante de natureza contratual da transação, via de regra, produz efeitos inter partes (p. relatividade). No entanto, pode admitir algumas exceções, como o caso da transação entre o credor e o devedor, sem o conhecimento do fiador, implica desobrigação do fiador. Portanto, produziu efeitos perante um terceiro que nem participou da transação. A transação entre um credor solidário e um devedor vai extinguir a obrigação desse devedor em relação a todos os credores solidários que não participaram da transação. Se a transação for entre um dos devedores solidários e seu credor, vai se extinguir a dívida para todos os devedores solidários. Portanto, há uma exceção ao princípio da relatividade do contrato. Ocorrendo a evicção da coisa renunciada pelo outro transigente, ou seja, o transigente forneceu ao outro uma coisa a que depois gerou evicção. A consequência é o reavivamento da obrigação extinta pela transação? Não. Diferentemente da dação em pagamento, que é modo de pagamento indireto, aqui há um contrato. O fato de experimentar a evicção não implica o retorno do status a quo anterior à
celebração da transação. O evicto terá direito a perdas e danos (art. 845). Em decorrência do princípio da indivisibilidade, indivisibilidade, que é adotado pelo art. 848 do CC, chegamos à conclusão de que é nula a transação quando é nula qualquer de suas cláusulas. Por isso o princípio da indivisibilidade.
223 226
Aurélio Bouret
Nula a cláusula da transação, nula é a transação. Em se tratando da transação, haverá mitigação do princípio da preservação do contrato. Ressalte-se o parágrafo único do art. 848 que diz que, quando a transação versar sobre diversos direitos contestados, independentes entre si, o fato de não prevalecer em relação a um não prejudicará os demais, já que os demais são independentes. Isto é, se a transação estiver tratando de diferentes objetos e direitos, os quais são independentes entre si, o fato de ter sido maculado um direito não atinge os demais. O art. 850 diz que é nula a transação a respeito do litígio de uma sentença transitada em julgado, se dessa sentença não tinha conhecimento algum dos transatores. Ainda, é nula uma transação por título posteriormente descoberto se verificar que nenhum deles tinha direito sobre o objeto da transação. É nula a transação a non domino. 16.2. COMPROMISSO Compromisso é um acordo de vontades por meio do qual as partes decidem que não vão submeter o litígio a uma decisão judicial, conferindo a solução de uma desavença a um árbitro ou árbitros. Diante desse conflito de interesses de natureza disponível será feita por um árbitro. A arbitragem se restringe a direitos patrimoniais disponíveis, decidindo as próprias partes a tarefa de retirar do judiciário e submete a um árbitro a decisão do fato em apreço. O compromisso arbitral não se confunde com cláusula compromissória. A cláusula é prevista em contrato para que a arbitragem seja solucionada. No compromisso arbitral ocorre após o surgimento do conflito, situação em que as partes acordam em submeter o litígio ao árbitro. O compromisso é bilateral, oneroso, consensual e comutativo. 16.2.1. ESPÉCIES O art. 851 vai admitir duas formas de compromisso arbitral: •
compromisso arbitral judicial: é judicial: é celebrado na pendência da lide (endoprocessual).
É feito por termo nos autos; extrajudicial: ocorre antes do ajuizamento da ação. Portanto, compromisso arbitral extrajudicial: ocorre pode ser celebrado por escritura pública ou particular. O art. 853 traz a cláusula compromissória, que é uma convenção, através da qual as partes comprometem-se a submeter à arbitragem litígios que possam vir a surgir, relativamente ao contrato. •
Recentemente, o STJ entendeu que o Poder Judiciário não pode decretar a nulidade de cláusula arbitral (compromissória) sem que essa questão tenha sido apreciada anteriormente pelo próprio árbitro. Isso porque, segundo o art. 8º, parágrafo único, da Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/96), antes de judicializar a questão, a parte que deseja arguir a nulidade da cláusula arbitral deve formular esse pedido ao próprio árbitro (Info árbitro (Info 591). Segundo a Ministra Nancy Andrighi, a kompetenz-kompetenz (competência-
competência) é um dos princípios basilares da arbitragem, arbitragem, que confere ao árbitro o poder de decidir sobre a sua própria competência, sendo condenável qualquer tentativa, das partes ou do juiz estatal, no sentido de alterar essa realidade. Em outras palavras, no embate com as autoridades judiciais, deterá o árbitro preferência na análise da questão, sendo dele o benefício da dúvida 224 227
Aurélio Bouret
Vale ressaltar que essa questão da nulidade poderá ser apreciada pelo Poder Judiciário em momento posterior. Isso porque, para fazer cumprir a sentença arbitral, o credor terá que ajuizar uma execução judicial. Nesse momento, o devedor poderá se defender por meio de embargos à execução alegando a nulidade da cláusula arbitral e, consequentemente, da sentença arbitral. Excepcionalmente, Excepcionalmente , é possível que o Poder ,Judiciário, nos casos em declare que prima facie é identificado um compromisso arbitral "patológico", "patológico" isto é, claramente ilegal, a nulidade dessa cláusula, independentemente independentemente do do estado em que se encontre o procedimento arbitral. Outro julgado importante do STJ foi o de que a franquia, ainda que não seja contrato de consumo, é um contrato de adesão. Segundo adesão. Segundo o art. 4º, § 2º da Lei nº 9.307/96, nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente: aderente: tomar a iniciativa de iniciativa de instituir a arbitragem; ou concordar, expressamente, com a sua instituição, por escrito, em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. cláusula. Todos os contratos de adesão, mesmo aqueles que não consubstanciam relações de consumo, como os contratos de franquia, devem observar o disposto no art. 4º, § 2º da Lei nº 9.307/96. Assim, é possível a instituição de cláusula compromissória em contrato de franquia, desde que observados os requisitos do art. 4º, § 2º da Lei nº 9.307/96. •
•
QUESTÕES 1- 1- (VUNESP – (VUNESP – Juiz Juiz de Direito Substituto – Substituto – RO/2019) RO/2019) Uma loja de eletrodomésticos assinou um contrato, mediante instrumento particular, com um posto de combustível para que este fornecesse, todo mês, por prazo indeterminado, uma quantidade mínima de 50 litros de combustível para abastecer os veículos de entrega de mercadorias. Em razão do aumento do preço dos combustíveis, a loja de eletrodomésticos contratou entregadores de bicicleta para as entregas de menor porte e começou a diminuir as compras de combustível do posto. Por mais de dois anos, o fornecimento de combustível se deu em quantidades menores que as mínimas estabelecidas no contrato, sem qualquer ressalva ou reclamação por parte do posto de combustível. Então, o representante da loja de eletrodomésticos procurou o representante do posto de combustível e eles, verbalmente, declararam que o contrato estaria desfeito. Entretanto, um ano após o distrato verbal, o posto de combustível ajuizou uma demanda contra a loja de eletrodomésticos, exigindo-lhe o ressarcimento dos valores proporcionais ao não cumprimento de metas mínimas de aquisição de combustível, bem como do período após o distrato verbal, sob o argumento de que o desfazimento do contrato somente poderia ser realizado por escrito. Acerca Acerc a do caso hipotético, podese corretamente afirmar que a) a) como o contrato foi celebrado por escrito, somente poderia ser alterado ou desfeito pela mesma forma, razão pela qual seriam devidos todos os valores, tendo em vista o descumprimento do contrato por parte da loja de eletrodomésticos. b) b) somente são devidos os valores posteriores ao distrato verbal que não é válido por não atender à mesma forma do contrato; em relação ao período em que houve
fornecimento de combustível abaixo do previsto no contrato, configurou-se o denominado tu quoque. c) c) não há que se falar na aplicação da supressio em razão da incidência do princípio do pacta sunt servanta. Entretanto, aplicável no caso a surrectio. 225 228
Aurélio Bouret
d) d) somente são devidos os valores do período de aquisição abaixo dos mínimos previstos no contrato, mas não os posteriores ao distrato verbal. e) e) nenhum valor é devido, tendo em vista que incidiu a supressio em razão da concordância tácita do posto em fornecer combustível em valores abaixo dos contratualmente previstos, bem como ocorreu um distrato verbal válido. 2- (FCC – (FCC – Juiz Juiz Substituto – Substituto – AL/2019) AL/2019) Renato Renato emprestou seu automóvel a Paulo. Quinze dias depois, ainda na posse do veículo, Paulo o comprou de Renato, que realizou a venda sem revelar que o automóvel possuía grave defeito mecânico, vício oculto que só foi constatado por Paulo na própria data da alienação. Nesse caso, de acordo com o Código Civil, Paulo tem direito de obter a redibição do contrato de compra e venda, que se sujeita a prazo a) a) prescricional, de trinta dias, contado da data em que recebeu o automóvel. b) b) prescricional, de quinze dias, contado da data da alienação. c) c) decadencial, de trinta dias, contado da data em que recebeu o automóvel. d) d) decadencial, de quinze dias, contado da data da alienação. e) e) decadencial, de noventa dias, contado da data em que recebeu o automóvel. 3- (FCC – (FCC – Defensor Defensor Público – Público – MA/2018) MA/2018) O O vício redibitório e o erro substancial a) a) geram a nulidade do negócio jurídico e, consequentemente, impõem a declaração de nulidade e a indenização pelos danos causados. b) b) constituem espécies de vício da vontade, uma vez que o negócio não teria sido realizado se não se verificasse o vício ou erro. c) c) são distintos uma vez que no primeiro o vício oculto pertence ao objeto adquirido, ao passo que no segundo, o vício é da manifestação da vontade. d) d) dizem respeito somente ao âmbito da eficácia do negócio jurídico e apresentam como consequência o abatimento do valor pago. e) e) constituem vício do objeto do negócio jurídico contraído, pois o objeto adquirido possui algum vício que torna a coisa inútil para o fim a que se destina. 4- (VUNESP – (VUNESP Juiz Substituto – Substituto – MT/2018) MT/2018) João e José são irmãos. José, em razão de seu um acidente, – Juiz necessitou de cuidados e de João acompanhamento constante. João deixa emprego, onde tinha uma remuneração de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, para se dedicar totalmente aos cuidados de seu irmão José. Após dois anos, José se recuperou e doou para João um apartamento de sua propriedade, avaliado em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), como forma de retribuir a dedicação do irmão. Constou expressamente da doação que ela se destinava a compensar João pelos serviços prestados, equivalentes aos valores salariais que deixou de receber, por ter abandonado o seu emprego para cuidar do doador. Após o recebimento da doação, João perdeu o apartamento em razão de uma ação reivindicatória ajuizada por terceiro. É correto afirmar que João a) a) tem direito a ser indenizado pela evicção até o limite do valor dos serviços prestados.
b) b) não tem direito a ser indenizado pela evicção por ter recebido o bem por doação, tendo em vista a inexistência do direito à evicção em negócios jurídicos gratuitos. c) c) somente terá direito à indenização se provar que José sabia que iria perder a propriedade. d) d) poderá pleitear de José a indenização pela totalidade do valor do bem em até 180 dias. 226 229
Aurélio Bouret
e) e) poderá pleitear de José a indenização pela totalidade do valor do bem em até um ano. 5- (CONSULPLAN – (CONSULPLAN – Juiz Juiz de Direito Substituto – Substituto – MG/2018) Quanto MG/2018) Quanto aos contratos, segundo o Código Civil, analise as afirmativas a seguir. I. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização i ndenização por perdas e danos. danos. II. II. Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, quando este o não executar, exceto se o terceiro for o cônjuge do promitente, dependendo da sua anuência o ato a ser praticado, e desde que, pelo regime do casamento, a indenização, de algum modo, venha a recair sobre os seus bens. bens. III III.. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante, independente do regime de bens, expressamente houverem consentido. consentido. IV IV.. O vendedor pode executar a cláusula de reserva de domínio em razão do não pagamento integral do valor devido, independente de constituir o comprador em mora pelo protesto do título ou interpelação judicial. Estão corretas as afirmativas a) a) I, II, III e IV. b) b) I e II, apenas. c) III e IV, apenas. d) d) I, II e III, apenas. 6- 6- (CESPE – (CESPE – Juiz Juiz Substituto – Substituto – CE/2018) CE/2018) Contrato Contrato de prestações certas e determinadas no qual as partes possam antever as vantagens e os encargos, que geralmente se equivalem porque não envolvem maiores riscos aos pactuantes, é classificado c lassificado como a) a) benéfico. b) b) aleatório. c) c) bilateral imperfeito. d) d) derivado. e) e) comutativo. 7- 7- (VUNESP – (VUNESP – Juiz Juiz de Direito Substituto – Substituto – RS/2018) RS/2018) Sobre Sobre os vícios redibitórios, assinale a alternativa correta. a) a) O adquirente que já estava na posse do bem decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel. b) b) No caso de bens móveis, quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, se ele aparecer em até 180 dias, terá o comprador mais 30 dias para requerer a redibição ou abatimento no preço. c) c) Somente existe o direito de obter a redibição se a coisa foi adquirida em razão de contrato comutativo, não se aplicando aos casos em que a aquisição decorreu de doação, mesmo onerosa. d) d) O prazo para postular a redibição ou abatimento no preço, quando o vício, por sua
natureza, só puder ser conhecido mais tarde, somente começa a correr a partir do aparecimento do vício, o que pode ocorrer a qualquer tempo. e) e) No caso de bens imóveis, quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo é de um ano para que o vício apareça, tendo o comprador, a partir disso, mais 180 dias para postular a redibição ou abatimento no preço. 227 230
Aurélio Bouret
8- 8- (VUNESP – (VUNESP – Juiz Juiz de Direito Substituto – Substituto – RS/2018) RS/2018) André André devia a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em dinheiro a Mateus. Maria era fiadora de André. Mateus aceitou receber em pagamento pela dívida um imóvel urbano de propriedade de André, avaliado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) com área de 200 m2 e deu regular quitação. Entretanto, o imóvel estava ocupado por Pedro, que o habitava há mais de cinco anos, nele estabelecendo sua moradia. Pedro ajuizou ação de usucapião para obter a declaração de propriedade do imóvel que foi julgada procedente. Na época em que se evenceu, o imóvel foi avaliado em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). A respeito dos efeitos da evicção sobre a obrigação originária, é possível afirmar que a obrigação originária a) a) foi extinta com a dação em pagamento. André será responsável perante Mateus pelo valor correspondente ao bem imóvel perdido, na época em que se evenceu. Maria está liberada da fiança anteriormente prestada. b) b) foi extinta com a dação em pagamento. André será responsável perante Mateus pelo valor correspondente ao bem imóvel perdido, na época em que houve a dação em pagamento. Maria está liberada da fiança anteriormente prestada. c) c) é restabelecida, mas não contará mais com a garantia pessoal prestada por Maria. Em razão da evicção, a obrigação repristinada terá por objeto o valor equivalente ao bem na época em que se evenceu. d) d) é restabelecida, pelo seu valor original, em razão da evicção da coisa dada em pagamento, mas sem a garantia pessoal prestada por Maria, tendo em vista que o credor aceitou receber objeto diverso do constante na obrigação originária. e) e) é restabelecida, em razão da evicção da coisa dada em pagamento, inclusive com a garantia pessoal prestada por Maria. Contudo, em razão da evicção, a obrigação repristinada terá por objeto o valor equivalente ao bem na época em que se evenceu. 9- 9- (MPE-MS – (MPE-MS – Promotor Promotor de Justiça Substituto – Substituto – MS/2018) MS/2018) Em Em relação aos contratos em geral, assinale a alternativa correta correta.. a) a) Na revisão judicial de disposições contratuais de execução continuada, em razão de excessiva onerosidade da prestação, com extrema vantagem para a outra o utra parte, em face de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato, retroagindo os efeitos da sentença à data da celebração do negócio jurídico. b) b) A aplicação dos institutos da supressio e da surrectio constituem figuras concomitantes, podendo ser comparadas como verso e reverso da mesma moeda. c) c) A doação pura feita ao nascituro e ao absolutamente incapaz valerá sendo aceita pelo seu representante legal, com presunção jure et jure. d) d) O direito de demandar pela evicção supõe, necessariamente, a perda da coisa aadquirida dquirida em contrato oneroso, por força de decisão judicial. e) e) O Código Civil de 2002 adotou a teoria da base objetiva do negócio jurídico, inspirado na doutrina alemã desenvolvida por Karl Larenz. 10- (FCC – 10 – Defensor Público – – AM/2018) AM/2018) No Código Civil, para que se dê a resolução
contratual por onerosidade excessiva, será preciso o preenchimento dos requisitos seguintes: a) a) os contratos devem ser de parcelas sucessivas, ou diferidos no tempo, exigindo-se a onerosidade excessiva à parte prejudicada e vantagem extrema à outra, mas não a imprevisibilidade dos acontecimentos. 228 231
Aurélio Bouret
b) b) a natureza dos contratos é irrelevante, bem como a vantagem a uma das partes, bastando a onerosidade excessiva à parte prejudicada e os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. c) c) os contratos devem ser bilaterais e as prestações sucessivas, bastando a onerosidade excessiva a uma das partes, sem se cogitar de vantagem à outra parte mas exigindo-se a imprevisibilidade dos acontecimentos. d) d) na atual sistemática civil, basta a onerosidade excessiva, não se cogitando seja de vantagem à outra parte, seja da imprevisibilidade dos eventos. e) e) os contratos devem ser de execução continuada ou o u diferida; e à onerosidade excessiva a uma das partes deve corresponder a extrema vantagem à outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. 11- (CESPE 11(CESPE – – Defensor Defensor Público – Público – AL/2017) AL/2017) Jonatas Jonatas adquiriu de Carlos, mediante contrato de compra e venda, um veículo usado de alto valor, cujos acessórios eram de valor insignificante. Seis meses após a aquisição do bem, Jonatas perdeu a propriedade do veículo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, em processo movido por José contra Carlos. No que se refere a essa situação hipotética, assinale a opção correta. a) a) A perda da propriedade somente dos acessórios do veículo abre a possibilidade de Jonatas optar pela rescisão do contrato entabulado com Carlos. b) b) Jonatas poderá demandar Carlos pela perda do veículo, requerer a restituição do valor pago pelo bem e dos honorários do seu advogado, ainda que fique comprovado que, desde a assinatura do contrato, ele sabia que o veículo era objeto de disputa judicial. c) c) Carlos deverá responder, em favor de Jonatas, pela perda da propriedade do veículo, já que essa responsabilidade somente não subsistiria se Jonatas tivesse adquirido o veículo em hasta pública. d) d) Jonatas, sem conhecer o risco da perda, terá o direito de receber o valor que pagou pelo veículo, ainda que haja cláusula expressa no contrato que exclua qualquer responsabilização pela perda. e) e) Caso um meliante desconhecido pratique furto das quatro rodas do veículo no dia anterior à entrega do carro a José, Jonatas não terá o direito de receber o valor integral que pagou pelo carro. 12- (CESPE 12(CESPE – – Defensor Defensor Público – Público – AC/2017) AC/2017) Em Em uma relação de consumo, foi estabelecido que o pagamento deveria ser realizado de determinada maneira. No entanto, após certo tempo, o pagamento passou a ser feito, reiteradamente, de outro modo, sem que o credor se opusesse à mudança. Nessa situação, considerando-se a boa-fé objetiva, para o credor ocorreu o que se denomina a) venire contra factum proprium. b) tu quoque. c) surrectio. d) supressio.
e) e) exceptio doli .
13- (CESPE (CESPE – Defensor Público – AC/2017) AC/2017) Entre Entre outrosda aspectos, é motivo capaz de ensejar revisão – Defensor ou rescisãoPúblico – contratual, com base na teoria imprevisão, imprevisão, a) a) o dolo do contratante co ntratante que obtém vantagem excessivamente onerosa. b) b) a onerosidade do contrato de natureza continuada ou diferida. 229 232
Aurélio Bouret
c) c) a dificuldade financeira do devedor, proveniente de desempregado involuntário. d) d) o fato de o contrato ser de execução instantânea. e) e) a previsibilidade de acontecimentos futuros. 14- (VUNESP – 14 – Juiz Substituto – – SP/2017) No caso da celebração de um contrato de prestação de serviços vinculados à saúde, a obtenção do consentimento informado do paciente, destinatário final do atendimento, é a) a) subordinada às condições e cláusulas do contrato celebrado, a serem apreciadas em cada caso concreto. b) b) obrigatória, tratando-se de obrigação vinculada ao princípio da boa-fé. c) c) facultativa e sujeita à aferição de necessidade, a ser feita pelo profissional de saúde. d) d) obrigatória, tratando-se da obrigação principal do contrato celebrado. 15- (CESPE 15(CESPE – – Promotor de Justiça Substituto – Substituto – RR/2017) Se, RR/2017) Se, em cumprimento a cláusula de uma relação contratual, uma das partes adota determinado comportamento e, tempos depois, ainda sob a vigência da referida relação, passa a adotar comportamento contraditório relativamente àquele inicialmente adotado, tem-se, nesse caso, um exemplo do que a doutrina civilista denomina a) exceptio doli. b) supressio. c) surrectio. d) venire contra factum proprium.
16- (FCC 16(FCC – – Defensor Público – Público – BA/2016) A BA/2016) A boa-fé, como cláusula geral contemplada pelo Código Civil de 2002, apresenta a) a) indeterminação em sua fattispecie a fim de permitir ao intérprete a incidência da hipótese normativa a diversos comportamentos do mundo do ser que não poderiam ser exauridos taxativamente no texto legal. b) b) como sua antítese a má-fé, sendo que esta tem a aptidão de macular o ato no plano de sua validade em razão da ilicitude de seu objeto. c) c) alto teor de densidade normativa, estreitando o campo hermenêutico de sua aplicação à hipótese de sua aplicação à hipótese expressamente contemplada pelo texto normativo, em consonância com as exigências de legalidade estrita. d) d) necessidade de aferição do elemento volitivo do agente, consistente na crença de agir em conformidade com o ordenamento jurídico. e) e) duas vertentes, isto é, a boa-fé subjetiva, que depende da análise da consciência subjetiva do agente, e a boa-fé objetiva, como standard de de comportamento. 17- (VUNESP – 17 – Juiz de Direito Substituto – – SP/2016) SP/2016) A empresa Alegria Ltda., visando parceria comercial com a empresa Felicidade Ltda. na comercialização de produtos para festas, iniciou tratativas pré-contratuais, exigindo da segunda que comprasse equipamento para a produção desses produtos. O negócio não foi concluído, razão pela
qual a empresa Felicidade Ltda., entendendo ter sofrido prejuízo, ingressou com ação de reparação de danos morais, materiais e lucros cessantes, assim como na obrigação de contratar, ante a expectativa criada pela empresa Alegria Ltda. Diante deste caso hipotético, assinale a alternativa correta.
230 233
Aurélio Bouret
a) a) Quem negocia com outrem para conclusão de um contrato deve proceder segundo as regras da boa-fé, sob pena de responder r esponder apenas pelos danos que dolosamente causar à outra parte. b) b) A boa-fé a ser observada na responsabilidade pré-contratual é a objetiva, haja vista que esta diz respeito ao dever de conduta que as partes possuem, podendo a empresa desistente arcar com a reparação dos danos, se comprovados, sem qualquer obrigação de contratar. c) c) É assegurado o direito à contratação, em razão da boa-fé objetiva, e deverá a empresa que pretendia desistir arcar com os danos comprovados, mas em razão da contratação, estes poderão ser mitigados, principalmente quanto aos lucros cessantes. d) d) Em razão de conveniência e oportunidade, podem as contratantes desistir do negócio, por qualquer razão, considerando o princípio da liberdade contratual, o qual assegura às partes a desistência, motivo pelo qual não há que se falar em indenização. e) e) Não existe no direito brasileiro uma cláusula geral que discipline a responsabilidade précontratual, de modo que não há que se falar em quebra de expectativa, vigorando o princípio da livre contratação. 18- (FAURGS 18(FAURGS – – Juiz Juiz de Direito Substituto – Substituto – RS/2016) RS/2016) Sobre Sobre os efeitos da boa-fé objetiva, é INCORRETO afirmar INCORRETO afirmar que a) a) servem de limite ao exercício de direitos subjetivos. b) b) resultam na proibição do comportamento contraditório. c) c) qualificam a posse, protegendo o possuidor em relação aos frutos já percebidos. d) d) servem como critério para interpretação dos negócios jurídicos. e) e) reforçam o dever de informar das partes na relação obrigacional. 19- (FAURGS 19(FAURGS – – Juiz Juiz de Direito Substituto – Substituto – RS/2016) RS/2016) Sobre a extinção do contrato, assinale a alternativa correta. a) a) Implica, necessariamente, o fim de todos os efeitos decorrentes da relação obrigacional. b) b) Será eficaz a partir da sentença que a declara, quando decorra do exercício do direito de resolução por onerosidade excessiva, por meio da ação respectiva. c) c) Pode ser impedida pela oposição de exceção de contrato não cumprido, que é meio de autodefesa do devedor. d) d) Será eficaz, em qualquer caso, a partir da notificação do outro contratante, quando decorrente de denúncia unilateral. e) e) Poderá decorrer do implemento de condição resolutiva, desde que esta não seja impossível, caso em que deverá ser reconhecida a invalidade do negócio jurídico. 20- (VUNESP – 20 – Juiz Substituto – – RJ/2016) RJ/2016) Assinale a alternativa correta sobre o direito contratual e os princípios que regem a matéria. a) a) Em contrato que versa sobre coisa futura, é nula a disposição contratual pela qual o alienante terá direito à integralidade do preço mesmo que o objeto da alienação venha
a existir em quantidade inferior à esperada. b) É vedada na legislação brasileira a estipulação de cláusula limitativa do dever de indenizar, por violação ao princípio da reparação integral. c) c) A prolongada omissão de um dos contratantes em exigir da parte contrária o cumprimento de determinada cláusula contratual, que não vinha sendo cumprida ou 231 234
Aurélio Bouret
respeitada, pode configurar motivo idôneo para tornar a cláusula juridicamente inexigível. d) d) Na relação cível empresarial, é vedado ao Estado intervir nos negócios jurídicos celebrados entre particulares, disciplinando e/ou limitando a liberdade contratual e as consequências de determinadas previsões contratuais. e) Em caso de revisão judicial de disposições contratuais, em razão de onerosidade excessiva decorrente de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, a eficácia da decisão será ex tunc, retroagindo à data da celebração do negócio jurídico. GABARITO 1. E 2. D 3. C 4. A 5. B 6. E 7. B 8. D 9. B 10. E 11. D 12. D 13. B 14. B 15. D 16. A 17. B 18. C 19. C 20. C
232 235
Aurélio Bouret
233 236
Paulo Batista
CAPÍTULO 6 — DIREITO DAS COISAS 1. INTRODUÇÃO O Direito das Coisas, como já se pode antever, é o ramo do Direito Civil que regula as relações jurídicas estabelecidas entre pessoas e coisas, coisas, determinadas ou determináveis. Coisa é Coisa é tudo aquilo que não é pessoa, física ou jurídica, nem entes despersonalizados (condomínio edilício, espólio, massa falida). Contudo, coisa precisa ser considerado um bem material.. Toda coisa é bem, mas nem todo bem é coisa. Honra, liberdade, vida são bens, material bens, mas não são coisas. coisas. Assim, haverá uma relação material exercida pelo sujeito ativo em face da coisa. Esse sujeito ativo poderá ser pessoa física, jurídica ou mesmo entes despersonalizados, como massa falida e condomínio edilício. No direito das coisas, o sujeito passivo é indeterminado, podendo ser determinável, e sua eficácia se dá em face de toda a coletividade, podendo ser operada erga omnes, se atendidos os requisitos legais para cada categoria de direito. Contudo, Direito das Coisas não é sinônimo sinônimo de Direitos Reais. O primeiro é mais abrangente. O Direito das Coisas é o Livro III do Código Civil, como dito, sendo mais abrangente, por envolver também a posse. Assim, posse não é Direito Real, Real, tanto que, no CC, não está no mesmo Título dos Direitos Reais, no Livro III. A posse é uma relação fátic fáticaa de sujeição entre o possuidor e a coisa móvel ou imóvel. Sendo assim, posse não é propriamente um direito real, mas sim um fato que gera outros direitos. di reitos. Em relação aos Direitos Reais, há duas teorias que justificam a sua natureza: teoria personalista: o Direito Real é uma relação jurídica estabelecida entre pessoas, mas intermediada por coisas, ainda que as pessoas sejam indeterminadas. Essa teoria nega a realidade metodológica dos direitos reais ou das coisas; teoria realista: é realista: é também conhecida como teoria clássica. Nela, os Direitos Reais constituem um poder imediato que a pessoa exerce sobre a coisa, e com eficácia erga omnes. Para esta teoria, o Direito Real é imediato da pessoa sobre a coisa. Esta é a teoria adotada pelo nosso CC. Quanto aos Direitos Reais, eles incidem sobre a própria coisa ou sobre coisa alheia (direito de gozo, de garantia, etc.). O mais amplo de todos os direitos reais é a propriedade, •
•
possibilitando o uso, gozo (extrair benefícios), e disposição (esse último, só a propriedade tem, poiso possibilita alienar, gravar ereivindicação alterar a substância).Decorrem dos Direitos Reais as ações reais, as quais, se disseram respeito a imóveis, também têm natureza real imobiliária. 1.1. DIREITOS REAIS X DIREITOS PESSOAIS (OBRIGACIONAIS) (OBRIGACIONAIS) •
•
Os direitos reais têm oponibilidade erga omnes. No direito patrimonial, em regra, há efeitos apenas inter partes, sem vincular terceiros que não integrem a relação jurídica. Nos direitos reais há direito de sequela, ou seja, o direito de reivindicar o bem aonde quer que ele esteja. Tal direito segue a coisa, onde quer que ela esteja (móvel) ou na posse de quem estiver (imóvel). No direito obrigacional, há a
responsabilidade patrimonial, convertida em perdas e danos. •
No direito real há direito de preferência, tendo caráter taxativo na lei (tipicidade). No caso de direitos pessoais de caráter patrimonial, há contratos típicos e atípicos, inominados, não sendo o havendo um rol exaustivo de todas as espécies de direitos reais. 234 237
Paulo Batista
O rol dos direitos reais está no art. 1225 do CC. Segundo esse dispositivo, são direitos reais: a propriedade; a superfície; as servidões; o usufruto; o uso; a habitação; o direito do promitente comprador do imóvel; o penhor; a hipoteca; a anticrese; a concessão de uso especial para fins de moradia; a concessão de direito real de uso; a laje. Assim, os direitos reais estão descritos no art. 1.225 do Código Civil. Contudo, leis extravagantes podem criar novos direitos reais, reais, como ocorreu na Lei nº 11.977/2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa Minha Vida, criando a legitimação da posse como posse como direito real (art. 59). Muito embora a doutrina majoritariamente lecione que os direitos reais precisam •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
estar previstos em lei, o STJ já entendeu que a multipropriedade imobiliária (timesharing)possuía natureza jurídica de direito real,embora real, embora naquela época não houvesse previsão em lei. Contudo, posteriormente, a Lei nº 13.465/2017 introduziu i ntroduziu esse instituto no Código Civil, a partir do art. 1.358-B. Para provas objetivas, deve ser adotada a concepção de taxatividade dos direitos reais, ou seja, eles só existem se houver lei os prevendo. prevendo . 1.2. DEMAIS DIFERENÇAS ENTRE OS DIREITOS REAIS E OS DIREITOS PESSOAIS PATRIMONIAIS 1.2.1. DIREITOS REAIS Relação estabelecidas entre pessoas e coisas (relação imediata). Incidência forte do princípio da publicidade.
• •
•
erga omnes. O registro do direito, em regra, possui tem eficácia Direito naturezareal constitutiva (mas a usucapião, por exemplo, é exceção, pois o registro é declaratório). O rol é taxativo, mas a lei pode criar novos direitos reais. O direito é permanente. Direitos reais podem ser objeto de usucapião.
• • •
1.2.2. DIREITOS PESSOAIS Relação jurídica entre pessoas ( inter partes). O objeto imediato é uma prestação, que pode ser de dar, fazer ou não fazer. Característica mais relevante é a autonomia privada.
•
•
O rol legal é exemplificativo. O direito tem caráter transitório, como regra. Não se adquirem por usucapião. Quanto à eficácia inter partes do direito obrigacional, obrigacional, vale dizer que isso tem sido relativizado,como a tutela externa do crédito, quando a eficácia do contrato e sua função social •
•
•
235 238
Paulo Batista
gera efeitos e devem ser respeitados por quem não participou da relação jurídica material, havendo uma mitigação mitigação da da relatividade dos contratos. Ainda, não se deve confundir direitos reais com obrigações propter rem. Essas têm caráter pessoal, mas perseguem a coisa. Ex.: se não foi pago o rateio do condomínio edilício pelo locador, o locatário deverá pagá-lo. A taxa condominial, apesar de não ser um direito real, é uma obrigação que persegue a coisa. O abuso de direito no exercício da propriedade (ato emulativo) também é um conceito híbrido, pois, quando há abuso no seu exercício, há uma repercussão dos direitos pessoais de caráter patrimonial, gerando o dever de indenizar. 2. DA POSSE 2.1. NATUREZA JURÍDICA DA POSSE Não é um tema pacífico. São duas correntes, uma vendo a posse como fato, outra a vendo como direito. Como visto acima, definitivamente ela não é direito real, real, pois não está elencada no rol do art. 1.225 do CC. Para parte da doutrina, ela é direito real de natureza especial. especial. Especial porque a posse é a exteriorização da propriedade, o domínio fático que a pessoa exerce sobre uma coisa. Se direito é fato, valor e norma, a posse é o componente jurídico do direito. A posse nasce de um fato que é valorado e encontra respaldo normativo. Por isso teria a natureza especial, por conta desse nascedouro fático. Atualmente a tendência maior é entender a posse como um fato jurídico, gerador de um estado de aparência, que repercute em diversas esferas de direitos e obrigações. obrigações. Há, ainda, duas correntes que procuram justificar a posse como categoria jurídica. 1ª Teoria Subjetivista (Savigny): dá (Savigny): dá relevância ao aspecto subjetivo da posse. Aqui, a posse possui dois elementos: coisa. Corpus: é o elemento objetivo, material, que é a disponibilidade sobre a coisa. Animus Animus:: é o elemento subjetivo, que é a intenção de ter a coisa para si. Se adotada essa teoria, não seriam possuidores o locatário, comodatário, depositário, etc., pois não haveria animus. 2ª Teoria Objetiva (Ihering): para constituição da posse, basta que o sujeito disponha fisicamente da coisa. Na verdade, para o Ihering, o corpus é formado pela atitude externa do •
•
possuidor relação à coisa. coisa. O possuidor passa foi a agir, em relação à coisa, com intuito deo explorá-la, em inclusive economicamente. Essa teoria a adotada no Código Civil ( art.1.196), (art.1.196), qual diz que se considera possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. propriedade. Portanto, para o CC, posse é quem exerce sobre a coisa algum, ou alguns, dos poderes inerentes à propriedade. A posse pode ser desdobrada em direta direta e e indireta. indireta. O O locador é possuidor indireto, pois exerce um dos poderes inerentes à propriedade (colher frutos). O locatário usa a coisa (sem alterar sua substância), ou seja, exerce um dos atributos da propriedade, sendo possuidor direto. 2.2. DIFERENÇAS ENTRE POSSE E DETENÇÃO
•
Posse: é é exercida em nome próprio. Posse:
posse): é exercida em nome alheio. Detenção (ou fâmulo da posse): é O art. 1.198 do CC diz que se considera detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome desta outra pessoa e em cumprimento de ordens ou instruções suas. suas. O parágrafo único do mesmo artigo afirma que, •
236 239
Paulo Batista
aquele que começou a se comportar do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário c ontrário.. Exemplo do fâmulo da posse é o caseiro. caseiro. Outro exemplo é o manobrista manobrista,, conservando a posse em nome de outra pessoa. Veja, o manobrista exerce detenção em relação à empresa; esta é que é a possuidora, em razão de um contrato de depósito depósito do carro no momento da condução. Outro exemplo ainda é o caso da ocupação irregular de área pública. pública. O STJ entende que a ocupação irregular de área pública não induz posse e sim mera detenção, quando houver litígio entre o particular e o Poder Público. Público . Contudo, mesmo se tratando de terras públicas, o STJ tem entendido que é possível a discussão da posse,se posse,se isso ocorrer entre particulares. particulares . É possível a conversão da detenção em posse, quando há a quebra do vínculo de subordinação (Enunciado 301 do CJF). 2.3. PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES DA POSSE 2.3.1. QUANTO AO DESDOBRAMENTO Quanto ao desdobramento, a posse se classifica c lassifica em: Posse direta: exercida direta: exercida por quem tem o poder físico sobre a coisa (ex.: locatário). •
indireta: exercido por meio de outra pessoa (ex.: locador). Posse indireta: exercido O Enunciado 76 do CJF diz que o possuidor direto tem direito de defender sua posse contra o possuidor indireto, indireto, e vice-versa. vice-versa. •
2.3.2. QUANTO AOS VÍCIOS OBJETIVOS Quanto à presença de vícios objetivos: precária. Posse justa: é a posse não violenta, não clandestina e não precária. Posse injusta: é injusta: é a posse violenta, clandestina ou precária. A posse violenta é violenta é aquela obtida por meio de esbulho, violência física ou moral, como a ameaça. Contudo, a violência tem que ser exercida contra a pessoa, não pessoa, não contra coisas. A posse clandestina é clandestina é aquela obtida às escuras, às escondidas, sem publicidade. A posse precária é precária é aquela obtida com abuso de confiança ou abuso de direito. Ocorre quando, havendo obrigação de restituição, o possuidor não o faz, passando a sua posse a ser precária. Ex.: o locatária não paga o aluguel e não devolve o imóvel. Às vezes, a precariedade demanda notificação pessoal do possuidor, para que restitua. Outras vezes, o simples esgotamento do prazo sem a restituição já torna a posse precária. A posse, mesmo injusta, é posse. Isso significa que é possível defender essa posse injusta em face de terceiros, terceiros, inclusive se valer de ações possessórias em caso de esbulho e turbação.. Isso porque o vício da posse pode ser relativo, somente dizendo respeito a turbação determinadas pessoas. pessoas. O art. 1.208 do CC, segunda parte, dispõe que a posse injusta por meio de violência ou clandestinidade pode ser convalidada. convalidada. No entanto, a posse precárias não pode ser convalidada.. Segundo o dispositivo, não induzem posse os atos de mera permissão ou convalidada tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. clandestinidade. •
•
Portanto, uma posse que nasce violenta ou clandestina poderá ser convalidada caso cesse a violência ou ea 1clandestinidade. Este é o entendimento que prevalece na doutrina. Após 1 ano dia do ato de violência ou da clandestinidade, a posse é convalidada, deixando de ser injusta e passa a ser justa. justa . A posse precária, no entanto, continuará sendo injusta.
237 240
Paulo Batista
2.3.3. QUANTO À BOA-FÉ •
•
Posse de boa-fé: é a posse que ignora a existência de um vício que impede a aquisição da coisa. má-fé: é a posse em que há conhecimento do vício que acomete a coisa. Posse de má-fé: é
Por isso, ele é considerada subjetiva, ou seja, é de conhecimento inequívoco do possuidor. Questiona-se: é possível falar em posse de boa-fé injusta? SIM. Nada impede que alguém tenha uma posse injusta e de boa-fé. boa-fé. Basta pensar naquele que adquire a posse de outrem sem saber que aquela posse é injusta. Houve a violência, e na semana seguinte, houve a transferência da posse, pois não ultrapassado o ano e dia, a fim de se tornar justa. É possível haver posse justa e de má-fé? SIM. A posse pode não ser violenta, clandestina e precária, mas pode conter algum vício. vício . Nesse caso, haverá uma posse justa e de má-fé. 2.3.4. QUANTO À PRESENÇA DE UM TÍTULO A posse poderá ser: título: há uma causa representativa da transmissão da posse.Há Posse com título: documento escrito. Posse sem título: não título: não há essa causa representativa da posse, não há documento escrito. No caso do achado de tesouro, a doutrina fala em ato-fato jurídic jurídico, o, pois o indivíduo não teria a vontade juridicamente relevante para que o ato jurídico produza efeitos. concorda-se que há a posse daquela pessoa, mas uma posse sem título. Com base nessa ideia, surgem as expressões: Ius possidendi : é o direito à posse que decorre da propriedade. Há uma posse com título, pois decorre da propriedade, do direito explicitado. Ius possessionis: é o direito que decorre exclusivamente da posse. Há uma posse sem título, que decorre de um exercício fático. Alguns autores falam da posse natural, natural, que é a posse sem título (ius possessionis), e posse civil ou jurídica, jurídica, que é o ius possidendi (posse (posse com título). Quando há justo título, presume-se a boa-fé. •
•
•
•
2.3.5. QUANTO AO TEMPO A posse pode ser classificada em: Posse nova: a nova: a posse que conta com até 1 ano, ou seja, com menos de 1 ano e 1 dia. velha: a posse que conta com mais de 1 ano e 1 dia. Posse velha: a Tais prazos vão influenciar no cabimento de liminares em ações possessórias, como veremos mais adiante. •
•
2.3.6. QUANTO AOS EFEITOS
A posse se classifica em: •
Posse ad interdicta: a posse pode ser defendida por meio das ações possessórias diretas. Essa posse não conduz à usucapião. É a posse fundada em contrato de locação, comodato, depósito, etc.
238 241
Paulo Batista
Posse adusucapio nem: há admissão da aquisição da propriedade por meio da usucapião. Deve ser mansa, pacífica, duradoura, ininterrupta e deve ter a intenção de ser dono. Perceba que, quando se fala em posse ad usucapio nem, adota-se a teoria de Savigny, Savigny, levando em conta que a posse seria um exercício fático com animus domini . •
2.4. EFEITOS MATERIAIS E PROCESSUAIS DA POSSE 2.4.1. EFEITOS QUANTO AOS FRUTOS O art. 1.214do CC diz que o possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela, aos frutos percebidos. O parágrafo único do mesmo artigo diz os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos, restituídos, mas apenas depois de serem deduzidas as despesas da produção e custeio daquele custeio daquele fruto. Devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação, pois não deveriam ser percebidos. Os frutos naturais e industriais reputam-se colhidos e percebidos logo que são separados. No entanto, os frutos civis reputam-se percebidos dia por dia (juros). Lembre-se que os frutos não implicam a mudança de substância da coisa. coisa. Já o produto gera essa alteração. alteração. O art. 1.216 do CC trata do possuidor de má-fé, estabelecendo que ele responde ele responde por todos os frutos colhidos e percebidos, percebidos, bem como pelos frutos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má-fé. O possuidor de má-fé tem direito às despesas da produção e custeio. Já o possuidor de boa-fé só responde pelos frutos pendentes, pois aqueles já colhidos e já percebidos integraram seu patrimônio. Em relação ao produto, produto, que implica diminuição da substância da coisa, há um dever de restituição, ainda que o possuidor seja de boa-fé. boa-fé. Isso porque, quando se retira um produto, pro duto, a substância da coisa é modificada. 2.4.2. EFEITOS DA POSSE EM RELAÇÃO ÀS BENFEITORIAS O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis. Quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, terá ele o direito de levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa principal, principal , e terá o possuidor de boa-fé o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. úteis. Em relação à locação de imóvel urbano, há uma regulamentação específica a respeito do possuidor de boa-fé e de má-fé quanto às benfeitorias. A Lei nº 8.245/1991 diz que, salvo disposição contratual em sentido diverso, as benfeitorias necessárias, necessárias, introduzidas pelo locatário, mesmo que não tenham sido autorizadas pelo locador, vão gerar direito de indenização ao locatário. locatário. As benfeitorias úteis, úteis, desde que autorizadas pelo locador, também deverão ser indenizadas. Nestes casos, a lei garante ao locatário o direito de retenção. retenção. Em relação às voluptuárias, elas poderão ser levantadas, desde que não gerem dano à coisa. Veja, as partes de um contrato paritário de locação poderão dispor de modo diferente, como é o caso em que não há qualquer direito de indenização por benfeitorias necessárias, úteis
ou voluptuárias. No caso de posse de má-fé, o art. 1.220 do CC dispõe que o possuidor será ressarcido somente das benfeitorias necessárias, necessárias, não tendo o direito de retenção pela importância destas, nem o direito de levantar as voluptuárias. É uma das formas em que o Código Civil diferencia a posse de má-fé daquela de boa-fé.
239 242
Paulo Batista
2.5. POSSE E RESPONSABILIDADE O possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa, a que não der causa. Veja, trata-se de dispositivo prevendo que o possuidor de boa-fé tem responsabilidade subjetiva. subjetiva. o art.que 1.218 do CC diz que o possuidor o possuidor de má-fé responde pela perda, ou deterioração da coisa,Jáainda acidentais, salvo se provar que de igual modo se teriam dado, estando ela na posse do reivindicante. reivindicante . Em outras palavras, a responsabilidade do possuidor de má-fé é objetiva.. Ele só vai se eximir se comprovado que a deterioração da coisa ocorreria de qualquer objetiva modo. O art. 1.221 do CC prevê uma hipótese de compensação legal, ao dizer que as benfeitorias compensam-se com os danos, danos , e só obrigam ao ressarcimento, se, ao tempo da evicção, ainda existirem. existirem. 2.6. POSSE E PROCESSO CIVIL Três são as situações que possibilitam o manejo de ações possessórias ( possessórias (não não confundir confundir com reivindicatórias reivindicatórias,, que discutem a propriedade): Ameaça à posse: promove-se posse: promove-se ação de interdito proibitório. •
posse: promove-se ação de manutenção de posse. Turbação da posse: promove-se Esbulho da posse: promove-se ação de reintegração de posse. Assim, segundo o art. 1.210 do CC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse no caso de turbação, de ser restituído na posse no caso de esbulho e de ser segurado na posse no caso de uma violência iminente. O possuidor esbulhado ainda pode utilizar do desforço imediato (uso imediato (uso moderado da força). Há no art. 554 do NCPC a consagração total do princípio da fungibilidade das ações possessórias.. Segundo este dispositivo, a propositura de uma ação possessória, no lugar de possessórias outra, não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Se a ofensa à posse contar com menos de 1 ano e 1 dia, caberá uma ação de força nova, nova, cabendo a medida liminar para tutela imediata da posse. Por outro lado, se houver uma ameaça, turbação ou esbulho com mais de 1 ano e 1 dia, dia, haverá uma ação de força velha, velha, observando-se o procedimento comum. comum. Há precedente do STJ entendendo que particulares podem ajuizar ação possessória para resguardar o livre exercício do uso de via municipal (bem público de uso comum do povo) povo).. Ex: determinada empresa construiu uma indústria e invadiu a via de acesso (rua) que liga a avenida a uma comunidade de moradores locais. Os moradores têm legitimidade para ajuizar ação de reintegração de posse contra a empresa, alegando que a rua que está sendo invadida. Atente-se que o ordenamento jurídico não permite a proteção possessória em caso de particular que ocupe bens públicos dominicais, dominicais , sendo esta situação caracterizada como mera detenção.. No entanto, como dito acima, é possível que particulares exerçam proteção detenção possessória para garantir seu direito de utilizar bens de uso comum do povo, povo, como é o caso, por exemplo, da tutela possessória para assegurar o direito de uso de uma via pública. •
•
2.6.1. PRINCIPAIS ASPECTOS PROCESSUAIS
Deve ser examinado o art. 555 do NCPC. Segundo este dispositivo, é lícito ao autor cumular ao pedido possessório possess ório o o de: danos ; condenação em perdas e danos; indenização dos frutos. frutos. Isso é possível sem que haja a desnaturação do rito po possessório. ssessório. •
•
240 243
Paulo Batista
O parágrafo único diz que pode o autor requerer, ainda, imposição de medida necessária e adequada para: esbulho; evitar nova turbação ou esbulho; cumprir-se a tutela provisória ou final. final. O que este dispositivo autoriza é que, além de condenação em perdas e danos e indenização dos frutos, é possível fixar multa inibitória para que o réu não pratique nova ofensa à posse. Lembre-se que a ação possessória tem caráter dúplice, dúplice, sendo possível que o réu, na contestação,, alegue que ele é o ofendido, devendo ele ser indenizado pelo autor. Trata-se do contestação pedido contraposto, espécie de pleito comum à ação dúplice (art. 556 do CPC). Assim, o réu não precisa apresentar reconvenção, salvo se se tratar de pedido totalmente distinto do caráter dúplice, o que será submetido ao crivo judicial. Já o art. 557 do CPC afirma que, na pendência de ação possessória, é vedado, tanto ao autor, quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, domínio , exceto se a ação de reconhecimento de domínio for deduzida em face de terceira pessoa. O parágrafo único do mesmo artigo prevê que não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade, ou de outro direito real sobre a coisa. Se o réu provar que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira para, caso perca, responder por perdas e danos, o juiz fixará o prazo •
•
de 5dispensada quando dias para que seja depositada caução, ser real ou fidejussória. Essa caução pode ser dispensada quando se está lidando compodendo partes economicamente hipossuficientes, havendo uma interpretação voltada para a função social e dignidade da pessoa humana. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração da posse. posse. Caso não esteja devidamente instruída, determinará que o autor justifique previamente o alegado, antes da expedição do mandado de manutenção ou reintegração da posse, citando-se o réu réu para comparecer à audiência que for designada. Contra pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. judiciais . Há um regramento todo especial para litígios litígi os coletivos no novo CPC. Segundo o art. 565, no litígio coletivo pela posse de imóvel, imóvel, quando o esbulho ou a turbação do imóvel tiver ocorrido há mais de 1 ano e 1 dia, dia , o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação, mediação, a realizar-se em até 30 dias. dias. Vale lembrar que, na mediação, o mediador não propõe a solução às partes, mas a fomenta para que as partes cheguem até ela. Passado 1 ano e 1 dia, em regra, a lei não permite a liminar, pois a ação voltaria para o procedimento comum. Todavia, o próprio NCPC traz uma exceção, por conta da necessidade de audiência de mediação no prazo de 30 dias. No caso de litígio coletivo pela posse de imóvel, caso tenha sido concedida a liminar, e se essa não for executada no prazo de 1 ano, ano, a contar da data de distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação. Por seu caráter coletivo, o Ministério Público será intimado para comparecer à audiência, assim como a Defensoria Pública, sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da justiça. O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional. Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal e de Município onde se situe a área objeto do litígio poderão ser intimados
para a audiência, a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório. Aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel. Segundo o art. 1.211 1 .211 do CC, quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manterse-á provisoriamente aquele que estiver na posse da coisa, coisa , se não for manifesto o vício. vício. Esse 241 244
Paulo Batista
dispositivo trata do chamado possuidor aparente. aparente. É uma das várias aplicações de um princípio jurídico geral: o Princípio da Aparência. O possuidor pode intentar a ação de esbulho, ou a de indenização, contra o terceiro que recebeu a coisa esbulhada tendo ciência do vício víc io que a contaminava, ou seja, o terceiro de máfé. 2.7. A LEGÍTIMA LEGÍTI MA DEFESA DA POSSE E O DESFORÇO IMEDIATO O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se da posse, por sua própria força, força, contanto que o faça logo. logo. Portanto, os atos devem ser imediatos. E além disso, os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse. posse. Como dito acima, o Código traz uma previsão de autotutela, autotutela, sendo requisitos que: a defesa seja imediata; o possuidor tome o cuidado para que as medidas não possam ir além do indispensável para a recuperação da posse, sob pena de abuso do direito. direito. A legítima defesa é defesa é antes do esbulho, esbulho, ocorrendo na turbação da posse. O desforço imediato ocorre imediato ocorre após o esbulho, esbulho, pois já foi perdida a posse. •
•
2.8. FORMA DE AQUISIÇÃO, TRANSMISSÃO E PERDA DA POSSE O art. 1.204 do CC afirma que a posse é adquirida desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. propriedade. Vêse que a posse direta deve ser exteriorizada, um poder fático sobre a coisa que possa ser constatado por terceiros (não pode ser clandestina). A posse se transmite aos herdeiros ou legatários com os mesmos caracteres. caracteres. O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor. antecessor . Já ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, antecessor, para os efeitos legais. Sucessor universal é o caso de herança legítima. Sucessor singular é o caso de legado. A posse do imóvel faz presumir, até prova contrária, a das coisas móveis que nele estiverem,, de forma que, havendo a transmissão da posse do imóvel, haverá também estiverem transmissão da posse dos bens móveis que guarnecem o bem imóvel. Há aplicação aplicaç ão do princípio da gravitação jurídica. jurídica. Já a posse será perdida quando ela cessa, embora contra a vontade do possuidor. Será possuidor. Será considerada cessada a posse quando quando o possuidor perder o poder fático sobre o bem. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia dele, abstém-se de retornar a coisa, ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido.. repelido 2.9. COMPOSSE Composse é posse conjunta. Uma situação na qual duas ou mais pessoas exercerão poderes possessórios sobre a mesma coisa. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores. compossuidores .
É possível ação possessória do compossuidor contra o outro compossuidor. A composse pode ser classificada em: (indivisível): há compossuidores, com fração ideal das Composse pro indiviso (indivisível): posses, mas não se consegue determinar, no plano fático, qual é a parte de cada um. Ex.: dois irmãos com c om a posse de uma fazenda, que plantam soja conjuntamente. •
242 245
Paulo Batista
•
Composse pro diviso (divisível): cada compossuidor sabe qual é a sua parte, pois é determinável no plano fático e real. Ex.: os dois irmãos têm um terreno, mas há uma cerca dividindo metade do local.
3. PROPRIEDADE 3.1. CONCEITO Propriedade é o direito de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. É o domínio de um sujeito ativo sobre determinada coisa. Direito de propriedade é consagrado como direito fundamental (art. 5º, XXII, CF). A propriedade não é direito absoluto, motivo pelo qual deve haver o cumprimento sua da função social. A propriedade está relacionada a 4 atributos (art. 1.228 do CC): Faculdade de usar: corresponde à faculdade de se pôr o bem a serviço do proprietário. O Código Civil e várias leis extravagantes, como o Estatuto da Cidade, colocam limitação ao direito de usar a coisa. Faculdade de gozar(fruir):é gozar(fruir):é a faculdade de retirar os frutos da coisa. •
•
•
dispor : poder de consumir de aliená-loPode ou gravá-lo, ouato de Faculdade submetê-lode aodispor: serviço de terceira pessoa, ooubem, de desfrutá-lo. se dar por inter vivos ou mortis causa (testamento). Faculdade de reivindicar (reaver): é exercido por meio de uma ação petitória, fundada no direito de propriedade. Isso se dá pela chamada ação reivindicatória. reivindicatória. Havendo os quatro atributos de forma cumulativa, então haverá propriedade plena. Do plena. Do contrário, a propriedade será limitada. limitada. Quando limitada ou restrita, restrita, a propriedade pode se dividir em: Nua propriedade: propriedade: é a titularidade do domínio, sem os atributos de uso e fruição. A pessoa é o nu-proprietário, senhorio direto. Domínio útil: corresponde aos atributos de usar, gozar e fruir da coisa. É a utilização efetiva do bem. A depender dos seus atributos, o titular que detenha o direito de propriedade recebe uma denominação diferente, por exemplo, superficiário, usufrutuário, usuário, habitante, •
•
•
promitente comprador etc. 3.2. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO DIREITO DE PROPRIEDADE São características características do do direito de propriedade: absoluto: tem caráter erga omnes, oponível contra todos. Entretanto, tendo Direito absoluto: tem em vista o aspecto constitucional do Direito Civil atual, há muitas limitações ao direito de propriedade. Direito exclusivo: via de regra, a coisa não pode pertencer a mais de uma pessoa. Uma exceção é o caso do condomínio. Direito perpétuo: o perpétuo: o direito não se perde, como regra, pelo seu não exercício. Direito elástico: Orlando Gomes diz que a propriedade pode ser distendida ou •
•
•
•
contraída, de acordo com o seu exercício. 3.3. FUNÇÃO SOCIAL E SOCIOAMBIENTAL S OCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE O §1º do art. 1.228 do CC afirma que o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, sociais, de modo que sejam preservados, 243 246
Paulo Batista
de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, além de aspectos urbanísticos. urbanísticos. Esse dispositivo confere uma finalidade ao exercício do direito de propriedade. É necessário que a propriedade cumpra essa função. A função social e socioambiental da socioambiental da propriedade também está prevista no art. 225 da CF, dispositivo que protege o meio ambiente como um bem difuso e que visa à sadia qualidade de vida das pessoas e futuras gerações g erações (assegura direitos intergeracionais). A função social da propriedade tem uma dupla intervenção: intervenção: limitadora: veda a degradação do meio ambiente. Faceta limitadora: veda Faceta impulsionadora: fomenta impulsionadora: fomenta a exploração da propriedade. A CF traz vários preceitos que seguem a linha da faceta impulsionadora da função social da propriedade. O art. 186 da CF impõe que haverá função social da propriedade quando se der o seu aproveitamento racional e adequado. É adequado. É preciso aproveitar a propriedade para que se exerça a função social. Tratando-se de imóvel urbano, as definições quanto à correta ocupação do solo competirá prioritariamente ao Município, conforme a CF, sem prejuízo de atuação de regras gerais dos estados e da União. O STJ tem decidido que o novo proprietário de um imóvel é obrigado a fazer a reparação ambiental, mesmo que não tenha sido ele o causador do dano. dano. •
•
É imperioso anotar o art. 2º, do Código Florestal nº 12.651/2012) queno as obrigações lá previstas têmque natureza real§2º real e e são transmitidas ao (Lei sucessor a qualquer diz título, caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. rural. São proibidos os atos que não tragam ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade,, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. utilidade outrem . Na verdade, o que há aqui é a vedação do exercício abusivo do direito de propriedade. É outro exemplo de vedação ao ato emulativo. Faz-se, assim, a leitura sistemática do sistemática do art. 1.228, §2º, e do art. 187, ambos do CC, que trata do abuso do direito. O Enunciado 49 do CJF diz CJF diz que a regra do art. 1.228, §2º do CC deve ser interpretada restritivamente, prevalecendo o art. 187 da Lei Civil. Para efeitos de ato emulativo, é preciso lembrar que tal responsabilidade, como regra, tem caráter objetivo, e não subjetivo. Quanto às limitações à propriedade, ainda existe o §3º do art. 1.228 do CC, que trata da desapropriação por necessidade ou por utilidade pública, pública, e da desapropriação por interesse social,, além de tratar do ato de requisição em caso de perigo público iminente. social iminente. Quanto à ,sua abrangência, , a propriedade abrange ,anão do espaço aéreo e subsolo correspondentes correspondentes, emabrangência altura e profundidade úteis do ao solo seu exercício, exercício podendo o proprietário se opor a atividades que sejam realizadas, por terceiros, a uma altura ou profundidade tais que não tenha ele interesse legítimo em impedi-las. Esse dispositivo trata da extensão vertical da propriedade.. propriedade A propriedade do solo não abrange a abrange a das jazidas das jazidas,, minas minas e e demais recursos minerais, minerais, os potenciais de energia hidráulica, hidráulica, os monumentos arqueológicos e arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais. Isso se dá porque a Constituição estipula que tais bens pertencem à União. O que fica garantido ao concessionário é o produto da lavra. Contudo, o proprietário do solo tem o direito de explorar os recursos minerais de emprego imediato na construção civil, civil, desde que eles não sejam submetidos a transformação industrial (como a areia, por exemplo). O art. 1.231 do CC diz que a propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em
contrário.. contrário
244 247
Paulo Batista
3.4. DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL PRIVADA POR POSSE-TRABALHO Segundo o §4º do art. 1.228 do CC, o proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, área, na posse ininterrupta e ininterrupta e de boa-fé boa-fé,, por mais de 5 anos, anos, de considerável número de pessoas, pessoas , e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.. relevante Essa é a denominada desapropriação judicial privada por posse-trabalho. Assim, esse dispositivo diz que o proprietário poderá perder a área: área: se se tratar de uma área extensa; extensa; várias pessoas estiverem pessoas estiverem morando lá; se várias se essas pessoas estão de boa-fé e lá estão há mais de 5 anos ininterruptamente; ininterruptamente; se elas estão exercendo trabalho e moradia naquela moradia naquela área; se elas realizaram serviços e obras considerados relevantes relevantes pelo juiz, como de interesse social e econômico. Nesse caso, o juiz irá fixar uma justa indenização ao proprietário, proprietário, pagando-se o preço a ele, situação na qual a sentença poderá ser registrada no Registro de Imóveis,em nome daqueles que se encontram na área. Atente-se que isto não se trata de usucapião, usucapião, que é forma originária de aquisição da •
•
•
•
•
propriedade e sem pagamento de pagamento de indenização. Neste caso da desapropriação judicial privada por posse-trabalho, há esse pagamento, pagamento, sendo então uma forma de desapropriação. Há quatro diferenças básicas entre básicas entre a desapropriação judicial privada por posse-trabalho e a usucapião coletiva do Estatuto da Cidade: Na usucapião coletiva urbana, urbana, os ocupantes devem ser de baixa renda. Na desapropriação judicial privada por posse-trabalho não posse-trabalho não há essa exigência. Na usucapião coletiva urbana, urbana, a área deve ter no mínimo 250m², enquanto na desapropriação judicial privada por posse-trabalho se exige se exige apenas uma extensa área. A usucapião coletiva só se aplica a imóveis urbanos, enquanto a desapropriação judicial privada por posse-trabalho posse-trabalho pode ter por objeto imóveis urbanos ou rurais. Na usucapião coletiva urbana, urbana, não há indenização, enquanto na desapropriação judicial privada por posse-trabalho há posse-trabalho há justa indenização. Esse instituto representa a efetivação da função social da propriedade, pois a posse que está sendo exercida sobre a área, somada ao desempenho da atividade positiva sobre o imóvel, im óvel, faz com que nasça o direito à propriedade, desde que paga uma justa indenização. A boa-fé em matéria de posse, poss e, como acima afirmado, é subjetiva subjetiva,, estando relacionada à conduta dos envolvidos. A desapropriação judicial privada por posse-trabalho pode ser alegada, inclusive, como matéria de defesa, bem como por ação autônoma. •
•
•
•
3.5. DIFERENÇA ENTRE PROPRIEDADE RESOLÚVEL E PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA 3.5.1. PROPRIEDADE RESOLÚVEL
A propriedade resolúvel é aquela que pode ser extinta pelo advento de uma condição ou de um termo, ou o u mesmo por uma causa superveniente, que venha a desconstituir a relação jurídica. Exemplo disso é a chamada compra e venda com cláusula de retrovenda, retrovenda , quando, durante o período de até 3 anos (prazo decadencial), a decadencial), a propriedade do comprador é resolúvel, podendo ser extinta se implementada uma condição ou termo.
245 248
Paulo Batista
Resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo termo (causa anterior), entendem-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência (retornando ao status a quo), quando o proprietário, em cujo favor se opera a pendência resolução, poderá reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha. detenha. Contudo, se a propriedade se resolver por outra o utra causa superveniente, superveniente, o possuidor que a tiver adquirido por título anterior à sua resolução será considerado proprietário pleno, restando à pessoa, em cujo benefício houve a resolução,ação contra aquele cuja propriedade se resolveu, podendo reivindicar a própria coisa ou o seu valor. Exemplo de causa superveniente é a ingratidão do donatário, donatário, que pode gerar revogação da doação e resolução da propriedade. propriedade. 3.5.2. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA O CC trata do aspecto geral da propriedade fidúcia. Porém, há leis específicas regrando a alienação fiduciária em garantia para bens móveis e imóveis, como será visto mais à frente. frente. O art. 1.361 do CC considera fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível infungível que o devedor tenha, com escopo de garantia, transferido ao credor. Basicamente, na propriedade fiduciária há este movimento: o devedor transfere a propriedade fiduciária ao credor, ficando o devedor com a posse direta do bem, podendo usálo. O credor figuraa como o proprietário da se coisa, em condição resolutiva posse indireta. Quitada a dívida, propriedade do credor resolve e o devedor assumeeacom propriedade plena. Sendo assim, a alienação fiduciária em garantia é sempre um contrato acessório a um contrato principal (em regra, mútuo), mas pode garantir qualquer tipo de obrigação. Isso será visto com mais detalhes nos próximos capítulos. 3.6. FORMAS DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE IMÓVEL O Brasil adotou o sistema de aquisição de direitos reais, como regra, com a sua inscrição junto à matrícula do imóvel no Cartório Cart ório de Registro Imobiliário. Assim, o estudo dos direitos reais imobiliários precisa ser feito com o devido exame dos Registros Públicos, tendo em vista essa natureza constitutiva de direitos. São formas de aquisição: originária: independe que qualquer relação antecedente entre alienante Aquisição originária: independe •
•
e adquirente, pois não existe existe propriamente uma transmissão transmissão de propriedade. Ocorre, por exemplo, na acessão, na usucapião e na desapropriação. Acessões são consideradas as ilhas, aluvião, avulsão, álveo abandonado, plantações, construções. derivada: existe a transferência transferência de propriedade, numa relação Aquisição derivada: antecedente entre alienante e adquirente, como a compra e venda, doação, sucessão hereditária (saisine) etc.
3.6.1. FORMAS ORIGINÁRIAS DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE IMÓVEL O que há aqui é uma propriedade que inicia do zero, zero, sem que haja transferência de direitos e obrigações, ou mesmo vícios anteriores, como regra geral.
3.6.1.1. ACESSÕES NATURAIS O art. 1.248 do CC diz que as acessões constituem um modo de aquisição originário originário da da propriedade, através do qual passa a pertencer ao proprietário pr oprietário tudo aquilo que foi incorporado natural ou artificialmente na sua propriedade. São acessões naturais a naturais a formação de ilhas, aluvião, avulsão ou abandono de álveo. 246 249
Paulo Batista
São acessões artificiais as artificiais as plantações ou construções. Formação de ilhas A ilha é um acúmulo ac úmulo paulatino de areia, cascalho, materiais que vão sendo levados l evados pela correnteza, até que ultrapasse o limite da água. Pode ser também rebaixamento da água, descobrindo uma parte de terra. O que interessa ao direito civil são as ilhas formadas em rios não navegáveis, ou seja, particulares, pois, do contrário, serão ilhas públicas. O código estipula que, no caso das ilhas particulares, elas irão pertencer aos proprietários ribeirinhos que fazem fronteiras ali (fronteiros). As regras são as seguintes: as ilhas que se formarem no meio do rio: rio: consideram-se acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros de ambas as margens, na proporção de suas testadas, até a linha que dividir o álveo em duas partes iguais; as ilhas que se formarem entre a referida ref erida linha e uma das margens margens:: consideram-se acréscimos aos terrenos ribeirinhos fronteiros desse mesmo lado; as ilhas que se formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio continuam a pertencer aos proprietários dos terrenos à custa dos quais se constituíram: se a ilha é produto de um braço do rio que se abriu sobre o terreno de alguém, a ilha será desse proprietário. proprietário. •
•
•
AluviãoAluvião é a forma de aquisição da propriedade imóvel em que os acréscimos formados, sucessiva e imperceptivelmente, por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes, ou pelo desvio das águas destas, pertencem aos donos dos terrenos marginais, sem indenização. É um processo lentoque se forma em frente de prédios de proprietários diferentes. Perceba-se que há dois tipos de aluvião: Aluvião própria: é o acréscimo natural que vai sendo levado pelas águas do rio, até que surja a terra. imprópria: se dá quando as águas se afastam, formando um terreno Aluvião imprópria: descoberto e acréscimo de terra. Avulsão Segundo o art. 1.251 do CC, a avulsão se dá quando, por força natural violenta, violenta, uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a outro. Assim, o dono deste adquirirá a •
•
propriedade do acréscimo, acréscimo, se indenizar o dono do primeiro ou, primeiro ou, sem indenização, se, em 1 ano, ninguém houver reclamado (prazo decadencial). decadencial). Recusando-se ao pagamento de indenização, o dono do prédio a que se juntou a porção de terra deverá aquiescer a que se remova a parte acrescida. Álveo abandonado Álveo é a superfície que as águas cobrem sem transbordar para o solo natural. Álveo abandonado é a parte que secou do rio. É o rio que seca, que desaparece. Conforme o art. 1.252 do CC, o álveo abandonado de corrente pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, margens, sem que tenham indenização os donos dos terrenos por onde as águas abrirem novo curso, entendendo-se que os prédios marginais se estendem até o meio do álveo.
3.6.1.2. ACESSÕES ARTIFICIAIS Toda construção ou plantação existente em um terreno se presume feita pelo proprietário e à sua custa, custa, até que se prove o contrário. contrário. Existem seis regras específicas em relação ao tema (arts. 1.254 – 1.254 – 1.259 1.259 do CC):
247 250
Paulo Batista
•
•
•
•
•
•
Quem semeia, planta ou edifica em terreno próprio com sementes, plantas ou materiais alheios, adquire a propriedade destes materiais, sementes ou plantas, porém fica obrigado a pagar o valor desses materiais, além de responder por perdas e danos, se agiu de má-fé. má-fé. Quem semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções. Se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização. Se a construção c onstrução ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo (exceção ao princípio da gravitação jurídica), mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, judicialmente, se não houver acordo. É o que a doutrina chama de acessão inversa ou invertida. invertida. Se de ambas as partes houve má-fé, o proprietário adquirirá as sementes, plantas e construções, devendo ressarcir o valor das acessões. Aqui, uma das partes tem ciência que está plantando em terreno que não é seu, e o proprietário sabe que alguém está plantando no seu terreno irregularmente. Em relação ao proprietário, presume-se a má-fé quando o trabalho de construção, ou lavoura, fez-se em sua presença e sem impugnação. impugnação. Se a construção, feita parcialmente em solo próprio, invade solo alheio em proporção não superior à vigésima parte deste, o construtor adquire de boa-fé a propriedade da eparte do solo invadido , se oque valor da construção exceder o dessa parte invadida, e invadida, responde porinvadido, indenização cubra o valor da área perdida ea desvalorização da área remanescente. Essa indenização deve corresponder ao valor de 5% do terreno, mas também ao valor da desvalorização da ár área ea remanescente. Pagando em 10 vezes as perdas e danos, o construtor de má-fé adquire a propriedade da parte do solo que invadiu,se em proporção à vigésima parte deste deste e o valor da construção exceder consideravelmente o dessa parte e não se puder demolir a porção invasora sem grave prejuízo para a construção. construção . Aqui é o invasor de má-fé. Isso se dá se não puder ser demolida a parte invasora sem grave prejuízo à construção como um todo. Se o construtor estiver de boa-fé, e a invasão do solo alheio for superior a 5% (vigésima parte) deste, adquire a propriedade da parte do solo invadido, e responde por perdas e danos que abranjam o valor que a invasão acrescer à construção, mais o da área perdida e perdida e o da desvalorização da área remanescente. remanescente .
Por outro lado, estando de má-fé, será obrigado a demolir o que nele construiu, pagando as perdas e danos apurados, apurados, que serão devidos em dobro. O STJ decidiu no sentido de que o construtor, dono dos materiais, poderá cobrar do proprietário do solo a indenização devida pela construção, quando não puder havê-la do contratante.. Ex: a Empresa "A" contratou uma construtora (Empresa “C”) para fazer um centro contratante comercial no terreno pertencente à empresa "B". A empresa "B", mesmo não tendo partic participado ipado do contrato, poderá ser responsabilizada subsidiariamente, caso a construção seja realizada e a construtora (Empresa “C”) não seja paga. Aplica-se, ao caso, o parágrafo único do art. 1.257 do CC: "O proprietário das sementes, plantas ou materiais poderá cobrar do proprietário do solo a indenização devida, quando não puder havê-la do plantador ou construtor (Inf. 593 do STJ). 3.6.1.3. USUCAPIÃO DE BENS IMÓVEIS
A usucapião é uma forma de aquisição originária da propriedade ou de outro direito real (como real (como usufruto), através de uma posse prolongada prolongada e e qualificada qualificada.. Veja-se que se trata da posse mais nobre que possa existir, pois, além de longeva, precisa ser qualificada, ou seja, ad usucapionem. As principais características da posse ad usucapionem são: 248 251
Paulo Batista
seja exercida com a intenção de dono ( dono (animus domini ));; seja mansa e pacífica; pacífica; duradoura, com determinado lapso temporal a ser cumprida. A seja contínua e duradoura, exceção é o art. 1.243 do CC, que admite a soma de posses sucessivas; seja seja justa justa,, ou seja, não violenta, não clandestina e não precária; caso a posse seja de boa-fé boa-fé com justo título a usucapião A usucapião extraordinária não edepende de título, boa-fé, haverá e nem de justo título. títuloordinária. . O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, antecessores, contanto que todas sejam contínuas, c ontínuas, pacíficas e, com justo com justo título e título e de boafé. Estende-se ao possuidor as causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição,, as quais também se aplicam à usucapião. prescrição usucapião. Por isso, a usucapião é considerada uma prescrição aquisitiva. aquisitiva. São hipóteses impeditivas ou suspensivas da suspensivas da prescrição: conjugal; não corre a prescrição entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal; não corre a prescrição entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar; familiar; não corre a prescrição entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante a tutela ou curatela; curatela; •
•
•
•
•
•
•
•
anos); não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes(menores de 16 anos); público; não corre a prescrição contra os ausentes do país em serviço público; não corre a prescrição contra os que se acharem servindo nas forças armadas, em tempo de guerra; guerra; não corre a prescrição pendendo condição suspensiva; suspensiva; prazo; não corre a prescrição não estando vencido o prazo; não corre a prescrição pendendo ação de evicção; evicção; não corre a prescrição antes da respectiva sentença definitiva, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal. criminal. O art. 201 do CC diz que, suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, esta suspensão só aproveita aos demais se ela for indivisível. A interrupção da prescrição somente ocorrerá uma única vez, sendo as hipóteses: interrompe a prescrição o despacho do juiz, j uiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; cambial; interrompe a prescrição o protesto judicial ou o protesto cambial; interrompe a prescrição a apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores; credores; interrompe a prescrição qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; devedor; interrompe a prescrição qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. devedor. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. São modalidades de usucapião de bens imóveis: usucapião ordinária; usucapião extraordinária; •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
usucapião constitucional (especial rural); usucapião constitucional (especial urbana);
especial urbana por abandono do lar; usucapião usucapião especial urbana coletiva; usucapião especial indígena. Usucapião ordinária (art. 1.242 do CC) •
•
•
249 252
Paulo Batista
Adquire a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo com justo título e boa-fé, boa-fé, o possuir por 10 anos. anos. Portanto, são requisitos: posse contínua e duradoura, mansa e pacífica; justo título e boa-fé; lapso temporal de 10esse anos. O parágrafo único reduz prazo para de5 anos, anos, se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cartório , cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, moradia , ou realizado investimentos de interesse social e econômico.Essa econômico. Essa é a chamada usucapião tabular. tabular. Usucapião extraordinária (art. 1.238) Segundo o art. 1.238, aquele que, por 15 anos, anos, sem interrupção, interrupção, nem oposição, oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Esse registro não é constitutivo, constitutivo, pois a usucapião é forma originária de propriedade, como dito. Trata-se de registro declaratório para que haja eficácia erga omnes. O prazo será reduzido para 10 anos se anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. produtivo. •
•
•
Usucapião constitucional ou usucapião especial rural (art. 191 da CF) É uma usucapião pro labore labore, gerada pelo trabalho. Segundo o art. 191 da CF, aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano,, possua como seu, por 5 anos ininterruptos, urbano ininterruptos, sem oposição, oposição, área de terra, em zona rural, rural, não superior a 50 hectares, hectares , tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Tal dispositivo foi reproduzido pelo art. 1.239 do CC. Não há exigência de justo título e boa-fé. boa-fé. O Enunciado 594 594 do CJF diz que é possível adquirir uma propriedade de menor extensão do que ao do módulo rural estabelecida para a região, por meio da usucapião especial rural. Usucapião constitucional ou usucapião especial urbana ou usucapião pro misero (art. 183 da CF) O art. 183 da CF dispõe que o possuidor com área urbana de até 250m²,por 5 anos, anos, ininterruptamente e sem oposição, ininterruptamente e oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, família, adquirirlhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. rural. O direito à usucapião especial urbana não é reconhecido ao mesmo possuidor por mais de uma vez. vez. Essa vedação não se vislumbra v islumbra da usucapião especial rural. Destaque-se que o herdeiro legítimo continua de pleno direito à posse de seu sucessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura da sucessão. A usucapião especial urbana não exige justo título ou boa-fé. Usucapião especial urbana por abandono do lar (art. 183 da CF) A Lei nº 12.424/2011 incluiu a usucapião especial urbana por abandono do lar. lar . Segundo essa forma, aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, oposição, posse direta,, com exclusividade, direta exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m²cuja 250m² cuja propriedade dividia com ex-
cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família,, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde família integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. rural. O direito da usucapião especial urbana por abandono do lar não é conhecida por mais de uma vez. Ressalta-se o entendimento no Enunciado 595 do CJF, CJF, estabelecendo que o requisito do abandono do lar deve ser interpretado na ótica do instituto da usucapião familiar como um 250 253
Paulo Batista
abandono voluntário da posse do imóvel, somada à ausência da tutela da família. família. Não importa a culpa do fim do casamento ou da união estável. O imóvel tem imóvel tem que estar em condomínio comum (civil) comum (civil) com o cônjuge ou companheiro, mas não precisa ser na fração de 50% para cada um. O cônjuge abandonado vai requerer a usucapião da fração ideal daquele que abandou o bem. Usucapião especial urbana coletiva O art. 10 do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2007) diz que as áreas urbanas com urbanas com mais de 250m², 250m², ocupadas por população de baixa renda para sua moradia, moradia , por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, possuidor, são susceptíveis de serem usucapidas coletivamente, coletivamente , desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural rural.. A usucapião especial coletiva de imóvel urbano é declarada por sentença, a qual servirá de título para registro no cartório de registro de imóveis, com natureza, como dito, declaratória. declaratória. Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas. diferenciadas. O possuidor pode, para o fim de contar co ntar o prazo exigido por este artigo, acrescentar sua posse à de seu antecessor, contanto que ambas sejam contínuas. A usucapião urbana ,coletiva estabelece umdecondomínio especial entre os usucapientes, o qualespecial será indivisível indivisível, não sendo passível extinção, salvo extinção, deliberação favorável tomada por, no mínimo, 2/3 dos condôminos, condôminos , no caso de execução de urbanização posterior à constituição do condomínio. As deliberações relativas à administração do condomínio especial serão tomadas por maioria de votos dos condôminos presentes, obrigando também os demais, discordantes ou ausentes. Usucapião especial indígena Está prevista no Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/1973). 6.001/1973 ). Segundo o art. 33 do Estatuto, o índio, integrado ou não, não, que ocupe como próprio, próprio, por 10 anos consecutivos, consecutivos, trecho de terra inferior a 50 hectares, hectares, adquirir-lhe-á a propriedade plena. Esse artigo não se aplica às terras do domínio da União, União, ocupadas por grupos tribais, às áreas reservadas de que trata esta Lei, nem às terras de propriedade coletiva de grupo tribal. tribal. Observações: Usucapião administrativa Além das modalidades judiciais, a Lei Minha Casa Minha Vida (Lei 11.977/2009) instituiu a modalidade de usucapião administrativa, administrativa, efetivada pelo Cartório de Registro de Imóveis, a fim de que o poder público legitime a posse, sejam eles públicos ou particulares, a qual será concedida aos moradores cadastrados pelo poder público, desde que esses não sejam concessionários, foreiros ou proprietários de outro imóvel urbano ou rural, e desde que não sejam beneficiários de uma legitimação de posse concedida anteriormente. O detentor do título de legitimação de posse, depois de 5 anos, poderá requerer ao oficial de registro de imóveis que seja convertida a legitimação de posse em registro de propriedade., desde que se trate de imóvel particular, pois bem público não estará submetido a esta conversão. Usucapião extrajudicial
O novo CPC incluiu a modalidade de usucapião extrajudicial na Lei de Registros Públicos (lei 6.015/73, em seu art. 216-A), em que se permite o reconhecimento da usucapião na esfera extrajudicial, que correrá integralmente fora do Poder Judiciário, começando no Tabelião Tabelião de Notas (com a confecção da ata notarial) e depois no Registro de Imóveis. Somente em eventuais impugnações, o processo será remetido ao juiz corregedor do cartório. Trata-se de procedimento facultativo, pois o interessado terá sempre a liberdade de optar pela via judicial. 251 254
Paulo Batista
3.6.1.4. USUCAPIÃO IMOBILIÁRIA E A QUESTÃO INTERTEMPORAL O art. 2.029 do CC diz que, até dois 2 após a entrada em vigor do Novo Código Civil, os prazos estabelecidos no parágrafo único do art. 1.238 e no parágrafo único do art. 1.242, que tratam da usucapião ordinária e ordinária e extraordinária extraordinária,, serão acrescidos de 2 anos, anos , qualquer que seja o tempoÉtranscorrido vigência do antigo CC as demencionadas 1916. uma regra denatransição, apenas para espécies de usucapião. Para os demais casos, valerá a regra do art. 2.028, o qual estabelece que serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. 3.6.2. FORMAS DE AQUISIÇÃO DERIVADA DA PROPRIEDADE PR OPRIEDADE 3.6.2.1. REGISTRO PÚBLICO O registro do título aquisitivo é a principal maneira derivada de aquisição da propriedade imóvel. imóvel. É o registro que implica transferência da propriedade, pro priedade, possuindo, portanto, natureza constitutiva de direitos. Por isso é muito importante o estudo de Registros Públicos, Públicos, em especial a Lei nº 6.015/73, além de vários diplomas normativos que regulam aspectos extrajudiciais. O art. 108 diz que os contratos constitutivos ou translativos de direitos reais sobre imóveis devem ser feitos por escritura pública, pública, se o valor do imóvel for superior a 30 salários mínimos.. Do contrário, basta que seja um contrato particular. Ou seja, quando a lei fala mínimos “instrumento público” público” está se referindo a escritura pública, lavrada perante um Tabelião de Notas. A escritura pública, por si só, não transfere a propriedade. propriedade. Ela é o instrumento do contrato celebrado (doação, permuta, compra e venda etc.). Para que o contrato produza efeitos, é preciso que haja o registro imobiliário dessa escritura. É o registro no cartório de registro de imóveis que levará à transferência do domínio. O art. 1.245 do CC afirma que a propriedade se transfere entre vivos através do registro registro.. Ou seja, é forma derivada de aquisição. Segundo o art. 1.246, o registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro, e este o prenota no protocolo. A partir desse momento, o registro é eficaz, ou seja, consagra-se o princípio da prioridade, prioridade, tendo ela quem primeiro protocolou o título junto ao registrador. Se o teor do registro for falso, o interessado poderá requerer que ele seja retificado ou anulado (art. 1.247). Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente. 3.6.2.2. SUCESSÃO HEREDITÁRIA DE BENS IMÓVEIS Na sucessão hereditária de bens imóveis, a propriedade se transfere no momento exato do óbito. óbito. É uma forma de aquisição derivada da propriedade. Segundo o art. 1.784, aberta a sucessão, a herança se transmite, desde logo, aos
herdeiros legítimos e testamentários. Esse é o princípio da saisine . Contudo, feita a partilha, o seu formal precisa ser levado a registro para que haja eficácia contra todos e continuidade no registro público.
252 255
Paulo Batista
3.7. FORMAS DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE MÓVEL A forma mais comum de transferência da propriedade móvel é a tradição tradição,, conforme veremos mais abaixo. Antes, vamos analisar outras espécies de aquisição aquisição 3.7.1. OCUPAÇÃO E ACHADO DO TESOURO E ESTUDO DA DESCOBERTA 3.7.1.1. OCUPAÇÃO O art. 1.263 diz que aquele que se assenhorear de coisa sem dono desde logo lhe adquire a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei. A ocupação é uma forma de aquisição originária da originária da propriedade (res nullius – coisa de ninguém). Pode ser objeto de ocupação inclusive a coisa abandonada por outrem ( outrem (res derelicta). 3.7.1.2. ACHADO DO TESOURO O art. 1.264, em sua primeira parte, conceitua o tesouro tesouro como como sendo o depósito antigo de coisasTrês preciosas, ocultoque e demerecem cujo dono não haja memória. memória. são as regras destaque: •
•
•
o tesouro será dividido por igual entre o proprietário do prédio e o que achar o tesouro casualmente, desde casualmente, desde que tenha agido de boa-fé; prédio, se for achado por ele, ele, o tesouro pertencerá por inteiro ao proprietário do prédio, ou em pesquisa que o proprietário ordenou, ou se quem encontrou o tesouro foi terceiro não autorizado (agiu autorizado (agiu de má-fé); sendo o tesouro encontrado em terreno aforado, o tesouro será dividido por igual entre o descobridor e o enfiteuta, enfiteuta , ou será deste por inteiro quando ele mesmo seja o descobridor. descobridor.
3.7.1.3. DESCOBERTA Quem quer que ache coisa alheia perdida deve restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. Assim, a coisa a coisa perdida não é coisa sem dono. dono. Se o descobridor da coisa não conhecer o dono, deverá tomar todas as medidas necessárias para encontrá-lo. Caso não o encontre, deverá entregar à autoridade competente. A autoridade competente dará conhecimento da descoberta através da imprensa e outros meios de informação, informação, somente expedindo editais se o seu valor os comportar. Após 60 dias da dias da divulgação, caso o dono não se apresente, a coisa será vendida em hasta pública, deduzidas as despesas, a recompensa do descobridor (que não pode ser inferior a 5%) e o restante pertencerá ao município. Se o valor da coisa for diminuto, o município poderá abandonar em favor de quem a achou. A recompensa é denominada achádego achádego.. O art. 1.235 diz que o descobridor responde pelos prejuízos causados ao proprietário ou possuidor legítimo, quando tiver procedido com dolo. Não dolo. Não responderá por prejuízos que tenha causado com culpa.
3.7.2. USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS É forma originária originária de de aquisição da propriedade. Há aqui duas formas: usucapião ordinária; •
253 256
Paulo Batista
•
usucapião extraordinária.
3.7.2.1. USUCAPIÃO ORDINÁRIA Quem possui a coisa móvel como sua, de forma contínua e pacífica, pacífica, durante 3 anos, anos, desde que tenha justo tenha justo título e boa-fé, boa-fé, vai adquirir a propriedade. 3.7.2.2. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA Neste caso, se a posse da coisa se prolongar por 5 anos, anos, haverá usucapião, sendo dispensável a boa-fé e o justo título. 3.7.3. ESPECIFICAÇÃO A especificação é uma forma derivada de derivada de aquisição da propriedade pr opriedade móvel. Especificar consiste na transformação de uma coisa numa nova espécie, através do trabalho de alguém (especificador). São regras da especificação: A espécie nova (escultura) será de propriedade do especificador, se não for possível o retorno ao status anterior anterior.. Por exemplo, se o dono de uma pedra era terceiro, deverá o especificador indenizar o dono da coisa anterior. No entanto, o produto da especificação passa a ser do especificador. Se toda a matéria for alheia, e não se puder retornar à forma anterior, e o especificador tiver agido de boa-fé, a espécie nova será dele. Se for possível a redução ao estado anterior, ou quando for impraticável, mas a espécie nova foi obtida de má-fé, ela pertencerá ao dono da matéria-prima. O art. 1.271 do CC diz que o especificador de má-fé não tem direito sequer direito sequer a indenização pelo trabalho. Em qualquer caso, inclusive o da pintura em relação à tela, da escultura, escritura e outro qualquer trabalho gráfico em relação à matéria-prima, m atéria-prima, a espécie nova será do especificador, se o seu valor exceder consideravelmente o da matéria-prima. A regra é a de que a coisa especificada pertença ao especificador. Excepciona-se o caso de má-fé, em que a coisa retornará ao dono da matéria-prima, sem direito à indenização ao especificador. Ainda que o especificador tenha agido de má-fé, se a coisa especificada tiver valor consideravelmente superior ao valor da matéria-prima, continuará a coisa como sendo dele. •
•
•
•
3.7.4. CONFUSÃO, COMISTÃO E ADJUNÇÃO Essas três categorias são formas derivadas de aquisição da aquisição da propriedade móvel móvel.. Ocorre quando coisas pertencentes a diversas pessoas diferentes se misturam, de forma que é impossível o retorno ao status anterior, ou seja, é impossível separá-las. Confusão Confusão há há mistura de coisas líquidas ou mesmo entre gases. Ex.: mistura de álcool com vinho; álcool com gasolina. •
•
Comistão é a mistura de coisas sólidas e secas, não sendo mais possível separar. Ex.: mistura de areia com cimento.
Adjunção é a justaposição, ou seja, é a sobreposição de uma coisa sobre a outra coisa, não havendo mais como separá-las. Ex.: tinta na parede não dá mais para separar. São regras fundamentais:
•
254 257
Paulo Batista
•
•
Se a coisa pertencer a diversos donos, e sendo elas confundidas, misturadas ou adjuntadas sem o consentimento deles, continuam pertencendo a esses donos diversos,, desde que seja possível separá-las sem deterioração. diversos Não sendo possível a separação das coisas, ou exigindo dispêndio excessivo, fica mantido indivisível o todo, cabendo a cada um dos donos quinhão proporcional ao
valor da coisa com que entrou ou agregado. agregado Setodo, uma das coisas puder considerar-se principal, será opara donoa mistura do principal o dono .do indenizando os demais. má-fé, à outra parte caberá Se a confusão, comistão ou adjunção se operou de má-fé, escolher entre adquirir a propriedade do todo, todo , pagando o que não for seu, abatida a indenização que lhe for devida, ou renunciar ao que lhe pertencer, caso em que será indenizado. indenizado. Essa decisão entre comprar o que falta ou vender o que tem será tomada pelo condômino de boa-fé, e o de má-fé fica sujeita à decisão do condômino de boa-fé. Se da união de matérias de natureza diversa se formar espécie nova, à confusão, comissão ou adjunção aplicam-se as normas da especificação. especificação. O Código fala em comissão, mas a doutrina aponta que o correto seria comistão comistão.. •
•
3.7.5. TRADIÇÃO A tradição é a forma mais comum de transmissão de propriedade de coisas móveis. Traduz a entrega da coisa móvel ao a o adquirente, com a intenção de transmissão de propriedade. propriedade. A intenção das partes é sempre imprescindível para caracterizar o negócio jurídico, jurídico, pois, a simples entrega de uma caneta a alguém pode significar uma compra e venda, uma doação ou um comodato, por exemplo. O art. 1.267 do CC diz que a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. tradição. Portanto, para transferir a propriedade, é necessário haver a tradição do bem móvel. A tradição pode ser real, simbólica ou ficta. real: é a efetiva entrega da coisa a quem adquiriu a coisa. Tradição real: é Tradição ficta: o parágrafo único afirma que há tradição quando o transmitente continua a possuir a coisa, utilizando-se do instituto do constituto possessório. possessório. Ex.: A era o dono, mas vendeu a coisa para B, e, em seguida, celebra contrato de aluguel, para que ele permanecesse na posse da coisa pediu para que a coisa fosse alugada para ele. João aceitou alugar a coisa a Samer, continuando com a coisa consigo, sendo possuidor. Não houve a entrega efetiva, mas houve uma tradição ficta, pelo constituto possessório. Também haverá tradição ficta quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico, jurídico, passando a ser o dono da coisa. A isso se dá o nome de traditio brevi manu. Tradição simbólica: simbólica: por outro lado, quando o adquirente cede o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro, há uma tradição simbólica, sendo denominada de traditio longa manus. O art. 1.268 do CC trata da alienação a non domino, ou seja, alienação por quem não era o dono. Nessas situações, a tradição não implicará transferência da propriedade, exceto exceto se se a coisa oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em •
•
•
circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, poderia crer que o alienante se afiguraria dono da coisa. Mais uma vez, a aplicação do Princípio da Aparência. Aparência. Se o adquirente estiver de boa-fé, e o alienante adquirir posteriormente a propriedade, considera-se realizada a transferência desde o momento em que ocorreu a tradição. O §2º do mesmo artigo diz que não transfere a propriedade a tradição quando houver por título um negócio jurídico nulo. 255 258
Paulo Batista
3.7.6. SUCESSÃO HEREDITÁRIA DE BENS MÓVEIS É a aplicação do princípio da saisine, que se dá com a abertura da sucessão. Contudo, vale lembrar que a sucessão hereditária, até a partilha, tem natureza real imobiliária, ainda que formada apenas por bens móveis. É uma ficção jurídica, que considera a sucessão hereditária indivisível e com natureza imobiliária, até que ocorrida a partilha. partilha. 3.7.7. PERDA DA PROPRIEDADE IMÓVEL E MÓVEL O art. 1.275 do CC elenca outras hipóteses de perda da propriedade: perda da propriedade por alienação; perda da propriedade pela renúncia; perda da propriedade por abandono; perda da propriedade por perecimento da coisa; co isa; perda da propriedade por desapropriação. O imóvel urbano abandonado pelo proprietário, proprietário, com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio, e que se não encontrar na posse de outra pessoa, poderá ser arrecadado, como bem vago. Passados 3 anos, será incorporado à propriedade do respectivo Município ou do Distrito Federal. Federal. O imóvel rural que tenha sido abandonado, todavia, poderá ser arrecadado como bem vago, também em 3 anos, à propriedade da União, União, onde quer que ele se localize. O §2º do art. 1.275 do CC cria uma presunção, muito criticada pela doutrina, afirmando que se presume de modo absoluto a intenção, intenção, quando, cessados os atos de posse, deixar o proprietário de satisfazer os ônus fiscais. A fiscais. A jurisprudência também tempera e modera este dispositivo. •
•
•
•
•
4. DIREITO DE VIZINHANÇA 4.1. CONCEITO O direito de vizinhança são limitações impostas aos titulares de direitos reais, para que exista uma boa convivência social. É um conjunto de normas de convivência entre titulares de direitos As ou possuidores que estejam fisicamente próximossão unsclaras aos outros. normas relativas aos direitos de vizinhança limitações ao exercício da propriedade, existindo pelo simples fato de uma propriedade ser vizinha de outra. Essas obrigações estão vinculadas à coisa, perseguindo-a, ou seja, são obrigações propter rem (ambulatoriais).. (ambulatoriais) 4.2. USO ANORMAL DA PROPRIEDADE O problema da vizinhança ocorre quando há um uso anormal da propriedade. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam o prédio, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Existe para cessar interferências prejudiciais à segurança, ao
sossego e à saúde, evitando-se o abuso do direito. direito. O parágrafo único do art. 1.277 do CC diz que são proibidas as interferências externas, considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio. prédio. Além disso, é necessário que sejam atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. vizinhança . Para verificar se há abuso ao direito de propriedade, é preciso verificar os limites ordinários comuns de tolerância dos moradores de vizinhança. 256 259
Paulo Batista
O direito de alegar o uso anormal da propriedade não prevalece quando as interferências forem justificadas por interesse público. público. Nesse caso, o proprietário ou o possuidor vizinho, causador delas, pagará ao vizinho indenização cabal. Atente-se que não haverá ilicitude, ilicitude, e sim o uso normal da propriedade. Pode ainda o vizinho exigir a sua redução, ou eliminação, eliminação, quando esta redução ou eliminação se tornarem possíveis. O proprietário ou o possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição,, ou a reparação do prédio, demolição prédio, quando ele estiver ameaçado de ruína, ruína, bem como poderá exigir que seja prestada caução pelo perigo de dano iminente. iminente. O proprietário ou o possuidor de um prédio em que alguém al guém tenha direito de fazer obras pode, no caso de dano iminente, exigir do autor as necessárias garantias contra o prejuízo eventual. São possíveis várias demandas judiciais fundadas no exercício exerc ício anormal da propriedade, como ação de obrigação de fazer, de não fazer, ação de reparar o dano, ação demolitória, ação de nunciação de obra nova, visando embargar a obra (todas de procedimento comum) bem como dano infecto, exigindo do vizinho que preste uma caução, havendo risco iminente dano. 4.3. ÁRVORES LIMÍTROFES A árvore limítrofe é aquela cujo tronco esteja na linha divisória, caso em que será presumida, de forma relativa,que relativa,que ela pertence em comum aos donos dos prédios confinantes. Há uma presunção presunção de de condomínio. As raízes e os ramos de árvore que ultrapassarem a estrema do prédio poderão ser cortados (raiz ou galhos), até o plano vertical divisório, divisório, pelo proprietário do terreno invadido invadido (Art. 1.283 do CC). O direito de fazer a poda não pode comprometer a vida da árvore, já que a propriedade também deve observar a sua função socioambiental. Os frutos caídos da árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram, se este for de propriedade particular. particular. 4.4. PASSAGEM FORÇADA E DA PASSAGEM DE CABOS E TUBULAÇÕES T UBULAÇÕES 4.4.1. PASSAGEM FORÇADA O dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou a porte, poderá, mediante pagamento de indenização, indenização, constranger o vizinho para que ele dê acesso à passagem. Tal acesso à via pública pelo imóvel encravado, mediante passagem forçada, se for feito amigavelmente, será judicialmente fixado. O imóvel que não tem acesso é o imóvel encravado. encravado. Será constrangido o vizinho que tenha o imóvel que mais natural e facilmente se preste a esta passagem, conforme o §1º do art. 1.285 do CC. Se ocorrer a alienação parcial do imóvel serviente, ou seja, uma delas também perde acesso à via pública e à nascente, o proprietário da outra parte também deverá tolerar essa passagem. O acesso à via é a única forma de o imóvel efetivamente cumprir sua função social. Não se deve confundir passagem forçada com forçada com servidão servidão,, em especial com a chamada servidão de passagem.
•
•
forçada: é um instituto de direito de vizinhança, sendo obrigatória. Aqui Passagem forçada: há o pagamento de uma indenização, já que se está constrangendo o imóvel vizinho. Servidão de ressalvadas passagem: éalgumas passagem: é um direito real decomo gozo,as deservidões fruição, não sendo, em regra, obrigatória, exceções, administrativas.
257 260
Paulo Batista
4.4.2. CABOS E TUBULAÇÕES T UBULAÇÕES Além da imposição da passagem forçada, o Código trata de forma semelhante a passagem de cabos e tubulações. Mediante recebimento de indenização que indenização que atenda, também, à desvalorização da área remanescente,, o proprietário é obrigado a tolerar a passagem através de seu imóvel, de remanescente imóvel, de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos de serviços de utilidade pública, pública, em proveito de proprietários vizinhos, quando de outro modo for impossível ou excessivamente exc essivamente onerosa onerosa.. Aqui é a ideia de função social da propriedade somado ao interesse público indireto. O proprietário prejudicado pode exigir que a instalação seja feita de modo menos gravoso ao prédio onerado, bem como, depois, seja removida, à sua custa, para outro local do imóvel. Se as instalações oferecerem grave risco, será facultado facultado ao proprietário do prédio onerado exigir a realização de obras de segurança. 4.5. ÁGUAS O dono ou possuidor do prédio inferior é obrigado obrigado a receber as águas que corram naturalmente do naturalmente do superior, não podendo realizar obras que embaracem o seu fluxo. A condição natural e anterior do prédio inferior não pode ser agravada agravada por obras feitas pelo dono ou possuidor do prédio superior. Até porque a passagem do prédio superior ao inferior deve se dar da forma menos gravosa possível. Em relação aos escoamentos artificiais da água, água, de um prédio superior ao inferior, poderá o proprietário do prédio inferior reclamar que se desvie ou que seja indenizado pelos prejuízos que experimentar. Dessa indenização será deduzido o benefício que recebeu. O proprietário de nascente, nascente, ou do solo onde caem águas pluviais, pluviais, satisfeitas as necessidades de seu consumo, não pode impedir, e nem desviar o curso natural das águas remanescentes pelos prédios inferiores. inferiores. O possuidor do imóvel superior não poderá poluir as águas indispensáveis às primeiras necessidades da vida dos possuidores dos imóveis inferiores. inferiores . As demais, que não se mostrem indispensáveis, se as poluir, deverá recuperá-las, ressarcindo os danos que estes sofrerem, se não for possível a recuperação ou o desvio do curso artificial das águas. O proprietário tem direito de construir barragens, açudes, ou outras obras para represamento de água em seu prédio. Se as águas represadas invadirem prédio alheio, alheio, será o seu proprietário indenizado pelo dano sofrido, deduzido o valor do benefício obtido (art. 1.292 do CC). O art. 1.293 do CC prevê algumas regras importantes: É permitido a quem quer que seja, mediante prévia indenização aos proprietários prejudicados,, construir canais, prejudicados canais, através de prédios alheios, para receber as águas a que tenha direito, direito, indispensáveis às primeiras necessidades da vida, vida , e, desde que não cause prejuízo considerável à agricultura e à indústria, indústria, bem como para o escoamento de águas supérfluas ou acumuladas, ou a drenagem de terrenos terrenos.. Ao proprietário prejudicado nesse caso, também assiste direito a ressarcimento pelos danos que experimentou ou de que, no futuro, venha a experimentar, em •
•
•
•
decorrência da infiltração ou irrupção das águas. Ao proprietário prejudicado terá direito à indenização por conta da deterioração das obras destinadas a canalizar essas águas. O proprietário prejudicado poderá exigir que seja subterrânea essa subterrânea essa canalização que atravessa áreas edificadas, pátios, hortas, jardins ou quintais.
258 261
Paulo Batista
O aqueduto será construído de maneira que cause o menor prejuízo aos proprietários dos imóveis vizinhos, e a expensas do seu dono, a quem incumbem também as despesas de conservação. Com relação ao aqueduto, não haverá o impedimento de que os proprietários cerquem os imóveis e construam sobre ele, sem prejuízo para a sua segurança e conservação.Além disso, •
os proprietários dos imóveis poderão usar das águas do aqueduto para as primeiras necessidades da vida. Havendo no aqueduto águas supérfluas, outros poderão canalizá-las, mediante pagamento de indenização aos proprietários prejudicados e ao dono do aqueduto, de importância equivalente às despesas que então seriam necessárias para a condução das águas até o ponto de derivação. Têm preferência os proprietários dos imóveis atravessados pelo aqueduto. Nesse sentido, o STJ decidiu que o proprietário de imóvel tem direito de construir aqueduto no terreno do seu vizinho, independentemente do consentimento deste, deste, para receber águas provenientes de outro imóvel, desde que não existam outros meios de passagem de águas para a sua propriedade propriedade e haja o pagamento de prévia indenização ao vizinho prejudicado.. prejudicado 4.6. DIREITO DE TAPAGEM E LIMITES ENTRE PRÉDIOS É o direito que o proprietário tem de cercar, murar, valar ou tapar, de tapar, de qualquer modo,o seu prédio urbano ou rural. A norma consagra o direito de constranger o confinante a proceder com ele a demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as despesas para essa tapagem. tapagem. Cria-se, assim, um condomínio necessário, necessário, entre os proprietários confinantes, relativamente ao muro que deverão construir. Ou seja, os intervalos, muros, cercas e os tapumes divisórios, tais como sebes vivas, cercas de arame ou de madeira, valas ou banquetas, presumem-se, até prova em contrário, pertencer a ambos os proprietários confinantes, sendo estes obrigados, de conformidade com os costumes da localidade, a concorrer, em partes iguais,, para as despesas de sua construção e conservação. iguais Atente-se que as sebes vivas, as árvores, ou plantas quaisquer, que servem de marco divisório, só podem ser cortadas, ou arrancadas, de comum acordo entre proprietários. proprietários. É possível a construção de tapumes especiais para impedir a passagem de animais de pequeno porte, porte, ou para outro fim. Nesse caso, a construção pode ser exigida de quem provocou a necessidade, necessidade, pelo proprietário, que não está obrigado a concorrer para as despesas. Por fim, sendo confusos os limites entre as propriedades, se não houver outro meio, serão determinadas conforme a posse justa. Não se achando posse justa provada, o terreno contestado dividir-se-á por partes iguais, iguais, ou, não sendo possível a divisão cômoda, adjudicarse-á a um deles, mediante deles, mediante indenização ao outro. 4.7. DIREITO DE CONSTRUIR O art. 1.299 do CC diz que o proprietário pode levantar em seu terreno as construções
que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e vizinhos e os regulamentos administrativos. administrativos. São várias as limitações que podem incidir sobre imóveis, muitas delas previstas em leis municipais, como planos diretores, e outras no próprio pr óprio registro de loteamentos e condomínios edilícios. O proprietário construirá de forma a não permitir que o prédio despeje águas, diretamente, sobre o prédio vizinho, vizinho, pois, do contrário, haveria o uso abusivo da propriedade.
259 262
Paulo Batista
O que ganha relevância é o direito de privacidade entre os vizinhos. Por isso, é proibido abrir janelas, fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de 1.5 m do terreno vizinho.Na vizinho .Na zona rural, não será permitido levantar edificações a menos de 3 metros do terreno vizinho. vizinho. Desrespeitando essas regras, o proprietário prejudicado poderá propor ação demolitória, sem prejuízo de reparação civil. Em relação aos imóveis urbanos, as janelas cuja visão não incida sobre a linha divisó divisória, ria, bem como as perpendiculares, não poderão ser abertas a menos de 0.75 centímetros. centímetros . Existe uma distinção quanto às aberturas de luz ou aberturas de ventilação. As vedações de construção de 1.5 m, 3 m ou 0.75 cm não se aplicam quando as aberturas não sejam maiores do que 0.10 cm de largura, 0.20 cm de cumprimento e estejam construídas a mais de 2 metros de altura de cada piso. Nas cidades, vilas e povoados cuja edificação estiver adstrita a alinhamento, o dono de um terreno pode nele edificar, madeirando na parede divisória do prédio contíguo, se ela suportar a nova construção.Nesse construção.Nesse caso, o proprietário terá de embolsar ao vizinho metade do valor da parede e do chão correspondentes explorados. Há o direto de travejamento ou direito de madeiramento, que é o direito de colocar uma madeira ou viga no prédio vizinho para utilizar da melhor forma possível o prédio. O direito de travejamento ou madeiramento está previsto também no art. 1.305 do CC, que estabelece que o confinante que primeiro construir o muro pode assentar a parede divisória, espessura no terreno contíguo , sem perder isso o edireito a haver meio valor delaaté se omeia vizinho a travejar, caso emcontíguo, que o primeiro fixarápor a largura a profundidade do alicerce. Se a parede divisória pertencer a um dos vizinhos, e não houver capacidade para ser travejada pelo outro, não poderá o outro fazer um alicerce ao pé dessa parede sem prestar caução, pelo risco a que expõe a construção anterior. O condômino da parede-meia pode utilizá-la até ao meio da espessura, desde que não ponha em risco a segurança ou a separação dos dois prédios, e avisando previamente o outro condômino das obras que ali tenciona fazer. O art. 1.307 do CC introduz o direito de alteamento, alteamento, que serve para deixar o muro mais alto, tendo o direito de aumentá-lo. Neste caso, o código estabelece que qualquer dos confinantes pode altear a parede divisória, divisória, se necessário reconstruindo-a, para suportar o alteamento,, caso em que o dono da obra arcará com todas as despesas, inclusive de alteamento conservação, ou com metade, se o vizinho adquirir meação também na parte aumentada. Não ésuscetíveis lícito encostar à paredeinfiltrações divisória chaminés, fogões, fornos ou quaisquer aparelhos ou depósitos de produzir ou interferências prejudiciais ao vizinho. Não é permitido fazer escavações ou quaisquer obras que tirem ao poço ou à nascente de outrem a água indispensável às suas necessidades normais. O CC veda a realização de obras ou de serviços que sejam suscetíveis de provocar desmoronamento ou deslocamento de terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho. Só poderá ser realizada esse tipo de obra após forem efetivadas obras acautelatórias (art. 1.311 do CC). O proprietário do prédio vizinho tem direito a ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, sofrer, ainda que tenham sido realizadas as obras acautelatórias. O art. 1.313 do CC reconhece que o proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, mediante prévio aviso, aviso, em algumas hipóteses, tais como: Quando dele temporariamente usar, quando for indispensável à reparação, •
•
construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório; Quando for necessário se apoderar de coisas suas, inclusive animais que aí se
encontrem casualmente. Estas regras se aplicam aos casos de limpeza ou reparação de esgotos, goteiras, aparelhos higiênicos, poços e nascentes e ao aparo de cerca viva. Na hipótese de o vizinho se apoderar de coisas suas, uma vez entregues, poderá ser impedida a impedida a entrada do vizinho no imóvel. imóvel. 260 263
Paulo Batista
5. DO CONDOMÍNIO 5.1. CONCEITO Condomínio ocorre quando a propriedade é exercida por mais de uma pessoa. O condomínio pode ser classificado classificado de de algumascomo: formas: Quanto à origem, origem , o condomínio é classificado convencional: aqui, um acordo de vontades criou o Condomínio voluntário ou convencional: condomínio. Condomínio incidente ou eventual: motivos estranhos à vontade dos condôminos criaram o condomínio. Condomínio necessário ou legal: é o condomínio imposto pela lei (ex.: muro que divide duas propriedades). Quanto ao objeto do objeto do condomínio, poderá ser: Condomínio universal: compreenderá universal: compreenderá a totalidade dos bens. É a regra. particular: compreenderá determinadas coisas ou determinados Condomínio particular: efeitos. Isso será possível quando estiver previsto no ato de instituição do condomínio. Quanto à forma do forma do condomínio: •
•
•
•
•
•
•
diviso: determina no plano fático, concreto e corpóreo, cor póreo, quanto é o Condomínio pro diviso direito de propriedade de cada condômino. co ndômino. Condomínio pro indiviso: não é possível determinar de modo corpóreo qual é o direito que cada um dos condôminos têm.
5.2. CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO OU CONVENCIONAL O tratamento do código civil a respeito do condomínio voluntário exclui o condomínio em edificações (condomínio edilício), o qual terá o tratamento separado. O art. 1.314 do CC diz que, cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, e pode exercer sobre essa essa coisa todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou ggravá-la. ravá-la. O que não se pode é impedir que o outro condômino também se valha ou se utilize da coisa, ressalvadas hipóteses legais. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem poderá dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros. outros. O condômino é obrigado, obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita. A CC presume como sendo iguais as iguais as partes ideais dos condôminos. Pode o condômino se eximir do pagamento das despesas e dívidas, desde que renuncie à sua parte ideal (art. 1.316 do CC).Se os demais condôminos assumirem as despesas e as dívidas, a renúncia lhes aproveita, adquirindo a parte ideal de quem renunciou, na proporção dos pagamentos que fizerem. Todavia, se não há condômino que faça os pagamentos, a coisa comum será dividida. Quando a dívida houver sido contraída por todos os condôminos, sem se discriminar a
parte de cada um na obrigação, nem se estipular solidariedade, entende-se que cada qual se obrigou proporcionalmente ao seu quinhão na coisa comum(Art. comum (Art. 1.317 do CC). dívidas contraídas por este um dos coregressiva condôminos ndôminos contra em proveito da comunhão, e durante ela, obrigamAs o contratante; mas terá ação os demais. Cada condômino responde aos outros pelos frutos f rutos que percebeu da coisa e pelo dano que a causou, sempre descontada a sua fração. fração .
261 264
Paulo Batista
A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum comum,, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. divisão. Veja-se que o CC estimula a divisão do condomínio civil (não (não do edilício!), edilício!), por já ser comum a tradição tra dição de que tal instituto é a causa de inúmeras disputas entre os coproprietários. Se essa divisão não for amigável, deverá ser proposta ação de divisão divisão Sendo onabem indiviso, a alienação judicial da coisa, dividindo-se o valor correspondente proporção de caberá cada quinhão. Os condôminos podem acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo não maior de 5 anos, anos, suscetível de prorrogação. prorrogação. Atente-se que não poderá exceder de 5 anos a anos a indivisão estabelecida pelo doador ou pelo testador. testador. Ou seja, não se permite a prorrogação. Se houver o requerimento requerimento de de qualquer interessado e se graves razões o aconselharem, aconselharem, pode o juiz determinar a divisão da coisa comum antes do prazo de indivisão. indivisão. Se a coisa for indivisível, e os condôminos não quiserem adjudicá-la a um só dos condôminos, esta coisa deverá ser vendida. Uma vez vendida, será repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e estranho, e entre os condôminos, aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, valiosas , e, e, se não houver tais benfeitorias (mais valiosas), o condômino que tiver o quinhão maior. Se nenhum dos condôminos tiver benfeitorias na coisa comum e participam todos do condomínio iguais,a realizar-se-á especial especial. . lanço, a licitação será procedida Antesem departes adjudicada coisa àquele licitação que ofereceu maior entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem afinal oferecer melhor lanço, preferindo, em condições iguais, o condômino ao estranho es tranho.. 5.2.1. ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO O art. 1.323 do CC dispõe sobre a administração da coisa comum, de forma que o administrador possa ser um condômino, ou ainda um estranho ao condomínio. Em relação à administração e às decisões do condomínio, será calculado a maioria com base nos quinhões de cada condômino, as quais têm força vinculativa e são tomadas por maioria absoluta. Não sendo possível alcançar maioria absoluta, decidirá o juiz, a requerimento de qualquer condômino, ouvidos os outros. Deliberando a maioria sobre a administração da coisa comum, escolherá o administrador, que poderá ser estranho ao condomínio; resolvendo alugá-la, preferir-se-á, em condições iguais, o condômino ao que não o é. Os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões. 5.3. CONDOMÍNIO NECESSÁRIO As situações típicas de condomínio necessário são as de direito de vizinhança. O proprietário tem direito de estremar o imóvel com parede, muro, cerca ou vala, tendo o mesmo direito de adquirir a meação da parede, muro, cerca ou vala que o vizinho já fez, embolsando metade do que atualmente valer a obra e o terreno por ela ocupado.
5.4. CONDOMÍNIO EDILÍCIO O condomínio edilício possui extrema relevância no ramo do direito de propriedade, do direito obrigacional, ambiental e urbanístico, e precisa ser estudado com atenção, face à complexidade do instituto. Aqui também haverá uma forte atuação do Direito Registral, uma
262 265
Paulo Batista
vez que a instituição do condomínio ocorre com o seu registro no Cartório de Registro de Imóveis. Se houver oferta de unidades autônomas à venda durante das obras obras (chamados de “venda de imóveis na planta” planta”), não haverá ainda condomínio edilício, mas sim a chamada incorporação imobiliária (Lei imobiliária (Lei nº 4.591/1964). Com o fim das obras, concedido o habite-se, o condomínio pode ser aregistrado, passando a existir juridicamente. juridicamente. Em resumo, enquanto houver obras, temos incorporação imobiliária; após as obras, institui-se o condomínio edilício. Ambos edilício. Ambos os procedimentos tramitam no Cartório de Registro de Imóveis, que fará exame minucioso quanto à saúde financeira do incorporador e o atendimento de todas as regras legais e administrativas destes institutos. Segundo o art. 1.331 do CC, no condomínio edilício haverá duas modalidades de áreas: Áreas privativas: são privativas: são unidades autônomas, como apartamentos, salas comerciais, lotes no condomínio de lotes, etc. Essas partes podem ser alienadas, gravadas livremente pelo seu proprietário, não havendo direito de preferência dessas áreas exclusivas dentro do condomínio edilício. Áreas comuns: são comuns: são as partes de propriedade comuns dos condôminos, como vigas, estrutura do prédio, telhado, rede de distribuição de água, esgoto, quadras de esportes, áreas de lazer, acesso até a rua, etc. Essas partes não podem ser objeto de usucapião, ressalvadas, em algumas hipóteses, as vagas de garagem. •
•
A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há relação jurídica consumerista entre condômino e condomínio. Para a estruturação do condomínio edilício, são essenciais dois atos: instituição do condomínio edilício; constituição do condomínio edilício. O art. 1.332 do CC diz que a instituição do condomínio edilício por ato entre vivos ou vivos ou testamento,, registrado no Cartório de Registro de Imóveis. testamento Imóveis . Da instituição de condomínio devem constar: discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, exclusiva, estremadas uma das outras e das partes comuns; determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, unidade, relativamente ao terreno e partes comuns; finalidade para que as unidades se destinam. destinam. Em relação à convenção de condomínio, que constitui o estatuto coletivo que regula •
•
•
•
•
os interesses dos condôminos, ela condôminos, ela deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, 2/3 das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, unidades, ou para quantos sobre elas tenham t enham posse ou detenção. Para ela ser obrigatória perante terceiros ( erga omnes) deverá ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis. A convenção é regida pela força obrigatória da convenção ( pacta sunt servanda), mas esta convenção encontra limitações em preceitos sociais e normas de ordem pública. A convenção de condomínio deve determinar basicamente o que está previsto no art. 1.334 do CC: determinará a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias ex traordinárias do condomínio; •
determinará sua forma de administração; administração; assembleias, forma de sua convocação e convocação e quórum quórum determinará a competência das assembleias, exigido para as deliberações; sanções a a que estão sujeitos os condôminos, ou possuidores; determinará as sanções determinará o regimento interno. interno. A convenção poderá ser feita por escritura pública ou pública ou por instrumento particular. particular. •
•
•
263 266
Paulo Batista
O condomínio edilício é ente despersonalizado, despersonalizado, apesar de algumas divergências na doutrina, possuindo apenas a personalidade judiciária, podendo ser parte em processo. O STJ recentemente decidiu que condomínio não pode sofrer dano moral. 5.4.1. DIREITOS E DEVERES DOS CONDÔMINOS Segundo o art. 1.335 do CC, são direitos direitos do do condômino: usar, fruir e livremente dispor das suas unidades; usar das partes comuns, conforme a sua destinação, desde que não exclua a utilização dos demais coproprietários; votar nas deliberações da assembleia e delas participar, desde que esteja quite com as obrigações do condomínio. Caso não esteja com pagamentos em dia, poderá presenciar a assembleia, mas sem direito a voto. O art. 1.336 do CC diz que são deveres deveres do do condômino: contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção; não realizar obras que comprometam a segurança da edificação; não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas; dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes. •
•
•
•
• • •
5.4.2. PENALIDADES A QUE ESTÁ SUJEITO O CONDÔMINO C ONDÔMINO O §1º do art. 1.336 1 .336 do CC diz que o condômino que não pagar o seu rateio ficará sujeito aos juros aos juros moratórios convencionados ou, convencionados ou, não sendo previstos, os de1% ao mês e mês e multa de até 2% sobre o débito. débito. Essa norma é de ordem pública. O §2odiz que 2/3 dos condôminos podem condôminos podem deliberar pela imposição de uma multa, no montante de até 5 vezes o valor do rateio condominial, para condominial, para o condômino que tenha realizado obra que comprometeu a segurança da edificação, que tenha alterado a forma ou a cor da fachada, tenha dado uma destinação diferente à sua fração ideal, ou, ainda, que tenha utilizado a sua parte de forma indevida. Se o condômino não observar os seus deveres, 2/3 dos condôminos poderão impor multa cujo valor pode chegar a até 5 vezes o valor da cota condominial, além das perdas e danos que se apurarem. O condômino, ou possuidor, que não cumprir reiteradamente com os seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, restantes, ser constrangido a pagar multa de até ao 5 vezes do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, condominiais, independentemente das perdas e danos que se apurem. Ainda, o condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, possuidores , poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao10 vezes do condomínio, condomínio, até ulterior deliberação da assembleia.
A jurisprudência diverge, mas há entendimento no sentido de que, a depender da incompatibilidade, poderia a assembleia deliberar pela expulsão do indivíduo, o que não é pacífico doutrina. Sem embargo, toda e qualquerdoinfração infração, , assim como a sua respectiva punição,,na punição devem constar previamente da previamente da convenção condomínio e ser precedida de ampla defesa e contraditório. Segundo o STJ, o condômino não pode, sem a anuência de todos os condôminos, condôminos, alterar a cor das esquadrias externas de seu apartamento para padrão distinto do empregado no 264 267
Paulo Batista
restante da fachada do edifício, ainda que que a modificação esteja posicionada em recuo, não acarrete prejuízo direto ao valor dos demais imóveis e não possa ser vista do térreo, mas apenas de andares correspondentes de prédios vizinhos. O STJ também já entendeu que, ainda que tenha sido estipulado na convenção original de condomínio ser irrevogável e irretratável cláusula que prevê a divisão das despesas do condomínio em2/3 partes iguais,dos admite-se ulterior alteração forma sejam de rateio, mediante aprovação de dos votos condôminos, condôminos, para que as da expensas suportadas na proporção das frações ideais. Também decidiu que, em assembleia condominial, o condômino proprietário de diversas unidades autônomas, ainda que inadimplente em relação a uma ou algumas destas, terá direito de participação e de voto relativamente às suas unidades que estejam em dia com as taxas do condomínio. O condômino que tenha sido demandado pelo condomínio em ação de cobrança deve participar do rateio das despesas do litígio contra si proposto. Por fim, o condomínio, em regra, só responde por atos ilícitos praticados por terceiros em seu interior (furtos, interior (furtos, danos, roubos) se houver previsão expressa na convenção autorizando convenção autorizando essa responsabilização. 5.4.3. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ALIENAÇÃO DE PARTES ACESSÓRIAS E COMUNS O art. 1.338 do CC estabelece que, resolvendo o condômino alugar área no abrigo para veículos, haverá preferência, em condições iguais, de qualquer dos condôminos a estranhos, e entre todos os possuidores. O que há aqui é a garantia do direito de preferência entre os condôminos. É preciso que haja na convenção do condomínio autorização expressa para expressa para que a vaga de garagem possa ser alegada para um terceiro, nos termos do art. 1.331 do CC. Para alienação da vaga de garagem para um terceiro, é preciso autorização da convenção e inexistência de contrariedade pela assembleia-geral. 5.4.4. DESPESAS CONDOMINIAIS As despesas (rateio) condominiais são obrigações propter rem. Isso quer dizer que o adquirente responderá pelos débitos de quem alienou a unidade, inclusive com multas e com juros, conforme o art. 1.345 do CC. É obrigatório o seguro de toda a edificação contra o risco de incêndio ou destruição, total ou parcial. Trata-se de uma norma de ordem pública. 5.4.5. ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO A administração do condomínio é feita por pessoas e órgão relacionados ao condomínio: síndico; assembleia; conselho fiscal. O conselho fiscal é facultativo. •
•
•
5.4.5.1. SÍNDICO O síndico é o administrador geral do condomínio, podendo ou não ser um condômino. O prazo de sua gestão não poderá ser superior a 2 anos. anos. Segundo o art. 1.348 do CC, compete ao síndico: convocar a assembleia dos condôminos; •
265 268
Paulo Batista
•
•
•
representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses i nteresses comuns; dar imediato conhecimento à assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo, de interesse do condomínio; cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da
diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos assembleia; serviços que interessem aos possuidores; po ssuidores; elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano; cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas; prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas; realizar o seguro da edificação. O síndico pode transferir tr ansferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas, mediante aprovação da assembleia, salvo disposição em contrário da convenção. Em casos excepcionais, o síndico poderá ser destituído pela assembleia, com voto da maioria absoluta, absoluta, desde que tenha praticado irregularidades, não prestado contas, ou não administrado convenientemente o condomínio, garantido o contraditório contraditóri o e ampla defesa. •
•
•
•
•
5.4.5.2. ASSEMBLEIA No condomínio edilício há assembleia geral ordinária e extraordinária. ordinária: é convocada pelo síndico anualmente, a qual irá assembleia-geral ordinária: aprovar o orçamento, a prestação de contas e eleger outro síndico ou alteração do regimento interno.Se o síndico não convocar a referida assembleia, 1/4 dos condôminos poderá condôminos poderá fazer essa convocação. Se a assembleia não se reunir, haverá decisão judicial, por iniciativa de qualquer condômino. assembleia-geral extraordinária: extraordinária: pode ser convocada para tratar de temas relevantes ou de temas urgentes, podendo ser convocada pelo síndico ou síndico ou por 1/4 dos condôminos. condôminos. Segundo o STJ, a alteração de regimento interno de condomínio edilício depende de votação com observância do quórum estipulado na convenção condominial. condominial. Com a Lei nº 10.931/2004, foi ampliada a autonomia privada dos condôminos, os quais passaram a ter maior liberdade para definir o número mínimo de votos necessários para a alteração do regimento interno. Em relação ao quórum das votações, são regras: alteração da convenção: depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos a alteração da convenção; mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária (deixar de ser residencial para ser comercial): comercial): depende da aprovação pela unanimidade unanimidade dos condôminos; realização de obras no condomínio: obras voluptuárias: voluptuárias: depende de aprovação de 2/3 dos 2/3 dos condôminos; •
•
•
•
•
•
úteis: voto da maioria maioria dos dos condôminos; obras úteis: voto obras necessárias: necessárias: não precisão de autorização, pois servem para manter o
•
•
funcionamento e as condições do condomínio; construção de outro pavimento ou outro edifício com novas unidades: unidades: dependerá da aprovação da unanimidade unanimidade dos dos condôminos. Salvo quando houver quórum especial, as deliberações serão tomadas, em 1ª convocação, por maioria de votos dos votos dos condôminos presentes,que presentes,que representem pelo menos •
266 269
Paulo Batista
metade das frações ideais.Em ideais.Em 2ª convocação, convocação, a assembleia poderá deliberar por maioria dos presentes,, salvo quando exigido quórum especial. presentes 5.4.5.3. CONSELHO FISCAL O conselho fiscal pode ser criado ou não. É um órgão consultivo financeiro, composto por 3 membros, dando parecer às contas do síndico. Os membros serão eleitos pelo prazo não superior a dois anos. 5.4.6. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO A extinção do condomínio pode se dar quando: edificação for total ou consideravelmente destruída; edificação ameaçar ruína, e os condôminos deliberarem pela demolição; desapropriação do imóvel, passando a pertencer ao poder público. Se for deliberada a reconstrução, poderá o condômino eximir-se do pagamento das despesas respectivas, alienando os seus direitos a outros condôminos, mediante avaliação judicial. Se for realizada a venda, em que se preferirá, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, será repartido o apurado entre os condôminos, proporcionalmente ao valor das suas unidades imobiliárias. Havendo desapropriação, a indenização será repartida na proporção das unidades imobiliárias. •
•
•
5.4.7. CONDOMÍNIO EM MULTIPROPRIEDADE Tal modalidade de condomínio foi criada pela Lei nº 13.777/2018 e está prevista a partir do art. 1.358-B do Código Civil. Voltemos a lembrar que a lei pode criar novos direitos reais, como ocorreu nesse caso. A multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, à qual corresponde a faculdade de uso e gozo, com exclusividade, da totalidade do imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. que um condomínio civil (frações ideias dade área) e uma divisão também deVeja-se, tempo assim, (frações dehá tempo). É muito comum aos contratos temporada. Essas disposições vão regular as relações jurídicas entre os condôminos. Constitui-se a multipropriedade por ato entre vivos ou testamento, registrado no competente cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato a duração dos períodos correspondentes a cada fração de tempo. Sendo assim, para a criação ou alienação da multipropriedade, valem as regras gerais quanto ao instrumento, que precisará ser público, salvo as exceções legais. Cada fração de tempo é considerada indivisível e o período correspondente a cada fração de tempo será de, no mínimo, 7 (sete) dias, seguidos ou intercalados. Já a transferência do direito de multipropriedade e a sua produção de efeitos perante terceiros dar-se-ão na forma da lei civil e não dependerão da anuência ou cientificação dos
demais multiproprietários. Nem sempre haverá direito de preferência na alienação de fração de tempo, salvo se estabelecido no instrumento de instituição ou na convenção do condomínio em multipropriedade multipropriedade.em favor dos demais multiproprietários ou do instituidor do condomínio em A administração do imóvel e de suas instalações, equipamentos e mobiliário será de responsabilidade da pessoa indicada no instrumento de instituição ou na convenção de
267 270
Paulo Batista
condomínio em multipropriedade, ou, na falta de indicação, de pessoa escolhida em assembleia geral dos condôminos. A extinção da multipropriedade ocorrerá nas mesmas situações em que extinto o condomínio. 5.4.8. CONDOMÍNIO DE LOTES Modalidade criada pela Lei nº 13.465/2017. Sempre houve muita divergência sobre a possibilidade de os municípios e do DF regulamentarem os condomínios de lotes não edificados. Contudo, com o advento da lei, essa discussão está superada. Consiste em haver, em terrenos, partes designadas de lotes (unidades lotes (unidades autônomas), que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos. Funcionam como se fossem condomínios edilícios, mas sem construção das áreas exclusivas, exclusivas, apenas das partes comuns. Não se deve confundir condomínio de lotes com loteamento urbano. Basicamente, os loteamentos urbanos são urbanos são regidos pela Lei nº 6.766/1979 e 6.766/1979 e se dividem em áreas públicas (ruas, públicas (ruas, equipamentos, áreas verdes, áreas institucionais) e lotes (unidades imobiliárias). Já no condomínio de lotes, toda a área é privada, privada , dividida em áreas privativas e comuns. São institutos juridicamente distintos em absoluto, absoluto, mas tal distinção somente é constatada ao examinar os atos de sua criação no Cartório de Registro de Imóveis. Olhando ambos apenas pelo seu aspecto físico, não será possível saber se se trata de loteamento ou de condomínio de lotes. 6. DIREITO REAL DE AQUISIÇÃO DO PROMITENTE COMPRADOR O compromisso de compra e venda é uma espécie de contrato preliminar. Pode ser utilizado para a futura compra de lotes (em lotes (em loteamentos urbanos), futura compra de unidades autônomas de condomínio edilício edilício (em incorporações imobiliárias) ou para outros futuros negócios de natureza estritamente civil (uma civil (uma futura compra e venda v enda comum). A razão do grande sucesso do compromisso de compra e venda se dá pelo fato de ele ser menos oneroso, pois não se exige o pagamento de instrumento público. Para que haja a instituição do direito real de aquisição do promitente comprador, é preciso que o compromisso de compra e venda do imóvel esteja registrado na sua matrícula, matrícula, com cláusula de irretratabilidade, irretratabilidade, pois senão só haverá efeitos inter partes. Uma vez registrado, o imóvel deverá ser transmitida pelo promitente comprador, uma vez quitado o preço. Caso não transmitido, caberá ação de adjudicação compulsória seja compulsória seja em face do promitente vendedor ou de terceiros. Segundo o STJ, o promitente comprador, amparado em compromisso de compra e venda de imóvel cujo preço já tenha sido integralmente pago, tem o direito de requerer judicialmente, a qualquer tempo, a adjudicação compulsória do imóvel. Segundo a súmula 239 daquela Corte, a adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso, compromisso, mas esse registro ainda é preciso para que haja efeito erga omnes. Essa é a redação do art. 1.417 do CC, dizendo que, mediante promessa de compra e venda, em que não se pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou
particular, e registrada no cartório de registro de imóveis, imóveis , o promitente comprador adquire direito real à aquisição do imóvel. imóvel . Se houver inadimplemento do compromissário comprador, o promitente vendedor poderá pleitear ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, exigindo-se que o devedor seja notificado, a fim de constituí-lo constituí-lo em mora absoluta (que absoluta (que é esgotamento da oportunidade de pagar o valor devido e purgar a mora), ainda que haja cláusula resolutiva expressa.. expressa 268 271
Paulo Batista
Assim, vencida e não paga a prestação, o contrato será considerado rescindido se, 30 dias após ser constituído em mora o devedor, ele não purgar a mora. A Súmula 543 do STJ, estabelecendo que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deverá ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – – integralmente integralmente,, em de culpa quem exclusiva promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, parcialmente, caso tenha sidocaso o comprador deudo causa ao desfazimento. O STJ entende que é nula cláusula contratual que preveja a perda de todas as parcelas pagas pelo compromissário comprador. Merece atenção também a súmula 308 do STJ, a qual diz que, no caso de construção/incorporação, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, seja anterior ou posterior à celebração c elebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes dos imóveis. Como decorrência da súmula, a jurisprudência do STJ admite que a ação proposta pelo compromissário comprador seja em face do agente financeiro e do promitente vendedor, em litisconsórcio passivo necessário, para a outorga da inscrição definitiva e liberação da hipoteca. 7. DIREITOS REAIS DE GOZO OU FRUIÇÃO 7.1. INTRODUÇÃO Os direitos reais de gozo ou fruição são aqueles em que há uma divisão dos atributos da propriedade, quando haverá uma transmissão a uma outra pessoa do direito di reito de usar usar,, gozar gozar ou fruir fruir da da coisa. Assim, são direitos reais de gozo ou fruição: superfície; servidão; usufruto; uso; habitação; concessão de direito real de uso; concessão de uso especial para fins de moradia. •
•
•
•
•
•
•
7.2. SUPERFÍCIE A superfície é um direito real autônomo, podendo ser gratuito ou oneroso, temporário ou vitalício. Nele, o proprietário concede a uma outra pessoa o direito de construir ou construir ou de plantar em seu terreno. terreno. Esse direito recai sempre sobre bens imóveis, imóveis, através de instrumento público, devidamente registrado. registrado. Na superfície há, de um lado, o proprietário (fundieiro) (fundieiro),, e do outro há o superficiário superficiário,, que é quem recebe o imóvel. O direito de superfície não autoriza obra no subsolo, subsolo, salvo se for inerente ao objeto da concessão, mas as partes podem pactuar de forma distinta. A propriedade superficiária pode ser autonomamente objeto de direitos reais, seja de
gozo ou de garantia (hipoteca). No caso da garantia, não se pode exceder a duração da concessão da superfície. É possível adquirir por usucapião o direito de superfície, apesar de extremamente raro. Admite-se a constituição do direito de superfície por cisão. Se a superfície for concedida c oncedida onerosamente, essa remuneração remuneração,, que pode ser parcelada ou de uma só vez, é chamada de solarium ou cânon superficiário. superficiário.
269 272
Paulo Batista
O superficiário deve responder pelos encargos e tributos que tributos que incidem sobre o bem, conforme art. 1.371 do CC. Pode haver ainda a transferência da superfície para terceiros, inclusive para os herdeiros, caso o superficiário venha a morrer. Não poderá ser estipulado pelo concedente, a nenhum título, qualquer pagamento pela transferência. Se ocorrer a alienação do imóvel do direito de superfície, superfície , o superficiário ou o proprietário tem direito de preferência, preferência , emou igualdade de condições. O Enunciado 510 do CJF diz que, ao superficiário que não tenha sido previamente notificado pelo proprietário para exercer o seu direito de preferência, é assegurado, no prazo de 6 meses (decadencial) ( decadencial),, contados do registro da alienação, adjudicar para si o bem, mediante o depósito do preço. Essa mesma ideia vale para o fundieiro, se for vendido o direito de superfície, tendo o prazo de 6 meses para adjudicar a coisa para si, em igualdade de condições. Existem correntes em sentido diverso, que discordem desse enunciado. A superfície poderá se extinguir antes do termo final previsto no contrato. Isso ocorrerá se o superficiário der ao terreno uma destinação diversa da pactuada, daquela que motivou a concessão do direito de superfície (art. 1.374 do CC). Com a extinção da superfície, o proprietário passará a ter a propriedade plena sobre o terreno,, construção ou plantação, independentemente de indenização, terreno indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário. Atente-se à diferença entre a superfície do Código Civil e a superfície do Estatuto da Cidade. Superfície do Código Civil: poderá Civil: poderá recair sobre imóvel urbano ou rural. Além disso, poderá ter exploração para construções ou plantações. Em regra, não existe autorização para utilização do subsolo ou do espaço aéreo. Aqui, há uma cessão que se dá por prazo determinado, como regra. Superfície prevista no Estatuto da Cidade: Cidade : poderá recair sobre imóvel urbano. Não traz restrição sobre exploração para construções ou plantações, podendo ser qualquer utilização compatível com a política urbana. Não proíbe a utilização para o subsolo ou espaço aéreo. Aqui, a cessão poderá ser por prazo determinado ou indeterminado, a depender do contrato. No caso de extinção do direito de superfície em consequência de desapropriação, a indenização cabe ao proprietário e ao superficiário, no valor correspondente ao direito real de •
•
cada um. 7.3. SERVIDÕES Por meio da servidão, um prédio proporciona a utilidade para outro prédio, sendo este último gravado. Trata-se de um prédio (serviente) servindo a outro prédio (dominante). Segundo o art. 1.378, a servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, serviente, que pertence a dono diverso, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, proprietários, ou por testamento, testamento, e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis. Imóveis. A servidão não se presume, tendo uma origem clara, sendo este um negócio jurídico
inter vivos (contrato) ou negócio mortis causa (testamento), ou ainda usucapião. Isso porque é
possível a usucapião de servidão aparente, aparente , que, segundo o CC, ainda pode durar 20 anos (extraordinária).. (extraordinária) Há uma crítica da doutrina quanto a isso, pois, se em 15 anos o sujeito já adquire a propriedade por meio da usucapião extraordinária não faria sentido adquirir a servidão em 20 anos. Porém, é isso que diz a lei.
270 273
Paulo Batista
Além disso, servidão poderá ser instituída por meio de sentença judicial, judicial , no caso de reconhecimento de servidão que está sendo discutido. Em síntese, são formas de constituição da servidão: declaração expressa do proprietário; testamento; •
•
•
do proprietário; destinação sentença judicial. Não se pode esquecer que a servidão não se confunde com passagem forçada, forçada, como dito acima. •
7.3.1. CLASSIFICAÇÃO DAS SERVIDÕES Quanto à natureza dos prédios envolvidos: servidão rústica: quando os prédios estão em zona rural; urbana: quando os prédios estão em área urbana. servidão urbana: quando Em relação à conduta das partes: positiva: exercida por meio de um ato positivo, comissivo. Ex.: servidão de servidão positiva: exercida passagem é um fazer; servidão negativa: exercida por meio de um ato negativo, omissivo. Ex.: servidão de não construir. Quanto ao modo de exercício: servidão contínua: contínua: a servidão que independe do ato humano. Ex.: servidão de passagem de água; servidão descontínua: descontínua: precisa de uma atuação humana, como é a servidão de passagem de pessoas. Quanto à forma de exteriorização: servidão aparente: aparente: evidenciada no plano concreto e fático. Ex.: na servidão de passagem, é possível ver pessoas caminhando; servidão não aparente: não é revelada no plano exterior, fático ou concreto. Ex.: servidão de não construir. construir. •
•
•
•
•
•
•
•
7.3.2. OBRAS NA SERVIDÃO O art. 1.380 do CC diz que o dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias à sua conservação e ao seu uso, uso, e, se a servidão pertencer a mais de um prédio, prédio, serão as despesas rateadas rateadas entre entre os respectivos donos. Essas obras devem ser feitas pelo dono do prédio dominante, se o contrário não dispuser expressamente o título. A servidão pode ser removida, de um local para outro, podendo ser feita: pelo dono do prédio serviente à sua custa, custa , desde que não diminua as vantagens do prédio dominante; custa , se houver considerável incremento pelo dono do prédio dominante à sua custa, para sua utilidade e não prejudicar o prédio serviente. •
•
7.3.3. FINALIDADE DA SERVIDÃO A servidão é regida pelo princípio da menor onerosidade ao imóvel serviente e se restringe às necessidades do prédio dominante, dominante, evitando-se agravar o encargo ao prédio serviente.
271 274
Paulo Batista
Por isso, constituída para um certo fim a servidão, não poderá ela se ampliar para outro o utro fim. Ex.: servidão para passagem de gado não poderá ser ampliada para cultura agrícola. Nas servidões de trânsito, a servidão maior inclui a servidão de menor ônus, e a servidão menor exclui a servidão mais onerosa. Ex.: Se a servidão é de passagem de carro, inclui a passagem de pessoas, pois esta é menos onerosa do que aquela. Porém, se a servidão é para passagem pessoas, não incluirá a passagem de carro, é ma mais is onerosa.impuserem àquela Se de as necessidades da cultura, ou da indústria, doque prédio dominante servidão uma maior largueza, ou seja, se mostrando necessárias, o dono do serviente é obrigado a se submeter, mas deverá ser indenizado pelo excesso. 7.3.4. INDIVISIBILIDADE DA SERVIDÃO O exercício da servidão é regido pelo princípio da indivisibilidade indivisibilidade.. Conforme o art. 1.386 do CC, as servidões prediais são indivisíveis, indivisíveis, e subsistem, no caso de divisão dos imóveis, em benefício de cada uma das porções do prédio dominante, dominante, continuando a gravar cada uma das do prédio serviente, serviente, salvo se, por natureza, ou destino, só se aplicarem a certa parte de um ou de outro. 7.3.5. EXTINÇÃO DAS SERVIDÕES O dono do prédio serviente tem direito ao cancelamento da servidão quando: titular; houver renúncia do seu titular; tiver cessado a utilidade ou a comodidade da servidão para o prédio dominante; dominante; dono do prédio serviente resgatar a servidão. Resgate da servidão é feito por escritura pública, pública, escrita tanto pelo proprietário do prédio dominante quanto pelo proprietário do prédio serviente, em que se declara a sua quitação e que há a previsão de autorização para que se proceda ao cancelamento do assento da servidão. A servidão também se extingue pela desapropriação desapropriação.. O art. 1.389 do CC ainda diz que também se extingue a servidão, ficando ao dono do prédio serviente a faculdade de fazê-la cancelar, cancelar, mediante a prova: real); da reunião dos dois prédios no domínio da mesma pessoa (confusão real); da supressão das respectivas obras por efeito de contrato, ou de outro título expresso;; expresso do não uso durante 10 anos contínuos. contínuos. •
•
•
•
•
•
7.4. USUFRUTO O usufruto é o direito real de gozo ou fruição por excelência. De um lado, há o usufrutuário usufrutuário,, que tem o direito de usar e fruir a coisa, tendo o seu domínio útil. Do outro lado, há o nu-proprietário nu-proprietário,, que tem o direito de reaver e dispor da coisa. O usufruto pode recair sobre um ou mais bens, móveis ou imóveis, imóveis , ou sobre um patrimônio inteiro, ou parte deste, deste , abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e utilidades. O usufruto de bens imóveis vai ser constituído através de registro registro no Cartório de
Registro de Imóveis, quando não resultar de usucapião. Veja, é possível a usucapião de usufruto, apesar usufruto, apesar de raro. 7.4.1. CLASSIFICAÇÃO DO USUFRUTO •
Usufruto legal: quando legal: quando decorre da lei. Não precisa ser registrado nesse caso. Ex.: usufruto do pai em relação ao bem do filho menor. 272 275
Paulo Batista
•
•
Usufruto voluntário: voluntário: é feito pela convenção das partes. Pode ter origem em testamento ou em contrato. Ex.: doação de um bem pelo pai ao filho, mas reserva o usufruto para si. Usufruto misto: é misto: é o que decorre da usucapião, pois há o efeito da lei e o efeito da vontade do usucapiente.
houver, Havendo o prazo éjusto de 15título anos.e boa-fé, o prazo para a usucapião de usufruto é de 10 anos. Se não Quanto ao seu objeto, o usufruto poderá ser: próprio: recai sobre bens infungíveis e inconsumíveis. Ao final do usufruto, Usufruto próprio: recai o usufrutuário vai restituir o bem ao nu-proprietário. Usufruto impróprio: recai impróprio: recai sobre bens fungíveis ou consumíveis. O usufrutuário se torna proprietário da coisa. Ao final do usufruto, irá restituir o equivalente, já que a coisa era consumível. Se o equivalente não existir, será restituído em dinheiro. Em relação à duração: Usufruto temporário: há um certo prazo de duração estabelecido. Sendo pessoa jurídica,, o prazo máximo do usufruto é de 30 anos. jurídica anos. Usufruto vitalício: há vitalício: há usufruto enquanto o usufrutuário viver. Caso seja para uma pessoa natural, e não existindo prazo para o término, o usufruto é vitalício. vital ício. A morte do nu-proprietário não é causa de extinção do usufruto, e sim a morte do •
•
•
•
usufrutuário. Os herdeiros do nu-proprietário continuarão com a propriedade usufrutuário. limitada (direito de reaver e de dispor), mas o usufruto continuará com o usufrutuário. O art. 1.393 do CC diz que não se pode transferir o usufruto por alienação. alienação. O que pode fazer é ceder o seu exercício, exercício, seja a título gratuito gratuito ou oneroso oneroso.. Assim, o usufruto em si é inalienável. inalienável. Sendo inalienável o direito real de usufruto, há que se considerar que o usufruto também é impenhorável, mas não se confundirá a impossibilidade de se penhorar o usufruto, com a possibilidade de se penhorar os frutos que decorrem o usufruto. usufruto. Veja, não pode penhorar o direito de usufruir, mas o produto desse seu direito pode ser penhorado. penhorado. 7.4.2. DIREITOS DO USUFRUTUÁRIO O usufrutuário tem direito de posse posse,, uso uso,, administração administração e e percepção dos frutos. frutos. Ainda, o usufrutuário tem direito aos frutos naturais pendentes ao iniciar o usufruto, sem encargo de pagar as despesas de produção. Todavia, ao tempo que se cessar o usufruto, os frutos que estiverem pendentes também pertencerão ao nu-proprietário, sem compensação das despesas. O usufrutuário poderá usufruir do prédio, mas não poderá mudar a sua destinação econômica,, sem que o nu-proprietário expressamente o autorize. econômica Quando o usufruto recair sobre títulos de crédito, o usufrutuário tem direito a perceber os frutos e a cobrar as respectivas dívidas. dívidas. Cobradas as dívidas, o usufrutuário aplicará, de imediato, a importância em títulos da mesma natureza, ou em títulos da dívi dívida da pública federal, com cláusula de atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos.
Segundo o art. 1.397 do CC, CC, as crias dos animais pertencem ao usufrutuário, usufrutuário , deduzidas quantas bastem para inteirar as cabeças de gado existentes ao começar o usufruto. Os frutos civis, vencidos na data inicial do usufruto, pertencem ao proprietário, e ao usufrutuário os vencidos na data em que cessa o usufruto.
273 276
Paulo Batista
7.4.3. DEVERES DO USUFRUTUÁRIO Antes de receber o usufruto, o usufrutuário deverá inventariar os bens que está recebendo, dizendo seu estado e prestando caução, real ou fidejussória, caso ela seja exigida pelo dono da coisa. Não será obrigado à caução o doador que se reservar o usufruto da coisa doada. O usufrutuário que não quiser ou não puder prestar a caução, perderá o direito de administrar o objeto do usufruto, caso em que a administração ficará a cargo do proprietário, que está obrigado a entregar ao usufrutuário o rendimento do bem, deduzidas as despesas da administração e a sua remuneração na condição de administrador. O usufrutuário não é obrigado a pagar pelas deteriorações do uso regular regular do do usufruto. Contudo, terá que indenizar, caso haja culpa de sua parte, havendo responsabilidade subjetiva do usufrutuário. Incumbe ao usufrutuário as despesas ordinárias para conservação do bem. Ao nu-proprietário, incumbe a reparação extraordinária da coisa. Além disso, as partes deverão assumir as reparações ordinárias não módicas, ou seja, quando a despesa for superior a 2/3 do rendimento líquido daquele ano. Se a coisa, objeto de usufruto for desapropriada, a indenização ficará sub-rogada no ônus do usufruto, no lugar do prédio. 7.4.4. EXTINÇÃO DO USUFRUTO O usufruto se extingue com o cancelamento do registro no Cartório de Registro de Imóveis: pela renúncia; pela morte do usufrutuário; usufrutuário; pelo termo de sua duração; pela extinção da pessoa jurídica em jurídica em favor de quem o usufruto foi constituído, ou pelo decurso de 30 anos da data em que se começou a exercer; pela cessação do motivo de motivo de que se origina (ex.: filho virou maior de idade, cessando para o pai); coisa; pela destruição da coisa; •
•
•
•
•
•
•
consolidação (usufrutuário consolidação (usufrutuário passa a serdeteriora, o proprietário da coisa); pela por culpa do usufrutuário, usufrutuário , quando aliena, ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, ou quando, no usufruto de títulos de crédito, não dá às importâncias recebidas a aplicação prevista no parágrafo único do art. 1.395 do CC; pelo não uso, ou não fruição, da fruição, da coisa em que o usufruto recai (arts. 1.390 e 1.399 do CC). Constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas (usufruto ( usufruto simultâneo ou em conjunto), conjunto ), será extinta a parte em relação a cada uma das que falecerem, falecerem, salvo se houver uma estipulação expressa sobre o direito de acrescer, estabelecendo que o quinhão desses couber ao sobrevivente. Em regra, a morte do usufrutuário implica fim de 50% do usufruto. •
•
É necessária disposição expressa do direito de acrescer. 7.5. USO É direito personalíssimo de uso do bem, não sendo possível a sua fruição. fruição. O art. 1.412 do CC diz que o usuário apenas usará a coisa e perceberá os seus frutos, frutos , quanto o exigirem as necessidades suas e de sua família. família . 274 277
Paulo Batista
Serão avaliadas as necessidades pessoais do usuário conforme a sua condição social e o lugar onde viver. Atente-se que as necessidades da família do usuário compreendem as de seu cônjuge, dos filhos solteiros e das pessoas de seu serviço doméstico. O art. 1.413 do CC estabelece que são aplicáveis ao aplicáveis ao uso, no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. usufruto. 7.6. HABITAÇÃO Aqui o titular do direito só poderá habitar o bem. Trata-se do mais restrito dos direitos reais sobre coisas alheias. De um lado, há o proprietário, proprietário, do do outro, o habitante habitante.. Esse direito real pode ser legal legal ou ou convencional convencional.. O caráter gratuito da habitação é claro, conforme o art. 1.414 do CC, que estabelece que, quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente coisa alheia, o titular deste direito não poderá alugá-la, nem emprestá-la, mas simplesmente s implesmente ocupá-la com sua família. família. Há um caráter personalíssimo ao direito real de habitação, não sendo viável que o habitante institua um benefício semelhante em favor de terceiro. É proibido o direito real de habitação de 2º grau, tendo em vista seu caráter personalíssimo.. personalíssimo Se houver um direito real de habitação simultâneo, qualquer uma das partes pode habitar, podendo haver uma convivência compulsória. São aplicáveis à habitação, no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. 7.7. CONCESSÕES ESPECIAIS PARA USO E MORADIA Esses direitos reais se referem a áreas públicas, normalmente invadidas e tomadas por favelas, a fim de regularizar juridicamente essa situação. Estão previstos nos arts. 7º e 8º do DL 271/67, atualizado pela Lei nº 11.481/07. Segundo o art. 7o, é instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou públicos ou particulares, remunerada ou gratuita, gratuita, por tempo certo ou indeterminado, como direito real resolúvel, resolúvel, para fins específicos de regularização fundiária fundiária de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas. A concessão do direito de uso para fins de moradia consta da MP 2.220/01, que continua em vigor. O seu art. 1º afirma que, aquele que ocupou como seu, por 5 anos ininterruptamente, e sem oposição, imóvel urbano de até 250m², utilizando-o como moradia, terá direito à concessão de uso especial para fins de moradia, desde que não seja proprietário ou concessionário, seja urbano ou rural. 8. DIREITOS REAIS DE GARANTIA
8.1. INTRODUÇÃO Existem direitos reais de garantia sobre coisa própria sobre coisa alheia. alheia. As características básicas dos direitos reais deprópria e garantia esão: Preferência: Preferência: o o credor hipotecário e o pignoratício têm preferência no pagamento em relação aos outros credores, em razão da coisa reservada como garantia. Contudo, a lei cria outras categorias de credores preferenciais. preferenciais. •
275 278
Paulo Batista
•
•
Indivisibilidade: o Indivisibilidade: o pagamento de uma prestação não importa exoneração parcial da garantia, ainda que se compreendam vários bens. Via de regra, a garantia é indivisível. Sequela: Sequela: se se um bem é garantido, mesmo na alienação, o direito real permanece, acompanhando-o, esteja ele sob a titularidade de qualquer terceiro. ter ceiro.
Excussão: o credor, hipotecário ou pignoratício, tem direito de excutir a coisa Excussão: hipotecada ou empenhada. Isso quer dizer que o credor pode promover a sua execução e alienação forçada. Atente-se que é nula cláusula que autoriza o credor hipotecário, pignoratício e anticrético a ficar com o bem objeto da garantia. É a nulidade do pacto comissório c omissório real. real. Somente aquele que pode alienar o bem é que pode dar o bem em gar garantia antia Da mesma forma, somente os bens que possam ser alienados é que podem ser dados em garantia. Assim, são requisitos para que seja dado um bem em garantia real: Requisito subjetivo: subjetivo: o requisito subjetivo é que o sujeito seja proprietário e, sendo casado, é necessária a outorga conjugal. O §1º do art. 1.420 do CC diz que a propriedade superveniente torna eficaz, desde o registro, as garantias reais estabelecidas por quem não era dono. dono . Ou seja, o requisito subjetivo é o fato de ser dono. Se ainda não era dono, mas se tornou de forma superveniente, a garantia se convalesce. •
•
A coisa comum não pode ser dada em garantia real em sua totalidade sem o consentimento de todos os condôminos. Todavia, o coproprietário poderá dar individualmente em garantia real a parte que tiver. Requisito objetivo: o bem deve ser alienável, pois, do contrário, não poderá ser dado em penhor, hipoteca ou anticrese. anti crese. São requisitos do contrato que contrato que constitui o penhor, anticrese ou hipoteca, sob pena de não terem eficácia: crédito, sua estimação, ou valor máximo; estar previsto o valor do crédito, estar previsto o prazo fixado para pagamento; pagamento; estar prevista a taxa dos juros, juros, se houver; estar previsto o bem dado em garantia com garantia com as suas especificações. A dívida será considerada vencida quando: o bem dado em garantia se deteriorar ou se depreciar, depreciar, e o devedor, intimado, não a reforçar ou substituir; falir; quando o devedor cair em insolvência ou falir; prestações, toda vez que deste modo quando não forem pagas pontualmente as prestações, se achar estipulado o pagamento. neste caso, o recebimento posterior da prestação atrasada importa renúncia do credor ao seu direito de execução imediata; substituído; quando houver o perecimento do bem dado em garantia, e não for substituído; quando for desapropriado o bem dado em garantia, garantia, situação em que será depositado o preço que for necessária para o pagamento integral do credor. Nos casos de perecimento do bem dado em garantia, haverá sub-rogação na indenização do seguro, seguro, ou no ressarcimento do dano, em benefício do credor, credor, a quem assistirá sobre ela preferência até sua completa satisfação. É possível que terceiro preste garantia real por dívida alheia, mas não ficará obrigado a •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
substituí-la, ou reforçá-la, quando, sem culpa sua, perca-se, deteriore-se, ou se desvalorize (art. 1.427 do CC). Quando, excutido o penhor, ou executada o produto não bastar pelo para pagamento da dívida e despesas judiciais, continuaráaohipoteca, devedor obrigado pessoalmente restante.
276 279
Paulo Batista
8.2. PENHOR O penhor é um direito real de garantia, em regra, regra, sobre coisa alheia móvel (mas há exceções para imóveis, como será visto) ou sobre direitos. Nunca se deve confundir “penhorar penhorar”” com “empenhar empenhar””. Penhorar Penhorar é um termo processual, em execução ou cumprimento de sentença, quando um bem do devedor, móvel devedor, móvel ou imóvel, sofre uma constrição judicial para garantir o pagamento. Já Já empenhar empenhar,, isso sim, é dar a coisa em garantia de alguma obrigação, nada tendo a ver com a existência de uma ação judicial. 8.2.1. CONSTITUIÇÃO DO PENHOR O penhora é constituído, em regra, sobre bens móveis, móveis, podendo ser constituído sob bens de acessão intelectual. Ocorre também, em regra, a transferência da posse de bem. bem. A exceção está no penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, quando a coisa empenhada continua na posse do devedor. As partes do penhor são: Credor pignoratício: pode pignoratício: pode ser o credor da obrigação ou o terceiro. pignoratício: é o devedor da obrigação. Devedor pignoratício: é A instituição do penhor pode se dar por instrumento público ou particular, a ser levado a registro no Cartório de Registro de Títulos e Documentos. Documentos. O registro é elemento essencial para que o penhor tenha eficácia efic ácia real e erga omnes. Se não for levado a registro, o negócio tomará uma feição contratual, gerando apenas efeito inter partes. •
•
8.2.2. DIREITOS DO CREDOR PIGNORATÍCIO O credor pignoratício terá, via de regra: posse da coisa empenhada; direito à posse da direito à retenção da coisa, até que o indenizem das despesas devidamente justificadas que justificadas que tiver feito, não sendo ocasionadas por culpa sua; direito ao ressarcimento do prejuízo prejuízo que houver sofrido por vício da coisa empenhada; • •
•
a promover a execução judicial, judicial , ou a venda amigável, amigável, se lhe permitir direito expressamente o contrato, ou lhe autorizar o devedor mediante procuração; direito a apropriar-se dos frutos da coisa empenhada que se encontrar em seu poder; direito a promover a venda antecipada, antecipada , mediante prévia autorização judicial, sempre que haja receio fundado de que a coisa empenhada se perca ou deteriore, devendo o preço ser depositado. O dono da coisa empenhada pode impedir a venda antecipada, substituindo-a, ou oferecendo outra garantia real idônea. O credor não pode ser constrangido a devolver a coisa empenhada, ou uma parte dela, antes de ser integralmente pago o valor garantido, podendo o juiz, a requerimento do proprietário, determinar que seja vendida apenas uma das coisas, ou parte da coisa empenhada, •
•
•
suficiente para o pagamento do credor. 8.2.3. DEVERES DO CREDOR PIGNORATÍCIO Segundo o art. 1.435 do CC, o credor pignoratício:
277 280
Paulo Batista
•
•
•
•
•
tem o dever de custodiar a coisa, coisa , como depositário, e a ressarcir ao dono a perda ou deterioração de que for culpado, culpado, podendo ser compensada na dívida, até a concorrente quantia, a importância da responsabilidade; tem o dever de defender a posse da coisa empenhada e empenhada e a dar ciência, ao dono dela, das circunstâncias que tornarem necessário o exercício de ação possessória; tem o dever de imputar o valor dos frutos de frutos de que se apropriar (art. 1.433, inciso V, do CC) nas despesas de guarda e conservação, nos juros j uros e no capital da obrigação garantida,, sucessivamente; garantida tem o dever de restituir o bem empenhado,com empenhado, com os respectivos frutos e acessões, uma vez paga a dívida; tem o dever de entregar o que sobeje do preço, preço, quando a dívida for paga.
8.2.4. MODALIDADES DE PENHOR São as modalidades de penhor: penhor legal; penhor convencional; •
•
8.2.4.1. PENHOR LEGAL Penhor legal é o penhor que decorre da lei, lei, sendo os credores pignoratícios: hospedeiros e fornecedores de alimentos alimentos sobre as bagagens, móveis, joias, dinheiro de seus fregueses que tiveram consigo, pelas despesas que tiverem ocasionado no hotel ou no restaurante; dono do prédio locado (locador) é credor pignoratício sobre os bens móveis que o inquilino tiver guarnecendo no local, pelo valor dos aluguéis, condomínio, etc.; 6. 533/1978 consagra o penhor artista e do técnico de espetáculo: o art. 31 da Lei nº 6.533/1978 legal em favor do artista e do técnico de espetáculo, sobre o equipamento e todo o material de propriedade do empregador, utilizado na realização de programa, espetáculo ou produção, pelo valor das obrigações não cumpridas c umpridas pelo empregador. •
•
•
8.2.4.2. PENHOR CONVENCIONAL O penhor convencional decorre da vontade das partes. O penhor convencional comum é comum é uma forma ordinária de penhor, cujo objeto é um bem móvel com a transmissão da posse ao credor. Ex.: joia na Caixa Econômica Federal. Por outro lado, o penhor convencional pode assumir um caráter especial. Portanto, há penhor convencional especial: especial: penhor rural (agrícola e pecuário); penhor industrial e mercantil; penhor de títulos de crédito. Penhor rural O penhor rural é especial, pois se constitui sobre imóveis. imóveis. Há o registro do penhor no •
•
•
Cartório de Registro de Imóveis Imóveis da CIRCUNSCRIÇÃO em que estiverem situadas as coisas empenhadas, realizado por meio de instrumento público ou o u particular. O devedor emite, em favor do credor, cédula rural pignoratícia. pignoratícia. A cédula cédula,, portanto, é o instrumento da garantia. Nesta modalidade não há entrega do bem ao credor. credor . O bem continua na posse direta do devedor. Existem duas modalidades de penhor rural: 278 281
Paulo Batista
penhor agrícola; penhor pecuário. O penhor agrícola e o penhor pecuário não podem ser convencionados por prazos superiores aos das obrigações garantidas. garantidas. Embora vencidos os prazos, permanece a garantia, enquanto subsistirem os bens que a constituem. •
•
A prorrogação do penhor deve ser averbada à margem do registro registro respectivo, mediante requerimento do credor e do devedor. Se o prédio estiver hipotecado, o penhor rural poderá constituir-se independentemente da anuência do credor hipotecário, mas não lhe prejudica o direito de preferência, nem restringe a extensão da hipoteca, ao ser executada. O art. 1.441 do CC diz que tem o credor direito a verificar o estado das coisas co isas empenhadas, inspecionando-as onde se acharem. Penhor agrícola O penhor agrícola poderá ter como objeto: máquinas e instrumentos de agricultura; colheitas pendentes, ou em via de formação; frutos acondicionados ou armazenados; lenha cortada e carvão vegetal; animais do serviço ordinário de estabelecimento agrícola. Esses bens são considerados imóveis por acessão física industrial ou por acessão física intelectual. Consoante o art. 1.443 do CC, o penhor agrícola que recai sobre colheita pendente, ou em via de formação, abrange a imediatamente seguinte, seguinte , no caso de frustrar-se ou ser insuficiente a que se deu em garantia. Se o credor não financiar a nova safra, o devedor poderá constituir com outrem um novo penhor, em quantia máxima equivalente à do primeiro. O segundo penhor terá preferência sobre o primeiro, abrangendo este apenas o excesso apurado na colheita seguinte. Penhor pecuário Segundo o art. 1.444do CC, podem ser objeto de penhor animais que integram a atividade pastoril, agrícola ou de lacticínios. lacticínios. Esses animais serão considerados imóveis por acessão intelectual. intelectual. O devedor pignoratício não poderá alienar os animais empenhados sem prévio consentimento,, por escrito, do credor. consentimento credor. Quando o devedor pretender alienar o gado empenhado ou, por negligência, ameace prejudicar o credor, este poderá requerer que se depositem os animais sob a guarda de terceiro,, ou exigir o pagamento imediato da dívida. terceiro Os animais da mesma espécie, comprados para substituir os mortos, ficam sub-rogados no penhor. Presume-se a substituição, mas não terá eficácia contra terceiros, se não constar de menção adicional ao respectivo contrato, a qual deverá ser averbada. Penhor industrial e mercantil Esse penhor terá por objeto: máquinas, aparelhos, materiais, instrumentos instalados e em funcionamento, com os acessórios ou sem eles; animais utilizados na indústria; •
•
•
•
•
•
•
• •
sal e bens destinados à exploração das salinas; produtos de suinocultura, animais destinados à industrialização de carnes e
matérias-primas e produtos industrializados. derivados; Os bens aqui serão considerados imóveis por acessão intelectual e permanecerão na posse do devedor. •
279 282
Paulo Batista
O penhor industrial e mercantil é constituído mediante instrumento público ou particular,, registrado no Cartório de Registro de Imóveis particular Imóveis da circunscrição onde estiverem situadas as coisas empenhadas. O devedor poderá emitir em favor do credor um instrumento representativo do respectivo crédito, sendo denominada de cédula de crédito industrial industrial ou cédula de crédito mercantil mercantil. O .devedor não pode, sem o consentimento por escrito do credor, credor, alterar as coisas empenhadas ou mudar-lhes a situação, nem delas dispor. dispor. O devedor que, anuindo o credor, alienar as coisas empenhadas, deverá repor outros bens da mesma natureza, que ficarão subrogados no penhor. Tem o credor direito a verificar o estado das coisas empenhadas, inspecionando-as onde se acharem, por si ou por pessoa que credenciar. Penhor de títulos de crédito (ou penhor de direito) O penhor de direito é constituído através de instrumento público ou particular, particular, registrado no Cartório de Registro de Títulos T ítulos e Documentos. Podem ser objeto de penhor direitos, suscetíveis de cessão, sobre coisas móveis. O titular de direito empenhado deverá entregar ao credor pignoratício os documentos comprobatórios desse direito, direito, salvo se tiver interesse legítimo em conservá-los. O penhor de crédito só tem eficácia quando notificado o devedor do crédito. crédito. Por notificado, tem-se o devedor que, em instrumento público ou particular, declarar-se ciente da existência do penhor. Veja-se, portanto, que essa notificação não não se trata de requisito de validade, mas de eficácia em eficácia em relação ao devedor. Se a garantia recair sobre valor pecuniário, a importância recebida será depositada, de acordo com o devedor pignoratício, ou onde o juiz assim determinar. Se consistir na entrega da coisa, nesta sub-rogar-se-á o penhor. Estando vencido o crédito pignoratício, o credor tem direito a reter da quantia recebida o que lhe é devido, restituindo o restante ao devedor; ou a excutir a coisa a ele entregue entregue O credor pignoratício deve praticar os atos necessários à conservação e defesa do direito empenhado e cobrar os juros e mais prestações acessórias compreendidos na garantia. O titular do crédito empenhado só pode receber o pagamento com a anuência, por escrito, do credor pignoratício, caso em que o penhor será extinto. Segundo o art. 1.458 do CC, o penhor que recai sobre título de crédito constitui-se mediante instrumento público ou particular ou endosso pignoratício, pignoratício , com a tradição do título t ítulo ao credor. credor. Ao credor, em penhor de título de crédito, compete o direito de: conservar a posse do título e recuperá-la de quem quer que a detenha; usar dos meios judiciais convenientes para assegurar os seus direitos, e os do credor do título empenhado; notificar o devedor, para que não pague ao seu credor, enquanto durar o penhor; receber a importância consubstanciada no título e os respectivos juros, se exigíveis, restituindo-o ao devedor, quando este solver a obrigação. O devedor do título empenhado que receber a intimação, ou se der por ciente do penhor, não poderá pagar ao seu credor. Se o fizer, responderá solidariamente com este, por perdas e danos, perante o credor pignoratício. •
•
•
•
Se o credor der quitação ao devedor do título empenhado, deverá saldar imediatamente a dívida, em cuja garantia se constituiu o penhor. Penhor de veículos É também constituído por instrumento, público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor e anotado no certificado de propriedade. propriedade. O devedor pignoratício não entrega o veículo ao credor, mantendo a sua posse. 280 283
Paulo Batista
O penhor de veículos não é efetivado sem que eles sejam previamente segurados contra segurados contra furtos, avarias, perecimentos, ou danos causados por terceiros. Se houver a alienação ou a mudança de titularidade do veículo, sem prévia comunicação ao credor pignoratício, haverá o vencimento antecipado da antecipado da dívida. O prazo máximo do penhor de veículos é de 2 anos, prorrogável por igual tempo. 8.2.5. EXTINÇÃO DO PENHOR Extingue-se o penhor: pela extinção da obrigação; pelo perecimento da coisa; pela renúncia do credor; pela confusão da mesma pessoa como credor e dono da coisa; pela a adjudicação judicial, a remissão ou a venda da coisa empenhada, feita pelo credor ou por ele autorizada. Há uma presunção de renúncia do credor quando: consentir na venda particular do penhor sem reserva de preço; restituir a sua posse ao devedor; ou anuir à sua substituição por outra garantia. Exemplo de confusão é o caso em que alguém recebe o bem empenhado como herança. Nesse caso, o devedor pignoratício é herdeiro do credor pignoratício, havendo confusão. •
•
•
•
•
•
•
•
8.3. HIPOTECA A hipoteca também é direito real de garantia sobre coisa alheia, caso em que, via de regra, vai recair sobre bens imóveis. Não há a transferência da posse da coisa imóvel entre as partes. A coisa imóvel continua na posse do devedor. A hipoteca se constitui pelo seu registro na matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis. Os registros e as averbações seguirão a ordem em que forem requeridas, conforme o princípio da anterioridade registral ou da prioridade. Assim, o título que for protocolado primeiro no registro de imóveis terá preferência sobre todos os demais títulos contraditórios. O registro teráem validade e eficácia enquanto a obrigação principal perdurar. Após isso, não haverá falar mais hipoteca. A especialização da hipoteca deve ser renovada a cada 20 anos. anos . A hipoteca legal não terá prazo máximo, máximo, perdurando enquanto vigorar a situação descrita na lei. Por outro lado, a hipoteca convencional terá o prazo máximo de 30 anos. O art. 1.473 do CC diz o que pode ser objeto do direito real de garantia hipotecária: os imóveis e os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles; o domínio direto; o domínio útil (direito do usufrutuário); as estradas de ferro; •
•
•
•
•
• • • • •
1 .230 do CC, independentemente do solo os recursos naturais a que se refere o art. 1.230 onde se acham; os navios;
as aeronaves. o direito de uso especial para fins de moradia; o direito real de uso; a propriedade superficiária; 281 284
Paulo Batista
propriedade fiduciária; direitos oriundos da imissão provisória na posse, quando esta é concedida ao poder público. A hipoteca abrange todas as acessões, melhoramentos ou construções do imóvel. Subsistem os ônus reais constituídos c onstituídos e registrados, anteriormente à hipoteca, sobre o mesmo •
•
imóvel.. imóvel
O art. 1.475 do CC diz que é nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado.. Portanto, o imóvel hipotecado não se torna bem fora do comércio e pode ser hipotecado vendido ou doado, mas a hipoteca irá acompanhá-lo, sendo um direito de sequela. É possível que as partes convencionem que, sendo alienado o bem, haverá o vencimento antecipado do crédito hipotecário. Assim, embora seja proibido vedar a alienação, é possível constar que, se ela ocorrer, haverá o vencimento antecipado da dívida. O dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre ele, mediante novo título, em favor do mesmo ou de outro credor. Ou seja, é possível a chamada hipoteca de segundo grau (art. 1.476 do CC). Assim, é possível mais de uma hipoteca sobre o mesmo imóvel, mas a primeira terá preferência. O titular da segunda hipoteca, quando vencida a sua dívida, não poderá executar o imóvel antes de vencida a dívida da primeira hipoteca. 8.3.1. REMIÇÃO OU RESGATE DA HIPOTECA São duas as hipóteses especiais de remição ou resgate da hipoteca merecem destaque: Remição da hipoteca pelo adquirente de imóvel: o sujeito adquire o imóvel hipotecado, decidindo realizar a remição da hipoteca. Segundo o art. 1.481 do CC, dentro do prazo decadencial de 30 dias, dias , contados do registro do título aquisitivo, o adquirente do imóvel hipotecado tem o direito de remi-lo,, citando os credores hipotecários e propondo importância não inferior ao remi-lo preço por que o adquiriu o imóvel. imóvel. Se o adquirente deixar de remir o imóvel, ficará sujeito à execução da hipoteca, ficando também obrigado a ressarcir os credores hipotecários por uma desvalorização que tenha permitido que o imóvel sofresse em razão de sua culpa. Se o credor hipotecário impugnar o preço da aquisição ou a importância oferecida, realizar-se-á licitação licitação,, efetuando-se a venda judicial a quem oferecer maior preço, assegurada preferência ao adquirente do imóvel. Não impugnado pelo credor, o preço da aquisição ou o preço proposto pelo adquirente, haver-se-á por definitivamente fixado para a remissão do imóvel, que ficará livre de hipoteca, uma vez pago ou depositado o preço. Remição da hipoteca no caso de falência ou insolvência do devedor hipotecário: Foi tratada pelo NCPC no seu art. 877, segundo o qual, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contado da última intimação, intimação , e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação do bem penhorado (lembre-se que “penhorado” não é o mesmo que “empenhado”). “empenhado”). Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, pelo executado, executado, expedindo-se a carta de adjudicação adjudicação e o mandado de
•
•
imissão na posse, posse, quando se tratar de bem imóvel. Sendo bem móvel, haverá apenas a ordem de entrega ao adjudicatário. No caso de penhora de bem hipotecado, o executado poderá remir o bem até a assinatura do auto de adjudicação, oferecendo preço igual ao da avaliação, se não tiver havido licitantes, ou ao do maior lance oferecido, se houve licitantes licitantes..
282 285
Paulo Batista
Na hipótese de falência ou de insolvência insolvência do devedor hipotecário, o direito de remição será deferido à massa ou aos credores em concurso, concurso , não podendo o exequente recusar o preço da avaliação do imóvel. imóvel. 8.3.2. PEREMPÇÃO DA HIPOTECA CONVENCIONAL O art. 1.485 do CC diz que há a extinção da hipoteca pelo decurso do prazo máximo de 30 anos, anos, a contar da constituição do negócio. Hipoteca legal não tem prazo máximo, apenas a hipoteca convencional. Admite-se a instituição convencional da hipoteca para dívida futura ou dívida condicional,, que dependa de evento futuro e incerto. No entanto, isso só será possível se for condicional determinado o valor máximo do crédito no ato de instituição. A execução da hipoteca, neste caso, vai depender de uma prévia concordância do devedor quanto à verificação da condição c ondição do evento futuro e incerto, ou ainda haver uma prévia concordância do dever quanto ao montante da dívida. Havendo divergência entre o credor e o devedor quanto devedor quanto à ocorrência do fato ou do montante da dívida, o credor deverá provar o seu crédito, o qual, provando, terá a garantia do bem. O art. 1.488 do CC inovou por meio da possibilidade de fracionamento da hipoteca, hipoteca, o que é uma exceção à regra da indivisibilidade do direito real de garantia. O fracionamento da hipoteca será hipoteca será possível se o imóvel, dado em garantia hipotecária, vier a ser loteado, loteado, ou se nele se constituir condomínio edilício, edilício, quando poderá ser dividido o ônus, gravando cada lote ou unidade autônoma, autônoma, se o credor, o devedor ou os interessados assim requererem ao juiz o credor, obedecida a proporção entre o valor de cada c ada um deles e o crédito. O credor só poderá ser contrário c ontrário ao pedido de desmembramento do ônus se provar que isso ocasionará diminuição de sua garantia. 8.3.3. CLASSIFICAÇÃO DA HIPOTECA 8.3.3.1. QUANTO À SUA ORIGEM •
convencional: decorre da vontade das partes. Hipoteca Hipoteca legal: decorre da lei, sendo aquela previstas no art. 1.489 do CC, além de eventuais outras hipóteses legais: hipoteca legal conferida às pessoas de direito público interno sobre os imóveis pertencentes aos encarregados da cobrança, guarda ou administração dos respectivos fundos e rendas; hipoteca legal conferida aos filhos, sobre os imóveis do pai ou da mãe que passar a outras núpcias, antes de fazer o inventário do casal anterior; hipoteca legal conferida ao ofendido, ou aos seus herdeiros, sobre os imóveis do delinquente, para satisfação do dano causado pelo delito e pagamento das despesas judiciais;
•
•
•
•
hipoteca legal conferida ao co-herdeiro, para garantia do seu quinhão ou torna da partilha, sobre o imóvel adjudicado ao herdeiro reponente (obrigado a repor ao monte o que recebeu em excesso à parte disponível do doador ou testado);
•
hipoteca legal conferida ao credor sobre o imóvel arrematado, para garantia do pagamento do restante do preço da arrematação. A hipoteca legal pode ser substituída por caução de títulos da dívida pública federal ou estadual, estadual, recebidos pelo valor de sua cotação mínima no ano corrente, ou ainda por outra garantia, a critério do juiz, a requerimento do devedor. •
283 286
Paulo Batista
A hipoteca legal, de qualquer natureza deverá ser registrada e especializada, a fim de que os terceiros tomem conhecimento (art. 1.497 do CC). O registro e a especialização incumbem a quem está obrigado a prestar essa garantia. Não existe prazo máximo para a hipoteca legal, mas exige-se que a especialização da hipoteca seja renovada a cada 20 anos. •
Hipoteca cedular (art. 1.486 do CC): segundo este dispositivo, o credor e o devedor podem, no ato constitutivo da hipoteca, autorizar a emissão de uma cédula hipotecária, especializando-se os bens dados em garantia, com o registro da cédula no cartório de registro imobiliário. Então, o registro é constitutivo da garantia. Hipoteca judicial: está regulamentada do NCPC, conforme seu art. 495, segundo o qual a decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro, e a que determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. judiciária. A decisão vai produzir a hipoteca judiciária: genérica; ou ainda que a condenação seja genérica; ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença sentença ou ou esteja pendente arresto sobre arresto sobre bem do devedor; mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo. suspensivo.
•
•
•
•
A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração demonstração de urgência. 8.3.4. EXTINÇÃO DA HIPOTECA Segundo o art. 1.499, a hipoteca se extingue: pela extinção da obrigação principal; pelo perecimento da coisa; pela resolução da propriedade; pela renúncia do credor; pela remição; pela arrematação ou adjudicação. •
•
•
•
•
•
Extingue-se ainda a hipoteca com a averbação do cancelamento do registro no registro no Registro de Imóveis, à vista da respectiva prova. Não extinguirá a hipoteca, devidamente registrada, a arrematação ou adjudicação, sem que tenham sido notificados judicialmente os respectivos credores hipotecários, que não forem de qualquer modo partes na execução. 8.4. ANTICRESE A anticrese é muito pouco utilizada no Brasil. Na anticrese há um direito real de garantia, em que a posse do imóvel é transmitida ao credor, para retirada de frutos para pagamento da dívida. O imóvel continua a ser do devedor,
mas o credor passa a receber, por exemplo, os aluguéis a ele relativos. O imóvel dado em anticrese pode ser hipotecado, assim como o hipotecado pode ser dado em anticrese. É possível ainda a remição ou resgate da anticrese pelo adquirente do imóvel dado em garantia (imóvel anticrético). 8.5. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA A alienação fiduciária é um direito real de garantia, mas sobre coisa própria. própria. 284 287
Paulo Batista
Possui regulamentação: no Código Civil (art. 1361 e seg.), que dispõe sobre a propriedade fiduciária de bens móveis infungíveis; no DL 911/1969, que trata dos bens móveis, dados em alienação fiduciária; na Lei nº 9.514/1997, que trata da alienação fiduciária em garantia sobre bens •
• •
imóveis. 8.5.1. CONCEITO A alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa. coisa. A garantia, então, transfere ao credor o domínio, domínio, mas este é resolúvel. O alienante passa a ser o depositário do bem. Assim, na alienação fiduciária, é imprescindível que a posse direta do bem, móvel ou imóvel, continue com o devedor fiduciante. O proprietário, ou seja, o credor fiduciário terá a sua posse indireta. Com o pagamento de todos os valores devidos pelo devedor fiduciante, a propriedade do credor se resolve e o então devedor passa a ter o domínio pleno. Por outro lado, caso o devedor não pague a dívida, será o credor que passará a ter a consolidação da propriedade plena, podendo reivindicar o bem que estiver na posse do devedor. Assim, uma das grandes vantagens da alienação fiduciária é que o credor não vai precisar disputar a garantia com qualquer outro crédito (trabalhista, hipotecário etc.) porque o bem, na verdade, é de sua propriedade. Basta reivindicá-lo. Ele apenas perderia a propriedade se houvesse a implementação da condição resolutiva, qual seja, a quitação da dívida. 8.5.2. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BENS MÓVEIS Está regulamentada no Código Civil e no DL 911/1969. O §1º do art. 1.361 do CC diz que a propriedade fiduciária se constitui com o registro do contrato, contrato, motivo pelo qual haverá um direito real de garantia, garantia, desde que seja celebrado por instrumento público ou particular, particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor. Em se tratando de veículos veículos, , o registro deverá serdefeito na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado registro. Assim, não é requisito de validade ou existência da alienação fiduciária de veículos o seu registro em cartório. O art. 1.362 do CC diz que o contrato, que serve de título à propriedade fiduciária, deverá observar alguns requisitos, tais como: estimativa ; Previsão do valor total da dívida, ou sua estimativa; Previsão do prazo, ou a época do pagamento; pagamento; Previsão da taxa de juros, juros, se houver; Previsão da descrição da coisa objeto da transferência, transferência , com os elementos indispensáveis à sua identificação. Antes de vencida a dívida, o devedor fiduciante vai usar e gozar da co coisa, isa, ficando em sua •
•
•
•
posse, pois será o seu depositário. O devedor fiduciante é obrigado a manter a diligência e cuidado compatíveis com a natureza da coisa, além de ser obrigado a entregá-la ao credor se a dívida não for paga no seu vencimento. Portanto, havendo inadimplemento por parte do devedor, devedor, o credor poderá reaver a coisa, tendo a obrigação de vendê-la, seja em leilão judicial ou extrajudicial. Feita a venda, o preço será aplicado no pagamento do crédito, e se houver saldo, este será entregue ao devedor, havendo a quitação. quita ção.
285 288
Paulo Batista
Considera-se existente a mora do devedor fiduciante quando houver o simples vencimento do prazo, sendo uma mora ex re. Contudo, a mora precisa ser considerada consolidada (consolidação da mora) com a devida notificação ao devedor, seja por carta registrada com aviso de recebimento, recebimento, seja por notificação extrajudicial no Cartório de Títulos Tít ulos e Documentos. A mora mora e o inadimplemento inadimplemento das obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária tornem, desde tornem, desde aquele momento, vencidas todas as obrigações contratuais. contratuais. Segundo a jurisprudência jurisprudência pátria, o inadimplemento absoluto será provado com a notificação e o decurso do prazo para a quitação da dívida. Nessa situação, é possível a busca e apreensão liminar do bem. A ação de busca e apreensão na alienação fiduciária em garantia de bens móveis, encontra regulamentação no art. 3º do DL 911/69. Este dispositivo estabelece que o proprietário fiduciário ou credor pode, pode, desde que comprovada a mora, mora, ou o inadimplemento, inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. Após 5 dias a execução da liminar, consolidam-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, fiduciário , cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. No prazo 5 dias, dias, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 15 dias da dias da execução da liminar. Essa resposta pode ser apresentada mesmo que o devedor tenha se utilizado da faculdade de pagar a dívida para ter o bem em sua propriedade, eis que poderá considerar que o pagamento foi feito a maior, desejando agora a restituição que entende cabível. Da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa,em favor do devedor fiduciante, fiduciante, a qual será equivalente a 50% do valor originalmente financiado atualizado,se o bem tiver sido alienado.. alienado Essa multa não exclui responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos. danos. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, apreensão , sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo. A apreensão do veículo será imediatamente comunicada ao juízo, juízo, que intimará o credor para a sua retirada do local depositado no prazo máximo de48 (quarenta e oito) horas. horas. Veja-se que, caso o devedor queira permanecer com o bem, terá que pagar a integralidade da dívida pendente, pendente, e não apenas as parcelas em atraso. Ainda, o STJ tem aplicado à alienação fiduciária a teoria do adimplemento substancial, casos em que será afastada a busca e apreensão, no caso de a mora ser insignificante. O credor
poderá cobrar o remanescente de outra forma, mas diversa da busca e apreensão. O art. 1.365 do CC diz que é nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia, se a dívida não for paga no vencimento. vencimento . Ou seja, é vedado o pacto comissório real. real. Todavia, pode o devedor, com a anuência do credor, dar seu direito eventual à coisa c oisa em pagamento da dívida, após o vencimento desta. Ou seja, vencida a dívida, poderá dar o bem em dação em pagamento. A Lei nº 13.043/14 incluiu o art. 1.368-B no Código Civil. 286 289
Paulo Batista
Este dispositivo diz que a alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário do fiduciante ou sucessor do fiduciante.. fiduciante Isso fez com que a alienação fiduciária se tornasse de natureza mista, sendo direito real de garantia sobre coisa própria, mas também é direito real de aquisição. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização realiza ção da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem. 8.5.3. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BENS IMÓVEIS Está prevista na Lei nº 9.514/1997 e atualmente a execução da garantia pode ser feita integralmente no integralmente no Cartório de Registro de Imóveis. Ela pode ser contratada por uma pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no sistema financeiro imobiliário. É um contrato de garantia que sempre será vinculado a um contrato principal. Não há contrato de alienação fiduciária sem que haja algum outro contrato principal. Não é obrigatório que o contrato principal seja de mútuo. Ela pode garantir qualquer obrigação principal. principal. Assim, poderá ser objeto de alienação fiduciária em garantia: bens enfitêuticos, enfitêuticos, hipótese em que será exigível o pagamento do laudêmio, se houver a consolidação do domínio útil no fiduciário; moradia; direito de uso especial para fins de moradia; direito real de uso, uso, desde que suscetível de alienação; propriedade superficiária. superficiária. Esses bens podem ser alienados fiduciariamente em garantia de bem imóvel. A propriedade fiduciária de coisa imóvel se s e constitui mediante registro registro no no competente Registro de Imóveis do contrato que lhe serve de título. Com a constituição da propriedade fiduciária dar-se-á o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. São requisitos do instrumento (que instrumento (que nada mais é que o contrato) a ser registrado: dívida ; constar o valor do principal da dívida; constar o prazo e as condições de reposição do empréstimo ou do crédito do fiduciário;; fiduciário constar a taxa de juros e juros e os encargos incidentes; incidentes; constar a cláusula de constituição da propriedade fiduciária, fiduciária, com a descrição do imóvel objeto imóvel objeto da alienação fiduciária e a indicação do título e modo de aquisição; aquisição ; constar a cláusula assegurando ao fiduciante, enquanto adimplente, a livre utilização,, por sua conta e risco, do imóvel objeto da alienação fiduciária utilização fiduciária;; constar a indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão; •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
constar a cláusula dispondo sobre os procedimentos de que trata o art. 27 da referida lei (execução extrajudicial da dívida). Ocorrendo o pagamento, no prazo de 30 dias, a contar da data de liquidação da dívida,
•
o fiduciário fornecerá o respectivo termo de quitação ao fiduciante, sob pena de multa em favor deste, equivalente a meio por cento ao mês, ou fração, sobre o valor do contrato. À vista do termo de quitação, o oficial do competente Registro de Imóveis efetuará o cancelamento do registro da propriedade fiduciária, por ato de averbação.
287 290
Paulo Batista
O art. 26 da lei diz que,vencida que,vencida e não paga, no todo ou em parte a dívida, e constituído em mora o fiduciante, fiduciante, a propriedade vai se consolidar em nome do credor fiduciário. O devedor fiduciante, ou seu representante legal, será intimado, intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de 15 dias, a dias, a prestação vencida. Segundo o STJ, é nula nula a a intimação do devedor para oportunizar a purgação de mora realizada por meio de carta com aviso de recebimento quando esta for recebida por pessoa desconhecida e alheia à relação jurídica (Inf. 580). Portanto, no caso de bens imóveis, a purgação da mora é feita no Registro de Imóveis Imóveis.. O oficial, nos 3 dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. Se passados os 15 dias, e o devedor não fez a purgação da mora, então o oficial de registro de imóveis irá promover a averbação na matrícula do imóvel da consolidação da propriedade plena plena em em nome do credor fiduciário. Consolidada a propriedade em nome do fiduciário, no prazo de 30 dias, dias , contados da data da averbação, ele promoverá público leilão para a alienação do imóvel, imóvel, já que é vedado o pacto comissório real, não sendo permitido ao credor fiduciário ficar com a propriedade do imóvel. No primeiro público leilão, o leilão, o maior lance oferecido deve ser pelo menos superior ao valor contratual do bem. Todavia, sendo inferior ao valor do imóvel, será realizado o segundo leilão, nos 15 dias seguintes. No segundo leilão, leilão, será aceito o maior lance oferecido, oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. condominiais. Nos 5 dias seguintes à venda do imóvel, o credor fiduciário vai entregar ao devedor fiduciante aquilo que sobrar. Esse fato vai importar em recíproca quitação. Se no segundo leilão não for igual ou superior ao valor da dívida e dos encargos, será considerada a dívida extinta. Ou seja, frustrados os dois leilões, o devedor estará exonerado da dívida. 9. DA LAJE A laje é direito real criado pela Lei nº 13.465/2017, 1 3.465/2017, que a incluiu no CC. Ela é uma unidade imobiliária autônoma, com registro e matrícula própria no Cartório de Imóveis, mas vinculada ao terreno onde se localiza a construção-base. Ela será sobreposta ou subterrânea a esta construção-base. Assim, embora vinculadas, a laje e o terreno são imóveis juridicamente diversos. O proprietário da laje terá direito real autônomo ao proprietário do terreno (e da construção-base). O proprietário do terreno e da construção-base poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua construção a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Tal direito foi criado para regularizar situações urbanas, dando autonomia urbanística e econômica às lajes já consolidadas e a serem construídas, mas também pode ser usada como soluções para incorporações em áreas antes a ntes impossibilitadas de aproveitamento econômico.
A laje não se confunde com condomínio edilício, pois não consiste em áreas comuns e áreas privativas, possuindo natureza jurídica distinta. Os titulares da laje, unidade imobiliária autônoma, poderão dela usar, gozar e dispor, mas deverá haver regras de convivência, direitos e obrigações entre o dono do terreno e o da laje. QUESTÕES
1 – – Quanto Quanto às características dos Direitos Reais, assinale a alternativa INCORRETA
288 291
Paulo Batista
a) Direitos Reais têm oponibilidade erga omnes, o que significa que, em regra, não haverá efeitos apenas entre as partes da relação jurídica material. b) Como regra geral, todos os Direitos Reais, para que tenham eficácia erga omnes, precisam estar inscritos no serviço extrajudicial de registro de imóveis. c) Nos direitos reais há direito de sequela, ou seja, o direito de reivindicar o bem aonde quer que ele esteja. Tal direito segue a coisa, onde quer que ela esteja (móvel) ou na posse de quem estiver (imóvel). d) No direito real há h á direito de preferência, tendo caráter taxativo na lei (tipicidade). 2 – – Quanto Quanto aos Direitos Reais previsto no art. 1225 do CC, assinale aquele que NÃO se enquadra no rol do referido artigo: a) os direitos propter rem. b) o penhor. c) a propriedade. d) a concessão de uso especial para fins de moradia. 3 – – Quanto Quanto à teoria da Posse, podemos dizer: a) a Teoria Subjetivista foi defendida por Ihering, dando relevância ao aspecto subjetivo da posse. Aqui a posse possui dois elementos: (i) o corpus: é o elemento objetivo, material, que é a disponibilidade sobre a coisa; (ii) o animus: é o elemento subjetivo, que é a intenção de ter a coisa para si. b) A Teoria Objetiva foi defendida por Savigny, segundo a qual, para constituição da posse, basta que o sujeito disponha fisicamente da coisa. Na verdade, para o Savigny, o corpus é formado pela atitude externa do possuidor em relação à coisa. O possuidor passa a agir, em relação à coisa, com intuito de explorá-la, inclusive economicamente. economicamente. c) A Teoria Objetiva foi defendida por Ihering, segundo a qual, para constituição da posse, basta que o sujeito disponha fisicamente da coisa. Na verdade, para o Ihering, o corpus é formado pela atitude externa do possuidor em relação à coisa. O possuidor passa a agir, em relação à coisa, com intuito de explorá-la, inclusive economicamente. economicamente. d) O Código Civil Brasileiro adotou a Teoria Subjetivista. 4 – – Assinale Assinale a alternativa INCORRETA: a) Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com
outro, conserva a posse em nome desta outra pessoa e em cumprimento de ordens ou instruções suas. b) O detentor é também chamado de fâmulo da posse. c) É possível a conversão da detenção em posse, quando há a quebra do vínculo de subordinação.
289 292
Paulo Batista
d) Aquele que se comporta em relação de dependência para com outro, conservando a posse em nome desta outra pessoa e em cumprimento de ordens ou instruções suas, presume-se possuidor, até que prove o contrário.
5- Assinale a alternativa CORRETA: a) Tanto na posse de boa-fé como na posse de má-fé, o possuidor ignora a existência de um vício que impede a aquisição da coisa, o que as difere é apenas os efeitos disso em relação a terceiros. b) Não é possível falar em posse de boa-fé injusta. c) É possível haver posse justa e de má-fé. d) Quando há justo título, presume-se a posse de boa-fé apenas se tal documento estiver registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos. 6- Quanto ao Direito de Propriedade, assinale a alternativa CORRETA: a) A propriedade está relacionada a atributos de usar, corresponde à faculdade de se pôr o bem a serviço do proprietário, de gozar (fruir), que é a faculdade de retirar os frutos da coisa, de dispor, que significa poder de consumir o bem, de aliená-lo ou graválo, ou de submetê-lo ao serviço de terceira pessoa, ou de desfrutá-lo, e de reivindicar (reaver), por meio de uma ação petitória, fundada no direito de propriedade. Isso se dá pela chamada ação reivindicatóri reivindicatória. a. b) Havendo os quatro atributos de forma cumulativa, conforme a assertiva anterior, então haverá a chamada propriedade resolúvel, que está amplamente assegurada, salvo se ocorrer fato relevante supervenient superveniente. e. c) O Direito de Propriedade, dentro do possível, deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, além de aspectos urbanísticos. Contudo, por se tratar de Cláusula Pétrea, o Direito de Propriedade só pode ser limitado nos casos expressame expressamente nte previstos na Constituição Federal, nunca por leis ordinárias. d) A propriedade do solo abrange consequentemente a das jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais, de modo que estes bens pertencem ao proprietário da área onde localizados os recursos minerais.
7- A usucapião é uma forma de aquisição originária da propriedade ou de outro direito real, através de uma posse prolongada e qualificada. Quanto a esta forma de aquisição de propriedade, é INCORRE I NCORRETO TO dizer que: a) A posse para fins de usucapião, além de longeva, precisa ser qualificada, ou seja, ad usucapionem, o que significa dizer ser exercida com a intenção de dono (animus domini ), ), de forma mansa, pacífica e justa, ou seja, não violenta, não clandestina e não precária.
290 293
Paulo Batista
b) Estende-se ao possuidor as causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição, as quais também se aplicam à usucapião. Por isso, a usucapião é considerada uma prescrição aquisitiva. c) Na usucapião ordinária, mesmo que o imóvel tenha sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante respectivo cartório, cancelada posteriormente posteriormente, , aindas que os possuidores nele tiveremdo estabelecido a sua moradia, ou realizado investimento investimentos de interesse social e econômico, o prazo geral é mantido, ou seja, de 10 anos. d) A usucapião constitucional ou especial rural será adquirida por aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia. Neste caso, não há exigência de justo título e boa-fé. 8- Os Direitos Reais imobiliários, como regra geral, são constituídos pelo seu ingresso i ngresso no Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição na qual o bem está territorialmente localizado. Sobre o registro de imóveis, é INCORRETO afirmar: a) O registro do título aquisitivo é a principal maneira derivada e originária de aquisição da propriedade imóvel. É o registro que implica transferência da propriedade, possuindo, portanto, natureza constitutiva de direitos. Por isso é muito importante o estudo de Registros Públicos, em especial a Lei 6.015/73, além de vários diplomas normativos que regulam aspectos extrajudiciais. b) Os contratos constitutivos ou translativos de direitos reais sobre imóveis devem ser feitos por escritura pública, se o valor do imóvel for superior a 30 salários mínimos. Do contrário, basta que seja um contrato p particular. articular. Ou seja, quando a lei fala “instrumento público” está se referindo referindo a escritura pública, lavrada perante um Tabelião de Notas. c) Pelo sistema adotado no Brasil, a escritura pública, por si só, não transfere a propriedade. Ela é o instrumento do contrato celebrado. d) O Código Civil afirma que o registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro, e este o prenotar no protocolo. A partir desse momento, o registro é eficaz, ou seja, consagra-se o princípio da prioridade, tendo ela quem primeiro protocolou o título junto ao registrador. 9- Sobre o achado de tesouro, e nos termos do Código Civil, é CORRETO afirmar afirmar:: a) O tesouro é depósito antigo de coisas preciosas, oculto e de cujo dono não haja memória.
b) O tesouro será dividido entre o proprietário do prédio e o que achar o tesouro casualmente, na proporção de 1/3 e 2/3, respectivame respectivamente, nte, desde que este tenha agido de boa-fé. c) O tesouro pertencerá por inteiro ao proprietário do prédio, se for achado por ele, ou em pesquisa que o proprietário ordenou, ou se quem encontrou o tesouro foi terceiro, independentemente independenteme nte de boa-fé.
291 294
Paulo Batista
d) Sendo o tesouro encontrado em terreno aforado, o tesouro será dividido entre o descobridor e o enfiteuta na proporção de 1/3 e 2/3, respectivamente, ou será deste por inteiro quando ele mesmo seja o descobridor.
10- O direito de vizinhança são limitações impostas aos titulares de direitos reais, para que exista uma boa convivência social. É um conjunto de normas de convivência entre titulares de direitos ou possuidores que estejam fisicamente próximos uns aos outros. A seu respeito, é INCORRE INCORRETO TO afirmar que: a) As normas relativas aos direitos de vizinhança são claras limitações ao exercício da propriedade, existindo pelo simples fato de uma propriedade ser vizinha de outra. Essas obrigações estão vinculadas à coisa, perseguindo-a, ou seja, são obrigações propter rem (ambulatoriais). b) O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam o prédio, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Existe para cessar interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde, evitando-se o abuso do direito. c) São proibidas as interferências externas, considerando-s considerando-see a natureza da utilização, a localização do prédio. Além disso, é necessário que sejam atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. d) O proprietário tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição, ou a reparação do prédio, quando ele estiver ameaçado de ruína, bem como poderá exigir que seja prestada caução pelo perigo de dano iminente. Contudo, tal direito não se estende aquele que seja apenas o possuidor sob ameaça de ruína do prédio vizinho. 11- O condomínio edilício possui extrema relevância no ramo do direito de propriedade, do direito obrigacional, ambiental e urbanístico, e precisa ser estudado com atenção, face à complexidade do instituto. Há uma forte atuação do Direito Registral, uma vez que a instituição do condomínio ocorre com o seu registro no Cartório de Registro de Imóveis. Sobre o condomínio edilício é CORRE CORRETO TO afirmar que: a) Se houver oferta de unidades autônomas à venda durante das obras (chamada de “venda de imóveis na planta”), o condomínio co ndomínio edilício surgirá desde este primeiro momento. Com o fim das obras, concedido o habite-se, o registro do condomínio será realizado apenas para fins tributários junto ao Poder Executivo local, com a possibilidade de cobrança do IPTU e das respectivas taxas. Já incorporação imobiliária (Lei
4.591/1964) somente ocorrerá quando não houver oferta pública de futuras unidades autônomas. b) Resolvendo o condômino alugar áre áreaa no abrigo para veículos, haverá preferência, preferência, em condições iguais, de qualquer dos condôminos a estranhos, e entre todos os possuidores. c) A jurisprudência é pacífica no sentido de que há relação jurídica consumerista entre condômino e condomínio. 292 295
Paulo Batista
d) A administração do condomínio é feita por pessoas e órgão relacionadas ao condomínio e será exercida pelo síndico, pela assembleia e pelo conselho fiscal, todos eles obrigatórios em qualquer condomínio.
12- A respeito das novas figuras de Direitos Reais introduzidas por leis extravagantes nos últimos anos, é INCORRETO I NCORRETO afirmar que: a) O Condomínio em multipropriedad multipropriedadee foi criado pela Lei 13.777/2018, sendo regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, à qual corresponde a faculdade de uso e gozo, com exclusividade, da totalidade do imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. Veja-se, assim, que há um condomínio civil (frações ideias da área) e uma divisão também de tempo (frações de tempo). b) O condomínio de lotes, modalidade criada pela Lei 13.465/2017, consiste em haver, em terrenos, partes designadas de lotes (unidades autônomas), que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos. Funcionam como se fossem condomínios edilícios, mas sem a obrigatoriedade de construção das áreas exclusivas, apenas das partes comuns. c) Constitui-se a multipropriedade imobiliária por ato entre vivos ou testamento, registrado no competente cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato a duração dos períodos correspondentes a cada fração de tempo. Já a transferência deste direito e a sua produção de efeitos perante terceiros dar-se-ão na forma da lei civil e não dependerão da anuência ou cientificação dos demais multiproprietários. Nem sempre haverá direito de preferência na alienação de fração de tempo, salvo se estabelecido no instrumento de instituição ou na convenção do condomínio em multipropriedade em favor dos demais multiproprietários ou do instituidor do condomínio em multipropriedade multipropriedade.. d) O condomínio de lotes assemelha-se aos loteamentos urbanos, regidos pela Lei 6.766/1979, em apenas alguns pontos, dentre eles, o fato de que qu e ambos se dividem em áreas públicas (ruas, equipamentos, áreas verdes, áreas institucionais) e lotes (unidades imobiliárias). 13. A respeito das servidões e do usufruto, é CORRETO afirmar: a) A servidão é presumida, de acordo com usos e costumes do local onde instituído o negócio jurídico, seja inter vivos (contrato) ou negócio mortis causa (testamento). (testamento). b) São formas de constituição da servidão: (i) declaração expressa do proprietário; (ii) testamento; (iii) sentença sentença judicial; (iv) pelo direito de vizinhança.
c) A servidão é regida pelo princípio da m menor enor onerosidade ao iimóvel móvel serviente e se restringe às necessidades do prédio dominante, evitando-se agravar o encargo ao prédio serviente. d) O usufruto de bens imóveis vai ser constituído através de registro no Cartório de Registro de Imóveis, quando não resultar de usucapião, não sendo possível transferir o
293 296
Paulo Batista
usufruto por alienação. O que pode fazer é ceder o seu exercício, seja a título gratuito ou oneroso. Assim, o usufruto em si é inalienável. 14- A respeito da hipoteca, é INCORRETO afirmar que: a) A hipoteca se constitui pelo seu registro na matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis, de modo que os registros e as averbações seguirão a ordem em que forem requeridas, conforme o princípio da anterioridade registral ou da prioridade. Assim, o título que for protocolado primeiro no registro de imóveis terá preferência sobre todos os demais títulos contraditórios. b) A especialização da hipoteca deve ser renovada a cada 20 anos, muito embora a hipoteca legal não tenha prazo máximo, perdurando enquanto vigorar a situação descrita na lei. Por outro lado, a hipoteca convencional terá o prazo máximo de 30 anos. c) A hipoteca abrange todas as acessões, melhoramentos ou construções do imóvel. Subsistem os ônus reais constituídos e registrados, anteriormente à hipoteca, sobre o mesmo imóvel. d) É válida a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado, de modo a tornar o bem hipotecado como fora do comércio. 15- A alienação fiduciária de bens imóveis é atualmente um instrumento imprescindível para a economia brasileira, por todas as vantagens existentes em relação à já em desuso hipoteca. A respeito da alienação fiduciária de bens imóveis, é INCORRETO afirmar: a) A alienação fiduciária imobiliária é um contrato de garantia que sempre será vinculado a um contrato principal, inexistindo contrato de alienação fiduciária sem que haja algum outro contrato principal. Ela pode ser contratada por uma pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no sistema financeiro imobiliário. Atualmente a execução garantiaprecisa pode ser parcialmente no Cartório de Registro de Imóveis, mas o títuloda executivo serfeita homologado judicialmente. b) Ela pode garantir qualquer obrigação principal, não apenas contratos de mútuo. c) São requisitos do instrumento de alienação fiduciária em garantia a ser registrado: (i) constar o valor do principal da dívida; (ii) o prazo e as condições de reposição do empréstimo ou do crédito do fiduciário; (iii) a taxa de juros e os encargos incidentes; (iv) cláusula de constituição da propriedade fiduciária, com a descrição do imóvel objeto da alienação fiduciária e a indicação do título e modo de aquisição; (v) cláusula assegurando ao fiduciante, enquanto adimplente, a livre utilização, por sua conta e risco, do imóvel
objeto da alienação fiduciária; (vi) a indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão; (vii) cláusula dispondo sobre os procedimentos de execução extrajudicial da dívida). d) Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida, e constituído em mora o fiduciante, o devedor fiduciante, ou seu representante legal, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de 15 dias, a prestação vencida. Se passado o referido prazo, e o devedor não 294 297
Paulo Batista
realizar a purgação da mora, então o oficial de registro de imóveis irá promover a averbação na matrícula do imóvel da consolidação da propriedade plena em nome do credor fiduciário. Consolidada a propriedade em nome do fiduciário, no prazo de 30 dias, contados da data da averbação, ele promoverá público leilão para a alienação do imóvel, já que é vedado o pacto comissório real, não sendo permitido ao credor fiduciário ficar com a propriedade do imóvel. COMENTÁRIOS
1 - Gabarito: B É preciso lembrar que, ao tratar de Direitos Reais, podemos estar falando sobre coisas móveis e imóveis. Existe uma tendência a se imaginar que apenas imóveis são objeto de Direitos Reais. Assim, a alternativa está errada porque a regra de necessidade de registro na serventia imobiliária se aplica a imóveis, mas direitos reais sobre coisas móveis não se sujeitam a esta regra.
2 - Gabarito: A Os direitos decorrentes de obrigações propter rem possuem natureza obrigacional, pessoal. Assim, muito embora estejam vinculados a uma coisa, eles não possuem natureza real.
3 - Gabarito: C A Teoria Objetiva foi defendida por Ihering, não por Savigny, e foi ela a adotada pelo CC, no seu art. 1.196.
4- Gabarito: D Aquele que se comporta em relação de dependência para com outro, conservando a posse em nome desta outra pessoa e em cumprimento de ordens ou instruções suas, presume-se detentor, até que prove o contrário, na forma do parágrafo único do art. 1.198 do CC. 5- Gabarito: C
É possível haver posse justa e de má-fé. A posse pode não ser violenta, clandestina e precária, mas pode conter algum vício. Nesse caso, haverá uma posse justa e de mámá-fé. fé. 6- Gabarito: A 295 298
Paulo Batista
A propriedade está relacionada a atributos de usar, corresponde à faculdade de se pôr o bem a serviço do proprietário, de gozar (fruir), que é a faculdade de retirar os frutos da coisa, de dispor, que significa poder de consumir o bem, de aliená-lo ou gravá-lo, ou de submetê-lo ao serviço de terceira pessoa,no oudireito de desfrutá-lo, e de reivindicar por meio de uma ação petitória, fundada de propriedade. Isso se(reaver), dá pela chamada ação reivindicatória, na forma do art. 1.228 do CC. 7- Gabarito: C Na forma do parágrafo único do art. 1.242 do CC, na usucapião ordinária, o prazo é reduzido para de 5 anos, se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Essa é a chamada usucapião tabular.
8-Gabarito: A O registro do título aquisitivo é a principal maneira apenas derivada de aquisição da propriedade imóvel. Quanto à aquisição originária, como a usucapião, ela dá-se de pleno direito, com o simples implemento de seus requisitos. Neste caso, o registro imo imobiliário biliário é condição apenas de eficácia erga omnes e de disponibilidade do bem, mas não é forma de sua aquisição. 9- Gabarito: A
O item está expressamente previsto no art. 1.264 do CC. 10- Gabarito: D Tanto o proprietário, como também o possuidor, podem exigir do dono do prédio vizinho a demolição, ou a reparação do prédio, quando ele estiver ameaçado de ruína, bem como poderá exigir que seja prestada caução pelo perigo de dano iminente.
11- Gabarito: B Resolvendo o condômino alugar área no abrigo para veículos, haverá preferência, em condições iguais, de qualquer dos condôminos a estranhos, e entre todos os possuidores. Esta é a exata redação do art. 1.338 do CC.
296 299
Paulo Batista
12 - Gabarito: D Não se deve confundir condomínio de lotes com loteamento urbano. Basicamente, os loteamentos urbanos são regidos pela Lei 6.766/1979 e se dividem em áreas públicas (ruas, equipamentos, áreas verdes, áreas institucionais) e lotes (unidades imobiliárias). Já no condomínio de lotes, toda a área é privada, dividida em áreas privativas e comuns. São institut institutos os juridicam juridicamente ente distin distintos tos em aabsoluto, bsoluto, mas tal distinção somente é constatada ao examinar os atos de sua criação no Cartório de Registro de Imóveis. Olhando ambos apenas pelo seu aspecto físico, não será possível saber se se trata de loteamento ou de condomínio de lotes. 13- Gabarito: C. De fato, vale quanto à servidão o princípio da menor onerosidade ao imóvel serviente e se restringe às necessidades do prédio dominante, evitando-se agravar o encargo ao prédio serviente. Assim, presume-se sempre menos onerosa a servidão, interpreta interpretandondose restritivamente os seus limites. 14- Gabarito: D O art. 1.475 do CC é expresso ao dizer que é nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado. Portanto, o imóvel hipotecado não se torna bem fora do comércio e pode ser vendido ou doado, mas a hipoteca irá acompanha-lo, sendo um direito de sequela.
15- Gabarito: A Está prevista na Lei 9.514/1997 e atualmente a execução da garantia pode ser feita integralmente no Cartório de Registro de Imóveis. Im óveis.
297 300
Matheus Zuliani
CAPÍTULO 7 — RESPONSABILIDADE CIVIL 1. DISPOSIÇÕES GERAIS E CLASSIFICAÇÕES DA RESPONSABILIDADE RESPONSABILIDADE CIVIL CIVIL A palavra responsabilidade advém da expressão latina spondeo, em que se criava um elo entre o devedor e os contratos verbais do direito romano. romano. Há diversas acepções da palavra responsabilidade. Para o direito civil, a responsabilidade é consequência do descumprimento de um dever, seja ele contratual ou de não lesar outrem (extracontratual). (extracontratual). Ao lado da responsabilidade existe o dever de indenizar. Eles vão estar juntos, sendo muitas vezes utilizados como sinônimos. Isso porque ao se afirmar a responsabilidade civil da pessoa, inerente a ela será o dever de indenizar. A indenização é a consequência do reconhecimento da responsabilidade civil. Se não há responsabilidade não há indenização. Ênio Santarelli Zuliani, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tece considerações sobre a tutela indenizatória42: Não custa enfatizar que o modo de se obter justiça foi aperfeiçoado, para melhor, com as novas técnicas processuais, graças aos tipos de tutelas que são possíveis de serem emitidas para garantir o resultado prático protegido pelo direito. Todavia, e quando, apesar de tudo, o dano se evidencia com a sua força perturbadora, remanesce ao lesado a oportunidade de alcançar a indenização que reconstrua o patrimônio deficitário ou que compense a dor moral em caso de ofensa a direitos da personalidade. A tutela indenizatória é instituída instituí da pela sentença condenatória, o que anima escrever ser fruto de uma reprovação da conduta. O juiz condena porque reconhece como devida a obrigação de ressarcimento, e isso, invariavelmente, decorre de valoração da antijuridicidade, quer no aspecto subjetivo (culpa) ou objetivo (fato e serviços que pressupõem responsabilidade). responsabilidade).
A regra, na responsabilidade civil, é a de que o causador do dano responde pelo ilícito praticado com seu patrimônio. A responsabilidade civil é patrimonial. Não há prisão civil por dívida, salvo dívidas de alimentos (art. 5º, LXVII, Constituição Federal). O STF declarou (RE 349.703 e 466.343) a ilegalidade da prisão do depositário pela infidelidade do depósito e preserva esse entendimento (HC 92.817-RS), o que conduziu o STJ a estender a ilegalidade da prisão em caso de depositário infiel em depósito judicial (HC 138457 SP, DJ de 27.10.2009 e HC 123281 SP). SP). Só que essa regra evoluiu e muito até chegar aos dias contemporâneos. No direito romano, o devedor respondia pelo próprio corpo pela dívida contraída e não paga ( legis actio per manus injectione) - “visto não me haveres pago a dívida eu lanço a mão sobre ti”. (Lei das XII Tábuas). A execução sobre a pessoa do devedor foi abolida a partir da Lex Poetelia Papiria, ano 428 de Roma ou 326 3 26 antes de Cristo43. Com isso, verifica-se que a responsabilidade pode ser contratual ou extracontratual. A
responsabilidade civil contratual é aquela que surge em razão do inadimplemento de uma obrigação contratual. O ilícito extracontratual, também conhecido como responsabilidade
42 ZULIANI,
Ênio Santarelli – Santarelli – Tutelas Tutelas e prescrição in Responsabilidade Civil na Área da Saúde – Saúde – Série Série GV law Editora Sairava. 43 A
lex Poetelia Papiria Papiria foi consequência de uma revolta da plebe, uma insurreição contra os maus-tratos maus-tr atos infligidos a um jovem, Lúcio Paírio, que estava em estado de nexus (quase escravidão], devido a um empréstimo que seu pai contraíra e não pagara, porque este, no exercício da pátria potestas , o entregara ao credor” Obrigações no direito romano. Texto de ALFREDO BUZAID (do concurso de credores no processo de execução, Saraiva, 1952, p. 43]
298 301
Matheus Zuliani
aquiliana44, é a ofensa a um dever jurídico de não lesar outrem (princípio (princípio alterum non laedere ou ou neminem laedere). Encontra previsão no art. 186 do Código Civil que diz: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Essa classificação retrata o modelo dual ou binário, e sua tendência é não mais existir, existir, passando a unificação, uma vez que princípios e regramentos básicos são os mesmos, a exemplo do que já faz o Código de Defesa do Consumidor. Consumidor. Além da responsabilidade contratual e extracontratual, existe também a responsabilidade subjetiva e a responsabilidade civil objetiva. A responsabilidade civil subjetiva é a regra do nosso ordenamento jurídico, enquanto enquanto a responsabilidade civil objetiva é a exceção. Veremos, Verem os, mais adiante, os pressupostos pressupostos da responsabilidade civil. Em resumo, são quatro: a ação ou omissão, dolosa ou culposa, o nexo de causalidade e o dano. Na responsabilidade civil subjetiva é preciso que esses quatro elementos estejam presentes. No que tange a responsabilidade civil objetiva, o Código Civil, no art. 927, parágrafo único, dispõe que ela terá vez quando a lei dispuser, ou então, quando envolver atividade de risco. Para que haja a responsabilidade objetiva se faz necessário apenas três dos pressupostos da responsabilidade civil, dispensando-se a comprovação da culpa, uma vez que, nessa modalidade, ela é presumida. presumida. No que tange a responsabilidade civil objetiva, é preciso que se façam algumas observações. observações. O parágrafo único do art. 927 do Código Civil diz que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. outrem. Perceba aqui que a responsabilidade poderá independer de culpa, e ser objetiva, quando a lei disser que ela é objetiva, ou então, quando a atividade for de risco. O que é uma atividade perigosa? Trata-se Trata-se de uma cláusula geral, em que o seu conceito será preenchido pelo juiz diante do conceito social da época em que ocorrer o fato. fato. Trata-se Trata-se da aplicação da teoria das janelas abertas ou das cláusulas abertas. abertas. Risco é uma iminência de dano ou de prejuízo. Trata-se de uma situação acima da normalidade. O risco está acima de uma situação de normalidade, mas está abaixo de uma situação de perigo. Veja que a lei não exige o perigo, mas tão somente o risco. Se houver perigo, certamente há risco. risco. Sobre a teoria do risco, é possível se falar em risco administrativo, administrativo, risco criado, risco do proveito, risco integral. integral. 2. DOS ELEMENTOS OU PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL CIVIL Embora pareça não existir unanimidade na doutrina no que tange aos elementos que estruturam a responsabilidade civil, o que prevalece é que são eles a ação ou omissão, a culpa ou dolo do agente (culpa em sentido amplo), o nexo de causalidade e o dano ou prejuízo. prejuízo.
44“Por volta do final do século III
a.C., um Tribuno da Plebe de nome Aquilius, ius, dirigiu uma proposta de lei aos Conselhos da Plebe, com vistas a regulamentar a responsabilidade por atos intrinsecamente ilícitos. Foi votada a proposta e aprovada, tornando-se conhecida pelo nome de Lex Aquilia. A Lex Aquilia era na verdade plebiscito, por ter origem nos Conselhos da Plebe. É lei de circunstância, provocada pelos plebeus que, desse modo, se protegiam contra os prejuízos que lhes causavam os patrícios, nos limites de suas terras. Antes da Lei Aquília imperava o regime da Lei das XII Tábuas Tábuas (450 a.C.), que continha regras isoladas” (César Fiuza in Por uma nova teoria do ilícito civil].
299 302
Matheus Zuliani
3. DA CONDUTA HUMANA HUMANA Para que se possa falar em responsabilização, mesmo que na esfera civil, é preciso que haja uma conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva. Dessa afirmação se extrai que não se admite a responsabilização civil por conduta de animais. animais. Esse comportamento humano precisa ter uma carga de consciência. Sem que a pessoa esteja consciente, não há como existir o dever de indenizar. Nesse sentido, o ato praticado pelo sonâmbulo é desprovido de consciência, e, por isso, i sso, não gera o dever de indenizar. indenizar. Da mesma forma, além da consciência, é preciso que haja voluntariedade. Muitos doutrinadores citam o exemplo do doutrinador Italiano Giuseppe Bettiol, que escreveu sobre o direito penal: Pessoa está no museu apreciando uma obra de arte. Naquele Na quele momento um vaso em seu nariz se rompe e essa pessoa, instintivamente, espirra no quadro o sangue, causando dano. Isso não é uma conduta humana. Não há voluntariedade na resposta que o organismo deu ao nariz do agente. agente.
Nesse ponto é importante mencionar que o elemento da responsabilidade civil é a conduta humana. Não se fala em conduta ilícita, nesse primeiro momento. A razão é porque a ilicitude é vista no enfoque geral, e não apenas na conduta. Outro ponto é que, excepcionalmente, excepcionalment e, é possível que uma conduta lícita gere o dever de indenizar, indenizar, como o estado de necessidade agressivo (CC, art. 188, II). II). 4. DA CULPA EM SENTIDO AMPLO AMPLO A culpa lato sensu, também conhecida como culpa em sentido amplo ou genérica, engloba tanto dolo quanto a culpa em sentido estrito. estrito. Dolo é a violação intencional, ou seja, é a vontade e consciência de praticar uma conduta. No direito civil, o dolo tem o mesmo tratamento da culpa grave, respondendo o indivíduo pelos danos que causou em sua totalidade. totalidade. A culpa em sentido estrito, apesar de existir o desrespeito a uma norma, não há a violação intencional desse dever. dever. Portanto, na culpa há uma conduta voluntária, mas se chega a um resultado involuntário. Todavia, o resultado era previsível, razão pela qual houve uma violação aos deveres objetivos de cuidado. cuidado. A doutrina fala em graus de culpa, divisão essa que nasceu diante da redação do art. 944 do Código Civil, permitindo-se, diante da gravidade, a redução equitativ equitativaa da indenização. indenização. Tradicionalmente, Tradicionalmente, divide-se a culpa, quanto à sua intensidade ou gravidade, em três graus: grave, leve e levíssima. Na culpa grave, afirma-se, o autor, embora não tenha agido com a intenção de causar o dano, comportou-se como se o tivesse querido, daí equiparar-se ao dolo. A culpa leve, por sua vez, corresponderia à falta de diligência média, que um homem normal empregaria em sua conduta. E a culpa levíssima, por fim, diria com a conduta que escaparia ao padrão médio, mas que um diligentíssimo
fim, diria com a conduta que escaparia ao padrão médio, mas que um diligentíssimo pater familias, especialmente cuidadoso, observaria 45.
Também existe a divisão em modalidades de culpa. Desta feita, podemos dizer que a culpa em sentido estrito se traduz nos conceitos de negligência, imprudência e imperícia.
45 BANDEIRA,
Paula Greco in A evolução do Conceito de Culpa e o artigo 944 do Código Civil - Revista da EMERJ, v. 11,
nº 42, 2008.
300 303
Matheus Zuliani
A negligência é a falta de cuidado pela omissão. É o sujeito que causa dano, porque o carro derrapa na pista, batendo no carro estacionado, eis que os pneus estavam carecas, ainda que estivesse em baixa velocidade. A imprudência é falta de cuidado somado a uma ação. É o agir sem tomar as cautelas necessárias. É o sujeito que emprega velocidade acima do permitido. Por fim, a imperícia é falta de habilidade, própria dos profissionais liberais. Ex.: médico que faz cirurgia sem ter habilitação para fazer fazer cirurgia. A presença de uma dessas dessas modalidades não não exclui a outra. É possível que haja na mesma situação negligência e imprudência, como é o caso em que o sujeito corre a 200 km/h na avenida, chovendo e com pneus carecas. Pergunta-se: porque o art. 186 do Código Civil não fala explicitamente sobre a imperícia? A imperícia é a imprudência técnica, diante disso, o fato de o artigo não a ter mencionado não faz falta para fins de responsabilização. O Código Civil de 2002 aboliu a característica subjetivista que tinha o Código de Beviláqua. É claro que a responsabilidade baseada na culpa ainda existe, sendo ela a regra, inclusive. No entanto, a objetividade ganhou espaço. O Código Civil trouxe a responsabilidade por atos de terceiros, que será estudada em tópico próprio. No Código Civil de 1916, esse tipo de responsabilidade era baseada na culpa in eligendo, in vigilando e in custodiano . A culpa in eligendo era a culpa ao eleger, ou seja, a culpa do empregador em relação à conduta do empregado. A culpa in vigilando era a culpa daquele que tinha o dever de vigiar, como a conduta dos pais em relação aos filhos, do tutor e curador em relação aos pupilos e curatelados. Por fim, a culpa in custodiano se caracterizava pela ausência de atenção e cuidado em relação a co coisa isa ou animal que se encontrasse sob a guarda do agente. Por último, ainda tratando do tema da culpa, existe a questão da compensação de culpa. Essa compensação de culpas é avaliada na fixação da indenização. O art. 945 do Código Civil dispõe que “se “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”. dano”. O juiz aplica muito a compensação de culpa em casos de acidente de trânsito, onde há culpa de ambos os condutores. 5. DO NEXO DE CAUSALIDADE O nexo de causalidade é um elemento imaterial da responsabilidade civil (Aguiar Dias). É a relação de causa e efeito, entre a conduta culposa e o dano suportado. A professora Giselda Hironaka diz que o nexo de causalidade é como um fio com duas tomadas, uma em cada ponta. po nta. Uma liga à conduta e outra ao dano. dano. A responsabilidade civil, ainda que objetiva, não existe se não houver relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano experimentado pela vítima. vítima. Acerca do nexo de causalidade causalidade existem várias teorias teorias para defini-lo. Dentre elas, as mais relevantes para o direito civil são a teoria das equivalências das condições, a teoria da
causalidade adequada, e por fim, a teoria do dano direito e imediato. imediato. Pela teoria das equivalências das condições todos os fatos diretos ou indiretos geram a responsabilidade civil. É a teoria sine qua non. Assim, o fabricante da arma responde pelo homicídio quesistema foi praticada com ela, emuito assim, por diante, até ao infinito. Essa teoria não foi adotada pelo civil, pois amplia o nexo de causalidade. causalidade. Pela teoria da causalidade adequada o fato relevante ao evento é o que gera a responsabilidade civil. Isto é, existe nexo nexo de causalidade quando há fato relevante relevante para causação do dano. Estaria prevista nos arts. 944 e 945 do Código Civil. Somente o fato relevante para o 301 304
Matheus Zuliani
evento danoso gera a responsabilidade civil, devendo a indenização ser fixada de acordo com a contribuição causal. Essa teoria foi desenvolvida por um jurista alemão chamado Von Kries. Existe um enunciado da Jornada de Direito Civil que não exclui a aplicação de tal 46
teoria . No que tange a teoria do dano direito e imediato, somente devem ser reparados os danos que decorrem dos efeitos necessários da conduta do agente. Os efeitos necessários decorrentes daquela conduta são os que podem ser imputados àquele sujeito. É a ideia do art. 403 do Código Civil. Alguns doutrinadores entendem que é essa a teoria que se aplica. aplica. Agostinho Alvim, jurista responsável pelo livro do direito das obrigações, o brigações, explica sobre a teoria: teoria: Dessa forma, para Agostinho Alvim, mesmo que remota, indireta ou mediata, uma condição é considerada causa necessária se o dano “a ela se filia necessariamente”, necessariamente”, ou seja, se a condição for “causa única” do dano, se “opera(r) por si, dispensadas outras causas”. Em outras palavras, causa necessária é a que explica o dano: “Assim, é indenizável todo o dano que se filia a uma causa, ainda que remota, desde que ela lhe seja causa necessária, por não existir outra que explique o mesmo dano” (ALVIM, Agostinho. Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências, 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 372). 372). 6. DAS EXCLUDENTES DO NEXO DE CAUSALIDADE CAUSALIDADE As excludentes do nexo de causalidade são fatores fatores que ceifam a ocorrência do nexo nexo de causalidade, não deixando o elo entre a conduta culposa (em sentido amplo) e o dano se materializar. São eles a culpa exclusiva da vítima. A culpa exclusiva de terceiro e o caso fortuito e a força maior. maior. Nos casos de culpa exclusiva exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro, responsabilidade subjetiva recai inteiramente inteiramente sobre a vítima ou sobre o terceiro, de forma que causou o dano não será responsabilizado. Nessa senda, a vítima é a única e exclusivamente responsável pela ocorrência do dano. O mesmo raciocínio se aplica ao terceiro. terceiro. Sobre a culpa de terceiro, mister se faz ressaltar um caso específico em que essa excludente não tem incidência. Trata-se do contrato de transporte de pessoas. O art. 735 do Código Civilnão dizé elidida que “a por responsabilidade contratual por acidente com o passageiro culpa de terceiro, terceiro , contra o do qualtransportador tem ação regressiva”. regressiva” . A respeito do caso fortuito ou da força maior, maior, não há unanimidade sobre o conceito de caso fortuito ou força maior. Flávio Tartuce diferencia, estabelecendo que caso fortuito é um evento totalmente imprevisível, decorrente de ato humano ou evento natural, enquanto a força maior é um evento previsível, mas inevitável. Ex.: furacão. Sabe-se que virá, mas é inevitável. inevitável. Pontes de Miranda entendia que os conceitos são sinônimos e querem dizer um evento não previsto pelas partes. partes. Dispõe o art. 393 do Código Civil que: que:
Art. 393: O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ouou força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ode u impedir. impedir.
46 Enunciado
47 da I Jornada de Direito Civil: “O art. 945 do novo Código Civil, que não encontra correspondente no Código Civil de 1916, não não exclui a aplicação da teoria da causalidade adequada”. adequada”.
302 305
Matheus Zuliani
Essas excludentes do nexo nexo de causalidade devem ser analisadas caso a caso. É preciso verificar se naquele evento se está diante de um caso fortuito ou força maior, ou se decorre do risco do empreendimento, o chamado risco proveito, ou seja, se não há relação com a atividade do suposto causador do dano. Nessa hipótese não há exclusão do nexo de causalidade. Também Também são denominados de eventos eventos internos (fortuito interno). interno). Nesse sentido, o STJ editou a Súmula 479, que dispõe : “As instituições financeiras respondem objetivamente objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. bancárias”. Já o fortuito externo é aquele que não tem qualquer relação com a atividade desenvolvida ou risco do empreendimento. Dessa forma, podem ser consideradas com excludentes excludent es da responsabilidade (do nexo de causalidade). causalidade). Esse tema de fortuito interno e fortuito externo gera muita polemica na jurisprudência. Nesse sentido, é importante acompanhar o que o STJ S TJ tem entend entendido ido a respeito do rompimento do nexo de causalidade, e por consequência, a quebra do dever de indenizar. indenizar. Roubo a ônibus: havia divergência entre a 3ª e a 4ª turmas do STJ. Alguns diziam que a empresa podia evitar. Porém, como a empresa poderia fazê-lo? Colocando detector de metais? O STJ passou a entender, e consolidou o entendimento, de que o assalto a ônibus é um evento externo e se enquadra nos casos de caso fortuito e força maior, caso em que a empresa não responde (STJ - REsp 783.743/RJ). 783.743/RJ). Roubo a banco: o Roubo no interior da instituição financeira se encaixa no risco do empreendimento. empreendiment o. O banco tem um ambiente de risco, assim é seu dever oferecer segurança aos consumidores. Assalto a banco é evento interno, entra no risco do empreendimento, empreendimento, portanto, o banco tem responsabilidade STJ - REsp. 694.153/PE). 694.153/PE). Roubo em Shopping: o roubo dentro de shopping center é um caso bem divergente divergente na jurisprudência. O cidadão que é vítima de roubo dentro do shopping deve ser indenizado, uma vez que a empresa deve providenciar segurança aos clientes, c lientes, afinal, é esse o diferencial diferencial que eles vendem no cotejo com o comércio aberto. Segundo jurisprudência do STJ, o assalto a shopping é evento interno, portanto, a empresa responde (STJ - REsp. 582.047/RS). 582.047/RS) . Ainda dentro do tema, existem questões que atenuam o nexo de causalidade, sem, contudo, excluí-lo. Nesse caso, há responsabilidade civil, contudo, com redução do quantum indenizatório. O principal fator atenuante é a culpa ou fato concorrente da vítima. Dispõe o art. 944 do Código Civil que “a indenização mede-se pela extensão do dano”. O parágrafo único complementa dizendo que “se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”. indenização”. Por fim, o art. 945 do Código Civil explica que “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”. dano”.
7. DO DANO OU PREJUÍZO PREJUÍZO O dano ou prejuízo é a lesão causada ao patrimônio da pessoa. A lesão que mencionamos pode ser uma lesão material ou imaterial. i material. O dano assume um papel fundamental em matéria de responsabilid responsabilidade ade civil. civil. O dano indenizável precisa ser certo, não podendo ser abstrato ou simplesmente hipotético. O “aborrecimento” não se indeniza. Isso porque ele caracterizaria um dano
303 306
Matheus Zuliani
hipotético. A fronteira entre o aborrecimento e o dano é tênue, mas o aborrecimento não se indeniza. indeniza. Antigamente somente se cogitava em danos materiais e danos morais. Com o passar do tempo e a evolução da sociedade, exigindo que o direito a acompanhe, foram surgindo outras modalidades de dano. dano. 8. DO DANO MATERIAL MATERIAL O dano material é a lesão ao patrimônio material da vítima. Não somente, lesão ao bem corpóreo que ele possui. Nessa modalidade de dano, a regra é a necessidade de comprovação do dano, não se admitindo que o dano material seja presumido. presumido. Excepcionalmente, a jurisprudência tem permitido a presunção de dano material nos casos de compromisso de compra e venda de bem imóvel em construção. Quando o construtor atrasa a entrega das chaves para além do prazo de prorrogação de 180 dias, nasce para o promitente comprador, o direito de ser indenizado pelo dano material experimentado. Geralmente esse dano material é a compensação pelo fato de que a pessoa poderia ter alugado ou deixado o aluguel. Nesse caso, a jurisprudência entende que o dano material é presumido, ou seja, não precisa o promitente comprador demonstrar que tinha proposta de alugar o bem, ou então, que pagava aluguel durante a construção. construção. O dano patrimonial pode ser classificado em danos emergentes (danos positivos) e lucros cessantes. O primeiro é o que efetivamente se perdeu com o dano. Ex.: houve um homicídio, situação na qual a família gastou com hospital, funeral, etc. A família tem o direito de ser reembolsado por estas despesas. Lucros cessantes (danos negativos), por sua vez, é aquilo que efetivamente se deixou de ganhar. Ex.: no caso do homicídio, é a prestação de alimentos indenizatórios, ou seja, é o valor que o sujeito estaria contribuindo para a sua família, mas que agora não pode mais. Existem lucros e rendas cessantes. cessantes. O taxista, quando fica na oficina por conta de um dano experimentado, ficará sem trabalhar. Se o valor da reparação do carro foi 3 mil reais, isto será dano emergente. Todavia, durante o período que o sujeito ficou sem trabalhar ele não ganhou, devendo receber os danos negativos, ou seja, os lucros cessantes por aquilo que não recebeu durante o período. período. O pensionamento, nome que recebe a indenização de dano material que sofre a família ou a própria vítima, em razão da perda do trabalho, também se indeniza. Para se chegar ao valor da indenização, primeiro se chega à expectativa de vida da vítima. Para se chegar a esse dado, utiliza-se a informação do IBGE. Após isso, o STJ entende entende que a indenização deve levar em conta somente a fração de 2/3 do salário da vítima. Isso porque se presume que 1/3 ela gasta com ela mesma. Portanto, 2/3 irão para os dependentes da vítima, mais FGTS, décimo terceiro, férias, horas extras eventuais, até o limite da idade de expectativa de vida provável da vítima. vítima. Supondo que o acidente tenha atingido uma vítima que já tinha ultrapassado este limite de idade de vida provável, provável, trazido pelo IBGE. Ex.: atropelaram o senhor de 80 8 0 anos na faixa de pedestre. Nesse caso, faz-se um cálculo de sobrevida, de acordo com as condições gerais daquele sujeito. Não somente, esse cálculo poderá variar de 2 a 5 anos, ou até maior. maior.
Questiona-se: e se a vítima era autônomo e não tinha meios de comprovar os ganhos? Nesse caso o STJ entende que deve ser presumido o ganho de um salário mínimo vigente. alguns casos, odaSTJ tem quebrado esta regra de que a indenização deverá fixada com baseEm na vida provável vítima falecida. Exemplo disso ocorre nos casos em que aser vítima é o filho da família. Ex.: filho teria 17 anos quando faleceu. Nesse caso, ele contribuiria para família até certa idade. Nos casos em que falece o pai da família, família, o qual tinha 54 anos e o filho tinha 17
304 307
Matheus Zuliani
anos. Nesse caso, o filho não vai ficar recebendo do pai até o fim da vida provável, mas apenas até os 24 ou 25 anos, que é o limite da relação de dependência. dependência. Existe, ainda, a hipótese em que o falecimento falecimento é de filho menor impúbere. Neste caso, a Súmula 491 do STF estabelece que é indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, menor, 47 ainda que não exerça trabalho remunerado . O cálculo dessa indenização é feito com base num salário mínimo, contabilizando 2/3 no período em que o menor teria entre 14 a 24 anos, supondo que ajudaria a família. família. No entanto, existem julgados que defendem alimentos indenizatórios aos pais, inclusive após este período. Nessa situação, em que o indivíduo atinge 24 ou 25 anos, presumese que ele teria casado, hipótese que passará a contribuir com 1/3 de seus rendimentos. rendimentos. Flávio Tartuce critica essa visão do STJ, alertando que isto não é a realidade brasileira. Para ele, a pessoa com 25 anos, como regra geral, não contribui com mais nada para sua família. família. Segundo o STJ, na responsabilidade civil extracontratual, se houver a fixação de pensionamento mensal, os juros moratórios deverão deverão ser contabilizados a partir do vencimento vencimento de cada prestação, e não da data do evento danoso ou da citação. Não se aplica ao caso a Súmula 54 do STJ, que somente tem incidência para condenações quemas são fixadas em uma únicamensal, parcela.neste Se a condenação responsabilidade extracontratual, o juiz fixar pensão caso, sobre for as por parcelas já vencidas incidirão juros de mora a contar da data em que venceu cada prestação. Sobre as parcelas vincendas, em princípio não haverá juros de mora, a não ser que o devedor atrase atrase o pagamento, situação na qual os o s juros irão incidir sobre a data do respectivo vencimento. Esse tema foi objeto do informativo 580 do STJ. STJ. O dano moral é a lesão ao direito de personalidade da pessoa. pessoa. A angústia, o sofrimento ou a dor são efeitos do dano moral. Esses eram os requisitos imprescindíveis para a existência do dano moral. No entanto, a jurisprudência foi banalizando o dano moral, permitindo-se que situações em que não houve angustia, sofrimento ou dor gerassem indenização. Isso porque o dano moral é configurado a lesão de direitos da personalidade. Tanto Tanto é que a indenização por danos morais, quando começou a ser aplicada no Brasil, tinha a finalidade de amenizar a dor sofrida com a pecúnia recebida, sabendo que o dinheiro nunca iria fazer a dor passar, mas sim, ajudar a esquecê-la, proporcionando momentos de prazer. prazer. Se estiver presente o sentimento negativo, poderá ou não gerar dano moral. moral. Demonstrada a ocorrência da ofensa, não é preciso comprovar que essa ofensa gerou dor, angústia ou sofrimento para configuração do dano moral. Diante disso, em algumas situações entende-se que o dano moral é presumido. Esse dano moral presumido recebe o nome de dano moral in re ipsa. No dano moral não existe uma finalidade de acréscimo patrimonial, tanto é que não incide imposto de renda sobre esta indenização. Esse entendimento entendimento,, inclusive, é sumulado pelo
STJ.48 Alguns doutrinadores defendem o dano moral e dano moral direto e indireto. No dano moral direto a lesão atinge a própria pessoal, diretamente. diretamente. O sujeito inscreveu o nome do lesado nos cadastros de inadimplentes. giro, moral indireto há um dano da no em ricochete, atingindo, também, uma terceiraNoutro pessoa. Istonoé,dano o dano moral que atinge a pessoa de forma 47 Súmula
491 do STF: STF: “É indenizável o acidente que cause a morte morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado”. remunerado”. 48 Súmula 498 do STJ: “Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais”. morais”.
305 308
Matheus Zuliani
reflexa. Por exemplo, por conta da atitude imprudente alguém é morto. Há um dano moral à família do lesado. Veja, um terceiro experimentou o dano moral por um fato ocasionado a outra pessoa. Ex.: uso indevido da imagem do morto ou lesão à honra do morto. morto. É preciso tecer comentários acerca do arbitramento do dano moral. Nota-se que não há, no nosso ordenamento jurídico, o tabelamento do dano moral. Se a indenização por dano moral fosse tabelada isso facilitaria o ofensor a prever a sua conduta e colocar na balança os pós e os contras da prática de um ilícito. Nesse contexto, ficou a cargo do Magistrado arbitrar a indenização quando ocorrer ofensa ao direito de personalidade. personalidade. Acerca da fixação da indenização o Desembargador Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Ênio Santarelli Zuliani, pai do autor que vos escreve, ensina: ensina: O arbitramento é um ato de consciência jurídica e o juiz deve mentalizar, em primeiro lugar, a situação da vítima (a extensão do dano e sua repercussão na esfera íntima do indivíduo e no aspecto social). Esse é um exercício que se cumpre examinando as condições pessoais do lesado, sua capacidade de autodeterminação diante da gravidade do fato e do trauma que um ser humano dotado de personalidade mediana (entre o fraco e o forte) suporta, bem como a perspectiva de superação com o poder do dinheiro a ser pago (ZULIANI, Ênio Santarelli in Direitos in Particularidades do Arbitramento do Dano Moral Na Responsabilidade Civil do Estado – Responsabilidade Civil do Estado, Desafios Contemporâneos – Editora QuartierLatin). QuartierLatin).
O STJ49 também adotou um critério bifásico de arbitramento do dano moral. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. Sobre a natureza jurídica da indenização por danos morais, existem três correntes que tentam defini-la. A primeira corrente entende que a indenização de danos morais tem a natureza meramente reparatória. Está superada. A segunda, por sua vez, defende que a indenização por danos morais tem caráter punitivo ou disciplinador ( punitive damages). A ideia é punir alguém pelo fato de ter violado um direito da personalidade. Essa teoria não foi adotada, embora existam alguns julgados que a mencionem. Veja, os EUA adotam essa teoria. Em um caso de 1990 (BMW vs Gore) a BMW foi condenada, em última instância, ao pagamento de uma indenização por 2 milhões de Dólares pelo fato de vender veículos zero quilômetros com uma repintagem parcial50. No Brasil, o TJSP reduziu a indenização por danos morais e materiais contra 49
STJ - REsp nº 1152541 / RS e REsp nº 710879 / MG.
50“Em
1.990, Gore comprou um automóvel novo numa Concessionária BMW, na cidade de Montgomery, Alabama. Nove meses após a compra, detectou que o veículo passara por uma repintagem parcial antes de ser vendido como novo. Revoltado com a descoberta Gore demandou judicialmente contra a BMW, alegando falha no dever de informação. A montadora BMW admitiu tal prática em 1.000 (um mil) veículos para revenda nas concessionárias da
marca sem informações aos distribuidores. Na sua demanda, Gore conseguiu provar uma desvalorização inicial do veículo em US$ 4.000 dólares com a repintura e foi recompensado nesse montante pela não informação da BMW. E, a montadora alegou o dano presumido que fora causado por chuva ácida durante o transporte do veículo da Alemanha para os Estados Unidos. Mas, a demanda de Gore incluía um pedido de indenização punitiva de US$ 4 milhões dólares da desvalorização multiplicado pelo da número veículos que foi acolhido de pelo júri do(valor Tribunal de Birmingham,unitária restando na condenação BMW de nesse valor,repintados), a título de punitive damages pela política de não informação e omissão fraudulenta. Inconformada, a BMW apelou perante a Suprema Corte do Estado do Alabama, pleiteando a modificação da decisão quanto à imposição da indenização punitiva. Esta corte reduziu a condenação para US$ 2 milhões, por entender que caberia deliberar somente pelos veículos vendidos no Estado de Alabama. Novo recurso interposto na Suprema Corte dos Estados Unidos, que para resolver a questão e ratificar entendimento a ser aplicado a futuros casos de punitive damages estabeleceu três parâmetros gerais
306 309
Matheus Zuliani
a BMW pela morte do Cantor João Paulo (aquele que fazia dupla com Daniel), para R$ 300 mil reais, por um suposto defeito na roda. O STJ ainda não analisou o caso, embora o TJSP tenha reconhecido uma culpa parcial do cantor na condução do veículo. Veja a gravidade dos fatos e o valor da indenização. Conclui-se que o Brasil não adota essa teoria. Por fim, a terceira defende que a indenização por danos morais tem caráter compensatório, caráter reparatório, mas também tem um caráter pedagógico, disciplinador, visando coibir novas condutas. Não pode ser ínfima a indenização a fim de fomentar a prática ilícita pelo ofensor. Esta é a corrente que prevalece. Por fim, para concluir a indenização por danos morais, segue alguns casos que o STJ tem enfrentado. A presença de corpo estranho dentro de embalagens gera o dever de indenizar? A presença de corpos estranhos encontrados dentro das embalagens de alimentos gera ao consumidor o direito à indenização. A concessão de danos materiais é pacífica na doutrina e na jurisprudência, tendo o consumidor o direito de ser reparado pelo valor pago no produto viciado. A questão ganha certa controvérsia no que concerne à concessão de danos morais. A jurisprudência majoritária tem concedido indenização por danos morais quando o consumidor se depara com corpos co rpos totalmente estranhos ao alimento que ali deveria constar. c onstar. O Colendo Superior Tribunal de Justiça concedeu indenização por danos morais51à consumidora que encontrou um preservativo masculino dento do frasco de molho de tomate . Em outro caso a mesma corte superior concedeu indenização ao consumidor que se deparou com uma barata dentro da lata de leite condensado52. O STJ tinha posição de que a indenização por danos morais apenas tinha sentido se o alimento era ingerido pelo consumid consumidor. or. Agora, o STJ fez a revisão de sua posição, adotando a posição que já era firmada pela Ministra Nancy Andrighi, ou seja, de que a compra de produto alimentício que contenha corpo estranho no interior na embalagem, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, co nteúdo, expõe a saúde do consumidor a risco e, como consequência, dá direito à compensação por dano moral, em virtude da ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, resultante do princípio da dignidade da pessoa humana53. Questiona-se: a espera na fila do banco gera indenização por dano moral? O ordenamento jurídico vigente autoriza que se legisle acerca do tempo máximo permitido ao consumidor para aguardar em fila de atendimento de instituição financeira, sob pena de ultrapassado esse tempo o banco indenizar o consumidor lesado. Entretanto, a jurisprudência, de forma acertada, concluiu que não basta apenas ultrapas ultrapassar sar o tempo máximo de limite imposto pela legislação. Deve-se, todavia, existir algum fato atrelado à demora no atendimento que possa causar ao consumidor lesão ao seu direito de personalidade, como colocar em risco à saúde do consumidor. Apenas a espera por atendimento bancário, por tempo superior ao previsto na legislação municipal ou estadual, não gera indenização por dano moral,
(incorporados na Due Process Clause of the Fourteenth Amendment to the United States Consitu tition) para aferição do quantum indenizatório: o grau de repreensão da conduta, a relação entre os danos compensatórios e os o s punitivos e, por fim, a magnitude de sanções civis e criminais por condutas similares (que na época eram de US$ 2 mil dólares). Ao final, a condenação reformada ficou em US$ 50 mil dólares, correspondente ao valor de um novo veículo. Tal decisão confirmou umum “enorme exagero” (grossjudicial, excessiveness) pacificou entendimento a matéria, constituindo relevante precedente ao admitirnaa condenação limitação do evalor das punitive damagessobre a bases constitucionais. (Moraes, op. Cit., p. 240-245)”. 240-245)”. SAMPAIO, Carla A. B. Aplicação da Teoria dos Punitive Damages às Relações Trabalhistas. Monografia de Graduação em Direito. Faculdade Baiana de Direito, Salvador/BA, 2016. 51 STJ - REsp 1.317.611/RS – 1.317.611/RS – Relatora. Relatora. Ministra. Ministra. Nancy Andrighi – Andrighi – julgado julgado em 12/6/2012 – 12/6/2012 – informativo informativo n. 499. 52 STJ STJ – – REsp REsp 1.239.060/MG – 1.239.060/MG – Relatora Relatora Ministra - Nancy Andrighi - publicado no DJe de 10/5/2011. 53 STJ STJ – – REsp REsp 1768009 – 1768009 – julgado julgado em maio de 2019 – 2019 – Ministra Ministra Nancy Andrghi.
307 310
Matheus Zuliani
figurando, apenas, um desconforto54. No entendimento do STJ, STJ, a longa espera em fila de banco é irregularidade administrativa. 8.1 TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR C ONSUMIDOR A doutrina, há alguns anos, vem defendendo a possibilidade de responsabilidade civil pela perda injusta e intolerável do tempo útil. A decisão na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, que se evidencia quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar desvi ar as suas competências – competências – de de uma atividade necessária ou por ele preferida – – para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável 55.
A pessoa jurídica sofre dano moral? O tema está pacificado na jurisprudência e no código civil caminha neste sentido ao estipular, no art. 52, que se aplica à pessoa jurídica, no que couber, os direitos da personalidade. Portanto, o Código Civil vai reconhecer a existência de direitos da personalidade em favor da pessoa jurídica. Se ela tem direitos da personalidade, e se o dano moral é violação aos direitos da personalidade, quer dizer que, se a pessoa jurídica sofrer violação em um de seus direitos da personalidade, haverá sofrido dano moral, cabível indenização neste sentido. Normalmente atinge a honra objetiva da pessoa jurídica. Ex.: inscrição indevida em cadastro de inadimplentes da pessoa jurídica. São alguns direitos da personalidade da pessoa jurídica: direito ao nome, direito à honra objetiva, direito à imagem, etc. Inclusive, o STJ editou a súmula 227 que diz “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. moral”. O STJ também decidiu a respeito do cabimento ou não de indenização por danos morais em benefício de pessoa jurídica de direito público. Ocorre que o STJ entendeu que não são cabíveis. O fundamento é a origem do instituto do cabimento da indenização por danos morais. Como se sabe, o dano moral busca proteger os direitos fundamentais. E a origem dos danos fundamentais está ligada à necessidade de se proteger o cidadão do Estado. Por isso, tanto a doutrina como a jurisprudência somente irão reconhecer às pessoas jurídicas de direito público direitos fundamentais de caráter processual ou que assegurem a ela a sua autonomia. Veja, são direitos fundamentais que asseguram proteção ao Estado contra o próprio Estado. Para o STJ, não cabe ao Estado alegar que um indivíduo violou direito da personalidade do Estado e, portanto, deve indenizá-lo moralmente, pela violação da imagem. 9. DANO ESTÉTICO
O dano estético não é o mesmo que dano moral. Hoje, doutrina e jurisprudência separam dano estético de dano moral, mas ambos são danos de caráter extrapatrimonial. O C. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 387,
54 STJ 55 STJ
- REsp 1.647.452. REsp 1737412/SE - Min. Nancy Andrighi.
308 311
Matheus Zuliani
admitindo a cumulação dos pedidos de indenização por danos morais e por danos estéticos, in verbis: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”. moral”. O dano estético consiste na lesão direcionada a parte física do corpo humano, transformando a parte bela em algo repugnante, repulsivo. Para Teresa Ancona Lopes, professora da USP, quando se fala em dano estético “estamos querendo significar a lesão à beleza física, ou seja, á harmonia das formas externas de alguém”. (LOPEZ, Teresa Ancona. O Dano Estético – Estético – São São Paulo: RT, 1980). Estes danos estão presentes quando a pessoa tem uma ferida, uma cicatriz, um corte na pele, quando sofre uma lesão ou a perda de um órgão, podendo ser inclusive interno, desde que seja visível. A imputação também pode ser dano estético. O dano estético é presumido, pois está exteriorizada a lesão (in re ipsa). Portanto, cabe ao Magistrado analisar a lesão. Uma vez constatada o dano moral é presumido. 10. DANO MORAL COLETIVO Dano moral coletivo é o dano que atinge ao mesmo tempo vários direitos da personalidade de pessoas uma determinada categoria jurídica. Os danos morais coletivos não têm caráter difuso. O dano moral coletivo tem previsão no Art. 6º, 6º , VI, do Código de Defesa do Consumidor e art. 1º, IV, Lei nº 7.347/85, in verbis: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (...) IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.
Há uma diferença entre interesse difuso e coletivo. Difuso é o que é de todos e não é de ninguém, ou seja, que pertence a coletividade. Coletivo, por sua vez, é aquilo que pertence a uma determinada categoria jurídica. O dano moral é in rei psa, ou seja, presumido. No entanto, assim atestou o STJ: O dano moral coletivo se dá in rei psa, contudo, sua configuração somente ocorrerá quando a conduta antijurídica afetar, intoleravelmente, os valores e interesses
coletivos fundamentais, mediante conduta maculada de grave lesão, para que o instituto não seja tratado de forma trivial, notadamente em decorrência da sua repercussão social56.
acima, o STJ reconheceu o dano moral coletivo por abusopelo do direito emNesse razãomesmo de ter ajulgado emissora de televisão exibido filme fora do horário recomendado
56
STJ - REsp 1840463 / SP – SP – julgado julgado em 19/11/2019.
309 312
Matheus Zuliani
órgão competente, já que verificada a conduta que afronte gravemente os valores e interesses coletivos fundamentais (Informativo de jurisprudência n. 663 de fevereiro de 2020). O dano moral difuso ou coletivo só pode ser pleiteado por meio de ação civil pública. Esse é o mecanismo para pleitear dano moral difuso e coletivo. Por fim, o valor da condenação a título de dano moral coletivo vai para um Fundo previsto no art. 13 da LACP. É um fundo para recompor o bem jurídico lesado. 11. DANOS SOCIAIS Antônio Junqueira, professor da USP, propõe uma nova modalidade de dano, denominado dano social. Danos sociais são lesões à sociedade, que atingem à qualidade de vida da sociedade, tanto por conta do seu rebaixamento patrimônio moral, principalmente no tocante à segurança, quanto por diminuição da qualidade de vida. vi da. Esse rebaixamento pode ter repercussão material e também repercussão moral. O dano social decorre de uma conduta socialmente reprovável. São danos difusos, envolvendo direitos difusos, sendo as vítimas indeterminadas e indetermináveis. Por conta disso, a indenização por danos sociais também está prevista no art. 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor. 12. DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE A teoria da perda de uma chance ocorre quando a pessoa vê frustrada uma expectativa que ela tinha e que, dentro da lógica do razoável, ela teria, caso as coisas tivessem seguido o seu curso normal. É a perda da chance séria e real que justifica a indenização. Essa chance de vitória deve ser séria e real. Essa teoria foi importada da França ( perte d’une chance). O caso mais emblemático de aplicação a teoria da perda de uma chance foi no julgamento de um caso envolvendo o programa famoso de uma emissora de televisão denominado de “Show do Milhão” (REsp. 788.459, BA). Não obstante esse caso, essa mesma teoria tem muita incidência em casos de responsabilidade civil por erro médico e do advogado. Nesse tema de responsabilidade civil do advogado escreveu o Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Ênio Santarelli Zuliani: Perda de uma chance é uma expressão feliz que simboliza o critério de liquidação do dano provocado pela conduta culposa do advogado. Quando o advogado perde prazo, não promove a ação, celebra acordos pífios, o cliente, na verdade, perdeu a oportunidade de obter, no Judiciário, o reconhecimento e a satisfação integral ou completa de seus direitos (art. 5º, XXXV, da CF). Não perdeu uma causa cert certa; a; perdeu um jogo sem que lhe permitisse disputá-lo, e essa incerteza cria um fato danoso. Portanto, na ação de responsabilidade ajuizada por esse prejuízo provocado pelo
profissional do direito, o juiz deverá, em caso de reconhecer que realmente ocorreu a perda dessa chance, criar um segundo raciocínio dentro da sentença condenatória, ou seja, auscultar a probabilidade ou o grau de perspectiva favorável dessa chance. Resulta que, em se confirmando que a ação não examinada (por erro do advogado) era fadada ao insucesso, se fosse conhecida e julgada, o advogado, mesmo errando no antecedente, não responde pela consequência. Isso porque equivale a afirmar que a obrigação, mesmo mal desempenhada, terminou produzindo, por vias oblíquas, o único resultado que dela se esperava, ou seja, absolutamente nada. No entanto, concorrendo um mínimo de probabilidade de êxito (jurisprudência favorável ao direito do cliente, embora não uniformizada), o juiz deverá considerar
310 313
Matheus Zuliani essa possibilidade, dentro de critério jurídico razoável, e, com isso, fixar o quantum (art. 944, do CC) 57 .
Sobre a teoria da perda de uma chance, nos termos da doutrina mais conceituada, sua natureza é de direito material especial, estando entre o dano emergente e o lucro cessante. Nesse sentido é a posiçãopela do STJ quando do julgamento do REsp Nº 1.757.936 – 1.757.936 – SP, SP, que acolheu o pedido de indenização perda de uma chance de um participante do programa Amazônia – reality – reality show, exibido pela TV Record em 2012. Não existe critério determinado na lei para o arbitramento dessa indenização. No entanto, sabe-se que o valor da indenização será sempre inferior ao da vantagem perdida, pois caso fosse, estar-se-ia indenizando o próprio dano, que não é o propósito da indenização. 13. DANO BUMERANGUE Consiste no dano bumerangue aquele causado pela própria vítima em resposta à ofensa que sofreu. Alguém ofende a minha honra e, em troca, eu também ofendo a dela. Nesse caso, pode haver compensação de culpas e pode o juiz determinar que ninguém irá indenizar ninguém (CC, art. 945). 14. DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO DE TERCEIRO T ERCEIRO A responsabilidade civil por ato de terceiro está prevista nos artigos 932 93 2 e 933, ambos do Código Civil. É importante mencionar que as pessoas que são responsáveis respondem objetivamente, desde que comprovada a culpa das pessoas por quem eles respondem (CC, art. 933). Por isso que Álvaro Villaça de Azevedo fala em responsabilidade objetiva impura. No inciso I do art. 932 temos a responsabilidade civil dos os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Verifica-se pela redação do Código Civil que o filho menor deve estar sob a autoridade de um dos pais e em sua companhia. Os pais têm responsabilidade objetiva pelo ato culposo do filho. Assim, não precisa provar a culpa dos primeiros, mas precisa demonstrar a dos segundos. No inciso II art. 932 há a responsabilidade do tutor e do curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições. condições. Quando diz “nas mesmas condições”, refere-se ao “sob sua autoridade e em sua companhia” do inciso antecedente. Nesse caso também há responsabilidade objetiva impura, ou seja, comprovada a culpa do tutelado ou do curatelado, tem a responsabilidade objetiva do tutor e do curador. O inciso III, por sua vez, elenca a responsabilidade do empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. Sobre essa responsabilidade, entende-se que não há necessidade de relação de emprego,
bastando a relação de pressuposição, baseada na confiança. Desta forma, a jurisprudência tem dado uma interpretação ampliativa a essa relação de confiança. Pense na hipótese do sujeito que empresta seu carro a outrem. Nota-se que essa conduta configura um contrato de comodato. Se o comodatário atropelar alguém de forma culposa, o comodante será responsabilizado com fundamento nesse inciso do art. 932 do Código Civil.
57 ZULIANI,
Ênio Santarelli in Responsabilidade Civil do Advogado apud James Eduardo de Oliveira – – Código Civil Comentado e Anotado – Anotado – Doutrina Doutrina e Jurisprudência Jurisprudência – – 2ª 2ª Edição – Edição – Editora Editora Forense
311 314
Matheus Zuliani
Outro caso é o da responsabilidade objetiva do hospital pelo ato culposo praticado pelo médico integrante do seu corpo clínico. Comprovada a culpa do médico, o hospital responde. Existe, inclusive, um enunciado da Jornada de Direito Civil nesse sentido 58. A uma jurisprudência do STJ que entende que no caso de erro médico, para se apurar a responsabilidade do hospital, sempre haverá a necessidade de discutir culpa, sob pena de transferir uma indevida responsabilidade objetiva para a hipótese de erro médico, o que não se admite. O inciso IV diz que responde os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. São os o s donos de hotéis e afins, bem como estabelecimentos de ensino. Desta forma, se o filho menor não estiver na companhia dos pais, mas sob os cuidados da escola, tendo ocorrido a culpa do menor em um evento que gere a responsabilidade civil, não serão os pais que responderão, mas sim, a escola, com fundamento nesse inciso. A responsabilidade por bullying tem previsão nesse inciso. O bullying é o ato de valentia praticado em ambiente escolar para causar situação vexatória em outro aluno. Se o bullying for praticado na escola, aplica-se a plica-se o art. 932, IV, Código Civil, respondendo o estabelecimento de ensino, se for privado, com a necessidade de prova da culpa do aluno bolinador. Também é possível a incidência do Código de Defesa do Consumidor em evidente diálogo das fontes. Se for escola pública responde o Estado com base no art. 37, § 6º, Constituição Federal. Porém, se o bullying for praticado fora da escola (no caminho, por exemplo), quem responde são os pais, pelo art. 932, I, Código Civil. Nesse sentido é a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Confira: A omissão de estabelecimento de ensino em adotar medidas cabíveis para fiscalizar, apurar e coibir conduta reiterada de ofensas e agressões a aluno caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável em razão dos consequentes transtornos físicos e psíquicos ocasionados à vítima (TJDFT - Acórdão n. 946381, Relatora Designada Desª. FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 1º/6/2016, Publicado no DJe: 10/6/2016).
Por fim, o inciso V diz que são responsáveis os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia. O dispositivo diz uma regra clara, se houve proveito do crime, certamente haverá a responsabilização até a quantia recebida. Conjugado com o tema da responsabilidade civil por ato de terceiro, existe a questão do direito de regresso. Nesse sentido, dispõe o art. 934 do Código Civil que diz: “Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz”. A exceção é a ausência do regresso do ascendente contra o descendente incapaz.
Todavia, poderá providenciar o que se chama de adiantamento de legítima, como se nota do art. 2.010 do Código Civil. O adiantamento da legítima é a possibilidade de ser descontado na herança um gasto extraordinário que o pai teve com o filho, por meio da colação. Por fim, o Código Civil trata da responsabilidade solidária dos causadores do dano na hipótese geral e também na hipótese da responsabilidade por ato de terceiro. Dispõe o 942 que “os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação 58 Enunciado
191 da III Jornada de Direito Civil: “A instituição hospitalar hospitalar privada responde, na forma do art. 932, III, do Código Civil, pelos atos culposos praticados por médicos integrantes de seu corpo clínico”.
312 315
Matheus Zuliani
do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação”. Complementa o parágrafo único que são solidariamente responsáveis responsáveis com os autores os coautores e as pessoas designadas no art. 932 do Código Civil. 15. DA RESPONSABILIDADE DO INCAPAZ O Código Civil, no art. 928, trata da responsabilidade civil do incapaz. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. A indenização, nesse caso, deverá ser equitativa e não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. Assim, a doutrina diz que a responsabilidade do menor é subsidiária e mitigada. Subsidiária porque ele só vai responder seu os o s pais não puderem responder. E mitigada por que será fixada de forma equitativa, não respondendo ao princípio da reparação integral do dano. Isso porque deverá respeitar, com isso, a tutela do patrimônio mínimo do incapaz. 16. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO DONO OU DETENTOR DE ANIMAIS Dispõe o art. 936 do Código Civil que o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Não havendo culpa exclusiva da vítima ou força maior, haverá uma causa excludente do nexo de causalidade. Na verdade, a responsabilidade civil do dono ou detentor do animal é objetiva. Não se fala mais em culpa in custodiendo. A lei não prevê mais a excludente do “máximo cuidado na guarda”, que trazia a ideia de culpa presumida (Sérgio Cavalhieri Filho). Pelo CC/16, se o dono do animal provasse que tivesse tomado o máximo cuidado na guarda, ele não respondia. Se provar hoje que teve esse máximo cuidado na guarda, ele responde. Hoje, para não responder, deve-se provar culpa exclusiva da vítima ou força maior. A jurisprudência tem aplicado esse dispositivo ao lado do Código de Defesa do Consumidor, em diálogo das fontes. O STJ, no caso do menor que foi morto por leões durante espetáculo circo instalado na do área contígua a59shopping center , decidiu aplicar tanto o Código Civil quantode o Código de Defesa Consumidor . É possível reconhecer culpa concorrente da vítima para atenuar a responsabilidade do dono ou detentor do animal. Isso seria uma calibração do nexo de causalidade. 17. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DONO DO PRÉDIO OU CONSTRUÇÃO POR SUA RUÍNA O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta. É o que dispõe o art. 937 do Código Civil.
Essa é uma primeira hipótese de responsabilidade civil pelo fato da coisa. Neste caso, o dono da construção responde objetivamente por dois motivos. O primeiro é pelo risco criado ou pelo risco proveito. A segunda é pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, quando for o caso. Essas situações, na imensa maioria dos casos, estarão inseridas dentro da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o morador do prédio 59
REsp 1.100.571-PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/4/2011 - Informativo de jurisprudência n. 468
313 316
Matheus Zuliani
será considerado como consumidor direto (quem comprou o apartamento) e a vítima do evento serão consideradas consumidores por equiparação (bystander). Perceba que não é defenestração, ou seja, não se trata de coisas jogadas da janela. Aqui é o prédio em ruínas. O Código exige que essa necessidade de reparos seja manifesta. Por falar em objetos que caem da janela, dispõe o art. 938 que “aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido”. indevido”. Fenestra é janela. Defenestrar é jogar pela janela. Trata-se de mais um caso de responsabilidade civil objetiva em razão da coisa. Fala-se também em responsabilidade civil por effusis et dejectis (effusis é líquido e dejectis é sólido). O responsável pela conduta é aquele que habitar o prédio. Nesse sentido, ainda que o imóvel esteja alugado, a responsabilidade é do locatário. A responsabilidade é objetiva diante de um risco criado. E se a coisa for lançada de um condomínio edilício, quem responde caso não se consiga identificar o responsável? O entendimento majoritário é no sentido de que responderá todo o condomínio, assegurado o direito de regresso contra o culpado. Nesse sentido, REsp. 64682/RJ. Venosa chama isso de “pulverização de responsabilidade” (responde todo o condomínio). 18. DA CLÁUSULA DE NÃO DE INDENIZAR A cláusula de não indenizar é uma prática muito comum aposta em contratos de adesão, ou então, fixadas em locais de prestação de serviços no qual o contrato é verbal (placa dentro do estacionamento que diz que não se responsabiliza por objetos deixados dentro do veículo). A cláusula de não indenizar é uma previsão que exclui totalmente a responsabilidade da parte. Essa cláusula é conhecida como cláusula de irresponsabilidade. A aplicação dessa cláusula de não indenizar é uma aplicação muito comedida e restrita. A cláusula de não indenizar só vale para os casos de responsabilidade contratual, não havendo falar em casos de responsabilidade extracontratual. A cláusula de não indenizar não incide nos casos em que houver conduta dolosa, ou criminosa, da parte. Ex.: diante de um contrato que tem cláusula de não indenizar e a outra parte atua dolosa, ou criminosamente, para causar o dano. Neste caso, a cláusula de não indenizar não será válida. É nula a cláusula de não indenizar quando inserida em contrato de consumo. É nula a
cláusula de não indenizar nos contratos de adesão. É nula a cláusula de não indenizar nos contratos de transporte. Também não tem validade e nem eficácia a cláusula de não indenizar nos contratos de guarda. Ex.: contratos c ontratos de estacionamento. É possível que haja causa excludente do nexo de causalidade nos casos de contrato de guarda. Ex.: roubo dentro do estacionamento. Nesse caso, a empresa de estacionamento não responde por assalto a mão armada ocorrida dentro do estacionamento.
314 317
CAPÍTULO 8 – 8 – DIREITO DIREITO DAS FAMÍLIAS 1. DIREITO DE FAMÍLIA 1.1. INTRODUÇÃO AO DIREITO DE FAMÍLIA A família, ao longo da história, teve diferentes formatos e interpretações. É um instituto em constante evolução e isso decorre da própria evolução da sociedade. Compreender a família impõe compreender o próprio contexto histórico em que inserida. Assim é que o estudo do Direito de Família exige atualidade. Esse estudo abrange conteúdos como: casamento, união estável, relações de parentesco, filiação, alimentos, bens de família, tutela, curatela e guarda. É um ramo do Direito Civil que está em constante evolução e isso ocorre em razão das rápidas mudanças sociais, relacionadas ao modo de agir e de pensar das pessoas, que muito interferem particularmente nesse campo do direito, de modo que, não raras vezes, a legislação não consegue acompanhá-las, tornando necessária a solução dos casos concretos a partir da aplicação de princípios e de outras formas de interpretação e integração do ordenamento jurídico. Daí o necessário estudo, não só da legislação pertinente, como também da jurisprudência atualizada e dos princípios pertinentes, que devem ser previamente compreendidos para o aprofundamento do Direito de Família. Fam ília. 1.2. PRINCÍPIOS DO DIREITO DE FAMÍLIA Para quem atua da área de Direito de Família, ou mesmo para preparação para concursos públicos, a exata compreensão dos princípios que a seguir serão expostos ajudará na solução de questões para as quais, numa análise inicial, parece não haver regra aplicável. Conhecê-los e, sobretudo, compreendê-los fará a diferença na hora da prova e na prática jurídica, para solução de casos concretos. É importante, então, traçar as diferenças entre princípios e regras, o que, ao final, evidenciará a importância dos princípios até para correta compreensão e aplicação da regra. Sobre o tema, Maria Berenice Dias explica que o ordenamento jurídico positivo compõe-se de princípios e regras cuja diferença não é apenas de grau de importância. Acima das regras legais, existem princípios que incorporam as exigências de justiça e de valores éticos que constituem o suporte axiológico, conferindo coerência interna e estrutura harmônica a todo o sistema jurídico.
A autora continua, acrescentando que os princípios são normas jurídicas que se distinguem das regras, não só porque têm alto grau de generalidade, mas também por serem mandatos de otimização.
Possuem um colorido axiológico mais acentuado do que as regras, desvelando mais nitidamente os valores jurídicos e políticos que condensam. Devem ter conteúdo de validade universal. Consagram valores generalizantes e servem para balizar bali zar todas as regras, as quais não podem afrontar as diretrizes contidas nos princípios (DIAS, 2020, p. 58).
Como se extrai das palavras de Maria Berenice, os princípios têm esse grau generalizante, de modo que sua violação é mais ampla e, por conseguinte, mais grave que a violação de uma regra. As regras, por sua vez, e como também ensina Maria Berenice, 315 318
são normas que incidem sob a forma “tudo ou nada”, o que não sucede com os princípios. Quando, aparentemente, duas regras incidem sobre o mesmo fato, é aplicada uma ou outra, segundo critérios hierárquico, cronológico ou de especialidade. Aplica-se uma regra e considera-se a outra inválida. As regras podem ser cumpridas ou não, contêm determinações de âmbito fático e jurídico com baixa densidade de generalização. Quando são admitidas exceções, não se está frente um princípio, mas de uma regra concorrente ou subordinada à outra que lhe éa incompatível ou contrária (DIAS, 2020, p. 59).
Vê-se, a partir desses ensinamentos, o caráter conformador dos princípios e a sua evidente importância na exata compreensão e aplicação, em especial, do Direito de Família. Destaque-se, preliminarmente, que o estudo dos princípios que a seguir serão expostos deve sempre se guiar pela consideração do princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado como fundamento do Estado Democrático de Direito (artigo 1º, III, da CF), que, assim, fundamenta todas as relações entre pessoas, em especial daquelas que integram uma entidade familiar. a) Princípio da solidariedade familiar: no âmbito do direito de família, a solidariedade é compreendida com a ideia de que todos os membros de uma entidade familiar e cada um deles, considerados individualmente, respondem por todos os demais e por cada um, de forma recíproca. Esse princípio não se limita ao aspecto material, devendo ser concebido num sentido amplo, tendo um caráter afetivo, social, moral, patrimonial e espiritual. É um princípio de grande relevância, porquanto aplicável para diferentes questões relacionadas ao direito de família, a saber: na responsabilidade civil dos pais em relação aos filhos (arts. 932, I e 933); na comunhão de vida instituída pela família, com a cooperação entre seus membros (art.1.513); na mútua assistência moral e material entre os cônjuges (art. 1.566) e entre companheiros (art. 1.724); na colaboração dos cônjuges na direção da família (art. 1.567); na obrigação obrigaç ão dos cônjuges a concorrerem, na proporção de seus bens e dos rendimentos para o sustento da família (art. 1.568); na adoção (art. 1.618); no poder familiar (art. 1.630); no regime matrimonial de bens legal e o regime legal de bens da união estável é o da comunhão dos adquiridos após o início da união (comunhão parcial), sem necessidade de se provar a participação do outro cônjuge ou companheiro na aquisição (arts. 1.640 e 1.725); no dever de prestar alimentos, devido aos parentes, aos cônjuges ou companheiros que poderão pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação (art. 1.694); no direito real de habitação, presente no art. 1.831, da lei civil, que tem como essência a proteção do direito de moradia do cônjuge supérstite. Em decorrência da aplicação desse princípio, é interessante lembrar que, quando do rompimento do vínculo matrimonial ou da união estável, mesmo se reconhecida a culpa de um dos cônjuges/companheiro pela separação, ele ainda assim poderá fazer jus aos alimentos, que, como se verá oportunamente, serão só aqueles imprescindíveis à sobrevivência e desde que não haja outros obrigados ao pagamento. Esses alimentos devidos pelo cônjuge/companheiro inocente ao culpado decorrem do princípio da solidariedade, que prevalece mesmo diante da
ocorrência da culpa. b) Princípio da igualdade entre filhos: está insculpido no art. 227, §6º da CF, que estabelece que os filhos, havidos ou não do casamento, ou por adoção, tem o oss mesmos direitos e qualificações, sendo proibidas quaisquer designações discriminatórias, relativas à filiação. Em razão desse princípio, não pode haver qualquer diferenciação no tratamento dos filhos em razão da origem da concepção ou mesmo por outras causas.
316 319
Entretanto, a igualdade dos filhos, protegida pela Constituição, não impede que haja, por exemplo, diferenciação de valores na fixação dos alimentos. É que a igualdade deve ser compreendida a partir da consideração das eventuais desigualdades existentes, sob pena de amparar tratamentos desiguais. Este foi, inclusive, o entendimento do STJ, no voto conduzido pela Ministra Nancy Andrighi (Recurso Especial nº 1.624.050/MG, 18/06/2018), que muito bem ponderou que o princípio da igualdade não tem natureza inflexível e que, a depender do caso concreto, a fixação do mesmo valor a proles distintas, sem uma análise criteriosa, acabaria, em essência, por dar tratamento desigual. c) Princípio da igualdade entre cônjuges e companheiros: o artigo 226, § 5º, da Constituição Federal, ao demonstrar a preocupação quanto à igualdade entre os cônjuges e companheiros de uma entidade familiar, estabelece a isonomia substancial entre eles, de modo que, por exemplo, havendo divergência na condução da família, nenhuma das vontades prevalecerá sobre a outra, devendo a questão ser, então, resolvida pelo poder judiciário. Isso porque, diferentemente do que ocorria na legislação de 1916, atualmente a condução do lar é exercida de forma igualitária. Em decorrência dessa igualdade, a escolha do domicílio compete a ambos os cônjuges/companheiros; um cônjuge pode adotar o sobrenome do outro; há reciprocidade do direito aos alimentos entre os cônjuges e companheiros e ambos os genitores exercem de forma igualitária o poder familiar. d) Princípio da não intervenção na família: também conhecido como princípio da liberdade, encontra fundamento no artigo 226, caput , CF, que estabelece que a família é a base da sociedade, tendo especial proteção do Estado e nela não podendo haver intervenção. Na mesma linha, o art. 1.513 do CC diz que é proibido a qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão de vida instituída pela família. Ainda relacionado ao princípio da não intervenção, temos que o § 7º da CF, seguido do art. 1.565, §2º, estabelecem que o planejamento familiar é de livre decisão do casal, sendo vedada qualquer tipo de coerção. Essa vedação, entretanto, não impede que o Estado incentive o controle de natalidade, planejamento familiar ou eduque as famílias por meio de políticas públicas. Porém, a decisão final deve ser sempre do casal. O dispositivo constitucional que trata do planejamento familiar foi regulamentado pela Lei nº 9.623/1996. e) Princípio do maior interesse criança e do adolescente: é clara a opção constitucional pela garantia dos direitos dasda crianças e dos adolescentes em todos os níveis de convivência; ou seja, tanto no espaço familiar como no meio social, de forma a garantir que se buscará sempre aplicar o que for melhor para a criança e para o adolescente. Assim é que a ideia do princípio do maior interesse da criança e do adolescente vem consagrada no art. 227, caput da da CF. A Constituição diz que é dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem (entre 15 e 29 anos), com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, alimentos, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, direito ao respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão. Veja que a proteção é conferida não só à criança e ao adolescente, como também ao jovem em geral, sendo de se se destacar que que é possível possível ser adolescente adolescente e jovem ao mesmo mesmo tempo. Dos 12 aos o enquadramento é como e, de a 29 éanos, o indivíduo é tido como jovem. Em 16, sendo assim, um menor com,adolescente por exemplo, 1515 anos, considerado adolescente e jovem. A extensão, ao jovem, da proteção conferida à criança e ao adolescente é claramente exposta no caput do do artigo 227 da CF, que diz: 317 320
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Relativamente à criança e ao adolescente, esse é um princípio de ampla aplicação no que diz respeito ao estabelecimento da guarda. No que se refere, por exemplo, à guarda compartilhada, a leitura dos dispositivos legais, que serão mais bem analisados quando do estudo dessa matéria, revelam que a guarda compartilhada tem prioridade em detrimento da unilateral e isso ocorre porque aquela se revela, em termos gerais, mais benéfica à criança ou ao adolescente. e) Princípio da afetividade: pode-se dizer que a afetividade é um desdobramento da própria dignidade da pessoa humana, na medida em que ganha destaque como forma de promoção da dignidade de cada um dos integrantes da entidade familiar. Isto porque a afetividade é importante para que cada um dos membros da família sinta-se encorajados no desenvolvimento e concretização de suas próprias personalidades. Assim é que o afeto, na atualidade, pode ser apontado como principal fundamento das relações familiares. Se não há afeto, não há família. Nesse particular, Daniel Carnacchioni esclarece que “não basta o afeto para a consolidação de uma família, mas sem afeto ela inexiste. O afeto é elemento fundamental de qualquer núcleo familiar, associado à dignidade da pessoa humana.” (CARNACCHIONI, 2018, p. 1460). Sobre o princípio da afetividade, importa considerá-lo particularmente sob o aspecto da possibilidade ou não de imposição desse sentimento pelo Estado. Em outras palavras, importa perquirir se o Estado pode ou não impor aos indivíduos a afetividade nas relações familiares. Nesse particular, Carnacchioni deixa claro que essa exigência importaria violação da liberdade do ser humano, que pode ou não amar, ter afeto ou não ter afeto. Logo, para o autor, não há como o sentimento ser imposto (CARNACCHIONI, 2018, p. 1460). Essa consideração é importante para análise das consequências do afeto (ou da sua falta). É que, a se concluir que o afeto não pode ser imposto pelo Estado, temos como consequência que: “caracterizado o afeto, dele é possível extrair co nsequências jurídicas, mas não se pode exigir que um pai tenha afeto por um filho apenas porque há entre eles vínculo biológico” (CARNACCHIONI, 2018, p. 1460). 1460). Essa matéria está diretamente relacionada à questão do denominado “abandono afetivo”. Para os que qu e sustentam que o afeto não pode ser imposto, seria equivocado o estabelecimento de consequências pelo que se chama abandono afetivo. Essa linha de pensamento parte da ideia de que somente se podem extrair consequências jurídicas do afeto quando ele efetivamente existe. Em outras palavras, o afeto faz surgir relações (por exemplo, a paternidade socioafetiva) e quando isso ocorre, devem ser tuteladas pelo Estado. Todavia, não havendo afeto, não poderia o Estado impô-lo, sob pena de violação a direitos fundamentais como o da liberdade e da dignidade da pessoa humana (CARNACCHIONI, 2018).
Podemos estabelecer algumas consequências do princípio da afetividade. Assim é que se pode dizer que decorrem do princípio da afetividade, dentre outros: a) a igualdade entre todos os filhos, independentemente de sua origem (art. 227, § 6º, CF);
b) a adoção, como escolha afetiva, com plena igualdade de direitos em termos de filiação (art. 227, §§ 5º e 6º, CF); c) reconhecimento dos mais variados tipos de família, inclusive as famílias homoafetivas, eudemonistas (cujo conceito será melhor trabalhado oportunamente) e a comunidade formada 318 321
por qualquer dos pais e seus descendentes, dentre outras, consideradas todas no amplo conceito de família constitucionalmente protegida (art. 226,CF); d) o direito à convivência familiar como prioridade prio ridade absoluta da criança e do adolescente (art. 227, CF). f) Princípio da função social da família: é extraído do art. 226 22 6 da CF, que estabelece que a família é a base da sociedade, recebendo uma especial proteção do Estado. Em assim sendo, as relações familiares serão analisadas dentro do contexto social, dentro daquilo que a sociedade hoje apresenta ao Estado. Se a sociedade muda, é preciso que a concepção de família também seja alterada, para, assim, atender ao ideal de realização de todos os integrantes da entidade familiar. Em assim fazendo, estará atendendo a essa função social da família. O princípio da função social da família é, por assim dizer, um reflexo do movimento de mudança do paradigma liberal-individualista, apoiado fortemente na teoria positivista, para o paradigma social-personalista, representado por teorias pós-positivistas que colocam a pessoa humana no centro das atenções. A pessoa passa a ocupar o lugar que outrora foi destacado ao patrimônio, de forma que são incorporados valores éticos e sociais para a interpretação e aplicação do Direito. Temos, então, que a família é a base da sociedade e que, além disso, tem uma função social que deve ser considerada nas mais diversas interpretações que se façam sobre esse instituto. g) Princípio da paternidade responsável: impõe responsável: impõe a observância quanto à obrigação dos pais de respeitarem, educarem, criarem e auxiliarem material e imaterialmente os filhos, podendo decorrer, da sua ausência, responsabilização cível e criminal. Como reforço a esse princípio, o Estado, embora não possa impor o planejamento familiar, confere instrumentos de educação e preparação para esse planejamento, a fim de que pais e mães tenham consciência de que o exercício da maternidade e da paternidade deve ocorrer de forma responsável, com vistas ao respeito à dignidade da pessoa do(a) filho(a). 1.3. CONCEPÇÃO CONSTITUCIONAL DA FAMÍLIA E OS TIPOS DE FAMÍLIAS A Constituição 1988 trouxe alterações na forma de aconceber e interpretar o direito de Federal família, de de modo que, a profundas partir da nova carta constitucional, legislação então vigente (Código Civil de 1916) sofreu grandes alterações em termos de intepretação. É possível dizer que, mesmo o Código de 2002, já entrou em vigor ultrapassado, na medida em que alguns de seus dispositivos, na forma com que literalmente interpretados, já não se adequavam à sociedade em constante evolução no modo de agir e pensar, reforçando a ideia de sua necessária adequação a partir de uma leitura conforme a Constituição de 88. Com a Constituição de 1988, houve o que a doutrina chamou de “constitucionalização do direito civil”, exigindo-se exigindo-se uma nova forma de interpretação para todos os o s institutos de direito civil, em conformidade com o novo texto constitucional, sobrepondo-se princípios como o da
dignidade da pessoa humana, função social da família e outros, em detrimento dos interesses particulares, que tão claramente se destacavam na legislação de 1916. Particularmente em relação ao Direito de Família, essa constitucionalização ocorrida a partir de 1988 trouxe consequências, reforçadasdeve compautar-se a legislação de 2002, porquanto deixou claro importantes que toda interpretação dos institutos nos princípios maiores da Constituição Federal. Nesse sentido, Lôbo assevera que
319 322
significa dizer que suas normas (do Código Civil) hão de ser interpretadas em conformidade com os princípios e regras que a Constituição estabeleceu para a família no ordenamento jurídico nacional, animados de valores inteiramente diferentes dos que predominavam na sociedade brasileira, na época em que se deu a redação do capítulo relativo ao pátrio poder do Código de 1916, que, em grande medida, manteve-se no capítulo destinadodeao1916, poder familiar para apelo família do século XXI. As palavras utilizadas pelo legislador reaproveitadas legislador do novo Código, são 70 apenas signos, cujos conteúdos deverão ser hauridos dos princípios e regras estabelecidos pela Constituição (LÔBO, 2004, p. 182).
A constitucionalização do Direito de Família importou num alargamento do próprio conceito de família, considerando aspectos como a afetividade, não tratada na legislação anterior. Assim é que, a partir dessa leitura constitucional, reconhece-se uma pluralidade de famílias, que não mais se constituem apenas pelo matrimônio. Interpretando-se o art. 226 da CF, pode-se dizer que a família decorre de alguns institutos, tais como: casamento civil, união estável, que pode ser formada entre pessoas de mesmo sexo e/ou de sexos distintos e a chamada família monoparental (um dos pais e os filhos). Esse rol constitucional é um rol exemplificativo, passando admitir outras manifestações familiares, como, por exemplo, a família anaparental, ou seja, que é aquela formada sem a figura do pai eanaparental. da mãe. Irmãs ou irmãos que vivam juntos, sem a figura dos pais, constituem uma família Quanto às famílias decorrentes de uniões e casamentos homoafetivos, temos que os importantes julgados ADI 4.277 e ADPF 132, do STF, deram nova interpretação, conforme a CF, ao disposto no artigo 226 da CF, para excluir qualquer significado do artigo 1.723 do CC que impeça o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Pela resolução n. 175, o CNJ estabeleceu as orientações gerais para a celebração dos casamentos c asamentos de pessoas do mesmo sexo. Perceba-se que não houve alteração da legislação infraconstitucional, mas tão somente determinação quanto à forma de interpretação que deve se realizar conforme a Constituição. Na classificação, para fins didáticos, fala-se, também, em famílias mosaico, que seriam aquelas famílias reconstituídas. Como exemplo, pode-se citar a hipótese em que uma pessoa, casada e com dois filhos, divorcie-se e depois se case novamente com outra pessoa que também é divorciada e tem outros três filhos. Na hipótese, a nova família constituída, com membros de origens diversas, é classificada como família mosaico ou família reconstituída. Uma nova classificação, decorrente das alterações sociais, é a que considera a família para fins únicos de geração e criação de filhos. Com efeito, a família por design seria, então, aquela em que as pessoas se unem no intuito único de ter uma relação que gere filhos, seja de forma natural ou reprodução assistida e, posteriormente criarão a prole comum, em conjunto, mas sem formarem um casal afetivo. Com base nesse novo olhar sobre a família, que agora é interpretada em termos amplos e conforme a Constituição, podemos elencar, para fins didáticos, alguns tipos tratados pela
doutrina e jurisprudência, lembrando-se que se trata de rol meramente exemplificativo, já que, conforme visto, as constantes mudanças sociais exigem um olhar cuidadoso sobre essa entidade que tem uma função na sociedade. Nesse particular, vale a advertência de Maria Berenice, para quem se faz necessário ter uma visão pluralista da família, abrigando os mais diversos arranjos familiares, devendo-se buscar a identificação do elemento que permita enlaçar no conceito de entidade familiar todos os relacionamentos que têm origem em um elo de afetividade, independente de sua conformação (DIAS, 2015, p.41).
320 323
Vejamos, então, os tipos de famílias: a) a) Família matrimonial: é aquela oriunda do casamento. O casamento, conforme estudaremos mais a frente, pode ser classificado em avuncular, nuncupativo, por procuração, consular, civil e religioso com efeitos civis. Qualquer que seja a forma adotada, o casamento dá origem àb) matrimonial. b)denominada Famíliafamília convivencial ou informal/união estável: é estável: é aquela decorrente da união de pessoas com objetivo de constituição de família. Como visto, a partir dos importantes julgados ADI 4.277 e ADPF 132, do STF, se caracterizam pela união pública e notória entre pessoas do mesmo sexo ou de sexos diversos, com o objetivo de constituírem família. A união estável, no tópico próprio, será objeto de estudo mais aprofundado, tendo em vista a sua complexidade e o número considerável de questões dos últimos certames que abordam essa temática. c) c) Família homoafetiva (ADPF n° 132/RJ, ADI n° 4.277/DF e REsp. 1183378/RS): essa conceituação se aplica tanto à união estável quanto ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. A partir da leitura conforme a Constituição Federal dos dispositivos que versam sobre esses institutos, houve um alargamento do conceito de família, para atender ao princípio da dignidade da pessoa humana. Conforme será mais bem analisado em tópico próprio, as uniões de pessoas do mesmo sexo eram tratadas como sociedades de fato e analisadas pelo Estado, quando ações ajudiciais para tanto, desconsiderandose todo promovidas o afeto existente sua própria funçãoapenas social. no Os aspecto julgadosmaterial, mencionados constituem, assim, um marco na evolução do conceito de família e a realização do princípio da dignidade da pessoa humana. d) d) Família monoparental: é monoparental: é a entidade familiar constituída por qualquer um dos genitores com sua respectiva prole. A Constituição Federal, de forma expressa, em seu artigo 226, § 4º, faz referência a esse esse tipo de família para fins de proteção d do o Estado. e) e) Família anaparental: é anaparental: é a família caracterizada pela ausência dos genitores. Um exemplo que pode ser citado é a entidade familiar constituída dos netos e avós, sem a presença dos pais. Ainda podemos citar irmãs ou irmãos que vivam juntos sem os pais, dentre outros. f) f) Família mosaico ou reconstituída: é uma conceituação que decorre da constatação da existência de famílias que são reconstituídas, sendo formadas a partir de entes oriundos de outras famílias que foram desfeitas pelos mais variados motivos. Pode-se, aqui, usar a expressão que diz: “os meus, os seus e os nossos” , indicando que essas famílias formam-se, portanto, quando pais ou mães solteiros/viúvos contraem novas relações, levando seus respectivos filhos para a nova entidade familiar. Tem-se Tem-se uma “mistura” de vínculos e relações anteriores. anteriore s. Venosa trata dessa modalidade de família, esclarecendo que “a “a proteção do Estado deve ser dirigida às famílias reconstituídas, que com frequência abrangem filhos de duas estirpes, padrastos e madrastas, depois de uma nova união dos cônjuges. O Código Civil não traçou um desenho claro dessas famílias, cujas questões ficam a cargo dos tribunais que sempre devem ter em mira a afetividade e a dignidade da pessoa humana” (VENOSA, 2016, p. 24). g) g) Família unipessoal, solitária, single ou celibatária: essa é uma classificação nem sempre aceita, na medida em que para grande parte da doutrina, a família envolve pelo menos duas pessoas. O professor Conrado Paulino, em sua obra “Direito de Família Contemporâneo”, Contemporâneo”,
assevera que apesar de não haver uma uniformidade na jurisprudência quanto ao tema, não podemos esquecer o papel da família unipessoal. O jurista cita, como exemplo, o entendimento sumular do STJ que estabelece proteção para o bem de família da pessoa solteira, viúva e divorciada (Súmula 364/STJ: “O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas.” viúvas.”)) Para alguns autores, a exemplo de Paulo Lôbo (LÔBO, 2018, p. 1), 1), a inclusão da pessoa sozinha no conceito de entidade familiar é relativa, ou seja, apenas para fins de impenhorabilidade do bem de família. famíl ia. Isso porque essa entidade sofre algumas críticas, dentre elas o fato de que, por ser uma só pessoa, não estaria
321 324
preenchido o requisito da afetividade para caracterização como entidade familiar não expressa na Constituição, pois a afetividade somente pode ser concebida em relação ao outro. outro.
h) h)
Família solidária – irmandade: – irmandade: é uma classificação que se funda na ideia de
afetividade solidariedade. Tratam-se daquelas situações que pessoas idosas jovens se juntam comeoutras pessoas para morarem em determinado deter minadoem local, com objetivo de solidariedade sou olidariedade recíproca. Há, portanto, uma estrutura familiar, apesar de não haver certos efeitos como a partilha e alimentos. i) i) Família laboral: é laboral: é a família que se forma no ambiente de trabalho. j) j) Família paralela ou simultânea: essa classificação precisa ser analisada com cautela, na medida em que, pela análise do entendimento jurisprudencial majoritário (STJ e STF), há uma resistência muito grande a respeito do reconhecimento do que se denomina família paralela, ou seja, formada paralelamente a uma outra família reconhecida. Iremos analisar com mais profundidade essa temática, mas aqui importa colocar que a família simultânea seria aquela que, por exemplo, se constituiria paralelamente a um casamento ou a uma outra união estável. Exemplificando, uma pessoa casada e que mantenha a família matrimonial passa a se relacionar de forma contínua, pública e notória com outra pessoa, com o objetivo também de constituir família. A pergunta que se faz é se, nesse caso, essa família paralela poderia ser reconhecida. Como veremos, em regra, não há possibilidade de reconhecimento desse tipo de união. No entanto, situações especiais recebem tratamento diferenciado, como no caso da união estável putativa, que será mais bem explanada no tópico próprio. k) k) Família poliafetiva ou poliamor: é a família com multiplicidade de membros, fundada no que se denomina “não monogamia responsável”, que permite, a partir do exercício da autonomia privada, a manutenção de relações plurais. No ano de 2012, começaram a surgir escrituras públicas de união estável poliafetiva. Em razão dessas escrituras, ampliou-se o debate sobre a proteção, pelo ordenamento jurídico pátrio, desse tipo de entidade familiar. A questão foi levada ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, por meio de um pedido de providências, que objetivava proibir os cartórios de lavrarem essas escrituras públicas, ante a ausência de amparo normativo. Essa controvérsia foi solucionada no ano de 2018, quando o CNJ, no julgamento do pedido de providências n. 1459-08.2016.2.00.0000 concluiu pela proibição da lavratura dessas escrituras. l) l) Família multiespécie: é aquela constituída pelos seres humanos e seus animais de estimação. É outra modalidade de família, cuja constituição e reconhecimento ainda sofrem divergência. O indicativo de seu reconhecimento pelos tribunais pátrios começou a ser delineado a partir de julgados que estabelecem o direito de visita dos animais, tratando-os não mais apenas sob o ponto de vista material. Nesse sentido, é importante lembrar o julgado do STJ, de 2018, que decidiu sobre o direito de visita e custódia física dos animais de estimação de um casal em processo de dissolução da união estável (REsp 1713167/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 09/10/2018). m) m) Família eudemonista: o termo família eudemonista refere-se à primazia do afeto na realidade das novas configurações das entidades familiares constituídas. A família eudemonista é caracterizada por uma função específica, qual seja, a concretização da dignidade
de seus integrantes, a serem tutelados e protegidos para que possam vivenciar a realização pessoal e existencial, e sentir, ao menos utopicamente, que o núcleo familiar retrata e permite o alcance da felicidade plena (CARNACCIONI, 2018, p. 1459). É um conceito que se refere, assim, ao deslocamento da proteção jurídica da instituição para o sujeito. A partir dessa conceituação eudemonista de família, a análise da entidade familiar é feita a partir de modelos que permitam a realização individual de seus membros, não estando, por conseguinte, presa a tipos previamente estabelecidos. Tratando do tema, Maria Berenice diz que “surgiu um novo nome para essa nova tendência de identificar a família pelo seu envolvimento afetivo: família
322 325
eudemonista, que busca a felicidade individual vivendo um processo de emancipação de seus membros” (DIAS, 2015, p. 52). 1.4. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA 1.4.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. Relação homoafetiva e entidade familiar – – 1: A norma constante do art. 1.723 do Código Civil — CC (“É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”) não obsta que a união de pessoas do mesmo sexo possa ser reconhecida como entidade familiar apta a merecer proteção estatal. Essa a conclusão do Plenário ao julgar procedente pedido formulado em duas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas, respectivamente, pelo Procurador-Geral da República e pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro. Preliminarmente, conheceu-se de arguição de preceito fundamental — ADPF, proposta pelo segundo requerente, como ação direta, tendo em vista a convergência de objetos entre ambas as ações, de forma que as postulações deduzidas naquela estariam inseridas nesta, a qual possui regime jurídico amplo. Ademais, nade ADPF existiriaoriginariamente pleito subsidiárioformulada nesse sentido. Em seguida,mais declarou-se o prejuízo pretensão na ADPF consistente no uso da técnica da interpretação conforme a Constituição relativamente aos artigos 19, II e V, e 33 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da aludida unidade federativa (Decreto-lei 220/75). Consignou-se que, desde 2007, a legislação fluminense (Lei nº 5.034/2007, art. 1º) conferira aos companheiros homoafetivos o reconhecimento jurídico de sua união. Rejeitaram-se, ainda, as preliminares suscitadas. ADI 4277/DF, rel. Min. Ayres Britto, 4 e 5.5.2011. (ADI-4277) (INF. 625/2011). Relação homoafetiva e entidade familiar – familiar – 2: 2: No mérito, prevaleceu o voto proferido pelo Min. Ayres Britto, relator, que dava interpretação conforme a Constituição ao art. 1.723 do CC para dele excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, entendida esta como sinônimo perfeito de família. Asseverou que esse reconhecimento deveria ser feito segundo as mesmas regras e com idênticas consequências da união estável heteroafetiva. De início, enfatizou que a Constituição proibiria, de modo expresso, o preconceito em razão do sexo ou da natural diferença entre a mulher e o homem. Além disso, apontou que fatores acidentais ou fortuitos, a exemplo da origem social, idade, cor da pele e outros, não se caracterizariam como causas de merecimento ou de desmerecimento intrínseco de quem quer que fosse. Assim, observou que isso também ocorreria quanto à possibilidade da concreta utilização da sexualidade. Afirmou, nessa perspectiva, haver um direito constitucional líquido e certo à isonomia entre homem e mulher: a) de não sofrer discriminação pelo fato em si da contraposta conformação anátomoa nátomofisiológica; b) de fazer ou deixar de fazer uso da respectiva sexualidade; e c) de, nas
situações de uso emparceirado da sexualidade, fazê-lo com pessoas adultas do mesmo sexo, ou não. ADI 4277/DF, rel. Min. Ayres Britto, 4 e 5.5.2011. (ADI4277)ADPF 132/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 4 e 5.5.2011. (ADPF-132) (INF. 625/2011). 625/2011). Relação homoafetiva e entidade familiar – familiar – 3: 3: Em passo seguinte, assinalou que, no tocante ao tema do emprego da sexualidade humana, haveria liberdade do mais largo espectro ante silêncio intencional da Constituição. Apontou que essa total ausência de previsão normativo-constitucional referente à fruição da preferência sexual, em primeiro lugar, possibilitaria a incidência da regra de que “tudo “ tudo aquilo que não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente jur idicamente permitido”. Em segundo lugar, o emprego da sexualidade humana diria respeito à intimidade e
323 326
à vida privada, as quais seriam direito da personalidade e, por último, dever-se-ia considerar a âncora normativa do § 1º do art. 5º da CF. Destacou, outrossim, que essa liberdade para dispor da própria sexualidade inserir-se-ia no rol dos direitos fundamentais do indivíduo, sendo direta emanação do princípio da dignidade da pessoa humana e até mesmo cláusula pétrea. Frisou que esse direito de exploração dos potenciais da própria sexualidade quanto seria exercitável tanto no (intercurso plano da intimidade (absenteísmo sexual e onanismo) da privacidade sexual). Asseverou, de outro lado, que o século XXI já se marcaria pela preponderância da afetividade sobre a biologicidade. Ao levar em conta todos esses aspectos, indagou se a Constituição sonegaria aos parceiros homoafetivos, em estado de prolongada ou estabilizada união — realidade há muito constatada empiricamente no plano dos fatos —, o mesmo regime jurídico protetivo conferido aos casais heteroafetivos em idêntica situação. ADI 4277/DF, rel. Min. Ayres Britto, 4 e 5.5.2011. (ADI-4277)ADPF 132/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 4 e 5.5.2011. (ADPF-132) (INF. 625/2011). 625/2011). Relação homoafetiva e entidade familiar – familiar – 4: 4: Após mencionar que a família deveria servir de norte interpretativo para as figuras jurídicas do casamento civil, da união estável, do planejamento familiar e da adoção, o relator registrou que a diretriz da formação dessa instituição seria o não-atrelamento a casais heteroafetivos ou a qualquer formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Realçou que família seria, por natureza ou no plano dos fatos, vocacionalmente amorosa, parental e protetora dos respectivos membros, constituindo-se no espaço ideal das mais duradouras, afetivas, solidárias ou espiritualizadas relações humanas de índole privada, o que a credenciaria como base da sociedade (CF, art. 226, caput). Desse modo, anotou que se deveria extrair do sistema a proposição de que a isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos somente ganharia plenitude de sentido se desembocasse no igual direito subjetivo à formação de uma autonomizada família, constituída, em regra, com as mesmas notas factuais da visibilidade, continuidade e durabilidade (CF, art. 226, § 3º: “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”). Me ncionou, ainda, as espécies de família constitucionalmente previstas (art. 226, §§ 1º a 4º), a saber, a constituída pelo casamento e pela união estável, bem como a monoparental. Arrematou que a solução apresentada daria concreção aos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da liberdade, da proteção das minorias, da nãodiscriminação e outros. O Min. Celso de Mello destacou que a consequência mais expressiva deste julgamento seria a atribuição de efeito vinculante à obrigatoriedade de reconhecimento como entidade familiar da união entre pessoas do mesmo sexo. ADI 4277/DF, rel. Min. Ayres Britto, 4 e 5.5.2011. (ADI-4277) ADPF 132/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 4 e 5.5.2011. (ADPF-132) (INF. 625/2011). 625/2011). Relação homoafetiva e entidade familiar – – 5: Por sua vez, os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Cezar Peluso, Presidente, embora reputando as pretensões procedentes, assentavam a existência de lacuna normativa sobre a questão. O primeiro enfatizou que a relação homoafetiva não configuraria união
estável que impõe gêneros diferentes , mas forma distinta de entidade familiar, não prevista no rol exemplificativo do art. 226 da CF. Assim, considerou cabível o mecanismo da integração analógica para que sejam aplicadas às uniões homoafetivas as prescrições legais relativas às uniões estáveis heterossexuais, excluídas aquelas que exijam a diversidade de sexo para o seu exercício, até que o Congresso Nacional lhe dê tratamento legislativo. l egislativo. O segundo se limitou a rreconhecer econhecer a existência dessa união por aplicação analógica ou, na falta de outra possibilidade, por interpretação extensiva da cláusula constante do texto constitucional (CF, art. 226, § 3º), sem se pronunciar sobre outros desdobramentos. Ao salientar que a ideia de opção sexual estaria contemplada no exercício do direito de liberdade (autodesenvolvimento da personalidade), acenou que a ausência de modelo
324 327
institucional que permitisse a proteção dos direitos fundamentais em apreço contribuiria para a discriminação. No ponto, ressaltou que a omissão da Corte poderia representar agravamento no quadro de desproteção das minorias, as quais estariam tendo seus direitos lesionados. O Presidente aludiu que a aplicação da analogia decorreria da similitude factual entre a união estável e a homoafetiva, contudo, todas as normas ainda, concernentes àquela entidade, porque não se tratarianão de incidiriam equiparação. Evidenciou, que a presente decisão concitaria a manifestação do Poder Legislativo. Por fim, o Plenário autorizou que os Ministros decidam monocraticamente os casos idênticos ADI 4277/DF, rel. Min. Ayres Britto, 4 e 5.5.2011. (ADI-4277)ADPF 132/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 4 e 5.5.2011. (ADPF-132) (INF. 625/2011). 625/2011).
1.4.2. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADOÇÃO A DOÇÃO PÓSTUMA. FAMÍLIA ANAPARENTAL.Para as adoções post mortem, vigem, como comprovação da inequívoca vontade do de cujus em adotar, as mesmas regras que comprovam a filiação socioafetiva, quais sejam, o tratamento do menor como se filho fosse e o conhecimento público dessa condição. Ademais, o § 6º do art. 42 do ECA (incluído (incluí do pela Lei n. 12.010/2009) 12.010/20 09) abriga a possibilidade de adoção póstuma na hipótese de óbito do adotante no curso do respectivo procedimento, com a constatação de que ele manifestou, em vida, de forma inequívoca, seu desejo de adotar. In casu, segundo as instâncias ordinárias, verificou-se a ocorrência de inequívoca manifestação de vontade de adotar, por força de laço socioafetivo preexistente entre adotante adota nte e adotando, construído construí do desde quando o infante (portador de necessidade especial) tinha quatro anos de idade. Consignou-se, ademais, que, na chamada família anaparental - sem a presença de um ascendente -, quando constatados os vínculos subjetivos que remetem à família, famí lia, merece o reconhecimento e igual status daqueles grupos familiares descritos no art. 42, § 2º, do ECA. Esses elementos subjetivos são extraídos da existência de laços afetivos - de quaisquer gêneros -, da congruência de interesses, do compartilhamento de ideias e ideais, da solidariedade psicológica, social e financeira e de outros fatores que, somados, demonstram o animus de viver como família e dão condições para se associar ao grupo assim construído a estabilidade reclamada pelo texto da lei. Dessa forma, os fins colimados pela norma são a existência de núcleo familiar estável e a consequente rede de proteção social que pode gerar para o adotando. Nesse tocante, o que informa e define um núcleo familiar estável são os elementos subjetivos, que podem ou não existir, independentemente do estado civil das partes. Sob esse prisma, ressaltou-se que o conceito de núcleo familiar estável não pode ficar restrito às fórmulas clássicas de família, mas pode, e deve, ser ampliado para abarcar a noção plena apreendida nas suas bases sociológicas. Na espécie, embora os adotantes fossem dois irmãos de sexos opostos, o fim expressamente assentado pelo texto legal - colocação do adotando em família estável - foi plenamente cumprido, pois os irmãos, que viveram sob o mesmo teto até o óbito de um deles, agiam como família que eram, tanto entre si como para o infante, e naquele grupo familiar o adotando se deparou com relações de afeto, construiu - nos limites de suas possibilidades - seus valores sociais, teve amparo nas
horas de necessidade físicas e emocionais, encontrando naqueles que o adotaram a dotaram a referência necessária para crescer, desenvolver-se e inserir-se i nserir-se no grupo social de que hoje faz parte. Dessarte, enfatizou-se que, se a lei tem como linha motivadora o princípio do melhor interesse do adotando, nada mais justo que a sua interpretação também se revista desse viés. (REsp 1.217.415-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/6/2012). (INF. (INF. 500) 500)
325 328
2. CASAMENTO 2.1. CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA O casamento pode ser conceituado pela união de duas pessoas, de forma reconhecida e regulamentada pelo Estado, em que se objetiva estabelecer uma família, baseada no vínculo de afeto, estabelecendo comunhão plena de vida entre os cônjuges. Para estabelecimento da família, por meio do casamento, há certa formalidade em obediência às disposições legais, que se enquadram como normas de ordem pública. Como dito anteriormente, o direito de família é um ramo com marcante evolução de interpretação em razão da própria evolução da sociedade. Quando analisamos o conceito de casamento, percebemos bem essa evolução na interpretação, já que, ao se analisar os manuais de Direito Civil mais antigos, constataremos que a conceituação passa pelo reconhecimento da união entre um homem e uma mulher. Esse era, inclusive, um dos requisitos de existência do casamento, ou seja, a diversidade de sexos. Com as já mencionadas decisões do STF, que deram nova interpretação ao conceito de união estável, houve ampla discussão acerca da ampliação, nos mesmos termos, da interpretação do conceito de família matrimonial. Assim é que o STJ, enfrentando a matéria, decidiu que o requisito da diversidade de sexos deveria ser afastado, para se reconhecer a possibilidade de casamento homoafetivo. No referido julgado, entendeu-se que (...) as famílias formadas por pessoas homoafetivas não são menos dignas de proteção do Estado se comparadas com aquelas apoiadas na tradição e formadas por casais heteroafetivos (...) o mesmo raciocínio utilizado tanto pelo STJ quanto pelo STF para conceder aos pares homoafetivos os direitos decorrentes da união estável deve ser utilizado para lhes proporcionar a via do casamento civil, ademais porque a CF determina a facilitação da conversão da união estável em casamento (art. 226, § 3º) (STJ, REsp 1.183.378-RS, 4ª T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25-102011).
Assim, na conceituação do casamento, é preciso sempre ter em consideração o contexto histórico e a função social que este exerce. Nesse sentido é que, com a aplicação da interpretação conforme de a Constituição, temos que oa família conceito de casamento, passa pela consideração uniões formais que criam matrimonial e quena se atualidade, constituem por pessoas com igualdade ou não de sexos. Quanto à sua natureza jurídica, não já unanimidade entre os doutrinadores, podendose elencar os seguintes posicionamentos: a) a) Concepção clássica ou teoria contratualista: os adeptos desta concepção entendem que o casamento é um acordo de vontades e, por isso, deve ser classificado como um contrato. Explicando a origem dessa classificação, o desembargador Carlos Alberto Gonçalves explica que que
a concepção clássica, também chamada individualista ou contratualista, acolhida pelo Código de Napoleão e que floresceu no século XIX, considerava o casamento civil, indiscutivelmente, um contrato, cuja validade e eficácia decorreriam exclusivamente da vontade das partes. Tal concepção representava uma reação à ideia de caráter religioso que vislumbrava no casamento um sacramento. Segundo os seus adeptos, aplicavam-se aos casamentos as regras comuns a todos os contratos (GONÇALVES, 2017, p. 46). 46).
326 329
b) b) Concepção institucionalista ou teoria da instituição: como o próprio nome diz, para os adeptos dessa teoria, o casamento seria uma instituição, já que, não obstante a manifestação inicial de vontade, todos os seus efeitos decorrem da lei e não propriamente da vontade dos nubentes. Como bem explica Carlos Alberto Gonçalves, “para essa corrente o casamento é uma ‘instituição social’, no sentido de de que reflete uma situação jurídica cujos parâmetros se acham preestabelecidos pelo legislador” (GONÇAVES, 2017, p. 46). 46). c) c) Concepção mista ou eclética ou teoria mista: mista : nascida da divergência das teorias anteriores, essa corrente mescla o entendimento das teorias contratualista e institucionalista, entendendo, então, que o casamento é um contrato quando analisado na sua formação (acordo de vontade) e uma instituição quanto à análise de seus efeitos, já que decorrentes da lei e não da vontade dos contraentes. Sobre essa natureza mista, Caio Mário esclarece que “considerado como ato gerador de uma situação jurídica (casamento-fonte), é inegável a sua natureza contratual; mas, como complexo de normas que governam os cônjuges durante a união conjugal (casamentoestado), est ado), predomina o caráter institucional” (PEREIRA, 2018, p. 59). 59). 2.2. PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS AO CASAMENTO O casamento, independentemente da natureza jurídica que se adote para sua conceituação, tem regras próprias de constituição, além de princípios específicos. Assim é que se faz importante entender quais os princípios aplicáveis a esse instituto e que muito auxiliam na interpretação da legislação pertinente. São eles: a) a)
b) b)
c) c)
Princípio da monogamia: Segundo o princípio da monogamia, só é possível se casar com uma única pessoa. Por esse princípio, afasta-se, então, a possibilidade do poliamor para a celebração de casamento de mais de duas pessoas. Esse princípio é extraído do art. 1.521, que estabelece que as pessoas já casadas não podem casar enquanto mantiverem essa condição de casadas. Princípio da liberdade de escolha: Segundo este princípio, é possível casar com quem quiser, desde que essa pessoa também queira e desde que não haja impedimento, previamente estabelecido em lei, conforme veremos em tópico próprio. Como exercício da autonomia privada, prevalece, então e de forma geral, o princípio da liberdade de escolha. Princípio da comunhão plena de vida: O casamento estabelece comunhão plena de vida entre os cônjuges. É o que estatui de forma expressa o artigo 1511 do Código Civil.
2.3. CAPACIDADE PARA O CASAMENTO Preliminarmente, é importante diferenciar a incapacidade para o casamento dos
impedimentos para o casamento. A incapacidade para o casamento é geral, impedindo qualquer pessoa de se casar com qualquer outra pessoa. Já o impedimento para o casamento refere-se a determinadas pessoas em situações específicas, conforme estudaremos no próximo tópico. Relevante, ainda, considerar que não há exata coincidência entre a capacidade para o casamento e a capacidade para os atos da vida civil, em geral. Como bem explica Caio Mário, a aptidão específica para o casamento se vincula à dupla ordem de ideias: de um lado, a consideração de que as regras aplicáveis ao Direito de Família, e em especial em matéria de casamento, não são as mesmas que regem a prática pr ática dos demais atos;
327 330
de outro lado, argui-se o leitmotiv da verificação das condições matrimoniais (PEREIRA, 2018, p. 96).
Quando nos referimos à capacidade para o casamento, tratamos de averiguar se o pretenso nubente encontra-se em idade núbil, que, conforme artigo 1.517, do Código Civil, é, na atualidade, 16 anos. É importante destacar, nesse particular, a alteração legislativa referente ao artigo 1.520/CC. A previsão deste artigo era de que, excepcionalmente, poderia ser autorizado o casamento de pessoa menor de 16 anos para impedir a imposição ou cumprimento de uma pena criminal ou quando fosse o caso de gravidez. A primeira parte desse artigo já havia perdido força em razão da alteração no Código Penal que excluiu a hipótese de extinção da punibilidade. Agora, nova alteração a lteração legislativa, desta feita no próprio artigo 1.520 do Código Civil, afasta qualquer possibilidade de casamento de menores de 16 anos. A nova redação do artigo mencionado estabelece, então, que não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbil (alteração decorrente da Lei nº 13.811, de 2019). Assim, são incapazes para o casamento os menores de 16 anos. Essa incapacidade, como se viu, é geral e decorre da lei. É importante destacar que muito embora o menor com 16 anos completos já tenha capacidade para o casamento, certo é que, em se tratando de pessoa relativamente capaz, ele necessitará do consentimento dos genitores (artigo 1.517/CC, parte final). Caso os genitores, sem justo motivo, não autorizem o casamento, poderá o interessado buscar o suprimento judicial de autorização, previsto no artigo 1.519/CC. Ao mencionar a necessidade de autorização dos genitores ou responsáveis para o casamento do menor de 18 anos, o art. 1.517/CC não abarca a hipótese dos emancipados, pois estes já possuem plena capacidade e, por conseguinte, não necessitam de qualquer autorização para fins de casamento. O art. 1.518/CC estabelece que até o momento da celebração c elebração do casamento, os pais ou tutores podem revogar a autorização dada, mas, com a efetiva celebração, não há mais que se falar em revogação. Para concluir o estudo da capacidade para o casamento, é importante esclarecer que, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015), houve importante modificação quanto a esta capacidade neste tópico estudada, pois o art. 6º daquele diploma legal estabeleceu que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se e para constituir união estável. Assim, a pessoa com deficiência tem capacidade para o casamento. 2.4. IMPEDIMENTOS MATRIMONIAIS E CAUSAS SUSPENSIVAS
O Código Civil de 2002, ao tratar dos impedimentos para o casamento, estabelece regramento diferente da legislação anterior (CC/1916), tornando mais fácil a compreensão da temática. Agora, o Código prevê os “impedimentos propriamente ditos” (art. 1.521), antigos a ntigos “impedimentos dirimentes públicos” (art. 183, I a VIII) e as “causas “ causas suspensivas” (art. 1.523), as quais, no“impedimentos Código de 1916,dirimentes eram conhecidas comoassim “impedimentos impedientes” (art. 183, XIII a XVI). Os privados”, denomin ados denominados pela legislação de 1916, foram incluídos entre as “causas da anulação do casamento” previstas no art. 1.550 do Código Civil de 2002. Dessa forma, temos na legislação atual: impedimentos, causas suspensivas e causas de anulação do casamento. 328 331
A menção à classificação da legislação revogada é feita aqui em razão de alguns concursos ainda usarem essa nomenclatura antiga quando da cobrança dessa temática. Então, deve ficar claro que na legislação de 1916, tínhamos a seguinte previsão: impedimentos dirimentes públicos; os impedimentos dirimentes privados e os impedimentos impedientes. Na legislação vigente, os impedimentos dirimentes públicos correspondem aos impedimentos, previstos no artigo 1.521 do CC; os impedimentos dirimentes privados foram incluídos entre as causas de anulação do casamento, previstas no artigo 1.550, 1.550 , CC, e os impedimentos impedientes correspondem às causas suspensivas, previstas no artigo 1.523 do CC. Como dito, os impedimentos referem-se a situações específicas dos nubentes, de forma que uma pessoa pode ter capacidade para o casamento, por já ter alcançado a idade núbil, mas estar impedido para o casamento com determinado pretendente (por exemplo, não pode se casar com o padrasto). Passemos, então, ao estudo da teoria dos impedimentos matrimoniais, considerando a legislação vigente. O Código Civil traz a seguinte classificação: a) Impedimentos matrimoniais: previstos no artigo 1.521 do CC. O rol das pessoas que não podem casar é taxativo, tratando-se de matéria de ordem pública. Caio Mário esclarece a razão de ser desses impedimentos, ensinando que na primeira ordem dos impedimentos vêm aqueles que, por motivos de moralidade social, a ordem jurídica inscreve como portadores de maior gravidade, envolvem causas que condizem com a instituição da família e a estabilidade social. Por isto mesmo, pode sua existência ser acusada por qualquer pessoa e pelo órgão do Ministério Público na sua qualidade de representante da sociedade. É nulo o matrimônio celebrado com a sua infração (PEREIRA, 2018, p. 105).
Assim, o artigo 1.521 do CC traz um rol taxativo dos que não podem se casar, considerando, para tanto: impedimentos resultantes do parentesco (nos incisos I a V); impedimento resultante de casamento anterior ( inciso VI); impedimento decorrente de crime (inciso VII).
•
•
•
Nos termos da letra literal da lei (artigo 1.521, CC), não poderão casar: I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil; II - os afins em linha reta; III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante; IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive;
V - o adotado com o filho do adotante; VI - as pessoas casadas; VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte.
Relativamente ao impedimento previsto no inciso IV, que diz respeito à impossibilidade de realização do casamento entre tio(a) com sobrinho(a), sobrinho(a), Caio Mario lembra que 329 332
no Brasil, esse impedimento tem sofrido variações: no direito pré-codificado compreendia apenas o segundo grau, sendo frequentes as uniões conjugais entre tio e sobrinha; o Código Civil de 1916 levou-o ao terceiro, com aplausos da doutrina, mas o Decreto-Lei nº 3.200, de 19 de abril de 1941, admitiu possa levantá-lo o juiz e autorizar o casamento, à vista de laudo proferido por dois médicos por ele designados, que(PEREIRA, examinem2018, os nubentes desaconselhem p. 107). e atestem a inexistência de motivos que o
Assim, o Decreto-Lei 3.200 autorizou o casamento entre tios e sobrinhos, desde que houvesse o laudo atestando a inexistência de motivos que desaconselhassem o enlace. O mencionado Decreto-Lei é anterior a 2002 e sua redação não foi reproduzida no vigente Código Civil, de modo que houve discussão sobre a permanência de sua aplicação com a entrada em vigor do novo Código Civil. Com efeito, a discussão passava pela consideração de que se o legislador do Código de 2002 quisesse autorizar o casamento dessas pessoas, teria feito a ressalva expressa, o que não ocorreu, de modo que, para alguns juristas, não teria ocorrido a recepção do Decreto-Lei 3.200. Sobre esse tema, na obra de Caio Mário, verificamos a seleção de posicionamentos de diferentes juristas. Para tanto, há citação de juristas: “Luiz “Lu iz Edson Fachin e Carlos Eduardo Pianovski Ruzik esclarecem: “não “não altera, portanto, o novo Código Civil o regime de casamento entre tios e sobrinhos; haverá vedação legal, somente, se comprovada a inconveniência das núpcias no que tange à saúde da prole” (PEREIRA, ( PEREIRA, 2018, p.107). Assim, esse tem sido um entendimento adotado, no sentido de que o atual Código Civil Brasileiro não revogou o Decreto-Lei de 1941, ou seja, o Decreto de 1941 ainda está em vigor. Ainda sobre esse tema, o enunciado aprovado pelo Conselho da Justiça Federal diz que o inciso IV do art. 1.521 do novo Código Civil deve ser interpretado à luz do Decreto-Lei n. 3.200/41 no que se refere à possibilidade de casamento entre colaterais de 3º grau (En. 98, I Jornada de Direito Civil). Permite-se, então, o denominado casamento avuncular, desde que observado o disposto no Decreto-Lei 3.200/41. De forma geral, em relação aos efeitos, a existência de impedimentos matrimoniais impossibilita que o casamento seja celebrado. A oposição dos impedimentos pode ocorrer até o momento da celebração e por qualquer pessoa capaz (art. 1.522/CC). Caso o oficial do registro tenha conhecimento da existência de algum impedimento, deve reconhecê-lo de ofício. A consequência do casamento eventualmente realizado com algum impedimento é a nulidade absoluta. b) Causas suspensivas do casamento: em algumas situações específicas, previstas no artigo 1.523, do CC, o legislador não proíbe o casamento das pessoas ali elencadas, de modo que, se realizado o matrimônio, não estará sujeito à nulidade absoluta e nem relativa.
Entretanto, em decorrência das situações excepcionais ali previstas, o casamento estará sujeito à consequência específica, diretamente relacionada ao regime de bens. Estabelece o artigo 1.641, I, CC, que passa a ser obrigatório o regime da separação de bens para o casamento celebrado com inobservância das causas suspensivas. As causas suspensivas são, assim, previstas no artigo 1.523/CC, que estabelece que não devem casar: I - o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros;
330 333
II - a viúva, ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado, até dez meses depois do começo da viuvez, ou da dissolução da d a sociedade conjugal; III - o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal; IV - o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela, e não estiverem saldadas as respectivas contas.
A leitura das causas suspensivas, previstas no artigo 1.523/CC, bem demonstra que o que se objetiva é evitar a confusão patrimonial dos(as) viúvos(as) que ainda não fizeram o inventário dos bens do casal, bem como dos divorciados(as) que ainda não resolveram a partilha do casamento anterior, e, ainda, evitar a confusão de sangue na hipótese de viuvez ou desfazimento anterior da sociedade conjugal. Busca, ainda, evitar que o(a) o (a) tutor(a) se case com a(o) tutelado(a) e adote um regime de bens que possa comprometer as contas relativas ao período de tutela. Em todas essas hipóteses mencionadas, o parágrafo único do artigo 1.523/CC prevê que a causa suspensiva desaparece se for provada a ausência de prejuízo aos envolvidos. É importante ressalvar que há limitação das pessoas que podem arguir a presença de uma causa suspensiva. Somente poderá ser feita essa arguição até o momento da celebração do casamento por parentes em linha reta de um dos cônjuges e pelos colaterais até o 2º grau (irmão ou ascendente – ascendente – pais, pais, avós, sogros, irmãos e cunhados) (art. 1.525, CC). Ademais, as causas suspensivas não podem ser conhecidas de ofício pelo juiz ou oficial do registro civil, pois têm natureza privada. Ainda no que tange à oportunidade da oposição, deve ser feita no processo de habilitação: anunciadas as núpcias pela publicação dos proclamas, abre-se o prazo de 15 dias, dentro do qual os interessados podem objetar contra o casamento. Decorrido in albis o lapso, e passada a certidão de habilitação, é ainda lícita a apresentação da causa suspensiva, até o momento da cerimônia. Com uma diferença, todavia: enquanto não certificada a habilitação, o interessado dirige-se ao escrivão; depois dela, ao juiz. Formulada a oposição, suspende-se a cerimônia (PEREIRA, 2018, p. 113). O casamento celebrado com causa suspensiva, como se viu, tem, por imposição, o regime da separação obrigatória de bens. Todavia, uma vez cessada a causa suspensiva, os cônjuges poderão requerer a mudança de regime, cujo pedido será processado na forma do artigo 1.639, § 2º do Código Civil. 2.5. PROCESSO DE HABILITAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO O casamento é ato solene com marcante presença do Estado na regulação de sua
formação. Os requisitos de ordem pública são, assim, acompanhados durante uma fase prévia, em que terceiros têm oportunidade de indicar os eventuais impedimentos para a celebração. Assim é que, antes do casamento, há uma fase denominada processo de habilitação, pela qual os nubentes têm condição de evidenciar que estão aptos ao casamento, não havendo qualquer impedimento para tanto. Caio Mário, a esse respeito, explica que “o “ o processo de habilitação tem por finalidade proporcionar aos nubentes evidenciar a sua aptidão para o casamento” (PEREIRA, 2018, p. 19). 19). Assim, quando os nubentes pretendem se casar devem, então, iniciar esse processo de habilitação perante o Oficial do Registro Civil, assinando, conjuntamente, o requerimento, de 331 334
forma pessoal ou por meio de procurador. O requerimento deverá estar instruído com os documentos arrolados na lei. O processo de habilitação para o casamento desenvolve-se em quatro fases: documentação, proclamas, certidão e registro. a) Fase de documentação: documentação: estabelece o artigo 1.525/CC que o requerimento de habilitação do casamento é firmado por ambos os cônjuges de próprio punho ou por procurador e deve ser instruído com: certidão de nascimento ou documento equivalente de ambos os pretensos cônjuges; autorização por escrito, se for o caso em cuja dependência legal estiverem ou ato judicial que supra essa autorização; declaração de duas testemunhas que atestem e conhecem os pretensos cônjuges, e que não existam impedimentos entre eles; declaração de estado civil; declaração de domicílio; declaração de residência atual dos pais dos contraentes; declaração de residência atual dos próprios contraentes; se for o caso, juntar certidão de óbito do cônjuge falecido ou da sentença que declarou a nulidade ou a anulação do casamento anterior, transitada em julgado ou do registro da sentença de divórcio. O art. 1.526/CC estabelece que essa habilitação será feita perante o Oficial de registro civil, com audiência do MP. Já o parágrafo único do mesmo artigo, diz que se houver impugnação do oficial ou do MP, ou de uma terceira pessoa, essa habilitação será submetida ao juiz. Ou seja, se não houver a oposição ou essa impugnação, não será necessária a submissão do processo de habilitação ao juiz, prevalecendo, aqui, a ideia de desjudicialização da habilitação. b) b) Fase de proclamas: proclamas: conforme estabelece o artigo 1.527/CC, estando em ordem a documentação, o oficial extrairá o edital, que se afixará durante 15 (quinze) dias nas circunscrições do Registro Civil de ambos os nubentes e publicará na imprensa local se houver. São os denominados proclamas do casamento. Esse edital deverá conter um resumo do intento matrimonial dos nubentes, com seus nomes e dados, e convocará terceiros a apontarem eventual impedimento de que tiverem conhecimento. Para a confecção desse edital, o Oficial do Registro irá analisar apenas a regularidade da documentação apresentada. Como se verá, existem situações específicas em que a lei dispensa os proclamas, como, por exemplo, ocorre no denominado casamento nuncupativo. Nessa fase dos proclamas, o artigo 1.528 estabelece que é dever do oficial do registro “esclarecer os nubentes a respeito dos fatos que podem ocasionar a invalidade do casamento, bem como sobre os diversos regimes de bens”. Nessa fase, poderão ser opostos os impedimentos e causas suspensivas, que, conforme artigo 1.529/CC, deverão ser apresentados em declaração escrita e assinada, instruída com as provas do fato alegado ou com a indicação do lugar onde possam ser obtidas. Se houver oposição de impedimentos, cumpre ao Oficial do Registro dar aos nubentes ou seus representantes nota da oposição, indicando os fundamentos, as provas e o nome de quem a ofereceu (art. 1.530/CC). Com isso, cumprirá aos nubentes fazer prova contrária à arguição. Será ouvido o Ministério Público e, ao final, a decisão caberá ao juiz.
c) c) Fase de certidão: certidão: findo o prazo dos proclamas, inexistindo oposição, ou sendo ela julgada improcedente, e cumpridas as demais formalidades presentes em lei, será extraída a certidão de habilitação, que é um certificado que habilita os nubentes ao casamento, com prazo de 90 (noventa) dias. Nesse prazo, o casamento deverá ser celebrado. O art. 1.532/CC indica que a certidão de habilitação tem validade por noventa dias a contar o prazo da data em que foi extraído o certificado. Neste período de tempo, os nubentes podem casar-se sem renovação do processo. Escoado que seja, a sua revalidação depende de novo requerimento, podendo-se, contudo, aproveitar a mesma prova apresentada no anterior (PEREIRA, 2018, p.
332 335
125). Se a habilitação for indeferida, por qualquer motivo, caberá aos interessados recorrer à via judicial, observando a Lei de Organização Judiciária local. d) d) Fase de registro: registro: com a celebração do casamento, que observará as disposições previstas no artigo 1.533 e seguintes do CC, lavrar-se-á o assento no livro de registro. Diz o artigo 1.536/CC que o assento será assinado pelo presidente do ato, pelos cônjuges, as testemunhas e o oficial do registro. Esse assento destina-se a dar publicidade ao casamento e servir de prova de sua realização e do regime de bens. A celebração do casamento segue o regramento previsto no artigo 1.533 1 .533 e seguintes do Código Civil. Conforme previsão legislativa, o casamento ocorrerá no dia e lugar previamente designados pela autoridade que presidirá o ato. O art. 98, II, da CF diz que a União, Estados, DF e territórios vão criar a Justiça de Paz, a qual é remunerada, composta por cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, que terão mandato de 4 anos, tendo competência para, dentre outras, celebrar casamentos. A Lei de Organização Judiciária de cada Estado é que designa a referida autoridade. Em alguns Estados, chama-se juiz de paz; em outros, o próprio juiz de direito é incumbido desse mister. O ato solene do casamento será, em regra, realizado na sede do cartório com as portas abertas, presentes pelo menos 2 testemunhas (art. 1.534, CC). O casamento poderá, entretanto, ser realizado fora do cartório, com a concordância da autoridade, hipótese em que o edifício escolhido para a celebração deverá permanecer com as portas abertas durante o ato. Neste caso, sendo celebrado fora do cartório, o número de testemunhas que deverão estar presentes será de no mínimo 4 testemunhas (art. 1.534, §2º, CC). Também serão necessárias 4 testemunhas se algum dos contraentes for analfabeto, não souber ou não puder escrever (art. 1.534, §2º, parte final). As testemunhas, em qualquer dos casos, não são meramente instrumentárias, mas participam do ato como representantes da sociedade, sem qualquer suspeição pelo fato de serem parentes dos nubentes, uma vez que têm interesse, mais até que qualquer outra pessoa, em que o enlace matrimonial se realize validamente (GONÇALVES, 2017, pg. 124). Os nubentes deverão manifestar, de forma inequívoca, a vontade de se casarem, sendo que, das hipóteses previstas no artigo 1.538/CC, a cerimônia será suspensa, não sendoocorrendo admitida uma retratação no mesmo dia. Assim é que se, brincando, um dos nubentes disser que não quer se casar, não poderá se retratar no mesmo dia e a cerimônia será suspensa, só podendo ser realizada em outra data. É o que estabelece o parágrafo único do artigo 1.538/CC. Se esse não for o caso, o Oficial do Registro, após ouvir dos nubentes sobre a pretensão do casamento por livre e espontânea vontade, vai declará-los casados, nos seguintes termos: “De acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, lei, vos declaro casados” (arts. 1.514 e 1.535 do CC). CC). A discussão que se trava em relação a essa declaração do Oficial de Registro Regi stro diz respeito
à sua natureza, ou seja, se seria declaratória ou constitutiva. Em outras palavras, a discussão gira em torno de se saber qual o momento em que se considera aperfeiçoado o casamento: no momento da manifestação de vontade dos nubentes (hipótese em que a declaração do Oficial deve ser considerada apenas declaratória da vontade dos nubentes) ou somente após a manifestação casamento). do Oficial de Registro (caso em que essa declaração seria constitutiva do A importância da discussão se refere à situação, por exemplo, de os nubentes manifestarem inequivocamente a vontade de se casarem e um deles morrer antes da declaração declaraçã o
333 336
do Oficial do Registro. Pergunta-se, nessa hipótese, se pode-se considerar celebrado ou não o casamento? Sobre o tema, Caio Mário explica que já o Romano dizia que nuptias consensus facit : o que faz o matrimônio é o consenso. O celebrante ouve a manifestação dos contraentes, e os declara casados. Como representante do Estado, pronuncia a declaração de estarem unidos em matrimônio aqueles que emitiram a manifestação de suas vontades neste sentido. A presença do juiz é fundamental, mas sua declaração, sem embargo de boas opiniões em contrário não é indispensável à validade do casamento (PEREIRA, 2018, pag. 130).
Em posição divergente, Carlos Roberto Gonçalves sustenta que na verdade, a declaração do celebrante é essencial, como expressão do interesse do Estado na constituição da família, bem como do ponto de vista formal, destinada a assegurar a legitimidade da formação do vínculo matrimonial e conferir-lhe certeza. Sem ela, o casamento perante o nosso direito é inexistente. Pode-se afirmar, pois, que o ato só se tem por concluído com a solene declaração do celebrante. Basta lembrar que a retratação superveniente de um dos nubentes, quando quan do “manifestar“manifestarse arrependido” (CC, art. 1.538, III) após o consentimento e antes da referida declaração, acarreta a suspensão da solenidade. Tal fato demonstra que o casamento ainda não estava aperfeiçoado e que a manifestação de vontade dos nubentes só seria irretratável a partir da declaração do celebrante (GONÇALVES, 2017, pg. 128).
Em nossa opinião, a leitura dos artigos 1.514 e 1.535 do CC indica que o nosso Código Civil considerou que é a vontade dos nubentes que determina o momento do casamento, sendo que a manifestação do celebrante se revela como meramente declaratória. 2.6. ESPÉCIES DE CASAMENTOS A presente classificação é adotada para fins didáticos, com o objetivo de chamar a atenção para certas peculiaridades na forma de celebração de determinados casamentos ou em razão da situação particular dos nubentes. a) Casamento putativo (art. 1.561/CC): ocorre quando presente uma causa de invalidação (nulidade ou anulabilidade) que não era conhecida dos nubentes quando da celebração. Assim, se os nubentes encontravam-se, por exemplo, impedidos para o casamento, c asamento, mas desconheciam essa situação e a celebração efetivamente ocorre, o casamento, não obstante nulo, será considerado putativo e produzirá efeitos para aqueles que estavam de boafé quando da celebração. Exemplificando, se duas pessoas, desconhecendo a condição de irmãos (suponhamos que um deles não tinha a declaração do nome do pai em sua certidão de nascimento), se casam, esse casamento é nulo, posto que o artigo 1.521/CC prevê esse impedimento. Assim, se após a celebração, descobrem a condição de irmãos, o casamento será
declarado nulo, mas haverá produção de efeitos, em especial quanto ao regime de bens. Porém, essa produção de efeitos só favorecerá o cônjuge que estava de boa-fé no momento da celebração. Essa observação tem importância porque se um dos cônjuges conhecia o impedimento e, ainda assim, contraiu o casamento, a ele não valerá a regra da putatividade, não beneficiar dode regime de bens. Nesse queadquirido o casamento tenha sido podendo celebradosecom o regime comunhão parcial decaso, bens imaginemos e o casal tenha um imóvel que se encontra registrado apenas no nome de um deles. Na hipótese, para que o cônjuge de má-fé tenha direito a alguma parcela desse bem, deverá mostrar sua participação na aquisição, porquanto, repita-se, não se beneficia do regime patrimonial de bens. Diferente seria a mesma situação se estivesse de boa-fé, pois ainda que o imóvel estivesse no nome do outro cônjuge, a 334 337
putatividade implicaria na prevalência do regime de bens e, consequentemente, haveria a partilha do imóvel, na proporção de 50% para cada (comunhão parcial de bens). O casamento putativo configura, assim, uma exceção à teoria teori a das nulidades, conferindo produção de efeitos mesmo na hipótese de nulidade. Configura uma indulgência com o cônjuge de boa-fé, para permitindo, mesmo com a declaração invalidade, produção de efeitos, até a sentença, o cônjuge de boa-fé, lembrandodeque, para a aprole, o casamento mesmo invalidado, sempre produzirá efeitos. A apuração da boa-fé, como foi visto, ocorre no momento da celebração do ccasamento. asamento. A boa-fé conceitual do matrimônio putativo é a ignorância da causa de sua nulidade, não se exigindo a análise sobre a escusabilidade ou não do erro. b) Casamento em caso de moléstia grave (art. 1.539/CC): estabelece a legislação que, se um dos nubentes estiver acometido por uma moléstia grave, o presidente do ato, oficial de registro, vai celebrar o casamento onde estiver a pessoa, podendo, inclusive, ser celebrado à noite, se houver urgência. O casamento é celebrado perante 2 testemunhas, e a urgência pode dispensar o processo prévio de habilitação. Prevê, ainda, a legislação que na falta ou impedimento da autoridade competente do local, essa falta ou impedimento será suprida por qualquer dos substitutos legais do juiz de paz. Se a falta for do oficial de registro, ela será suprida por um oficial ad hoc, nomeado pelo juiz de paz para aquele ato. c) Casamento nuncupativo ou extremis vitae momentis ou in articulo mortis (art. 1.540/CC): seria o casamento realizado na situação extrema, ou, como popularmente se diz, “à beira da morte”. morte”. O art. 1.540/CC diz que quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade, a qual incumbiria presidir o ato, este casamento poderá ser celebrado na presença de 6 testemunhas, que não tenham parentesco em linha reta ou colateral com os nubentes. Realizado o casamento nessa situação, as 6 testemunhas deverão comparecer perante a autoridade judicial no prazo de 10 dias, pedindo que essa autoridade judicial tome por termo suas declarações. Elas irão dizer, então, que foram convocadas por parte do enfermo. E que o enfermo estava realmente em perigo de vida, mas estava em seu juízo, sabendo o que estava fazendo, além de que, em sua presença, declararam os contraentes, livre e espontaneamente receber-se por marido e mulher. O pedido será autuado e, após a tomada das declarações das testemunhas, o juiz procederá às diligências necessárias para verificar se os contraentes podiam ter-se habilitado. Verificada a idoneidade dos cônjuges para o casamento, ele será tido como válido.
Essas formalidades todas serão dispensadas se o enfermo convalescer e puder ratificar o casamento na presença do juiz e da autoridade competente (juiz de paz eventualmente, e o oficial de registro). d) Casamento por procuração (art. 1.542/CC): o casamento pode ser celebrado por procuração, sendo esta por instrumento público, com poderes especiais. A eficácia desse mandato não pode ultrapassar 90 dias. Inclusive, os dois nubentes podem se fazer representar por procuradores na cerimônia de casamento. A pergunta que se coloca é: podem os dois nubentes ter o mesmo procurador?
335 338
Sobre o tema, Carlos Roberto Robe rto Gonçalves explica que “Se ambos não puderem comparecer, deverão nomear procuradores diversos. Como a procuração é outorgada para o mandatário receber, em nome do outorgante, o outro contraente, deduz-se que ambos não podem nomear o mesmo procurador, até porque há a obrigação legal de cada procurador atuar em prol dos interesses de seu constituinte, e pode surgir algum conflito de interesses” (GONÇALVES, 2017, p. 133). Outorgada procuração para o casamento, c asamento, posterior revogação do mandato deve ser por instrumento público. No caso de se realizar a cerimônia, c erimônia, sem a ciência do mandatário e do outro contraente acerca da revogação feita, o Código considera o casamento anulável (art. 1.550, V). Neste caso, responde o mandante por perdas e danos. e) Casamento avuncular: como avuncular: como já esclarecido em tópico próprio, o casamento de tio(a) com sobrinho(a) é permitido desde que haja atendimento ao disposto no Decreto-Lei 3.200/41. O casamento entre esses colaterais de terceiro grau é denominado avuncular. f) Casamento religioso com efeitos civis: o art. 226, §2º da CF, diz que o casamento religioso tem efeitos civis nos termos da lei. Essa matéria é regulamentada pelo art. 1.515/CC, que estabelece que o casamento religioso, que atender às exigências da lei para validade do casamento civil, equipara-se a este, desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data da sua celebração. Portanto, esse registro terá efeitos retroativos à data da celebração do casamento religioso. Duas são as situações possíveis do casamento religioso com efeitos civis: - 1ª situação: situação: o casamento religioso foi precedido de habilitação, hipótese em que deverá ser registrado no prazo decadencial de 90 dias, sob pena de nova habilitação. - 2ª situação: o casamento religioso ocorreu sem prévia habilitação. Nessa hipótese, o registro poderá ser feito a qualquer momento, desde que haja prévia habilitação, nos termos já estudado. Em qualquer hipótese, o registro do casamento retroagirá seus efeitos à data da celebração do casamento. 2.7. INVALIDAÇÃO DO CASAMENTO No estudo da invalidação do casamento, é preciso compreender os três planos pelos quais passa a análise do casamento, que seriam: plano da existência, da validade e da eficácia (teoria ponteana). Assim é que o estudo abrange os requisitos para a existência do casamento (plano da existência), a análise das situações de nulidade e anulabilidade (plano da validade) e os efeitos decorrentes do casamento válido (plano da eficácia).
Não há sentido analisar a validade do casamento se antes não se verifica se ele efetivamente existe. Da mesma forma, só se analisa a eficácia de um casamento válido. Assim é que, num primeiro momento, é preciso verificar os requisitos de existência, para só então passar-se à análise da validade e eficácia. eficác ia. a) os Casamento casamento inexistente é eaquele em que não estão presentes requisitos inexistente: de existência,o que são: o consentimento a presença da autoridade competente. O consentimento, aqui analisado, é aquele que fora emitido sem coação física.
336 339
Além disso, é preciso que haja uma autoridade absolutamente competente, em razão da matéria, para celebração do ato. Nesse sentido, a partir desses dois requisitos, temos duas hipóteses de casamento inexistente, a saber: - casamento em que não há manifestação de vontade dos nubentes (ou vontade decorrente de coação física); e - casamento celebrado por autoridade absolutamente incompetente em razão da matéria (pessoa que não era juiz de paz, por exemplo). É importante destacar que antes da mudança de entendimento acerca do casamento homoafetivo, constituía hipótese de inexistência do casamento a identidade de sexos dos nubentes, porquanto se entendia que um dos requisitos de existência era exatamente a diversidade de sexos. Como foi visto, essa hipótese perdeu a razão de ser em decorrência das decisões do STF que trataram da união homoafetiva, reconhecendo-a como entidade familiar com proteção do Estado. Após as decisões do STF, o CNJ, por meio da Res. 175/13, veda às autoridades competentes de todo o Brasil a recusa à habilitação, celebração ou conversão de união estável em casamento das pessoas do mesmo sexo. b) Casamento nulo: casamento é aquele celebrado com1.521/CC. infringência impedimento matrimonial, ou oseja, a uma dasnulo hipóteses previstas no artigo Assima sendo, qualquer casamento celebrado com violação aos impedimentos previstos no artigo 1.521/CC será nulo, ressalvando-se apenas a hipótese do casamento entre colaterais de terceiro grau que, como visto, pode ser realizado, com observância ao disposto no Decreto-Lei 3.200/41. A nulidade, aqui analisada, diferencia-se da anulabilidade porque não admite convalidação, de modo que o casamento nulo não será aproveitado, devendo ser declarada a nulidade, que retroage à data da celebração. A sentença, na hipótese, é declaratória, com efeitos ex tunc. São efeitos e características da competente ação cabível para declaração de nulidade do casamento: • •
•
imprescritível: a nulidade não vai se convalescer com o decurso do tempo; promovida por ação direta: pode ser proposta por qualquer interessado, e como se trata de ordem pública, pode ser proposta pelo MP. Além disso, o próprio juiz, de ofício, pode declarar a nulidade em questão; sentença que declara a nulidade tem efeitos retroativos à data de celebração do casamento:não poderá prejudicar terceiros de boa-fé, tampouco aquisição de direitos onerosos resultantes de sentença transitada em julgado. Deve-se, ainda, observar o que foi dito acerca do casamento putativo, no qual, em razão da boa-fé dos nubentes, haverá reconhecimento de direitos patrimoniais, mesmo com a nulidade do casamento.
c) Casamento anulável: o casamento anulável é aquele sujeito à convalidação. As hipóteses de anulabilidade estão previstas no artigo 1.550/CC e são elas: - casamento de quem não completou a idade mínima para casar; - casamento do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal;
- casamento por vício da vontade;
- casamento do incapaz de consentir ou manifestar, de modo inequívoco, o consentimento; 337 340
- casamento realizado pelo mandatário, sem que ele ou o outro contraente soubesse da revogação do mandato, e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges; - casamento por incompetência da autoridade celebrante. c.1) Casamento de quem não completou c ompletou a idade mínima para casar: como vimos, após a mudança legislativa que alterou a redação do artigo 1.520/CC, a idade mínima para casar passou a ser 16 anos. Entretanto, se eventualmente o menor com idade inferior a 16 anos conseguir se casar, esse casamento será anulável e não nulo. O prazo decadencial para ação de anulação é de 180 dias (artigo 1.560, §1º, CC) e deve observar que: - se proposta pelo próprio menor, começa a contar da data em que completar 16 anos; - se proposta pelos demais legitimados, começa a contar da data do casamento. A ação anulatória, no caso, pode ser proposta (art. 1.552/CC): - pelo próprio cônjuge menor; - pelos seus ascendentes. c.2) Casamento do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal: o casamento do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu(s) representante(s) legal(is), também é um casamento anulável. O prazo para propositura da ação anulatória é de 180 dias (art. 1.555/CC) e deve observar que: - se proposta pelo menor, começa a contar da data em que cessar a incapacidade; - se proposta pelo representante legal, começa a contar a partir da data da celebração do casamento; - se, por fim, proposta por um herdeiro necessário, começa a contar da data do óbito do menor. O transcurso do prazo decadencial, sem que haja anulação, importará em sua convalidação para todos os efeitos. É importante destacar o disposto no §2º do artigo 1.555/CC, que estabelece que não se anulará o casamento quando à sua celebração houverem assistido os representantes legais do incapaz ou tiverem, por qualquer motivo, manifestado sua aprovação. c.3) Casamento com coação moral: a lei prevê também que o casamento realizado com coação moral será anulável. A coação moral, conforme artigo 1.558/CC, ocorre quando o consentimento de um ou de ambos os cônjuges houver sido captado mediante fundado temor de mal considerável e iminente para a vida, a saúde e a honra, sua ou de seus familiares. Nessa situação, o prazo decadencial para a ação anulatória será de 4 anos, contados da
celebração do casamento (art. 1.560,IV/CC). A ação, no caso da coação moral, m oral, é personalíssima, somente podendo ser proposta pelo coagido (art. 1.559/CC). O artigo 1.559/CC prevê, ainda, que na hipótese de coação, a coabitação, havendo ciência do vício, valida o ato. É mais uma hipótese de convalidação. c.4) Casamento com erro essencial: o vício de vontade consistente no erro essencial também é hipótese de anulação do casamento. É importante destacar que para anulação do casamento nessa hipótese de erro, é preciso que estejam reunidos os seguintes requisitos de 338 341
forma cumulativa: erro essencial anterior ao casamento (hipóteses previstas no artigo 1 1.557/CC) .557/CC) + descoberta após o casamento ca samento + a descoberta torna a vi vida da em comum insuportável. Consoante artigo 1.557/CC, considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge: i) O erro que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. A doutrina costuma citar, como exemplos de erro sobre a pessoa: casamento com um dos gêmeos quando se pretendia com o outro; atividades de prostituição do homem ou da mulher; perversão do instinto sexual; homossexualidade desconhecida; ii) A ignorância de crime, anterior ao casamento, que, por sua natureza, torne insuportável a vida conjugal: um exemplo dessa hipótese seria o caso de a mulher descobrir, após o casamento, que o marido era traficante de drogas; iii) A ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível, por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência: a doutrina cita, como exemplo, a hipóteses de hermafroditismo. Cabe destacar que o defeito físico, citado nesse inciso, que enseja a anulação do casamento é o defeito que impede o ato sexual, ou seja, a incapacidade denominada coeundi ou incapacidade instrumental. Isso significa que a chamada incapacidade generandi ou incapacidade de fecundação (incapacidade para ter filhos) não é hipótese de anulação do casamento O prazo decadencial para anular o casamento por erro in persona é de 3 anos, contados da celebração do casamento (art. 1.560, III/CC). Essa ação também é personalíssima (art. 1.559/CC). A coabitação posterior, sabendo do vício, convalida o casamento, salvo nas hipóteses de defeito físico irremediável ou a moléstia grave (art. 1.559/CC). c.5) Casamento do incapaz de consentir ou manifestar, de modo inequívoco, o consentimento: o casamento do incapaz de consentir ou de manifestar a sua vontade de modo inequívoco pode ser anulado. Essa situação engloba o casamento dos ébrios habituais, alcoólatras, viciados em tóxicos e daquelas que por causa transitória não puderem exprimir a sua vontade. Nestes casos, o casamento será considerado co nsiderado anulável. Dessa forma, percebe-se que o inciso IV do artigo arti go 1.550 não foi revogado pelo Estatuto do Deficiente, o qual acrescentou acrescento u o § 2º ao mesmo artigo, segundo o qual “a “ a pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbia poderá contrair matrimônio, expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou curador”. curador”. Nesses casos, o prazo decadencial para anulação do casamento também é de 180 dias, contados da celebração do casamento (art. 1560, I/CC). c.6) Casamento realizado por procuração com revogação antes da celebração, mas
sem conhecimento do mandatário e do outro cônjuge: pode acontecer de a revogação outorgada para o casamento ser revogada sem que o mandatário e o outro cônjuge tomem conhecimento da revogação. Nessa hipótese, realizada a celebração, o casamento será anulável. O prazo da ação anulatória será decadencial de 180 dias, contados do momento em que o o conhecimento foimandante celebradotoma (art. 1.560, §2º/CC). de que o casamento, a despeito da revogação do mandato, A legitimidade para a ação de anulação, nessa hipótese, é apenas do mandante, em caráter personalíssimo, sendo o ato convalidado pela coabitação (art. 1.550, V, parte final/CC).
339 342
c.7) Casamento realizado por autoridade relativamente incompetente: foi visto, quando da análise do plano da existência do casamento, que a celebração feita por autoridade absolutamente incompetente importa em inexistência do casamento. Já a celebração realizada por autoridade relativamente incompetente ensejará a anulabilidade do ato. A incompetência relativa do celebrante região empara quecelebração pode celebrar casamentos. Assim, um juiz de paz é investidoestá pelorelacionada Estado dosà poderes de casamentos, tornando-se autoridade absolutamente competente para o ato. Porém, sua competência tem limitação territorial, que, uma vez não observada, enseja a anulabilidade do casamento. O prazo será decadencial de 2 anos, contados da data da celebração do casamento (art. 1.560,II/CC). Sobre a incompetência da autoridade celebrante, é importante destacar o disposto no art. 1.554/CC que trata da denominada teoria da aparência, aplicável ao celebrante. Diz o referido artigo que subsiste o casamento celebrado por aquele que, sem possuir a competência exigida na lei, exercer publicamente as funções de juiz de casamentos e, nessa qualidade, tiver registrado o ato no Registro Civil. d) Casamento eficaz: vimos que os três primeiros planos de análise do casamento são os planos da existência e da validade. Isso significa que antes de analisarmos a eficácia do casamento, é preciso verificar se ele existe e se é válido. Em outras palavras, é preciso antes verificar se houve consentimento livre de coação física e se o celebrante era absolutamente competente para a celebração. Preenchidos esses requisitos, o casamento será existente e poder-se-á analisar sua validade, com a verificação de há hipótese de nulidade (violação aos impedimentos) ou anulabilidade (art. 1.550/CC). Não sendo o caso de nulidade ou anulabilidade, a análise será, então, quanto a eficácia do casamento. A eficácia de qualquer fato jurídico em sentido amplo refere-se à produção dos efeitos. No caso do casamento, superados os planos da existência e da validade, o casamento está apto a produzir todos os efeitos previstos em lei. 2.8. EFEITOS DO CASAMENTO O casamento válido produz, então, vários efeitos, tanto no plano pessoal, quanto no social e patrimonial. Podemos resumir os efeitos no seguinte esquema: 2.8.1. EFEITOS SOCIAIS DO CASAMENTO - cria a família matrimonial;
estabelece o vínculo de afinidade; - acarreta a emancipação. 2.8.2. EFEITOS PESSOAIS - fidelidade mútua; - coabitação; - mútua assistência e respeito e consideração mútuos; - igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges; 340 343
- sustento, guarda e criação dos filhos. 2.8.3. EFEITOS PATRIMONIAIS - cria a sociedade conjugal; - estabelece direito sucessório; - dever de alimentar o outro cônjuge; - institui o bem de família; - estabelece o regime de bens entre o casal. 2.9. PROVAS DO CASAMENTO A forma regular de prova do casamento é a apresentação da certidão extraída a partir do registro do casamento. Todavia, como bem alerta Caio Mário, pode faltar, contudo, este meio probatório, pela perda ou perecimento do livro, pela destruição do próprio cartório, ou mesmo se o oficial não tiver lavrado o termo por desleixo ou má-fé. Nestes casos, é admissível outro meio qualquer, como seja o título eleitoral, o registro em repartição pública, mediante justificação requerida ao juiz competente. Alguns fazem, todavia, uma distinção: quando o interessado pretende provar o casamento, reclamando em proveito próprio os seus efeitos, deve dar prova cabal do ato; mas se se trata de prová-lo para qualquer outro fim, aceitam-se todos os meios ordinários de prova, a exemplo do registro em repartição pública. O Código Civil, no parágrafo único do art. 1.543, determina que, além da certidão do registro, admita-se outra espécie de prova na falta ou perda do registro civil. A justificação poderá ser “tomada por termo” e deverá deverá ser apreciada pela autoridade judicial (PEREIRA, 2018, pg. 13).
Existem, assim, três formas de comprovação do casamento: c asamento: - certidão de registro do casamento; - prova indireta, fundada na posse do estado de casado: para isso, são necessários 3 requisitos para sua comprovação: nomen (um cônjuge tem que utilizar o nome de outro cônjuge); tractatus (é o tratamento dado entre as partes, como se casados fossem) e a fama ou reputatio (a sociedade reconhece as partes como pessoas casadas); - prova direta supletória: Supondo que o sujeito tenha se casado e se registrado, sendo extraído uma certidão a qual foi perdida. Nesse caso, far-se-á prova direta complementar ou supletória. Justificada a perda do registro civil, é admitida qualquer outra prova, como o passaporte ou outros documentos que tragam a informação da condição de casado.
2.10. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA 2.10. 1. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CASAMENTO. PESSOAS. IGUALDADE. SEXO. In casu, duas mulheres alegavam que mantinham relacionamento estável há três anos e requereram habilitação para o casamento junto junt o a dois cartórios de registro civil, mas o pedido foi negado pelos respectivos titulares. Posteriormente ajuizaram pleito de habilitação para o casamento perante a vara de registros públicos e de ações especiais sob o argumento de que não haveria, no ordenamento jurídico pátrio, óbice para o casamento de pessoas do mesmo sexo. Foi-lhes negado o pedido nas
341 344
instâncias ordinárias. O Min. Relator aduziu que, nos dias de hoje, diferentemente das constituições pretéritas, a concepção constitucional do casamento deve ser plural, porque plurais são as famílias; ademais, não é o casamento o destinatário final da proteção do Estado, mas apenas o intermediário de um propósito maior, qual seja, a proteção da pessoa humana em sua dignidade. Assim sendo, as famílias formadas por pessoas homoafetivas não são menos dignas de proteção do Estado E stado se comparadas com aquelas apoiadas na tradição e formadas por casais heteroafetivos. O que se deve levar em consideração é como aquele arranjo familiar deve ser levado em conta e, evidentemente, o vínculo que mais segurança jurídica confere às famílias é o casamento civil. Assim, se é o casamento civil a forma p pela ela qual o Estado melhor protege a família e se são múltiplos os arranjos familiares reconhecidos pela CF/1988, não será negada essa via a nenhuma família que por ela optar, independentemente de orientação sexual dos nubentes, uma vez que as famílias constituídas por pares homoafetivos possuem os mesmos núcleos axiológicos daquelas constituídas por casais heteroafetivos, quais sejam, a dignidade das pessoas e o afeto. Por consequência, o mesmo raciocínio utilizado tanto pelo STJ quanto pelo STF para conceder aos pares homoafetivos os direitos decorrentes da união estável deve ser utilizado para lhes proporcionar a via do casamento civil, ademais porque a CF determina a facilitação da conversão da união estável em casamento (art. 226, § 3º). Logo, ao prosseguir o julgamento, a Turma, por maioria, provimento ao para afastardo o óbice relativode à igualdade de sexos edeudeterminou o recurso prosseguimento processo habilitação do casamento, salvo se, por outro motivo, as recorrentes estiverem impedidas de contrair matrimônio. REsp 1.183.378-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 25/10/2011. (INF. 25/10/2011. (INF. 486). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CASAMENTO. ANULAÇÃO. DOMICÍLIO. EXTERIOR. Descabe a homologação de sentença estrangeira de ação de anulação de casamento realizado no Brasil - art. 7º, § 1º, da Lei de Introdução ao Código Civil - independentemente de os cônjuges serem domiciliados fora do país. No caso, pretendia anular-se o casamento no Japão devido aos impedimentos de bigamia. SEC 1.303-EX, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgada em 5/12/2007. (INF. 341). 341).
3. REGIME DE BENS 3.1. DISPOSIÇÕES GERAIS O regime de bens é um dos efeitos patrimoniais do casamento. É um conjunto de regras de ordem privada, relacionadas com interesses patrimoniais resultantes da entidade familiar. Como bem esclarece Caio Mário, os regimes de bens “constituem, pois, os princípios jurídicos que disciplinam as relações econômicas entre os cônjuges, na co nstância do matrimônio” (PEREIRA, 2018, pg. 186). O estudo dos regimes requer a análise prévia dos princípios que os regem, a saber:
•
Princípio da autonomia privada: as partes poderão, como regra geral, escolher um regime diferente do regime legal (exceção é o artigo 1.641/ 1.641/CC), CC), inclusive adaptando os regimes, desde que não viole norma de ordem pública. O art. 1.639 diz que é lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que aprouver. O exercício autonomia privadado secasamento dá através de um contrato ou lhes pacto. Como esse pacto sedessa dá antes da celebração (antes das núpcias), esse pacto é chamado de pacto antenupcial, e terá eficácia a partir do casamento.
342 345
•
•
Princípio da indivisibilidade do regime de bens: o regime de bens é indivisível em relação aos cônjuges, não podendo ser um regime de bens para um dos cônjuges e outro regime para o outro cônjuge. Princípio da variedade do regime de bens: a legislação prevê, de forma expressa, quatro regimes de bens: comunhão parcial, comunhão universal, separação total e participação final nos aquestos. Além de poder, em regra, escolher qualquer um desses regimes, é possível aos nubentes mesclá-los para criar um regime novo, desde que não viole norma de ordem pública.
•
Princípio da mutabilidade justificada: o Código Civil possibilita a alteração justificada do regime de bens, desde que haja autorização judicial nesse sentido. O juiz apreciará as razões de justificação de alteração do regime de bens, ficando ressalvados os direitos de terceiros, os quais não experimentarão o regime de bens inicialmente fixado (art. 1.639,§2º/CC). O NCPC, no art. 734, trata das possibilidades e procedimentos especiais quanto à alteração de regime de bens. Para promover a alteração de regime de bens, é preciso que a petição inicial seja proposta por ambos os nubentes, sendo uma hipótese de jurisdição voluntária. O §1º do art. 734 diz que, ao receber a petição inicial, o juiz vai determinar a intimação do MP e a publicação de edital em que se divulgue essa pretendida modificação do regime de bens. Após 30 dias da publicação do edital, o juiz poderá decidir sobre a modificação do regime de bens. Os efeitos da alteração do regime de bens são ex nunc, não retroagindo, portanto, tendo efeito a partir do trânsito em julgado da decisão que alterou o regime de bens. Note-se que o Código anterior não permitia a alteração do regime de bens. Entretanto, ainda que o casamento tenha sido celebrado na vigência da legislação anterior, poderá haver a alteração, porquanto o regime de bens, como se viu, está no plano da eficácia do casamento e, conforme art. 2.035/CC, em relação à eficácia, aplicam-se as normas da atualidade.
3.2. REGRAS GERAIS QUANTO AO REGIME DE BENS O regime legal de bens é o da comunhão parcial. Isso significa que, na falta de pacto antenupcial ou sendo este nulo ou ineficaz, prevalecerá o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.640/CC). O art. 1.640, parágrafo único, do CC, diz que poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes que o código regula. r egula. Quanto à forma, será reduzido a termo a opção pela comunhão parcial, sendo que, se a opção for por outro regime de bens, será necessário fazer o pacto antenupcial por escritura pública. Veja que a lei exige escritura pública para a realização do pacto antenupcial (ato solene), que nada mais é do que um contrato bilateral que trata do regime de bens escolhido pelo casal. Temos, então, que não havendo convenção, o regime legal é o da comunhão parcial.
Pretendendo, entretanto, outro regime, os nubentes terão que se valer do pacto antenupcial, observando sua forma solene. Entretanto, em algumas hipóteses, a lei impõe o regime da separação obrigatória de bens. Estas hipóteses estão previstas no art. 1.641/CC, 1 .641/CC, que impõe, assim, o regime de separação obrigatória de bens para: - pessoas que o contraírem co ntraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento; - pessoa maior de 70 (setenta) anos; 343 346
- todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial. Há uma forte discussão quanto à constitucionalidade da imposição do regime da separação obrigatória para os maiores de 70 anos. Parte da doutrina alega que essa imposição discrimina o idoso. Entretanto, não houve declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, de modo que prevalece a imposição. Os artigos 1.642 e 1.643/CC 1.643/ CC consagram atos que podem ser praticados por qualquer dos cônjuges, sem a necessidade de autorização do outro, independentemente do regime de bens adotado pelos consortes. Assim é que um dos cônjuges poderá fazer sem autorização do outro: •
• •
•
•
• • •
praticar todos os atos de disposição e de administração necessários ao desempenho de sua profissão; administrar os bens próprios; desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem o seu consentimento ou sem suprimento judicial; demandar a rescisão dos contratos de fiança e doação, ou a invalidação do aval, realizados pelo outro cônjuge; reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos pelo outro cônjuge ao concubino, desde que provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço comum destes, se o casal estiver separado de fato por mais de 5 anos; praticar todos os atos que não lhes forem vedados expressamente; comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica; obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir.
O art. 1.647 diz que alguns atos e negócios jurídicos vão exigir a outorga conjugal. Se for da esposa, essa é denominada outorga uxória. Sendo do marido, chama-se outorga marital. A outorga é dispensada na hipótese de casamento celebrado com o regime da separação absoluta de bens (art. 1647, caput , 1ª parte/CC). parte/CC). Em relação à separação absoluta de bens, a doutrina diz que é possível a alienação de bens, imóveis e móveis, sem a necessidade de outorga do outro cônjuge. No entanto, em relação à separação obrigatória, é preciso ficar atento ao que dispõe a súmula 377 do STF, que estabelece que, no regime de separação legal de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. c asamento. A redação dessa súmula aproxima o regime da separação legal de bens do regime de comunhão parcial de bens. No caso do regime da separação obrigatória de bens, que decorre da lei, prevalece o entendimento de que é necessária a outorga do outro cônjuge para alienar bens, já que há bens passíveis de partilha. A Súmula 377 do STF é anterior ao Código Civil de 2002 e a pergunta que se faz é se ela,
com a nova legislação, ainda ai nda deve ser aplicada. Essa pergunta decorre do fato de o legislador de 2002, tendo podido incluir de forma expressa sua redação no Código Civil, não o fez, o que ensejou o entendimento de que, se assim não ocorreu, é porque não queria adotar seu entendimento. Com isso, a súmula estaria superada. Entretanto, conforme jurisprudência atualizada do STJ, esse entendimento não prevaleceu, tendo aquela Corte entendido que o artigo 1.641/CC deve ser interpretado em conjunto com a Súmula 377/STF, em especial porque ao se ler a redação original do artigo 164/CC, verificamos que o caput continha a expressa menção a “sem comunhão de aquestos”. Ou seja, a redação original afastava de forma expressa a aplicação da súmula 377/STF. Com a retirada da expressão, pode-se entender que o legislador quis permitir a comunicação. 344 347
Assim, sendo aplicável a súmula 377/STF, temos que possível a comunicação dos denominados aquestos e, por conseguinte, torna-se necessária a outorga do outro cônjuges nas hipóteses previstas no artigo 1.647/CC. O referido artigo estabelece a necessidade de outorga nas seguintes hipóteses: - para alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis - para pleitear, como autor ou réu, os direitos que recaem sobre bens imóveis; - para prestar fiança ou aval; - para fazer uma doação, desde que não seja remuneratória. São consideradas válidas as doações núpcias feitas aos filhos, quando estes se casarem, ou então quando os filhos estabelecerem uma economia separada. Para as demais, será necessária a outorga conjugal ou marital. A falta de outorga conjugal pode ser suprida pelo juiz, podendo se dar quando (art. 1.648/CC): - o cônjuge não puder conceder essa outorga; - o cônjuge denega essa outorga de forma injusta. A ausência de outorga conjugal, se não houver suprimento pelo juiz, gera anulação do negócio jurídico, sendo uma nulidade relativa. Para anular o negócio jurídico, será necessário propor ação anulatória, que terá prazo decadencial de 2 anos, contados da dissolução da sociedade conjugal. Essa ação poderá ser proposta tanto pelo cônjuge preterido como pelos herdeiros. Em relação à administração dos bens do casamento, ambos os cônjuges administrarão conjuntamente. Todavia, é possível que apenas um deles exerça essa administração, quando um deles não puder exercê-lo. Nesse caso, cabe ao cônjuge que exerce a administração dos bens sozinho gerir os bens comuns e os bens do consorte (art. 1.651/CC). Caberá a este consorte administrar os bens comuns, podendo alienar os bens imóveis comuns, e, quanto aos bens móveis ou imóveis do consorte, dependerá de autorização judicial. 3.3. PACTO ANTENUPCIAL Pacto antenupcial é um contrato celebrado antes das núpcias, ou seja, antes que o casamento seja celebrado. O pacto antenupcial é um contrato formal e solene (escritura pública), pelo qual as partes irão ir ão regulamentar as questões patrimoniais relativas ao casamento. Deve ser feito por escritura pública, sendo considerado nulo quando não é observada essa formalidade legal (art. 1.653/CC).
Ressalte-se que o pacto celebrado de forma regular, sem que haja po posterior sterior casamento, é considerado válido, porém ineficaz. Isso significa que a ausência de casamento não torna nulo o pacto antenupcial, mas tão somente ineficaz. A nulidade do pacto antenupcial não contamina o casamento. Assim, se o pacto antenupcial for considerado nulo, persiste a validade do casamento. Porém, o regime de casamento será o da comunhão parcial de bens. É o que dispõe o artigo 1.640, caput /CC. /CC. O art. 1.655/CC diz que é nula a convenção ou cláusula do pacto antenupcial que conflite com norma de ordem pública. Um exemplo de nulidade de convenção é a previsão de cláusula que exclui o direito à sucessão no regime de comunhão parcial de bens ou a cláusula que consagra que a administração dos bens será exercida exclusivamente pelo marido. 345 348
Diante de uma nulidade de apenas uma cláusula do pacto antenupcial, não haverá a nulidade do pacto por inteiro, por conta do princípio da conservação dos negócios jurídicos. Para que o pacto antenupcial tenha efeitos erga omnes, deverá ser averbado no livro especial do Registro de Imóveis do domicílio dos cônjuges. 3.4. REGIME DE BENS EM ESPÉCIE O Código Civil prevê, de forma expressa, quatro regimes de bens, sem prejuízo da possibilidade de criação de um outro modelo, desde que não haja violação à norma de ordem pública. Os regimes regulamentados e previstos pelo Código Civil são: • • • •
regime da comunhão parcial de bens; regime da comunhão universal de bens; regime de participação final dos aquestos; regime da separação de bens.
Como dito, esse rol não é taxativo, mas meramente exemplificativo. 3.4.1. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS O regime da comunhão parcial de bens é o regime legal, que prevalece na falta de pacto antenupcial ou na hipótese de nulidade ou ineficácia dessa convenção (art. 1.640/CC). A regra básica do regime de comunhão parcial de bens é a de que se comunicam os bens havidos, a título oneroso, na constância do casamento. Os bens comunicáveis formam os denominados aquestos. Em relação a estes aquestos, o outro cônjuge terá direito à metade (meação), independentemente de qualquer tipo de contribuição para a aquisição. Existem bens que, entretanto, não se comunicam (incomunicáveis), estando excluídos, portanto, da comunhão, conforme o art. 1.659/CC. São eles: •
•
• • • • •
bens que cada cônjuge já possuía ao se casar e os bens havidos por doação ou sucessão, bem como os sub-rogados em seu lugar não se comunicam; bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares; obrigações anteriores ao casamento; obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal; bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; Pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.
Como se percebe, prevalece a regra de que os bens adquiridos, a partir do casamento e
a título oneroso, entrarão na comunhão. Em razão disso é que os bens recebidos, por apenas um dos cônjuges, por doação ou o u sucessão, não entrarão na comunhão, já que recebidos a título gratuito e, por conseguinte, fora da regra geral da onerosidade. Assim é que, caso o doador queira beneficiar os dois cônjuges, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, deverá fazer a doação ao casal. Pela mesma razão da regra geral, os bens sub-rogados no lugar dos particulares conservam a natureza de bens particulares e por isso não entram na comunhão. Se uma pessoa possui um apartamento antes de se casar e adota o regime da comunhão parcial de bens, esse imóvel será bem particular daquele que o detinha antes do casamento. Caso venda o apartamento e compre uma casa pelo mesmo valor, o bem adquirido conservará co nservará a natureza de 346 349
bem particular. O que vale ressaltar aqui é o ônus da prova quanto à sub-rogação, já que numa eventual separação/divórcio, a se considerar a data da aquisição do bem (durante o casamento), o outro cônjuge poderá formular pedido de partilha, parti lha, competindo então ao proprietário do bem particular provar que, não obstante adquirido na constância do casamento, trata-se de bem subrogado no lugar de um imóvel adquirido antes do casamento. Além da previsão do artigo 1.659/CC, a lei considera incomunicáveis os bens cuja aquisição tenha por título uma causa anterior ao casamento (art. 1.661/CC). Ou seja, não irá se comunicar um bem aquele que tenha por motivo uma causa anterior ao casamento. Dessa forma, se uma pessoa, solteira, vende um terreno e parcela a venda em, por exemplo 10 prestações. Caso venha a se casar durante o período do parcelamento, essa quantia recebida pela alienação de bem particular não entrará na comunhão, pois se trata de um bem que tem por título uma causa anterior à celebração do casamento. O art. 1.660/CC traz um rol de bens comunicáveis, que são: •
• •
• • •
bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um; dos cônjuges; bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior; bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges; benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.
Vê-se que no inciso I, o legislador expõe a regra geral do regime de comunhão parcial, pela qual todos os bens adquiridos a título oneroso, na constância da união, são comunicáveis. O inciso II trata da hipótese do fato eventual, cujo exemplo mais comum seria o prêmio de loteria. Assim, ainda que apenas um tenha comprado o bilhete premiado, o prêmio entra na comunhão. Já no inciso III, temos o reforço à regra geral de que somente os bens adquiridos a título oneroso entram na comunhão. Assim é que, para que bens recebidos a título gratuito comuniquem-se entre os cônjuges, é preciso que a doação seja feita ao casal. A mesma regra vale para a herança e o legado. No inciso IV, encontramos a previsão de comunhão das benfeitorias feitas no bem particular. Se é certo que os bens adquiridos antes do casamento não se comunicam, certo também que se houver alguma benfeitoria nesses bens durante a união, quanto a essas, haverá comunicação. Por fim, o inciso V trata dos frutos dos bens comuns e dos particulares. Relativamente aos bens comuns, nenhuma dúvida há quanto à comunhão porquanto o bem que os gera já
pertence ao casal. Maior atenção deve ser dada à questão dos bens particulares. Não obstante pertencentes a apenas um dos cônjuges, caso esses bens produzam frutos, quanto a estes haverá comunhão. O exemplo mais comum é o do aluguel. Se um dos cônjuges possuir um imóvel alugado, os valores decorrentes da locação, recebidos durante o casamento, são comunicáveis. É possível acrescentar ao rol de bens comunicáveis as verbas trabalhistas cujo fato gerador tenha ocorrido durante o casamento. Assim, se, por exemplo, uma pessoa casada em regime da comunhão parcial de bens, durante o casamento faz horas extras e não recebe por elas, promovendo, por conseguinte, uma ação trabalhista, caso a ação seja finalmente julgada
347 350
quando já divorciado, ainda assim o outro cônjuge fará jus à meação dos valores daí decorrentes. Isso porque o fato gerador ocorreu durante o casamento. Relativamente aos bens móveis, o Código Civil consagra uma presunção relativa de que estes bens foram adquiridos na constância da sociedade conjugal (art. 1.662/CC), motivo pelo qual deve haver a comunicação desses bens, salvo prova de que adquirido antes do casamento. Conforme estabelece o artigo 1.663/CC, a administração do patrimônio comum do casal compete a qualquer um dos cônjuges (princípio da igualdade). Os bens da comunhão respondem por obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher, desde que tenham sido contraídas para atender aos encargos da família. As dívidas contraídas no exercício dessa administração vão obrigar os bens comuns do casal, como também os bens particulares do cônjuge que está administrando os bens comuns. Além disso, conforme estabelece o artigo 1.663, §1º do Código Civil, obrigarão também os bens do outro cônjuge, que não está na administração dos bens, na medida do proveito auferido. Por outro lado, vale a advertência do artigo 1.666/CC no sentido de que as dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges, na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns. É que a administração desses bens particulares fica a cargo do proprietário, salvo previsão expressa em sentido contrário que poderá constar do pacto antenupcial. No regime da comunhão parcial, a anuência a nuência de ambos os cônjuges é necessária para que determinados atos tenham efeitos e sejam válidos. É o que dispõe o artigo 1.663, §2º, CC, que estabelece essa necessidade para os atos a título gratuito que importem na cessão do uso ou gozo dos bens comuns. Esse artigo deve ser lido em conjunto com o artigo 1.647/CC, que estabelece a necessidade de autorização do outro cônjuge cô njuge para as seguintes hipóteses: • • • •
para alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis; para pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos; para prestar fiança ou aval; para fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos possam
integrar futura meação. É interessante perceber que no inciso I do artigo 1.647/CC, o legislador não faz ressalva de que a outorga será necessária apenas quanto aos bens comuns. Assim é que, mesmo em se tratando de bem particular, para que haja alienação dele na constância do casamento em regime de comunhão parcial, é preciso também a autorização do outro cônjuge. É certo que, em havendo discordância injustificada, o proprietário do bem particular poderá valer-se do disposto no artigo 1.648/CC.
3.4.2. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS No regime da comunhão universal, há plena comunhão de bens, comunicando-se os bens anteriores, presentes e posteriores à celebração do casamento. c asamento. Ressalte-se que entram na comunhão, não apenas os bens, mas também algumas dívidas. A comunhão é plena, mas m as não é absoluta, havendo bens incomunicáveis. O artigo 1.668/CC elenca os bens que são excluídos da comunhão universal, a saber:
348 351
•
•
•
•
•
•
bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar; bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva; dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum; doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade; bens de uso pessoal, livros, instrumentos de profissão, proventos de cada dos cônjuges, pensões, etc. em relação aos frutos, assim como a comunhão parcial, aplica-se a regra da comunhão parcial, mesmo que retirados de bens incomunicáveis.
Embora omissa a lei, Carlos Roberto Gonçalves adverte que também não se comunicam os bens doados com a cláusula de reversão (CC, art. 547), ou seja, com a condição de, morto o donatário antes do doador, o bem doado voltar ao patrimônio deste, não se comunicando ao cônjuge do falecido (GONÇALVES, 2017, p. 631). Quanto à primeira hipótese prevista no artigo 1.668/CC, como se vê, caso o doador queira fazer aincluir doação a apenasdeum dos cônjuges casado emcaso regime comunhão universal de bens, deverá a cláusula incomunicabilidade, pois, não de o faça, ainda que a doação seja a apenas um dos cônjuges, haverá a comunhão. A segunda hipótese prevista de incomunicabilidade é o fideicomisso. Conforme previsão do artigo 1.951/CC, o fideicomisso ocorre quando o testador institui herdeiros ou legatários, estabelecendo que, por ocasião de sua morte, a herança ou o legado se transmita ao fiduciário, resolvendo-se o direito deste, por sua morte, a certo tempo ou sob certa condição, em favor de outrem, que se qualifica de fideicomissário. O fideicomisso é, assim, uma forma de substituição testamentária, prevendo um primeiro herdeiro, denominado fiduciário, o qual será substituído por outro herdeiro, que é o fideicomissário. Quando o bem estiver com o herdeiro fiduciário, haverá uma incomunicabilidade deste bem, pois a propriedade, nesse caso, é uma propriedade resolúvel. A finalidade é, então, proteger o direito do fideicomissário. O fideicomissário possui um direito eventual, de forma que a aquisição do domínio depende da morte do fiduciário, do decurso do tempo fixado pelo testador ou do implemento da condição resolutiva por ele imposta. O seu direito também não se comunica, por razões de segurança, nas relações sociais. Se falecer antes do fiduciário, caduca o fideicomisso, consolidando-se a propriedade em mãos deste último (GONÇALVES, 2017, pg. 631). O inciso III refere-se à hipótese de dívidas anteriores ao casamento, pelas quais, em regra, só responde o cônjuge que as contraiu. Todavia, a própria lei abre exceções: 1ª) comunicam-se as dívidas contraídas com os aprestos ou preparativos do casamento, como
enxoval, aquisição de móveis etc.; 2ª) comunicam-se as dívidas que reverterem em proveito comum. O exemplo dessa última hipótese seria o da aquisição de um imóvel para residência do casal. O inciso IV trata da incomunicabilidade decorrente da cláusula expressa feita quando da doação antenupcial de um para o outro cônjuge. No inciso V, o legislador se reporta aos incisos V a VII do artigo que trata da comunhão parcial de bens. Assim é que, também na comunhão universal, não se comunicam os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge e as pensões, meios soldos, montepios e outras rendas semelhantes.
349 352
Quanto aos frutos dos bens incomunicáveis, é importante destacar que, co conforme nforme bem adverte Carlos Roberto Gonçalves, os frutos dos bens incomunicáveis, quando se percebam ou vençam durante o casamento, comunicam-se. comunicam-se. Dispõe a propósito o art. 1.669 do Código Civil: “A incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente não se estende aos frutos, quando quando se percebam ou vençam durante o casamento”. Assim, embora certos bens sejam incomunicáveis (art. 1.668), os seus rendimentos se comunicam. A disposição está em harmonia com o princípio de que, no regime da comunhão universal, a comunicabilidade é a regra (GONÇALVES, 2017, pg. 636).
No regime da comunhão universal prevalece, igualmente, a regra de que a administração dos bens compete ao casal. 3.4.3. REGIME DE PARTICIPAÇÃO FINAL NOS AQUESTOS Passados quase 20 anos desde a vigência do Código Civil de 2002, é possível dizer que o regime da participação final nos aquestos ainda tem pouquíssima aplicação. Nesse regime, a regra é de que, durante o casamento, há uma espécie de separação convencional de bens. E quando o casamento se encerra, há algo próximo à comunhão parcial de bens. Ou seja, é um regime que mistura regras da separação convencional e da comunhão parcial de bens. É o que se extrai do art. 1.672 do Código Civil, que diz que no regime de participação final nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio, consoante disposto no artigo seguinte, e lhe cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância do casamento.
Pode-se dizer, então, que é um regime híbrido e que, durante a sociedade conjugal, vige a regra geral aplicável ao regime da separação convencional de bens, aplicando-se, entretanto, quando da dissolução do casamento, as regras da comunhão parcial. Sobre o tema, Carlos Roberto Gonçalves ensina que é, na realidade, um regime de separação de bens, enquanto durar a sociedade conjugal, tendo cada cônjuge a exclusiva administração de seu patrimônio pessoal, integrado pelos que possuía ao casar e pelos que adquirir a qualquer título na constância do casamento, podendo livremente dispor dos móveis e dependendo da autorização do outro para os imóveis (CC, art. 1.673, parágrafo único). Somente após a dissolução da sociedade conjugal serão apurados os bens de cada cônjuge, cabendo a cada um deles – deles – ou ou a seus herdeiros, em caso de morte, como dispõe o art. 1.685 – 1.685 – a a metade dos adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância do
casamento (GONÇALVES, 2017, pg. 638).
Vê-se, então, que a característica fundamental do regime de participação final nos aquestos consiste em que, na constância do casamento, os cônjuges vivem sob o império da separação de bens, cada um deles com o seu patrimônio separado. Ocorrendo a dissolução da sociedade conjugal (pela morte de um dos cônjuges, pela separação judicial ou pelo divórcio), reconstitui-se contabilmente uma comunhão de aquestos. Nessa reconstituição nominal (não in natura), levanta-se o acréscimo patrimonial de cada um dos cônjuges no período de vigência do casamento. Efetua-se uma espécie de balanço, e aquele que se houver enriquecido menos terá direito à metade do saldo encontrado. O novo regime se configura como um misto de comunhão 350 353
e de separação. A comunhão de bens não se verifica na constância do casamento, mas terá efeito meramente contábil diferido para o momento da dissolução (PEREIRA, 2018, pg. 223). Nesse regime, os bens anteriores ao casamento e os adquiridos em sua constância integram os patrimônios particulares e ficam sob a administração do respectivo cônjuge que o adquiriu, mas, como regra geral, sem autonomia para alienação de imóveis. Nesse particular, é importante destacar o disposto no artigo 1.673 do Código Civil, segundo o qual a liberdade l iberdade de alienação dos bens sem autorização do outro cônjuge ocorre em relação aos bens móveis. Quanto aos imóveis, a regra é a necessidade de autorização do outro cônjuge. Todavia, é importante ressalvar o disposto no artigo 1.656/CC, que estabelece que no pacto antenupcial, que adotar o regime da participação final nos aquestos, poder-se-á convencionar a livre disposição dos bens imóveis, desde que particulares. Quando da dissolução do casamento, partilham-se os o s bens adquiridos, a título oneroso e por ambos os cônjuges, na constância do casamento (aquestos). Na constância do casamento, cada cônjuge conserva, como no regime da separação, a propriedade e a gestão de seus bens. O artigo 1.674/CC dispõe que, sobrevindo a dissolução da sociedade conjugal (art. 1.571), apurar-se-á o montante dos aquestos, excluindo-se da soma dos patrimônios próprios: “I – – os bens anteriores ao casamento e os que em seu lugar se sub-rogaram; II – – os que sobrevieram a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade; III – III – as dívidas relativas aos bens.” bens.” Com a dissolução do casamento, far-se-á um balanço contábil, na forma do artigo 1.674 que dá as linhas gerais do como fazer o cálculo para efeito de partilha. Citando Zeno Veloso, a obra de Caio Mário adverte que “Zeno Veloso considera que no novo regime não se forma uma massa a ser partilhada; o que ocorre é um crédito em favor de um dos cônjuges, contra o outro, para igualar os acréscimos, os ganhos obtidos durante o casamento” (PEREIRA, 2018, pg. 224). 224). Com isso, diferentemente do que ocorre, por exemplo, no regime de comunhão parcial de bens, a partilha de bens imóveis não importará, aqui, em estabelecimento de condomínio entre os ex-cônjuges, porquanto não se formará massa a ser partilhada. O que se fará é um balanço contábil para apuração de eventual crédito em favor de um dos cônjuges. Carlos Roberto Gonçalves destaca as vantagens desse regime, afirmando que ele apresenta a vantagem de permitir a conservação da independência patrimonial de cada cônjuge, até mesmo no tocante à elevação ocorrida durante o casamento, proporcionando, ao mesmo tempo, por ocasião da dissolução da sociedade conjugal, proteção econômica àquele que acompanhou tal evolução na condição de parceiro, sem ter, no entanto, bens em seu nome (GONÇALVES, 2017, pg. 642). Para se entender como se faz a apuração contábil nesse tipo de regime, Sílvio Rodrigues,
citado por Carlos Roberto Ro berto Gonçalves, ensina que superadas as questões próprias da dissolução do casamento, a apuração da participação se faz em etapas: 1ª) com a verificação do acréscimo patrimonial de cada um dos cônjuges; 2ª) a apuração do respectivo valor para a compensação e identificação do saldo em favor de um ou de outro; e, por fim, 3ª) a execução do crédito. Este caminho ser tortuoso diantededaincidentes morosidade da Justiça, considerando, também, pode a expressiva quantidade e recursos que podem surgir nas três fases distintas. Daí por que o regime da participação final nos aquestos, embora simpático na sua essência, acaba por vir a ser uma opção problemática (GONÇALVES, 2017, pg. 643).
351 354
O art. 1.682 diz que o direito da meação no regime de participação final dos aquestos é irrenunciável, incessível e impenhorável. 3.4.4. REGIME DA SEPARAÇÃO DE BENS O regime da separação de bens poderá ser convencional ou obrigatório (legal). Será convencional quando estipulado no pacto antenupcial e obrigatório quando determinado por lei. No regime da separação de bens, temos uma distinção dos patrimônios dos cônjuges, que ficam destacados, tanto em relação à propriedade, quanto a posse e administração. A regra básica é, dessa forma, a de que não haverá comunicação de qualquer bem, seja ele posterior ou anterior à união. Como consequência, cabe a administração de cada bem ao seu proprietário exclusivo, que, no caso da separação convencional, poderá aliená-lo ou gravá-lo com ônus real, independentemente da outorga do outro cônjuge. Relativamente ao regime da separação obrigatória, prevalece o entendimento de ser necessária a autorização do outro cônjuge para venda dos bens imóveis, como também para gravá-los de ônus real. Isto porque a súmula 377 do STF estabelece que “no regime de separação separa ção legal, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento”. casamento ”. Se há essa comunicação de bens, tem-se como necessária a outorga do outro cônjuge. Ainda em relação à sumula 377 do STF, a discussão que tem sido travada diz respeito à necessidade ou não de prova do esforço comum para a partilha dos bens adquiridos na constância do casamento celebrado sob o regime da separação obrigatória de bens. Essa discussão tem toda importância, pois de acordo com o entendimento adotado, teremos diferente distribuição do ônus da prova. Exemplificando, suponhamos que duas pessoas se casem sob o regime da separação obrigatória de bens (art. 1.641/CC). Durante o casamento, o varão adquire um imóvel que é registrado em seu nome. Quando de eventual separação ou divórcio, teremos a aplicação da súmula 377/STF que permite a partilha dos aquestos na hipótese do regime da separação obrigatória. Nesse caso, se entendermos que há uma presunção de esforço comum, caberá ao varão provar que o outro cônjuge em nada contribuiu para a aquisição do bem, afastando assim a partilha. Se o varão não conseguir efetivar essa prova, o bem será partilhado na proporção de 50% para cada. Se, entretanto, entendermos que não há essa presunção, o ônus da prova passa a ser do cônjuge virago, que deverá provar a sua contribuição para aquisição do bem, para, só assim, ter direito à partilha. E, nesse caso, terá direito apenas à proporção da sua contribuição efetivamente provada.
A matéria foi apreciada pelo STJ, que tem entendido, de forma majoritária, que na hipótese do regime de separação obrigatória de bens, é aplicável o disposto na súmula 377/STF, mas o esforço para aquisição do patrimônio deve ser comprovado, para que assim o outro cônjuge faça jus à partilha. Nesse sentido, confira-se AgInt no REsp 1637695/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 24/10/2019.
352 355
3.5. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA 3.5.1. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DIREITO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE MEAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA AO FGTS ANTES DA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. Diante do divórcio de cônjuges que viviam sob o regime da comunhão parcial de bens, não deve ser reconhecido o direito à meação dos valores que foram depositados em conta vinculada ao ao FGTS FGTS em datas anteriores à constância do casamento e que tenham sido utilizados para aquisição de imóvel pelo casal durante a vigência da relação conjugal. conjugal. Diverso é o entendimento em relação aos valores depositados em conta vinculada ao FGTS na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial, os quais, ainda que não sejam sacados imediatamente à separação do casal, integram o patrimônio comum do casal, devendo a CEF ser comunicada para que providencie a reserva do montante referente à meação, a fim de que, num momento futuro, quando da realização de qualquer das hipóteses legais de saque, seja possível a retirada do numerário pelo ex-cônjuge. Preliminarmente, frise-se que a cada doutrina pesquisada no campo do Direito do Trabalho, um conceito e uma natureza diferentes são atribuídos ao Fundo, nãoempregador, sendo raro alguns estudiosos quenatureza o analisam a partir de suas diversas facetas: a do quando, então sua seria de obrigação; a do empregado, para quem o direito à contribuição seria um salário; e a da sociedade, cujo caráter seria de fundo social. Nesse contexto, entende-se o FGTS como o "conjunto de valores canalizados compulsoriamente para as instituições de Segurança Social, através de contribuições pagas pelas Empresas, pelo Estado, ou por ambos e que tem como destino final o patrimônio do empregado, que o recebe sem dar qualquer participação especial de sua parte, seja em trabalho, seja em dinheiro". No que diz respeito à jurisprudência, o Tribunal Pleno do STF (ARE 709.212-DF, DJe 19/2/2015, com repercussão geral reconhecida), ao debater a natureza jurídica do FGTS, afirmou que, desde que o art. 7º, III, da CF C F expressamente arrolou o FGTS como um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, "tornaram-se desarrazoadas as teses anteriormente sustentadas, segundo as quais o FGTS teria natureza híbrida, tributária, previdenciária, de salário salári o diferido, de indenização, etc.", tratando-se, "em verdade, de direito dos trabalhadores brasileiros (não só dos empregados, portanto), consubstanciado na criação de um 'pecúlio permanente', que pode ser sacado pelos seus titulares em diversas circunstâncias legalmente definidas (cf. art. 20 da Lei 8.036/1990)". Nesse mesmo julgado, ratificando entendimento doutrinário, afirmou-se, quanto à natureza do FGTS, que "não se trata mais, como em sua gênese, de uma alternativa à estabilidade (para essa finalidade, foi criado o seguro-desemprego), mas de um direito autônomo". A Terceira Turma do STJ, por sua vez, já sustentou que "o FGTS integra o patrimônio jurídico do empregado desde o 1º mês em que é recolhido pelo empregador, ficando apenas o momento do saque condicionado ao que determina a lei" (REsp 758.548-MG, DJ 13/11/2006) e, em outro julgado, estabeleceu que esse mesmo Fundo, que é "direito
social dos trabalhadores urbanos e rurais", constitui "fruto civil do trabalho" (REsp 848.660-RS, DJe 13/5/2011). No tocante à doutrina civilista, parte dela considera os valores recebidos a título de FGTS como ganhos do trabalho e pondera que, "no rastro do inciso VI do artigo 1.659 e do inciso V do artigo 1.668 do Códi Código go Civil, estão igualmente outras rubricas provenientes de verbas rescisórias trabalhistas, como o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), pois como se referem à pessoa do trabalhador devem ser tratadas como valores do provento do trabalho de cada cônjuge". Aduz-se, ainda, o "entendimento de que as verbas v erbas decorrentes do FGTS se incluem na rubrica proventos". Nesse contexto, deve-se concluir que o depósito do FGTS representa "reserva personalíssima, derivada da relação de emprego, compreendida na expressão legal 'proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge' (CC, art. 1559, VI)". De fato, pela regulamentação realizada pelo aludido art. 1.659,
353 356
VI, do CC/2002 - segundo o qual "Excluem-se da comunhão: (...) "os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge" -, os proventos de cada um dos cônjuges não se comunicam no regime r egime da comunhão parcial de bens. No entanto, apesar da determinação expressa do CC no sentido da incomunicabilidade, realçou-se, no julgamento do referido REsp 848.660-RS, que "o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que não se deve excluir da comunhão os proventos do trabalho recebidos ou pleiteados na constância do casamento, sob pena de se desvirtuar a própria natureza do regime", visto que a "comunhão parcial de bens, como é cediço, funda-se na noção de construção de patrimônio comum durante a vigência do casamento, com separação, grosso modo, apenas dos bens adquiridos ou originados anteriormente". Ademais, entendimento doutrinário salienta que "Não há como excluir da universalidade dos bens comuns os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge (CC, art. 1.659, VI) (...) sob pena de aniquilar-se o regime patrimonial, tanto no casamento como na união estável, porquanto nesta também vigora o regime da comunhão parcial (CC, art. 1.725)", destacando-se ser "Flagrantemente injusto que o cônjuge que trabalha por contraprestação pecuniária, mas não converte suas economias em patrimônio, seja privilegiado e suas reservas consideradas crédito pessoal e incomunicável". Ante o exposto, tem-se que o dispositivo legal que prevê a incomunicabilidade dos proventos (isto é, o art. 1.659, VI, do CC/2002) aceita apenas uma interpretação, qual seja, o reconhecimento da incomunicabilidade rubrica apenas quando osrecebidos valores em momento anterior oudaquela posterior ao casamento. Portanto,percebidos os proventos na constância do casamento (e o que deles advier) reforçam o patrimônio comum, devendo ser divididos em eventual partilha de bens. Nessa linha de ideias, o marco temporal a ser observado deve ser a vigência da relação conjugal. Ou seja, os proventos recebidos, por um ou outro cônjuge, na vigência do casamento compõem o patrimônio comum do casal, a ser partilhado na separação, tendo em vista a formação de sociedade de fato, configurada pelo esforço comum dos cônjuges, independentemente de ser financeira a contribuição de um dos consortes e do outro. Dessa forma, deve-se considerar o momento em que o titular adquiriu o direito à recepção dos proventos: se adquiridos durante o casamento, comunicamse as verbas recebidas; se adquiridos anteriormente ao matrimônio ou após o desfazimento do vínculo, os valores pertencerão ao patrimônio particular de quem tem o direito a seu recebimento. Aliás, foi esse o raciocínio desenvolvido no julgamento do REsp 421.801-RS (Quarta Turma, DJ 15/12/2003): "Não me parece de maior relevo o fato de o pagamento da indenização e das diferenças salariais ter acontecido depois da separação, uma vez que o período aquisitivo de tais direitos transcorreu durante a vigência do matrimônio, constituindo-se consti tuindo-se crédito que integrava o patrimônio do casal quando da separação. Portanto, deveria integrar a partilha". Na mesma linha, a Terceira Turma do STJ afirmou que, "No regime de comunhão universal de bens, admite-se a comunicação das verbas trabalhistas nascidas e pleiteadas na constância do matrimônio e percebidos após a ruptura da vida conjugal" (REsp 355.581-PR, DJ 23/6/2003). No mais, as verbas oriundas do trabalho referentes ao FGTS têm como fato gerador a contratação desse trabalho, regido pela legislação trabalhista. O crédito advindo adv indo da realização do fato gerador se
efetiva mês a mês, juntamente com o pagamento dos salários, salá rios, devendo os depósitos serem feitos pelo empregador até o dia 7 de cada mês em contas abertas na CEF vinculadas ao contrato de trabalho, conforme dispõe o art. 15 da Lei n. 8.036/1990. Assim, deve ser reconhecido o direito à meação dos valores do FGTS auferidos durante a constância do casamento, ainda que o saque daqueles valores não seja realizado imediatamente à separação do casal. A fim de viabilizar a realização daquele direito reconhecido, nos casos em que ocorrer, a CEF deverá ser comunicada para que providencie a reserva do montante referente à meação, para que, num momento futuro, quando da realização de qualquer das hipóteses legais de saque, seja possível a retirada do numerário. REsp 1.399.199-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 9/3/2016, DJe 22/4/2016. (INF. 22/4/2016. (INF. 581). 581).
354 357
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. Dissolução de união estável. Partilha de bens. Companheiro sexagenário. Súmula 377 do STF. Bens adquiridos na constância da união estável. Partilha igualitária. Demonstração do esforço comum dos companheiros para legitimar a divisão. Necessidade. Prêmio de loteria. Fato eventual ocorrido na constância da união estável. Necessidade de meação. O propósito recursal consiste em definir se, numa dissolução de união estável de companheiro sexagenário, é necessário, para fins de partilha, a prova do esforço comum, bem como se o prêmio de loteria, ganho no período da relação conjugal, é comunicável ao parceiro. No caso em exame, a lide ganha especial relevo por envolver sexagenário ao qual, por força do art. 258, parágrafo único, inciso II, do Código Civil de 1916 (equivalente, em parte, ao art. 1.641, inciso II, do Código Civil de 2002), era imposto o regime de separação obrigatória de bens (recentemente, a Lei n. 12.344/2010 alterou a redação do art. 1.641, II, do CC, modificando a idade protetiva de 60 para 70 anos). Nos ditames da súmula 377 do STF, aplicada ao caso em concreto, "no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento" e, por conseguinte, apenas os bens adquiridos na constância da união estável devem ser amealhados pela companheira. A partir de uma interpretação autêntica, percebe-se que o Pretório Excelso também estabeleceu que somente mediante o esforço comum entre os cônjuges (no caso, companheiros) é que se defere a comunicação dos bens, seja para o caso de regime legal ou dos convencional (RTJ 47/614). forma, a ex-companheira fará jus oà meação bens adquiridos durante Dessa a união estável, desde que comprovado esforço comum. No entanto, em relação ao prêmio lotérico, por se tratar de bem comum, em regra, ocorre sua comunicabilidade em favor do casal, sendo que tal benesse não se confunde com as aquisições a título gratuito, por doação, herança ou legado, que integram o patrimônio pessoal do donatário (CC, art. 1.659). A loteria ingressa na comunhão sob a rubrica de "bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior" (CC/1916, art. 271, II; CC/2002, art. 1.660, II). Com isso, no caso em que o prêmio de loteria foi recebido por sexagenário durante relação de união estável, é de se observar que este deve ser objeto de partilha com a ex-companheira pelas seguintes razões: a) é bem comum que ingressa no patrimônio do casal, independentemente da aferição do esforço de cada um, pouco importando se houve ou não despesa do accipiens; b) o próprio legislador quem estabeleceu a referida comunicabilidade; c) a comunicabilidade é a regra, que admite exceções, a depender do regime de bens, sendo que aquele de separação legal do sexagenário é diverso do regime de separação convencional; d) a partilha dos referidos ganhos com a loteria não ofenderia o desiderato da lei, já que o prêmio foi ganho durante a relação, não havendo falar em matrimônio realizado por interesse ou em união meramente especulativa. REsp 1.689.152-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado em 24/10/2017, DJe 22/11/2017. (INF. 616). 616).
4. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL E DO VÍNCULO MATRIMONIAL
4.1. DISPOSIÇÕES GERAIS Para o estudo da dissolução da sociedade conjugal e do casamento, é preciso, antes de mais nada, entender o que é a sociedade conjugal e diferenciá-la do vínculo matrimonial. Como vimos, um dos efeitos do casamento é o estabelecimento da sociedade conjugal, o que indica que o casamento (vínculo matrimonial) é algo mais abrangente que a sociedade conjugal, estando esta contida naquele. Pela sociedade conjugal, temos um conjunto de direitos e obrigações que ligam os cônjuges, sendo certo que o vínculo matrimonial é muito mais abrangente. Em razão disso, pode ocorrer a extinção da sociedade conjugal com permanência do vínculo matrimonial, situação em que os direitos e obrigações cessam (inclusive quanto ao 355 358
regime de bens) mas persiste a proibição de novo casamento, porquanto ainda existente o vínculo do matrimônio. Nesse sentido, temos que o vínculo matrimonial só se dissolve, ou seja, o efetivo fim do casamento somente ocorre nas seguintes hipóteses: morte de um dos cônjuges; anulação do casamento e divórcio. Assim, a separação judicial põe fim à sociedade conjugal, mas não põe fim ao vínculo matrimonial. É importante dizer que, no Brasil, até o ano de 1977, o casamento era considerado indissolúvel, tendo essa situação mudado a partir da Emenda Constitucional n. 9, de 28 de julho de 1977, que alterou a Constituição Federal então vigente (CF de 1969), abrindo espaço para o divórcio, ao ser alterado o § 1º do art. 175, que passou a permitir a dissolução do matrimônio nos casos previstos em lei. Na sequência, a denominada Lei do Divórcio (Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977) representou um marco importante no Direito de Família ao admitir, de forma expressa, o divórcio como forma de dissolução do vínculo matrimonial. Entretanto, era marcante a exigência de lapso temporal de separação para que o referido divórcio pudesse ocorrer. A lei dispunha, inicialmente, que o divórcio poderia ser deferido desde que houvesse separação judicial por mais de três anos. Essa situação persistiu com a Constituição Federal, que somente diminuiu o prazo de separação de fato ou de separação judicial, mas manteve a exigência de lapso temporal mínimo de separação (fática ou judicial) para deferimento do divórcio. Nessa análise da evolução histórica do divórcio, teve muita importância a Emenda Constitucional n. 66, de 2010, que alterou o art. 226 da CF/88, permitindo o divórcio, independentemente de qualquer lapso temporal. Assim, na atualidade o vínculo matrimonial pode ser dissolvido pelo divórcio, não se exigindo qualquer lapso temporal de separação de fato ou judicial para tanto. Não se exige, igualmente, tempo mínimo de casamento para que o divórcio possa ser deferido.
4.2. DO FIM DA SOCIEDADE CONJUGAL Como abordado no tópico anterior, a EC 66 alterou o artigo 226 da CF, excluindo a exigência de comprovação de lapso temporal de separação de fato ou judicial para o deferimento do divórcio. Com essa importante emenda, passou-se a discutir se ela teria revogado os artigos do Código Civil que versam sobre separação judicial. Vários doutrinadores se manifestaram sobre o tema e, para aqueles que entendem que
houve revogação dos dispositivos que versam sobre a separação judicial, um dos argumentos é no sentido de faltar interesse às partes para separação quando é possível a dissolução imediata do vínculo matrimonial pelo divórcio, independentemente de qualquer lapso temporal de casamento e de separação de fato ou judicial. A atualizadora da obra de Caio Mário, adepta à corrente que sustenta a revogação da separação, explica que a nova redação introduzida pelo parágrafo 6º do art. 226 da Constituição Federal apenas admite a dissolução do vínculo conjugal pelo Divórcio. A nova orientação constitucional suprimiu, também, qualquer prazo para se propor o Divórcio, seja ele
356 359
judicial ou administrativo, este último últ imo introduzido no Brasil pela Lei nº 11.441, de 2007 (PEREIRA, 2018, pg. 248).
A mesma atualizadora ainda cita, no mesmo sentido de seu entendimento, os ensinamentos de Maria Berenice Dias, transcrevendo que a partir de agora a única modalidade de buscar o fim do casamento é o Divórcio que não mais exige a indicação da causa de pedir. Eventuais controvérsias referentes a motivos, culpa ou prazos deixam de integrar o objeto da demanda. Via de consequência, não subsiste a necessidade do decurso de um ano do casamento para a obtenção do Divórcio (art. 1.574 do CC) (PEREIRA, 2018, pg. 248).
Na mesma linha de raciocínio, Flávio Tartuce diz que como primeiro impacto da Emenda do Divórcio a ser apontado, verifica-se que não é mais viável juridicamente a separação de direito, a englobar a separação judicial e a separação extrajudicial, banidas totalmente do sistema jurídico. A partir das lições de Paulo Lôbo, extraídas do texto por último citado, verifica-se que os fins sociais da norma, nos termos do art. 5.º da Lei de Introdução e do art. 8.º do CPC/2015, são de justamente colocar fim à categoria. Pensar de forma contrária torna totalmente inútil o trabalho parlamentar de reforma da Constituição Federal (TARTUCE, 2020, pg. 1874).
Sobre essa tema, entretanto, a V Jornada de Direito Civil aprovou enunciados que concluíram pela manutenção da separação jurídica (ou de direito) no sistema jurídico. Assim é que o Enunciado 514 diz que a EC 66/10 não extinguiu a separação judicial ou extrajudicial. Já o Enunciado 517 diz que a EC 66/10 extinguiu os prazos previstos no código civil, sendo mantido o divórcio por conversão. Nessa mesma linha, o NCPC, que é posterior à EC 66, reafirmou r eafirmou a existência do instituto da separação de direito. Em seu art. 53, I, fixa a competência da ação de separação da seguinte forma: 1. do domicílio guardiãoa do filho 2. 2. foro não havendo filhodoincapaz, ação deincapaz; separação terá como órgão competente o último domicílio do casal; 3. 3. caso nenhum dos ex-cônjuges residir no antigo domicílio do casal, será competente o foro do domicílio do réu. O entendimento atualizado do STJ é no sentido de que a Emenda Constitucional n. 66/2010 não revogou, expressa ou tacitamente, a legislação ordinária que trata da separação judicial. Nesse sentido, confira-se: REsp 1.431.370-SP, 1.431.370-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por
unanimidade, julgado em 15/8/2017, DJe 22/8/2017 (Informativo nº 0610, de 27/9/2017). No âmbito do STF, Flávio Tartuce nos lembra l embra que “o tema tema pende de análise pelo Supremo Tribunal Federal que, nos autos do Recurso Extraordinário 1.167.478/RJ, reconheceu a repercussão geral de questão constitucional, o que se deu em junho de 2019 – 2019 – Rel. Rel. Min. Luiz Fux. O STF deve examinar, portanto, se o instituto da separação judicial permanece ou não no ordenamento jurídico brasileiro, resolvendo definitivamente esse debate” (TARTUCE, 2020, pg. 1882). Dentre os doutrinadores, Tartuce elenca aqueles que são favoráveis à manutenção da separação no sistema pátrio, in verbis: “entre outros, Mário Luiz Delgado, Luiz Felipe Brasil
357 360
Santos, João Baptista Villela, Regina Beatriz Tavares da Silva, Gustavo Tepedino, Maria Celina Bodin de Moraes e Heloísa Helena Barboza” (TARTUCE, 2020, pg. 1883). Enquanto não resolvida a questão definitivamente pelo STF, temos os julgados recentes do STJ, entendendo pela manutenção da separação judicial, que se abre como uma opção para as partes que não pretendam o caminho do divórcio direto. Ademais, para os adeptos desse posicionamento, a manutenção da separação se sustenta pela possibilidade de discussão de culpa nessa via processual, o que, em princípio, não ocorre no divórcio. Destaque-se, aqui, que como se verá mais a frente, também há discussão sobre a constitucionalidade da discussão de culpa diante do princípio da dignidade da pessoa humana. De qualquer forma, para aqueles que defendem a possibilidade de discussão de culpa, essa seria uma das justificativas para manutenção da separação no ordenamento, já que na ação de divórcio não haveria espaço para essa discussão. Com efeito, pela leitura dos artigos do Código Civil, verifica-se que somente na separação há a previsão de discussão de culpa (vide artigo 1.572 e 1.573/CC). É bem verdade que alguns autores discutem também se, diante do ordenamento pátrio atual, haveria ainda espaço para discussão de culpa, já que esta poderia violar o princípio da dignidade da pessoa humana e direitos da personalidade e, por conseguinte, não deveria ser objeto de apreciação do judiciário. Lembremos, antes, como já colocamos, que o entendimento atual do STJ é no sentido de que, mesmo após a EC 66, persiste no ordenamento pátrio a possibilidade de separação judicial. Com isso, o passo seguinte é analisar se essa separação judicial poderá ser decretada com a imputação de culpa a um dos cônjuges. Em outras palavras, a indagação passa pela constitucionalidade da discussão de culpa na separação diante do princípio da dignidade da pessoa humana. Importa destacar que a discussão acerca da possibilidade ou não de discussão de culpa na separação judicial tem relevância, na medida em que o seu reconhecimento tem consequências quanto aos seguintes pontos atinentes ao desfazimento da sociedade conjugal: co njugal: a) a)
Quanto aos alimentos: alimentos: o art. 1.704, caput e parágrafo único, do CCB/02 estabelecem que se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial. Par único. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos, e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência. Vê-se, pelo artigo transcrito, que, reconhecida a culpa de um dos cônjuges pela separação, o outro pode até ser obrigado a pagar alimentos, mas somente aqueles indispensáveis à sobrevivência e desde que o alimentando não tenha outros parentes em
b) b)
c) c)
condições de prestá-los. Quanto ao nome: o artigo 1.578/CC diz que o cônjuge declarado culpado na ação de separação judicial perde o direito de usar o sobrenome do outro, desde que expressamente requerido pelo cônjuge inocente e se a alteração não acarretar: I - evidente prejuízo para a sua identificação; II - manifesta distinção entre o seu nome de família e o dos filhos havidos da união dissolvida; III - dano grave reconhecido na decisão judicial. Por esse dispositivo, estabelece-se a possibilidade de perda do nome de casado(a) em razão do reconhecimento da culpa. Quanto à eventual indenização por dano moral: seguindo a regra geral quanto à responsabilidade civil, pode haver pedido de indenização por 358 361
eventuais danos morais decorrentes do grave descumprimento de dever conjugal (grande polêmica sobre essa possibilidade). Para Daniel Carnacchioni, os dispositivos que versam sobre a culpa na separação estão em desacordo com os valores sociais constitucionais. Para ele, “o Direito Civil deve ser interpretado à luz desses valores e não o contrário. Os arts. 1.572 e 1573, que permitem a discussão da culpa, são de duvidosa constitucionalidade” (CARNACCHIONI, 2018, pg. 1.536). 1.536). Para o mesmo autor, não há sentido jurídico para a discussão da culpa, pois mesmo que reconhecida, nenhum efeito daí decorre, pois para ele, em relação aos efeitos acima mencionados, tem-se tem-se que “os alimentos são fundamentados na solidariedade familiar, necessidade e possibilidade. O uso do nome depende do interesse do cônjuge e da necessidade de manutenção para para fins de vínculo de filiação ou trabalho” (CARNACCHIONI, 2018, pg. 1.536). O autor conclui que essas hipóteses tidas como consequências do reconhecimento da culpa, previstas no artigo 1.578/CC, devem ser relidas à luz dos valores sociais constitucionais. Assim, com essa leitura à luz da CF, tem-se que o sobrenome não pode ser perdido pois, com o casamento e com a sua adoção, adoç ão, passa a integrar o nome do outro cônjuge e, como direito fundamental da personalidade, somente poderá ser desincorporado por opção ou caso a pessoa que seja a titular o esteja violando (CARNACCHIONI, 2018, pg. 1.536). Continua o autor, referindo-se à outra suposta consequência do reconhecimento da culpa, que seria relativa aos alimentos. Para ele, neste particular, partic ular, “também não tem relação rel ação direta com a demonstração da violação de qualquer dos deveres conjugais, porque os alimentos são fundamentados na solidariedade familiar” (CARNACCHIONI, 2018, pg. 1.537). 1.537). Para o mesmo autor, a perda do direito aos alimentos, nessa hipótese, representaria uma violação aos princípios da solidariedade social e familiar, valores constitucionais que norteiam os alimentos (CARNACCHIONI, 2018, pg. 1.537). Independentemente da posição adotada, é preciso dizer que ainda que se considere a manutenção da possibilidade de discussão de culpa na separação, o Enunciado n. 254 da Jornada de Direito Civil concluiu que “formulado o pedido de separação judicial com fundamento na culpa (art. 1.572 e/ou art. 1.573 e incisos), o juiz poderá decretar a separação do casal diante da constatação da insubsistência da comunhão plena de vida (art. ( art. 1.511) – 1.511) – que que caracteriza hipótese de outros fatos que tornem evidente a impossibilidade da vida em comum – comum – sem sem atribuir culpa a nenhum dos cônjuges”. cônjuges”. Por tudo o que até aqui foi exposto, é possível extrair que, em se partindo da ideia de que persiste a separação no ordenamento jurídico pátrio, para aqueles que adotam posicionamento favorável à culpa, temos que a separação judicial poderá ser consensual ou litigiosa e, uma vez litigiosa, poderá basear-se na sustentação da culpa de um dos cônjuges pela ruptura da sociedade (separação sanção – sanção – arts arts 1.572, caput e 1.573/CC) ou na impossibilidade impossibilidade da vida em comum (separação falência – – art. 1.572, §1º) ou ainda em decorrência de
enfermidade consistente em doença mental grave de um dos cônjuges (separação remédio art. 1.572, §2º). Em resumo, podemos, então, tomando como premissa a posição que defende a manutenção da separação no ordenamento pátrio, elencar as formas de término da sociedade conjugal da seguinte forma: a) Separação jurídica consensual: judicial; ou extrajudicial. b) b) Separação jurídica litigiosa: separação-sanção; •
•
•
359 362
separação-falência; e separação-remédio.
•
•
Sobre a ação de separação judicial, trata-se de procedimento que tramita em segredo de justiça, tendo a ele acesso apenas as partes e advogados, podendo eventualmente, com autorização judicial, um terceiro ter acesso ao dispositivo da sentença. Ainda em relação ao trâmite da ação de separação consensual, o art. 731 do NCPC estabelece que poderá ser requerida a homologação de acordo, em petição assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão disposições relativas à descrição e partilha dos bens comuns do casal, disposições entre a pensão alimentícia entre os cônjuges, acordo em relação à guarda dos filhos incapazes, regime de visitas e valor da contribuição para criar e educar os filhos. Poderá ser feita esta partilha após a homologação do divórcio. A propósito, diz o artigo 1.581/CC que “o divórcio pode ser concedido conce dido sem que haja prévia partilha dos bens”. A mesma regra vale igualmente para a separação judicial. É importante destacar que, nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para alcançar uma solução consensual da controvérsia, co ntrovérsia, dispondo o juiz de profissionais de outras áreas, com conhecimentos específicos que favoreçam a mediação e/ou conciliação. O Ministério Público, nas ações de família, só irá intervir quando houver interesse de incapaz. Neste caso, o MP deverá sempre ser ouvido, inclusive, antes da homologação de eventual acordo. Como a separação judicial coloca fim apenas à sociedade conjugal e não ao vínculo matrimonial, é possível que, mesmo com a separação decretada judicialmente, haja restabelecimento da sociedade conjugal. É o que diz o artigo 1.577/CC, verbis: “Seja qual for a causa da separação judicial e o modo como esta se faça, é lícito aos cônjuges restabelecer, a todo tempo, a sociedade conjugal, por ato regular do juízo”. juízo”. O pedido será formulado, então, nos próprios autos da separação judicial e independe, assim, de nova ação. Uma importante inovação acerca da separação judicial (e aplicável também ao divórcio e à dissolução de união estável) foi introduzida pela Lei nº 11.441. A Lei nº 11.441, de 04 de janeiro de 2007, que trouxe tro uxe a possibilidade da separação, do divórcio e da dissolução de união estável serem realizados por via extrajudicial. Tal previsão também está disposta no artigo 733 do novo Código de Processo Civil, que diz : “o divórcio d ivórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública”. pública”. Pelo dispositivo transcrito, vê-se que são requisitos para esse procedimento extrajudicial, além do acordo entre os cônjuges/conviventes, os seguintes: •
não se trate de cônjuges/conviventes com nascituro (mulher grávida);
•
não haja filhos incapazes.
Nessas hipóteses, ou seja, havendo nascituro ou filhos incapazes, a separação deve ocorrer de forma judicial. Conforme estabelece a legislação mencionada, o tabelião só irá lavrar a escritura pública de separação judicial ou divórcio se ambos os cônjuges estiverem assistidos por advogado, podendo, entretanto, apenas um advogado representar ambos. Ressalte-se que foi a Resolução nº 35 do CNJ que incluiu a impossibilidade de lavratura de escritura pública de separação, divórcio ou dissolução de união estável na hipótese de gravidez de um dos cônjuges/conviventes. Antes dessa resolução, a previsão era apenas para o caso de filhos incapazes. 360 363
Sobre esse tema, Tartuce esclarece que tanto nos casos de divórcio quanto de dissolução de união estável, houve alteração na Resolução 35 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta a atuação dos Tabelionatos de Notas na lavratura dessas escrituras públicas. Com a modificação, de abril de 2016, passou a citada resolução do CNJ a estabelecer que, na condição de grávida, não é possível utilizar da escritura pública para formalização de divórcio e de dissolução de união estável em cartório, assim como já ocorria nas hipóteses de existência de filhos menores ou incapazes. Esclareça-se que, quando dos debates dessa alteração, os conselheiros do CNJ firmaram o entendimento de que o estado de gravidez, caso não seja evidente, deve ser declarado pelos cônjuges. Assim, não cabe ao Tabelião investigar essa condição, o que exigiria um documento médico e burocratizaria o processo, além de poder representar desrespeito à intimidade das partes (TARTUCE, 2020, pg. 1893).
4.3. DA DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL MATRI MONIAL O divórcio é uma das formas de dissolução do vínculo matrimonial. Ele coloca fim ao casamento. Como o vínculo matrimonial é mais amplo que a sociedade conjugal, temos que a dissolução daquele importa, consequentemente, no término desta. Como vimos, a legislação prevê, na atualidade, além do divórcio judicial, o divórcio extrajudicial, atendendo a um movimento m ovimento denominado de desjudicialização, ou seja, até mesmo para desafogar o judiciário, tem-se criado vias que possibilitam a solução de algumas questões pela via extrajudicial. Os requisitos para esse procedimento extrajudicial já foram vistos no tópico anterior e se aplicam também ao divórcio. Como colocado também no tópico anterior, o art. 1.581 do CC diz que o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens. Porém, é preciso que se destaque que, em havendo o divórcio sem partilha, novo enlace matrimonial de um ou ambos os cônjuges importará em imposição do regime da separação obrigatória de bens, conforme estabelece o artigo 1.641, I, c/c art. 1.523, III, ambos do Código Civil. A ação de divórcio é personalíssima, cabendo somente aos cônjuges. No entanto, se o cônjuge estiver numa situação de incapacidade, como interdição, poderá o curador, ascendente ou irmão propor essa ação. É o que se extrai do artigo 1.582 e seu parágrafo único, do Código Civil. Ainda sobre o divórcio, antes da EC 66, fazia toda diferença o estudo que considerava os tipos de divórcio, sendo certo que todo profissional que atuava na área de família tinha que conhecer bem os prazos para que o divórcio pudesse ocorrer. Assim é que, a depender da hipótese, o divórcio classificava-se da seguinte forma: a) a) divórcio consensual: direto ou por conversão;
b) b) divórcio litigioso: direto ou por conversão. Com a EC 66, que excluiu todos os prazos para o divórcio, esse estudo perdeu a importância, já que a regra, na atualidade, é o divórcio direto, com a advertência de que, para aqueles que entendem que não há mais separação jurídica no ordenamento pátrio, o divórcio só pode ser direto, salvo aqueles cuja separação já ocorra o corra antes da emenda, casos em que será possível a conversão. 4.4. DISCUSSÃO DE CULPA NO DIVÓRCIO Ainda em relação ao divórcio, é importante colocar que, para aqueles que sustentam a impossibilidade de manutenção da separação diante do ordenamento jurídico pátrio, o divórcio 361 364
comportaria a discussão de culpa. culpa. Todavia, prevalece o entendimento de que não se pode discutir culpa no divórcio. Nesse sentido, Tartuce elenca os seguintes doutrinadores que se opõem à discussão da culpa no divórcio: Assim, se posicionam, por exemplo, Rodrigo da Cunha Pereira, Paulo Lôbo, Maria Berenice Dias, Rolf Madaleno, Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, José Fernando Simão, Antonio Carlos Mathias Coltro, Pablo StolzeGagliano, Rodolfo Pamplona Filho, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, em trabalhos escritos e manifestações pessoais a este autor (TARTUCE, 2020, pg. 1914).
O mesmo autor explica sua posição intermediária, sustentando que “se deve admitir a discussão da culpa em casos c asos excepcionais, de maior gravidade. Por essa forma de pensar estão mantidos os deveres do casamento (art. 1.566 do CC), pela sua aceitação pelo senso comum em geral. Conserva-se ainda um modelo dualista, com e sem culpa, como ocorre com outros ramos do Direito Civil, caso do direito contratual e da responsabilidade civil. Em reforço, a culpa gera consequências para a responsabilidade civil dos cônjuges e os alimentos, conforme ainda será aprofundado. Por esse caminho de conclusão, o divórcio poderá ser litigioso – com – com pretensão de imputação de culpa – culpa – ou ou consensual – consensual – sem sem discussão de culpa. Deve ficar claro que, para este autor, está mantida a ideia de mitigação da culpa – culpa – na na esteira da doutrina e da jurisprudência anterior –,, em algumas situações, como nos casos de culpa recíproca dos cônjuges ou de sua anterior – difícil investigação, a tornar o processo tormentoso para as partes. Do mesmo modo, é possível a mitigação da culpa em situações de fim do amor ou de deterioração factual do casamento, decretando-se agora o divórcio por mera causa objetiva” (TARTUCE, 2020, pg. 1914). 1914). 4.5. O USO DO NOME APÓS A EC 66 É sabido que com o casamento e mesmo com a união estável, os cônjuges e companheiros podem adotar o sobrenome do outro. Quando do fim do ccasamento asamento ou da união, a pergunta que se coloca é se esse nome pode ser mantido, caso seja do interesse daquele que o adotou e se, ainda que haja culpa, essa possibilidade persiste. O art. 1.578/CC estabelece que o cônjuge declarado culpado na separação perde o direito de usar o sobrenome do outro cônjuge. O próprio Código excepciona essa regra, prevendo cônjuge culpado, em determinadas situações, poderá continuar utilizando o sobrenomeque do o cônjuge inocente. Diz, então, o artigo 1.578/CC: O cônjuge declarado culpado na ação de separação judicial perde o direito de usar o sobrenome do outro, desde que expressamente requerido pelo cônjuge inocente e se a alteração não acarretar: I - evidente prejuízo para a sua identificação; II manifesta distinção entre o seu nome de família e o dos filhos havidos da união dissolvida; III - dano grave reconhecido na decisão judicial.
Extrai-se da letra expressa da lei que para que o cônjuge culpado não perca o nome do outro cônjuge, deverá estar presente uma das seguintes hipóteses: •
•
•
quando a alteração do sobrenome implicar verdadeiro prejuízo para a sua identificação; quando houver uma manifesta distinção entre o nome do cônjuge culpado e os filhos havidos da união dissolvida; quando houver um dano grave, que deverá ser reconhecido na decisão judicial, causado pela retirada do sobrenome do ex-cônjuge. ex -cônjuge.
362 365
Porém, mesmo com a previsão expressa das exceções admitidas para manutenção do nome pelo cônjuge culpado, há discussão na doutrina no sentido de que a opção pela não manutenção deve sempre ser daquele que o adotou, independentemente de culpa pela separação. Sobre esse tema, Tartuce ensina que ora, com a aprovação da EC 66/2010, entendo que não há mais qualquer influência da culpa para a manutenção do nome de casado após o divórcio. Primeiro porque o art. 1.578 do CC deve ser tido como totalmente revogado, por incompatibilidade com o Texto Maior, uma vez que faz menção à separação judicial, retirada do sistema. Segundo, pois a norma é de exceção, não admitindo admit indo aplicação por analogia ao divórcio. Terceiro, porque o nome incorporado pelo cônjuge constitui um direito da personalidade e fundamental, que envolve a dignidade humana, havendo hav endo relação com a vida privada da pessoa natural (art. 5.º, inc. X, da CF/1988). Sendo assim, não se pode fazer interpretação jurídica a prejudicar direito fundamental (TARTUCE, 2020, pg. 1921).
Como foi exposto antes, Flávio Tartuce entende que não persiste no ordenamento pátrio a separação jurídica, o que lhe dá mais motivos para sustentar que também não persiste a possibilidade de perda do nome em razão de culpa. Todavia, mesmo para aqueles que sustentam a manutenção da separação judicial, é possível dizer que ainda que haja culpa pela separação, o cônjuge culpado que adotara o nome do outro pode, caso seja esse o seu desejo, manter o nome de casado(a) pois esse nome, com o casamento, incorporou-se ao seu patrimônio, constituindo direito da personalidade e protegido inclusive constitucionalmente, diante do princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, o STJ já se posicionou pela manutenção do nome de casado pelo cônjuge declarado culpado (STJ, REsp 241.200/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 04.04.2006). Pode, entretanto, o cônjuge renunciar ao direito de usar o sobrenome do outro cônjuge. 4.6. DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO POR MORTE PRESUMIDA mais nada, preciso relembrar que a morte presumida ser reconhecida com ou Antes sem ade decretação deéausência. O artigo 6º/CC estabelece que “Apode existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva”. definitiva”. O artigo em destaque trata, na parte final, da morte presumida com decretação de ausência. Já o artigo 7º/CC refere-se à morte presumida, porém sem necessidade de decretação de ausência, que ocorrerá nas hipóteses ali elencadas. Diz o referido artigo que: “Pode ser
declarada a morte presumida, sem decretação de ausência: I - se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida; II - se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término da guerra. Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Nos exatos termos do artigo 1.571, §1º, o casamento do ausente se desfaz no caso de morte presumida, de forma que seu ex-cônjuge ex -cônjuge estará livre para casar com terceiro. Em outras palavras, na hipótese de reconhecimento de morte presumida, com ou sem decretação de ausência, o outro cônjuge fica livre para se casar novamente, como se viúvo fosse para todos os efeitos. 363 366
Como o próprio nome diz, a morte, na hipótese, é apenas presumida e pode ocorrer daquele que foi declarado morto retornar. A pergunta que surge, então, é acerca de quais as consequências jurídicas especificamente relacionadas ao casamento surgem em razão desse retorno. Sobre o tema, Tartuce explica que há dois posicionamentos doutrinários relação à matéria: 1.º) Considerar válido o segundo casamento e dissolvido o primeiro, ressaltando a boa-fé dos nubentes, e desvalorizando a conduta, muitas vezes, de abandono do ausente. 2.º) Declarar nulo o segundo casamento, eis que não podem casar as pessoas casadas, nos termos do art. 1.521, VI, do CC. Com o reaparecimento, não se aplicaria, portanto, a regra do art. 1.571 da codificação privada (TARTUCE, 2020, pg. 1899).
4.7. DIVÓRCIO E PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS O tema será melhor aprofundado quando do estudo dos alimentos, mas valem ser consideradas aqui algumas observações sobre a prestação de alimentos na hipótese de separação e divórcio do casal. O tratamento dos alimentos na hipótese da ruptura da vida conjugal mudou ao longo do tempo, fruto da própria mudança social. Se antes, em regra, o homem era o provedor da casa e a mulher se dedicava aos afazeres domésticos, não tendo renda própria, certo é que, na atualidade, essa situação não persiste. A mulher hoje ocupa um lugar no mercado de trabalho, concorrendo diretamente com o homem na obtenção de renda. Assim, já não podemos considerar a situação antiga de que, quando da ruptura da vida conjugal, a mulher que sempre se dedicara aos afazeres domésticos, precisava de ajuda financeira para se manter. Os alimentos devem, então, ser analisados à luz da sociedade moderna. Por isso, uma primeira conclusão que surge é no sentido da sua temporalidade. Com efeito, os alimentos, em regra, são temporários, sendo, por conseguinte, fixados por tempo certo. Não se afasta, entretanto, a possibilidade de fixação sem prazo, mas essa não é mais a regra. Com relação à culpa, como vimos, não há espaço para essa discussão no divórcio, e, mesmo em relação à separação jurídica, tem-se entendido que os alimentos se baseiam na solidariedade, de forma que são devidos mesmo que haja reconhecimento da culpa. Para alguns autores, dentre eles, como vimos, Daniel Carnacchioni, mesmo com a culpa, os alimentos são devidos àquele que deles necessita, devendo ser observado apenas o parâmetro da necessidade/possibilidade.
4.8. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA 4.8.1. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. Direito de Família. Emenda Constitucional n. 66/2010. Divórcio Direto. Requisito Temporal. Extinção. Separação Judicial ou extrajudicial. Coexistência. Institutos distintos. Princípio da autonomia da vontade. Preservação. Legislação infraconstitucional. Observância. A Emenda Constitucional n. 66/2010 não revogou, expressa ou tacitamente, a legislação ordinária que trata da separação judicial. O ponto nodal do debate consiste em analisar se o instituto da separação judicial foi ab-rogado ab -rogado após o advento da Emenda à Constituição Constit uição n. 66/2010. O texto constitucional originário condicionava como requisito para o
364 367
divórcio a prévia separação judicial ou de fato. fat o. Por sua vez, a EC n. 66/2010 promulgada em 13 de julho de 2010 conferiu nova redação ao § 6º do art. 206 da Constituição Federal de 1988, a saber: "o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio". A alteração constitucional não revogou, expressa ou tacitamente, a legislação ordinária que regula o procedimento da separação, consoante exegese do art. 2º, §§ 1° e 2°, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657/1942). Como se afere da sua redação, a Emenda apenas facultou às partes dissolver direta e definitivamente o casamento civil, por meio do divórcio – objeto – objeto de nova disciplina, tendo em vista a supressão do requisito temporal até então existente. A supressão dos requisitos para o divórcio pela Emenda Constitucional não afasta categoricamente a existência de um procedimento judicial ou extrajudicial de separação conjugal, que passou a ser opcional a partir da sua promulgação. Essa orientação, aliás, foi ratificada: ( i ) pelos Enunciados n.s 514, 515, 516 e 517 da V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal (CJF), ocorrida em 2010; ( ii ) pela nova codificação processual civil (Lei n. 13.102/2015), que manteve, em diversos dispositivos, referências ao instituto da separação judicial (Capítulo X – X – Das Das Ações de Família – – art. 693 e Capítulo XV – – dos Procedimentos de Jurisdição Voluntária – Voluntária – arts. arts. 731, 732 e 733); ( iii ) pela Quarta Turma desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp 1.247.098-MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 16/5/2017 – – o que denota a pacificação da matéria pelos órgãos julgadores responsáveis pela uniformização da jurisprudência do STJ no âmbito do direito privado. Portanto, até que surja uma nova normatização, não se pode dizer que o instituto da separação foi revogado pela Emenda n. 66/2010. REsp 1.431.370-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, julgado em 15/8/2017, DJe 22/8/2017 (INF. 610). 610). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU RATIFICAÇÃO NA AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL. CONSENSUAL. Com a edição da EC 66/2010, a nova redação do art. 226, § 6º, da CF - que dispõe que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio - eliminou os prazos à concessão do divórcio e afastou a necessidade de arguição de culpa, presente na separação, não mais adentrando nas causas do fim da união, deixando de expor desnecessária e vexatoriamente a intimidade do casal, persistindo essa questão apenas na esfera patrimonial quando da quantificação dos alimentos. Criou-se, dessa forma, nova figura totalmente dissociada do divórcio anterior. Assim, os arts. 40, § 2º, da Lei 6.515/1977 (Lei do divórcio) e 1.122, §§ 1º e 2º, do CPC, ao exigirem uma audiência a fim de se conceder o divórcio direto consensual, passaram a ter redação conflitante com o novo entendimento, segundo o qual não mais existem as condições préexistentes ao divórcio: de averiguação dos motivos e do transcurso de tempo. Isso porque, consoante a nova redação, o divórcio passou a ser efetivamente direto. A novel figura passa ser voltada para o futuro. Passa a ter vez no Direito de Família a figura da intervenção mínima do Estado, como deve ser. Vale relembrar que, na ação de divórcio consensual direto, não há causa de pedir, inexiste necessidade de os autores declinarem o fundamento do pedido, cuidando-se de simples exercício de
um direito potestativo. Portanto, em que pese a determinação constante no art. 1.122 do CPC, não mais subsiste o referido artigo no caso em que o magistrado tiver condições de aferir a firme disposição dos cônjuges em se divorciarem, bem como de atestar que as demais formalidades foram atendidas. Com efeito, o art. 1.122 do CPC cuida obrigatoriamente da audiência em caso de separação e posterior divórcio. Assim, não havendo mais a separação, mas o divórcio consensual direto e, principalmente, em razão de não mais haver que se apurarem as causas da separação para fins de divórcio, não cabe ca be a audiência de conciliação ou ratificação, por se tornar letra morta. Nessa perspectiva, a audiência de conciliação ou ratificação teria apenas cunho eminentemente formal, sem nada a produzir. De fato, não se desconhece que a Lei do Divórcio ainda permanece em vigor, discorrendo acerca de procedimentos da separação judicial e do divórcio (arts. 34 a 37, 40, §2º, e 47 e 48), a qual remete ao CPC (arts. 1.120 a 1.124). Entretanto, a
365 368
interpretação de todos esses dispositivos infraconstitucionais deverá observar a nova ordem constitucional e a ela se adequar, seja por meio de declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, seja como da interpretação conforme a constituição ou, como no caso em comento, pela interpretação sistemática dos artigos. artigos. REsp 1.483.8411.483.841-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 17/3/2015, DJe 27/3/2015 (INF. 27/3/2015 (INF. 558). 558).
5. PARENTESCO 5.1. RELAÇÕES DE PARENTESCO Ao tratar das relações de parentesco, estamos trabalhando aquela que é, em regra, a mais próxima das relações humanas. Essa relação estabelece um vínculo entre as pessoas que pode ter origem consanguínea, por afinidade ou civil. Nesse sentido, podemos, num primeiro momento, diferenciar os tipos de relações de parentesco da seguinte forma: •
•
•
parentesco consanguíneo (natural): (natural): o vínculo existente entre as pessoas é biológico; afinidade: é o parentesco estabelecido em razão do casamento ou parentesco por afinidade: é da união estável. Nos exatos termos do artigo 1.595/CC, “cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade”. Esse parentesco, conforme diz o §1º do mencionado artigo 1.595/CC, se limita à linha ascendente, descendente e colateral até o 2º grau, valendo destacar que, conforme §2º, o vínculo por afinidade, na linha ascendente, não se extingue pela dissolução do casamento ou da união estável; civil: é qualquer parentesco que decorre de outra origem, que não seja parentesco civil: é a consanguinidade ou afinidade. A adoção é um exemplo desse vínculo civil, valendo destacar que, conforme regra constitucional, não pode haver qualquer diferenciação entre os filhos biológicos e os o s adotivos. adotivos.
5.2. GRAUS DE PARENTESCO Todo profissional do direito deve entender como são contados cont ados os graus de parentesco, pois em diversas situações, nas mais diferentes áreas de atuação, encontramos referência a esses graus. Assim, a título de exemplo, como vimos no estudo do casamento, o artigo 1.521/CC diz que não podem se casar os parentes colaterais até terceiro grau. Para entender até onde vai a proibição, é preciso saber quem são os parentes colaterais e entender como se contam os graus. Esse será o objeto do nosso estudo nesse tópico. É importante, preliminarmente, diferenciar os parentes em linha reta daqueles
denominados colaterais. Essa diferenciação é facilmente compreendida pela leitura dos artigos 1.591 e 1.592/CC, que dizem in verbis: “Art. 1.591. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendentes e descendentes.” descendentes.” “Art. 1.592. São parentes em linha colateral col ateral ou transversal, até o quarto grau, as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra.” outra.” O artigo 1.591/CC, por sua vez, diz que são parentes em linha reta: os ascendentes; e os descendentes.
•
•
366 369
Ainda em relação ao vínculo de parentesco, o art. 1.594/CC explica como se contam, na linha reta e na linha colateral, os graus de parentesco pelo número de gerações. Diz o referido artigo: “contam-se, “contam-se, na linha reta, os graus de parentesco pelo número de gerações, e, na colateral, também pelo número delas, subindo de um dos parentes até ao ascendente comum, e descendo até encontrar o outro parente”. parente”. Na linha reta, é muito simples a contagem das gerações. A questão que causa maior cuidado é em relação aos colaterais. Para tanto, como diz o artigo mencionado, é preciso encontrar o ascendente comum para se fazer a contagem. Exemplificando, se quero saber o grau de parentesco entre os primos “A” e “B”, procuramos o ascendente comum, que, comum, que, no caso, são os avós. Então, conta-se: conta-se: do primo “A” até o respectivo(a) pai/mãe, temos uma geração (1ª); do pai/mãe até o(a) avô(ó), temos outra geração (2ª). Até aqui fizemos o caminho de “subida” para achar o ascendente comum, que no caso são os avós. avós . Agora vamos “descer”. Do(a) o(a) avô(ó) até o pai/mãe do primo “B”, temos mais uma geração (3ª) e, finalmente, do o pai/mãe do primo “B” até o próprio primo “B”, temos outra geração (4ª). Assim, primos são parentes colaterais em quarto grau. É bom destacar que o artigo art. 1.592/CC estabelece que o parentesco colateral ou transversal só vai até o quarto grau e diz respeito às pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra. Do exemplo dado, em que contamos o parentesco dos primos, podemos extrair que não há parentesco colateral de 1º grau. Veja que o primeiro grau contado para se encontrar o parente comum é um parentesco em linha reta (filho(a) e pai/mãe). Se tivermos uma família com dois filhos, podemos subir de um filho para os o s pais e aí co contar ntar um grau (que, no caso é em linha reta) e depois descer para o outro filho, contando o segundo grau. Ou seja, entre dois irmãos, os ascendentes comuns são os pais. Conta-se um grau de um filho até os pais e o segundo grau dos pais para o outro filho. Os irmãos são, assim, parentes colaterais de segundo grau, disto resultando que o parentesco colateral mais próximo é de segundo grau. 5.3. FILIAÇÃO Como bem pontua Caio Mário, das relações de parentesco, a mais importante é a que se estabelece entre pais e filhos. O Código de 2002 manteve a prioridade para a família que se constitui pelo casamento e vive em função dos filhos. Outras relações há, e ponderáveis. Porém, no centro do Direito de Família, como razão primária de toda uma disciplina, erguese, sobranceiramente, a ideia básica da filiação (PEREIRA, 2018, pg. 301).
Assim, o estudo da filiação diz respeito a essa relação que liga o oss pais aos filhos, ou seja, uma relação de parentesco em linha reta de 1º grau, de pai e filho. A filiação pode decorrer do
casamento ou pode ser fora dele. Essa classificação importa em razão das presunções estabelecidas em lei quando a filiação decorre do casamento. Assim, temos: filiação decorrente do casamento; e filiação fora do casamento.
•
•
É importante destacar que já há julgados do STJ aplicando aplic ando também às uniões estáveis as presunções mencionadas no artigo art. 1.597/CC. Registre-se, ademais, que conforme mencionado, a relevância da classificação em questão é somente para aplicação da presunção legal, já que nenhuma diferenciação pode haver entre filhos havidos ou não do casamento. 367 370
5.3.1. FILIAÇÃO DECORRENTE DO CASAMENTO C ASAMENTO Sobre a filiação, o art. 1.597/CC traz algumas presunções de filiação. Diz o referido artigo, que se presumem concebidos na constância do casamento os filhos: •
•
• •
•
nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal; nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento; havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido; havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga; havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido.
Desse rol, é importante destacar as hipóteses decorrentes dos avanços tecnológicos que, na atualidade, permitem fecundação homóloga ou heteróloga. Conforme visto, também nesses casos, há presunção de paternidade na hipótese de casamento, do marido. sendo que, em relação à fecundação heteróloga, deve ter havido autorização prévia Cabe aqui a diferenciação entre a fecundação homóloga e heteróloga. Tratam-se de reproduções assistidas, sendo que na fecundação homóloga, o material genético pertence ao marido e à mulher. Já na heteróloga, o material genético não é do marido e, por isso, para aplicação da presunção, a lei fala em prévia autorização do marido. O Código Civil diz, ainda, que se presumem concebidos na constância do casamento os filhos havidos a qualquer tempo, quando se tratarem de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga. Sobre o tema, em Caio Mário encontramos a explicação no sentido de que “consideram-se “consideram-se embriões excedentários aqueles resultantes de manipulação genética, mas não introduzidos no ventre da mãe, permanecendo em armazenamento próprio de entidades especializadas” (PEREIRA, 2018, pg. 303). 303). O STJ entende que essas presunções de concepção sobre quem é o pai também são aplicáveis, por analogia, à união estável (STJ – (STJ – Embargos Embargos de Divergência em REsp. nº 18223 de 2003/SP). Nas hipóteses de técnica de reprodução assistida heteróloga, prevalece o entendimento da impossibilidade de quebra do sigilo do doador. Ou seja, a identidade de quem doou o material genético não poderá ser revelada, ainda que a criança esteja desamparada. É uma questão que passa pela ponderação de princípios constitucionais, dentre os quais o da dignidade da pessoa humana. Sobre esse tema, o Enunciado n. 111 do CJF/STJ, da I Jornada de Direito Civil, prevê que
a adoção e a reprodução assistida heteróloga atribuem a condição de filho ao adotado e à criança resultante de técnica conceptiva heteróloga; porém, enquanto na adoção haverá o desligamento dos vínculos entre o adotado e seus parentes consanguíneos, na reprodução assistida heteróloga sequer será estabelecido o vínculo de parentesco entre a criança e o doador do material fecundante.
5.3.1.1. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE PATERNIDADE Como vimos, existem situações em que a legislação l egislação presume a paternidade. Entretanto, o art. 1.599/CC diz que a prova de impotência do marido para gerar, à época de concepção, 368 371
afastará a presunção de paternidade dos casos mencionados acima. A impotência mencionada na legislação é a impotência generandi, ou seja, a impotência para gerar um filho. Ainda em relação a essa temática, é importante destacar o disposto no art. 1.600/CC, no sentido de que o simples adultério da mulher não é suficiente para afastar a presunção legal da paternidade. Como destacado em em Caio Mário, “a infidelidade (provada ou confessada) não ilide a presunção, porque, não obstante, o filho pode ser do marido, e não se recusa o status baseado apenas na dúvida” (PEREIRA, 2018, pg. 306). 306). Em razão dos avanços científicos na área de reprodução, também aqui temos reflexos dessa evolução, no que se refere à possibilidade de pai contestar a paternidade decorrente de inseminação homóloga. Sobre esse tema, em Caio Mário temos que no que concerne à contestação da paternidade pelo marido da mãe resultante da reprodução assistida, tratando-se de inseminação homóloga (art. 1.597, I e II), deverá o pai comprovar, com o exame do DNA, que o profissional ou o hospital utilizaram sêmen que não foi o seu. De qualquer forma, como salienta Paulo Luiz Netto Lôbo, Lôbo, citado em Caio Mário, ‘de qualquer forma é forte a presunção da paternidade em virtude da participação voluntária v oluntária do pai no pr processo ocesso de reprodução assistida (PEREIRA, 2018, pg. 306).
Se a hipótese for de inseminação heteróloga e tiver ocorrido a prévia autorização do marido, não há espaço para qualquer impugnação de paternidade. Como colocado em Caio Mário, “não se admite a contestação da paternidade em razão da divergência da origem genética, porque a inseminação artificial com o sêmen de outro homem, principalmente em virtude de esterilidade do pai, foi esta autorizada” PEREIRA, 2018, pg. 306). 306). Sobre o mesmo tema, Flávio Tartuce faz importantes considerações, dizendo que em relação à técnica de reprodução assistida heteróloga, não caberá revogação da autorização por parte do marido ou companheiro após o emprego da técnica. Quatro Quat ro são os argumentos jurídicos principais para tal conclusão: 1.º) Aplicação do princípio da igualdade entre filhos, o que atinge aqueles aq ueles decorrentes da técnica de reprodução assistida (art. 227, § 6.º, da CF/1988 e art. 1.596 do CC); 2.º) Incidência do princípio do melhor interesse da criança (art. 227, caput, da CF/1988); 3.º) Havendo emprego et de iure, conforme o Enunciado da. 258 técnica, a presunção passaaaação ser absoluta n do CJF/STJ (“não cabe prevista ou noiure art. 1.601 do Código Civil se a filiação tiver origem em procriação assistida heteróloga, autorizada pelo marido nos termos do inc. V do art. 1.597, cuja paternidade paterni dade configura presunção absoluta”); 4.º) Aplicação da máxima que veda o comportamento contraditório, relacionada à boafé objetiva, em proteção ao filho (venire contra factumproprium). Partindo para a prática, em 2017, surgiu sentença seguindo tais premissas, pr emissas, afastando a possibilidade de pai homoafetivo, que havia planejado e autorizado a técnica de reprodução assistida com seu companheiro, renunciar à paternidade. A decisão foi prolatada
pelo juiz corregedor da 2.ª Vara de Registros Públicos da Comarca de São Paulo, Marcelo Benacchio, em 12 de abril de 2017 (Processo 1010250-76.2017.8.26.0100) (TARTCE, 2020, pg. 2000).
Ainda no campo das presunções decorrentes de lei, o art. 1.602/CC diz que não basta a confissão materna para excluir essa presunção de paternidade. Isso significa que não é suficiente, para fins superaçãosedafaz, presunção estabelecida lei, aapto alegação de que o marido não é o suposto pai.de Necessário então, outro meio deem prova a afastar a presunção de paternidade. O art. 1.601/CC confere co nfere ao marido a legitimidade para impugnar a paternidade dos filhos havidos com a presunção estabelecida em lei. A ação, no caso, é imprescritível. Ademais, caso o 369 372
presumido pai conteste a paternidade e venha a falecer, seus herdeiros poderão prosseguir na ação (parágrafo único do artigo 1.601/CC). A leitura do artigo 1.601/CC 1.601/ CC índica que a legitimidade, no caso, é só do marido, mas uma vez exercido o direito de ação, os herdeiros poderão prosseguir com ela. Vale ressalvar que o enunciado 520/CJF diz que o conhecimento da ausência de um vínculo biológico e a posse do estado de filho obsta essa contestação posterior da paternidade presumida. Ademais, conforme veremos em tópico próprio, diante do novo Direito das Famílias, em que o afeto ganha destaque, a ausência de vínculo biológico não é suficiente para afastar a paternidade, diante da possibilidade de existência de vínculos socioafetivos, que justificam a manutenção do vínculo entre pai e filho(a). 5.3.1.2. PROVA DA FILIAÇÃO O Código de 2002, em seu art. a rt. 1.603, estabelece que “a filiação prova-se prova-se pela certidão do termo de nascimento registrada no Registro Civil”. Assim é que, a regra é a prova da paternidade e maternidade pela apresentação da certidão extraída do Registro de Nascimento. Como destacado em Caio Mário, foi implantado pelo Sistema Único de Saúde/SUS a obrigatoriedade de emissão do ‘Documento de Nascido Vivo’, com o preenchimento obrigatório de formulário fornecido gratuitamente pelo Ministério da Saúde, que é utilizado pelos hospitais e maternidades públicas e privadas para o registro de informações sobre a mãe, o prénatal, o parto e o nascido vivo. Uma das vias é utilizada obrigatoriamente pela família para o assentamento do registro de nascimento em Cartório (PEREIRA, 2018, 308).
Havendo o registro, a regra é, então, a prova da filiação pela apresentação da certidão extraída do assento de nascimento. Todavia, podem ocorrer hipóteses em que essa certidão não tenha como ser apresentada, seja pela destruição do Cartório de Registro, seja pela destruição do livro, ou mesmo pela inacessibilidade do lugar onde fora feito o registro. Nestes casos, a lei faculta outros meios probatórios, quando houver um começo de prova por escrito emanado dos pais. É o que estabelece o artigo 1.605/CC, ao enunciar que “na falta, ou defeito, do termo de nascimento, poderá provar-se a filiação por qualquer modo admissível em direito: I – I – quando quando houver começo de prova por escrito, proveniente dos pais, conjunta ou separadamente; II – – quando existirem veementes presunções presunções resultantes de fatos já certos”. certos”. O art. 1.604/CC 1.604/CC diz que “ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se provando-se erro ou falsidade do registro”. registro”.
Esse dispositivo corrobora a presunção do estado de filiação gerada pelo registro civil. Em razão disso, o que dele consta, pro veritate habetur , vale como verdade em relação à data do nascimento, a menção de quem são os pais, e, por via de consequência, não pode este pretender ou ostentar estado do que registro resulta. Mencionados os nomes dos pais, ou o que maisdiverso seja, tem forçadoprobante enquanto subsistir o registro, cujo conteúdo é indivisível (PEREIRA, 2018, pg. 308).
370 373
5.3.2. FILIAÇÃO FORA DO CASAMENTO Como analisamos em tópico próprio, na hipótese de filho havido durante o vínculo matrimonial, o legislador estabelece presunção de paternidade, de modo que a genitora, apresentando a certidão de casamento, não terá maiores problemas para o estabelecimento da filiação em relação ao pai. A questão a ser estudada nesse tópico diz respeito, então, às situações em que não há a mencionada presunção, hipótese em que, o reconhecimento pode ser feito de forma voluntária ou, não sendo esse feito, por meio de ação judicial. Assim, podemos elencar as seguintes formas de reconhecimento de filho: • •
voluntária (perfilhação); ou compulsória (judicial).
5.3.2.1. RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO O art. 1.609/CC traz hipóteses de reconhecimento voluntário de filhos. Diz o referido artigo que o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito: I - no registro do nascimento; II - por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório; III - por testamento, ainda que incidentalmente manifestado; IV - por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém.
Como deixa claro o parágrafo único deste artigo, o reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento, se ele deixar descendentes. É importante destacar essa parte final do parágrafo único do artigo 1.609/CC, no sentido de que o pai somente pode reconhecer voluntariamente filho morto (reconhecimento post mortem), se este houver deixado descendentes. Essa exigência busca preservar a finalidade do reconhecimento, afastando qualquer interesse escuso na herança. Consoante previsão do art. 1.610/CC, o reconhecimento do filho é irrevogável, ainda que este reconhecimento conste de testamento. Isto é, mesmo em se considerando que o testamento é revogável, prevalece a irrevogabilidade do reconhecimento feito em seu bojo.
O reconhecimento de filho é um ato jurídico stricto sensu, de modo que seus efeitos decorrem da lei. Atente-se que esse reconhecimento voluntário, conforme o art. 1.614/CC, não pode ser feito sem o consentimento do filho a ser reconhecido, caso este seja maior de idade. E, nos termos do mesmo artigo, o filho, ainda que menor de idade, poderá impugnar o reconhecimento nos 4 (quatro) primeiros anos após a sua maioridade ou emancipação. A necessidade da aceitação e do consentimento do filho maior e possibilidade de impugnação do filho menor, assim que tenha se tornado capaz, não desnaturam a natureza do reconhecimento que é ato jurídico.
371 374
O art. 1.614/CC, no que toca à previsão de 4 anos após a maioridade do filho menor para impugnar a sua paternidade, tem sido interpretado à luz do ordenamento jurídico como um todo e da própria CF, de modo a considerar que não se pode fixar um período rígido de 4 anos para que venha a juízo e conteste esse reconhecimento da paternidade. Tem-se entendido, então, que poderá ser ajuizada ação para contestar essa paternidade a qualquer tempo. Isso porque se trata de ação que impugna o estado da pessoa. E, como sabido, as ações de estado não estão sujeitas a prazo decadencial ou prescricional. Nesse sentido, ensina Flávio Tartuce que em relação à segunda parte do art. 1.614 do CC – CC – que que consagra prazo decadencial de quatro anos para o filho menor impugnar o seu reconhecimento, a contar da maioridade – maioridade –,, a previsão tem sido afastada pela jurisprudência. Isso porque o direito à impugnação envolve estado de pessoas e a dignidade humana, não estando sujeito a qualquer prazo (assim concluindo, por todos: STJ, AgRg no REsp 1.259.703/MS, 4.ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24.02.2015, DJe 27.02.2015; e REsp 765.479/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3.ª Turma, j. 07.03.2006, DJ 24.04.2006, p. 397). A conclusão é perfeita, uma vez que o direito à verdade biológica e à filiação é um direito fundamental (TARTUCE, 2020, pg. 2034).
O ato de reconhecimento de filho é incondicional. Qualquer condição ou termo estabelecido no ato de reconhecimento é tido como ineficaz. Ainda sobre o reconhecimento voluntário, é importante destacar o disposto na Lei nº 8.560/1992, que trata da denominada averiguação oficiosa. De acordo com a referida legislação, a mãe, quando do registro de nascimento da criança, pode indicar o nome do suposto pai e, com essa indicação, será realizada uma averiguação oficiosa, através de procedimento provocado pelo Oficial do Cartório, que fará convocar o suposto pai para dizer se reconhece voluntariamente a paternidade indicada. Se reconhecer, o oficial lavrará o termo. Caso não reconheça, o procedimento será encaminhado ao Ministério Público, que tem legitimidade extraordinária para promover a ação de investigação de paternidade, a qual, julgada procedente, configura hipótese de reconhecimento forçado, que será apreciado no tópico seguinte. 5.3.2.2. RECONHECIMENTO JUDICIAL O reconhecimento judicial é o reconhecimento forçado, decorrente de uma ação investigatória de paternidade ou maternidade. Essa ação se funda em estado de pessoa, sendo, por conseguinte, imprescritível. O art. 27 do ECA diz que o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível.
A investigação de parentalidade se caracteriza como ação de estado, relativo ao estado familiar, destinada a dirimir conflito de interesses relativo ao estado de uma pessoa natural, envolvendo discussão acerca de verdadeiro direito da personalidade. Como tal, tal , trata-se de ação imprescritível, irrenunciável e inalienável (PEREIRA, 2018, pg. 342). O mencionado artigo 27 do ECA trata, então, do direito de se perseguir a filiação, estabelecendo qual tal direito pode ser exercitado contra os pais ou contra os herdeiros, sem qualquer restrição, respeitado o segredo de justiça. Alguns pontos merecem destaque na análise do reconhecimento judicial de paternidade. Vejamos:
372 375
A) A) Foro competente: o foro competente para o processamento e julgamento da ação de investigação de paternidade, consoante artigo 46 do CPC/2015, como regra geral, é o do domicílio do investigado, porquanto se trata de ação de direito pessoal. Quando o pedido de investigação de paternidade for cumulado com alimentos, estabelece a Súmula nº 1 do Superior Tribunal depara Justiça, que “o do domicílio domicílio ou residência do alimentando é o competente a ação deforo investigação de paternidade quando cumulada com a de alimentos”. alimentos”. B) B) Legitimidade para ação de investigação de paternidade: em relação à legitimidade ativa, a ação, por ser personalíssima, deve ser proposta pelo(a) próprio(a) filho(a). Como vimos, o Ministério Público também tem legitimidade extraordinária para a ação de investigação de paternidade, lembrando que a legitimação extraordinária ocorre quando o Ministério Público defende, em nome próprio, interesse de terceiro, agindo como substituto processual (Lei nº 8.560/1992). Para aqueles que adotam, quanto ao início da personalidade, a teoria concepcionista, o nascituro também teria legitimidade para propositura da ação. O STJ admite a ação de neto contra o avô, para ver reconhecida a relação avoenga (STJ, REsp 603.885/RS, 3.ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 03.03.2005, DJ 11.04.2005, p. 291). No que toca à legitimidade passiva da ação investigatória, será proposta em face suposto pai aouação da suposta mãe. Na hipótese de falecimento do investigada, suposto pai ou dado suposta mãe, será proposta contra os herdeiros da pessoa pois esta ação tem caráter pessoal e não patrimonial, de forma que, nesse sentido, não seria correta a inclusão do espólio no polo passivo (REsp 1667576/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 13/09/2019). Tartuce chama a atenção para hipótese de o suposto pai não deixar herdeiros, caso em que “a ação será proposta contra o Estado (Município ou União), que receberá os bens vagos” (TARTUCE, 2020, pg. 2038). Proposta a ação, é possível a contestação. O art. 1.615/CC prevê que qualquer pessoa que tenha justo interesse poderá contestar a ação investigatória. Ou seja, o cônjuge, o companheiro ou os herdeiros, têm legitimidade para contestar a ação de paternidade. Em relação aos alimentos, a súmula 277 do STJ diz que, julgada procedente a ação de investigação de paternidade, paternidade, o pagamento dos alimentos são devidos desde a citação. citação. C) C) Exame de DNA na ação de investigação de paternidade: Na ação de investigação de paternidade, diante dos avanços da ciência, hoje é possível, com certa facilidade, a realização do exame de DNA, para comprovação dos vínculos genéticos. Quando o suposto pai aceita a realização, o resultado gera segurança para o pretendido reconhecimento. Porém, é possível que o suposto pai se recuse a se submeter ao exame, hipótese em que entram em conflito dois interesses igualmente protegidos pela CF: de um lado, temos o direito do(a) filho(a) de buscar a realidade genética; de outro, do suposto pai, de preservar sua intimidade e sua integridade corporal. Ponderando esses dois valores, o STF entende que o direito à intimidade do suposto
pai prevalece sobre o direito da busca da verdade biológica ou da identificação genética do suposto filho, de forma que não se pode conduzir o pai à obrigatoriedade da realização do exame. Todavia, ainda ai nda em ponderação aos valores, não obstante a não obrigatoriedade de condução ao exame, em caso de recusa, essa sua negativa conduz à presunção relativa de paternidade. Nesse mesmo sentido, os arts. 231 e 232 do CC dizem que aquele que se nega a se submeter ao exame médico necessário não poderá se aproveitar da sua recusa. O art. 232 diz que a recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia se obter com aquele exame. Sobre a matéria, a Súmula 301 do STJ diz que, em ação de investigação de paternidade, a recusa do suposto pai a se submeter ao exame de DNA induz à presunção iuris tantum de paternidade. paternidade. 373 376
D) D) Relativização da coisa julgada na ação de investigação de paternidade: a jurisprudência dos tribunais tribunais superiores têm têm relativizado a coisa julgada em casos casos de ações de ações investigatórias em que o pedido tenha sido julgado improcedente por falta de provas em época que não havia o exame de DNA. Nesse sentido, o Enunciado 109 do CJF diz que a restrição dadecoisa julgada oriundaprevalecer das demandas reputadas improcedentes por insuficiência provas não devem para inibir a busca da identidade genética do investigando. Ainda, a verdade biológica, com relação direta com a dignidade humana do suposto filho, vai prevalecer sobre a coisa julgada. julgada. 5.3.3. BARRIGA DE ALUGUEL OU BARRIGA DE SUBSTITUIÇÃO Muitas questões têm sido discutidas, em sede de ações judiciais, em razão dos avanços tecnológicos e científicos. Novas técnicas de reprodução implicam em novas discussões e de enfrentamento, pelo Judiciário, dessas questões, que devem sempre ser apreciadas à luz da Constituição Federal. Um dos pontos de enfrentamento é a denominada “barriga de aluguel” ou gestação de substituição. No Brasil, esse tipo de gestação não é admitida na modalidade onerosa. A chamada gestação de substituição vem regulamentada por uma Resolução 2.121/2015 do CFM, só podendo ser realizada de forma gratuita. Consoante referida resolução, o “empréstimo” da barriga ou do útero para gestação é admitido apenas no âmbito familiar, e no parentesco até o 4º grau. A mãe, nesse caso, será quem foi a doadora do material genético. Esta é considerada a genetrix. Já aquela que empresta a barriga é considerada gestatrix e e não é tida, para nenhum efeito, como mãe. 5.3.4. MULTIPARENTALIDADE A multiparentalidade ou pluralidade de vínculos está relacionada à possibilidade de reconhecimento de mais de uma relação entre pais e filhos, o que significa dizer que uma pessoa possa ter dois pais ou duas mães. Sobre a multiparentalidade, Daniel Carnacchioni relembra que a doutrina aprofundou o tema e criou a teoria tridimensional do Direito de Família, pela qual a compreensão de mundo do ser humano é formada essencialmente por sua carga genética, por seu modo de ser em família (afetividade primária) e pelo próprio modo de relacionar-se consigo (identificação ontológica).
O autor prossegue, dizendo que, dessa forma “entende-se “entende-se que o ser humano é, a um só tempo, biológico, afetivo e ontológico, de modo a existir uma trilogia familiar, o que, por consequência, possibilita o estabelecimento de três laços paternos e três maternos, a um só tempo” (CARNACCHIONI, 2018, 1.564). A multiparentalidade está atrelada, então, em especial, à possibilidade de coexistência da paternidade biológica e socioafetiva. O Supremo Tribunal Federal, sobre a multiparentalidade, multi parentalidade, em sede de repercussão geral, afetou a questão sob o tema n. 622. Em setembro de 2016, o plenário, por maioria de votos, fixou a tese de repercussão geral com a seguinte redação: “A paternidade socioafetiva, 374 377
declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com efeitos jurídicos próprios”. próprios”. Com essa decisão, o STF passou a admitir, então, a multiparentalidade, considerando a afetividade como um valor jurídico e um princípio da ordem civil-constitucional brasileira. Esse foi o entendimento citado nos votos da maioria dos Ministros do Supremo. Com isso, a socioafetividade cria laços de parentesco civil, na forma do artigo 1.593/CC, em situação de igualdade com o parentesco biológico. Esse vínculo, conforme se extrai do julgado citado, é reconhecido para todos os fins, inclusive inclusive alimentares e sucessórios. sucessórios. Merece destaque, nesse particular, a conclusão da VIII Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal em abril de 2018, que, pelo Enunciado n. 632, destacou que “nos casos de reconhecimento de multiparentalidade paterna ou materna, o filho terá direito à participação na herança de todos os ascendentes reconhecidos”. reconhecidos”. Como visto no reconhecimento voluntário de filho, é possível que ele ocorra de forma extrajudicial. A pergunta, então, que surge é se a multiparentalidade também pode ser reconhecida extrajudicialmente. Quanto a esse ponto, temos que o Provimento 63/2017, que, dentre outras coisas, dispõe sobre o reconhecimento voluntário e a averbação da paternidade e maternidade socioafetiva no Livro “A”, teve algumas al gumas alterações decorrentes do Provimento 83/2019. 83/2019. Esse último provimento altera a Seção II, que trata da paternidade socioafetiva, do Provimento 63. As alterações, de extrema importância para análise do reconhecimento extrajudicial da multiparentalidade, são as seguintes: Art. 10. O reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva de pessoas acima de 12 anos será autorizado perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais. II – II – o o Provimento n. 63 passa a vigorar acrescida do seguinte art. 10-A: Art. 10-A. A paternidade ou a maternidade socioafetiva deve ser estável e d deve eve estar exteriorizada socialmente. 1º O registrador deverá atestar a existência do vínculo afetivo da paternidade ou maternidade socioafetiva mediante apuração objetiva por intermédio da verificação de elementos concretos. 2º O requerente demonstrará a afetividade por todos os meios em direito admitidos, bem como por documentos, tais como: apontamento escolar como responsável ou
representante do aluno; inscrição do pretenso filho em plano de saúde ou em órgão de previdência; registro oficial de que residem na mesma unidade domiciliar; domicilia r; vínculo de conjugalidade – – casamento ou união estável – – com o ascendente biológico; inscrição como dependente do requerente em entidades associativas; fotografias em celebrações relevantes; declaração de testemunhas com firma reconhecida. 3º A ausência destes documentos não impede o registro, desde que justificada a impossibilidade, no entanto, o registrador deverá atestar como apurou o vínculo socioafetivo. 4º Os documentos colhidos na apuração do vínculo socioafetivo deverão ser arquivados pelo registrador (originais ou cópias) juntamente com o requerimento.
375 378
III – III – o o § 4º do art. 11 passa a ter a seguinte redação: 4º Se o filho for menor de 18 anos, o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva exigirá o seu consentimento. IV – –o o art. 11 passa a vigorar acrescido de um parágrafo, numerado como § 9º, na forma seguinte: “art. 11 …………………………..………………………………….. …………………………..………………………………….. 9º Atendidos os requisitos para o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva, o registrador encaminhará o expediente ao representante do Ministério Público para parecer. I – – O registro da paternidade ou maternidade socioafetiva será realizado pelo registrador após o parecer favorável do Ministério Público. II – – Se o parecer for desfavorável, o registrador não procederá o registro da paternidade ou maternidade socioafetiva e comunicará o ocorrido ao requerente, arquivando-se o expediente. III – III – Eventual Eventual dúvida referente ao registro deverá ser remetida ao juízo competente para dirimi-la. V – –o o art. 14 passa a vigorar acrescido de dois parágrafo, numerados como § 1º e § 2º, na forma seguinte: “art. 14 …………………………..………………………………….. …………………………..………………………………….. 1ª Somente é permitida a inclusão de um ascendente socioafetivo, seja do lado paterno ou do materno. 2º A inclusão de mais de um ascendente socioafetivo deverá tramitar pela via judicial.
Da leituradados artigos alterados, é possível extrair obedecidos que o provimento permite o reconhecimento socioafetividade de forma extrajudicial, os requisitos acima transcritos. Particularmente, sobre essa socioafetividade em concorrência com o vínculo biológico, temos que observar com mais cautela o disposto no artigo 14 do Provimento 63, que foi alterado por esse Provimento 83. A redação do antigo artigo 14 do Provimento 63/2017 era no seguinte sentido: “Art. 14. O reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva somente
poderá ser realizado de forma unilateral e não implicará o registro de mais de dois pais e de duas mães no campo FILIAÇÃO F ILIAÇÃO no assento de nascimento.” nascimento.” Como vimos, houve acréscimo de dois parágrafos, para determinar que somente é permitida a inclusão de um ascendente socioafetivo, seja do lado paterno ou do materno e para estabelecer que a inclusão de mais de um ascendente socioafetivo deverá tramitar pela via judicial. Surge, então, o questionamento se esses parágrafos estariam a proibir o reconhecimento da multiparentalidade de forma extrajudicial. O objetivo dos parágrafos acrescentados seria resolver a questão do reconhecimento da multiparentalidade no âmbito extrajudicial. No entanto, parece persistir a dúvida.
376 379
Sobre a matéria, o Enunciado n. 29, aprovado no XII Congresso Brasileiro do IBDFAM, em outubro de 2019, concluiu que: “em havendo o reconhecimento da multiparentalidade, é possível a cumulação da parentalidade socioafetiva e da biológica no registro civil”. Parece, então, que as modificações feitas pelo Provimento 83/2019 permitem o reconhecimento da multiparentalidade, desde que a inclusão do vínculo socioafetivo se limite a um pai e a uma mãe, em concomitância com o vínculo biológico. Se o caso for de inclusão de mais de um ascendente socioafetivo, a via necessariamente terá que ser a judicial. 5.3.5. ADOÇÃO Conforme se extrai da leitura do Capítulo IV, do Subtítulo II, do Título I, do Livro IV, do Código Civil, houve uma limitação no tratamento da adoção do maior de 18 anos, porquanto o legislador dedicou apenas 12 artigos a essa matéria, sendo certo que a Lei nº 12.010/1009 revogou dez deles. Assim, remanescem apenas dois artigos, que acabam por remeter a questão ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Com efeito, enquanto o art. 1.618/CC estabelece que a adoção de crianças e adolescentes será feita na forma prevista no ECA, o subsequente art. 1.619/CC diz que a adoção de maior dependerá de uma assistência efetiva do Poder Público, de sentença constitutiva, mas serão aplicadas, no que couber, as regras previstas no ECA. Assim, o regramento deve seguir as previsões do Estatuto da Criança e do Adolescente, no que couber, estando a matéria regulada a partir do artigo 39 daquele diploma legal. A adoção é, pois, o ato jurídico pelo qual uma pessoa recebe outra como filho, independentemente de existir entre elas qualquer relação de parentesco consanguíneo ou afim. Todos os autores lhe reconhecem o caráter de uma fictio iuris (PEREIRA, 2018, pg. 377). Sua importância é destacada pela Carta Magna que prevê, no art. 227, § 5º, que “a adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros”. estrangeiros”. Pela adoção, temos, assim, a criação de um vínculo fictício de maternidade e/ou paternidade e a filiação, entre pessoas originariamente estranhas. Para que ocorra, sempre depende de uma sentença judicial, a qual será inscrita no registro civil, mediante mandado judicial (art. 47,ECA). Como estabelece o §1º do artigo 39, do ECA, “a adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa (...)”. Há diferença entre a adoção de pessoa menor e de pessoa maior de idade. Quando a adoção é de pessoa menor de 18 anos, seu trâmite será perante a Vara da Infância e Juventude
(art. 148, caput, III, ECA). Já em se tratando de adotando(a) maior de 18 anos, o trâmite passa a ser em Vara de Família. A intervenção do Ministério Público será sempre obrigatória, pois se está tratando de questão de estado da pessoa, ou seja, de ordem pública. Poderá adotar apenas aqueles que tiverem mais de 18 anos (art. 42, caput, ECA). A adoção pode ser tanto unilateral quanto conjunta. Para a adoção conjunta, é indispensável que o casal seja casado civilmente ou ao menos mantenham união estável (art. 42, §2º , ECA). No entanto, o §4º do art. 42 diz que os divorciados, judicialmente separados ou os excompanheiros podem adotar conjuntamente, desde que acordem sobre a guarda, regime de 377 380
bens e o estágio de convivência com a criança cr iança ou adolescente tenha se iniciado anteriormente, na constância do período de convivência do casal. O art. 42, §3º, do ECA diz que o adotante deve ser ao menos 16 anos mais velho que o adotando. Sendo um casal, deverá o membro mais jovem do casal ser ao menos 16 anos mais velho que o adotando. O tutor ou curador pode adotar o tutelado ou curatelado, mas antes deverá prestar contas de sua administração, ou seja, saldar eventuais débitos (art. 44, ECA). Como regra geral, para a adoção, é preciso o consentimento dos pais ou representantes legais do menor a ser adotado (art. 45, caput , ECA). Merece, entretanto, destaque o Enunciado 259 da III Jornada de Direito Dire ito Civil do STJ, que determina que “a revogação do consentimento não impede, por si só, a adoção, observado o melhor interesse do adotando”. adotando”. Vale lembrar que o consentimento dos pais será dispensado se eles forem desconhecidos ou tiverem sido destituídos do poder familiar (art. 45, §1º, ECA). Caso o adotando já tenha 12 anos, ele também será ouvido quanto à adoção (art. 45, §2º, ECA). É importante destacar que a lei é omissa quanto à oitiva e manifestação de consentimento do menor de 12 anos. O art. 41 do ECA diz que a adoção atribui a condição de filho ao adotado, tendo ele os mesmos direitos, deveres e direitos sucessórios, desfazendo qualquer vínculo com os pais e parentes anteriores, salvo em relação aos impedimentos matrimoniais. A adoção, como se vê, corta todos os vínculos do adotado com sua família de origem, salvo na hipótese em que um dos cônjuges ou companheiros adota o filho do outro (adoção unilateral). A decisão que defere a adoção vai conferir ao adotado o sobrenome do adotante. Conforme prevê o art. 47, §5º, ECA, tanto o adotante como o adotado podem pedir a modificação do prenome do adotado, sendo que, se o pedido de alteração for formulado pelo adotante, o adotado será será ouvido na forma forma do artigo 47, §6º, ECA. Em relação aos efeitos da adoção, o art. 47, §7º, ECA, estabelece que a produção de efeitos começa, em regra, a partir do trânsito em julgado da decisão que concede a adoção. Todavia, na hipótese de o adotante falecer no curso do procedimento (adoção post mortem), a sentença terá efeitos a partir da data do óbito (art. 47, §7º, parte final, ECA). Isso porque o art. 42, §6º, do ECA diz que a adoção pode ser deferida ao adotante que depois de inequívoca manifestação de vontade falecer no curso do processo, antes de prolatada a decisão. É a chamada adoção post mortem. Se, no curso da ação de adoção conjunta, um dos cônjuges desistir do pedido e outro vier a falecer sem ter manifestado inequívoca intenção de adotar unilateralmente, não poderá
ser deferido ao interessado falecido o pedido de adoção unilateral post mortem. Tratando-se de adoção em conjunto, um cônjuge não pode adotar sem o consentimento do outro. Assim, se proposta adoção em conjunto e um dos autores (candidatos a pai/mãe) desiste da ação, a adoção deve ser indeferida, especialmente se o outro vem a morrer antes de manifestar-se sobre a desistência. O art. 39, §2º, do ECA veda a adoção por procuração, pois a adoção tem caráter personalíssimo. É vedada ainda a adoção por ascendente ou por irmão. Veja que a limitação, quanto à adoção por parentes, não se estende a tios, sobrinhos e outros. Excepcionalmente, entretanto, o STJ já deferiu a adoção de descendente por ascendente em razão das peculiaridades do caso concreto, como no caso c aso em que a pessoa ficou 378 381
grávida em tenra idade, em decorrência de abuso sexual. Nesta situação, o STJ entendeu por bem admitir a adoção pelos avós do seu neto, em virtude de que a mãe e o filho haviam sido criados como se irmãos fossem (REsp 1.635.649). Nesse caso, podemos dizer que houve colisão entre a regra prevista no art. 42, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e o princípio do melhor interesse da criança, tendo o STJ, com sua decisão, dado primazia ao princípio do melhor interesse da criança. O art. 46 do ECA diz que a adoção será precedida de um estágio de convivência. Essa é a regra, entretanto, pode ocorrer a dispensa do estágio de convivência se o adotando já estiver sob tutela ou guarda legal do adotante. É importante destacar que, nos termos da lei, a simples guarda de fato não dispensa o estágio de convivência (art. 46, §2º, ECA). Ainda, se estivermos diante de uma adoção internacional, esse estágio de convivência terá o prazo mínimo de 30 dias e sempre ocorrerá. O art. 48 do ECA diz que o adotado tem direito de conhecer a sua origem biológica. Em sendo assim, mesmo adotado, ele terá direito a obter o acesso irrestrito ao processo no qual fora deferida a adoção, inclusive quanto aos eventuais incidentes processuais, pro cessuais, desde que tenha completado 18 anos. É importante destacar aqui a diferença dessa situação à daquela em que a paternidade é decorrente de doação de sêmen. Na hipótese da doação de material genético, como vimos, há proteção quanto à identidade do doador. Destaque-se, ademais, que esse acesso à verdade biológica/genética é um direito do adotado. Porém, de suas certidões do registro não poderá constar nenhuma observação sobre a origem do ato de adoção (art. 47, §4º, ECA). Encerrado o processo de adoção, eventual morte do adotante não restabelece o poder familiar dos pais naturais (art. 49, ECA). Como consequência da ruptura com a família biológica, a adoção põe termo a todos os direitos e obrigações dela decorrentes. A substituição assenta em que o adotado ingressa no lar do adotante na condição de filho, e, por conseguinte, opera-se em substituição no campo do poder familiar, da prestação de alimentos, dos direitos da personalidade e no direito sucessório. Portanto, o adotante poderá ser herdeiro do adotado, assim como, na forma do art. 1.839, o adotado poderá ser herdeiro dos parentes do adotante. Mantém-se a orientação estatutária do art. 41 do ECA, que atribui a condição de filho ao adotado, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais (PEREIRA, 2018, pg. 401). 401). 5.4. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA
5.4.1. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HIPÓTESE DE ADOÇÃO DE DESCENDENTE POR ASCENDENTES. Admitiu-se, excepcionalmente, a adoção de neto por avós, tendo em vista as seguintes particularidades do caso analisado: os avós haviam adotado a mãe biológica de seu neto aos oito anos de idade, a qual já estava grávida do adotado em razão de abuso sexual; os avós já exerciam, com exclusividade, as funções de pai e mãe do neto desde o seu nascimento; havia filiação socioafetiva entre neto e avós; o adotado, mesmo sabendo de sua origem biológica, reconhece os adotantes como pais e trata a sua mãe biológica como irmã mais velha; tanto adotado quanto sua mãe biológica concordaram expressamente com a adoção; não há perigo de confusão mental e emocional a ser gerada no
379 382
adotando; e não havia predominância de interesse econômico na pretensão de adoção. De fato, a adoção de descendentes por ascendentes passou a ser censurada sob o fundamento de que, nessa modalidade, havia a predominância do interesse econômico, pois as referidas adoções visavam, principalmente, à possibilidade de se deixar uma pensão em caso de falecimento, até como ato de gratidão, quando se adotava quem havia prestado ajuda durante períodos difíceis. Ademais, fundamentou-se a inconveniência dessa modalidade de adoção no argumento de que haveria quebra da harmonia familiar e confusão entre os graus de parentesco, inobservando-se a ordem natural existente entre parentes. Atento a essas críticas, o legislador editou o § 1º do art. 42 do ECA, segundo o qual "Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando", visando evitar que o instituto fosse indevidamente utilizado com intuitos meramente patrimoniais ou assistenciais, bem como buscando proteger o adotando em relação a eventual confusão mental e patrimonial decorrente decorrente da transformação dos avós em pais e, ainda, com a justificativa de proteger, essencialmente, o interesse da criança e do adolescente, de modo que não fossem verificados apenas os fatores econômicos, mas principalmente o lado psicológico que tal modalidade geraria no adotado. No caso em análise, todavia, é inquestionável a possibilidade da mitigação do § 1º do art. 42 do ECA, haja vista vi sta que esse dispositivo visa atingir situação di distinta stinta da aqui analisada. Diante da leitura do art. 1º do ECA ("Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente") e do art. 6º desse mesmo diploma legal ("Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento"), deve-se conferir prevalência aos princípios da proteção integral e e da garantia do melhor interesse do menor . Ademais, o § 7º do art. 226 da CF deu ênfase à família, como forma de garantir a dignidade da pessoa humana, de modo que o direito das famílias está ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana de forma molecular. É também com base em tal princípio que se deve solucionar o caso analisado, tendo em vista se tratar de supraprincípio constitucional. Nesse contexto, não se pode descuidar, no direito familiar, de que as estruturas familiares estão em mutação e, para se lidar com elas, não bastam somente as leis. É necessário buscar subsídios em diversas áreas, levando-se em conta aspectos individuais de cada situação e os direitos de 3ª Geração. Dessa maneira, não cabe mais ao Judiciário fechar os olhos à realidade e fazer da letra do §restrita 1º do do art.referido 42 do ECA tábula rasa à realidade, modo a perpetuar interpretação dispositivo, aplicando aplicando-o, -o, por de consequência, de forma estrábica e, dessa forma, pactuando com a injustiça. No caso analisado, não se trata de mero caso de adoção de neto por avós, mas sim de regularização de filiação socioafetiva. Deixar de permitir a adoção em apreço implicaria inobservância aos interesses básicos do menor e ao princípio da dignidade da pessoa humana. REsp 1.448.969SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 21/10/2014. (INF. 551). 551).
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. Sentença proferida em ação investigatória de paternidade. Falecimento do pretenso genitor. Ação rescisória. Ação de estado e de natureza pessoal. Legitimidade passiva. Herdeiros do falecido e não do espólio. Registre-se, de início, que a jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a ação de investigação i nvestigação de paternidade deve ser ajuizada em face dos herdeiros e não do espólio do falecido. Nesse contexto, o fato de a sentença que se pretende rescindir ter sido proferida em ação investigatória de paternidade, em que somente o de cujus figurou como parte, não modifica esse entendimento. Embora o CPC/1973 não trate da legitimidade passiva para a ação rescisória (o CPC/2015 também t ambém não examina esse tema), é correto afirmar que a regra do art. 487, I, do CPC revogado (idêntico ao art. 967, I, do novo CPC), que disciplina a legitimidade ativa e que informa que poderá propor a referida
380 383
ação "quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular" deve se aplicar, por lógica, coerência e simetria, também à adequada configuração da legitimação passiva da ação rescisória. Por essa razão, o falecimento da parte após o trânsito em julgado da sentença a ser rescindida implica sucessão processual não apenas no polo ativo, mas também no polo passivo. Como se sabe, a legitimidade passiva decorre de uma relação lógica e abstrata entre quem pede, o que se pede e contra quem se pede, devendo figurar no polo passivo a pessoa indicada pelo autor que possa ser compelida e reúna condições de satisfazer o pedido inicial. Tendo em mira essa premissa, conclui-se que, evidentemente, o espólio não é parte legítima para responder à ação rescisória em que se pleiteie a rescisão de sentença e o rejulgamento de ação investigatória de paternidade post post mortem, seja como legitimado exclusivo, seja como litisconsorte passivo necessário, na medida em que, nessa ação, nada será pedido contra o espólio, que tão somente é um ente despersonalizado apto a titularizar a universalidade jurídica denominada herança até que se efetive a partilha dos bens. Sublinhe-se que as eventuais repercussões econômicas ou patrimoniais derivadas do reconhecimento, ou não, da filiação que se pretende alcançar por intermédio da ação investigatória de paternidade é que poderão, hipoteticamente, ser objeto de pretensões autônomas que serão deduzidas contra o espólio, como já se consignou em precedentes desta Corte em relação à petição de herança (AgRg no Ag 580.197/SP, Quarta Turma, DJe 04/05/2009) e à execução de dívidas do de cujus (REsp 1.559.791/PB, Terceira Turma, DJe 31/08/2018). REsp 1.667.576PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 10/09/2019, DJe 13/09/2019. (INF. 653) 653)
6. PODER FAMILIAR E A PROTEÇÃO AOS FILHOS 6.1. PODER FAMILIAR O artigo 1.630/CC estabelece que “os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores”. menores”. Percebe-se, então, desde já, que o poder familiar é instituto que vincula os o s pais aos filhos ainda menores, atribuindo àqueles o exercício de direitos e deveres em relação à pessoa dos filhos e seus bens, sempre se levando em consideração o melhor interesse da criança e do adolescente. Como bem adverte Flávio Tartuce, “o poder f amiliar amiliar é uma decorrência do vínculo jurídico de filiação, constituindo o poder exercido pelos pais em relação aos filhos, dentro da
ideia de família democrática, do regime de colaboração familiar e de relações baseadas, sobretudo, no afeto” (TARTUCE, 2020, 2020 , p. 2057). O artigo 1.631/CC estabelece que, durante o casamento e união estável, o exercício do poder familiar compete aos pais em igualdade de condições, de forma que, consoante parágrafo único do mesmo artigo, se houver divergência entre os genitores, poderá qualquer um deles recorrer ao judiciário para buscar a solução do desacordo. O poder familiar perdurará enquanto menores os filhos, podendo cessar antes em caso de emancipação (art. 5º, CC). O art. 1.632/CC deixa claro c laro que a separação judicial, o divórcio ou a dissolução de união estável não alteram relações de pais e filhos, inclusive o direito à convivência, ainda que haja
381 384
alguma alteração na situação. Em outras palavras, a separação, o divórcio ou a dissolução da união estável não afetam o exercício do poder familiar. Como dito, o poder familiar confere aos genitores não só direitos, mas também deveres, que podem ser extraídos da leitura do art. 1.634/CC. Estabelece o referido artigo, alterado pela Lei nº 13.058/2014, as atribuições desse exercício que compete aos pais, verdadeiros deveres legais, a saber: a) dirigir a criação e a educação dos filhos; b) exercer a guarda unilateral ou compartilhada, nos termos do art. 1.584; c) conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; d) conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior; e) conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência permanente para outro Município; f) nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar; g) representá-los, judicial ou extrajudicialmente até os 16 anos, nos atos da vida civil e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento; h) reclamá-los de quem ilegalmente i legalmente os detenha; i) exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. A última das atribuições do poder familiar, elencada no artigo transcrito, merece atenção diante do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Com isso, é de se considerar que a obediência que os filhos devem prestar aos pais, detentores do poder familiar, tem que ser interpretada de acordo com o princípio da razoabilidade. Em outras palavras, caso os pais exijam dos filhos obediência em ações desarrazoadas, haverá violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, a justificar o seu não cumprimento. Sobre essa questão, é importante lembrar a Lei da Palmada, que tem por objetivo dar concretude à ideia de razoabilidade na educação e no dever de obediência do filho. Ela é conhecida também como a Lei Menino Bernardo. Essa lei alterou dispositivos do ECA e inseriu o art. 18-A, que diz ter a criança ou adolescente o direito de ser criado sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina ou educação. Como é de conhecimento geral, a lei causou e ainda causa muita polêmica por estabelecer uma forte intervenção do Estado no modo de educação dos filhos. É de se considerar
que seu escopo não é proibir a atuação de educação e correção dos pais no exercício do poder familiar, mas sim vedar o tratamento degradante, cruel e humilhante do filho. Ainda em relação ao exercício do poder familiar, os pais estão proibidos de explorar economicamente os filhos, não podendo imputar a estes serviços que não sejam compatíveis com a sua idade e a sua condição. exercício do poder familiar poderá implicar na suspensão ou mesmo na sua extinçãoO(arts. 1.635abusivo e seguintes do Código Civil). Em relação aos efeitos do poder familiar, pai e mãe são tratados como usufrutuários dos bens dos filhos. No entanto, os pais não poderão alienar os bens dos filhos e tampouco gravar com ônus reais, salvo se houver necessidade ou se for melhor para o filho, caso em que será indispensável a autorização judicial, com intervenção do Ministério Público. 382 385
Se estes atos de alienação ou disposição forem realizados sem autorização judicial, o ato de disposição será tido como nulo. Ainda em relação ao exercício do poder familiar e, considerando que nele estão abrangidos não só direitos, como também deveres, uma questão que se coloca aqui diz respeito à obrigatoriedade dos genitores de darem afeto aos filhos. Em outras palavras, o que se lança à discussão neste ponto é acerca da possibilidade de condenação de um genitor pelo denominado “abandono afetivo”. afetivo”. Um dos fundamentos para essa responsabilização poderia ser extraído do artigo 1.632/CC, que estabelece o direito dos pais a terem os filhos em sua companhia. Esse direito geraria, na contrapartida, a expectativa dos filhos quanto ao efetivo exercício da manutenção da companhia recíproca. Com o abandono afetivo, haveria uma quebra desse dever de companhia. Por essa linha de raciocínio, se há a quebra do dever, haveria um direito à indenização em decorrência dessa quebra, ou seja, responsabilidade civil pelo abandono afetivo. Essa matéria é, ainda, bem polêmica. Daniel Carnacchioni entende que não se pode extrair consequências consequências jurídicas da falta de afeto. Para o autor, “se não existe, não se pode dele del e extrair efeito jurídico algum, pois um núcleo de pessoas anafetivas é apenas um núcleo ou uma reunião de pessoas, pessoas, mas não uma família”. Ele Ele continua, alertando que o fato de afeto gerar consequências jurídicas não significa, necessariamente, que se trate de princípio ou valor jurídico exigível antes que este se caracterize. Caracterizado o afeto, dele é possível extrair consequências jurídicas, mas não se pode exigir que um pai tenha afeto por um filho apenas porque há entre eles vínculo biológico (CARNACCHIONI, 2018, pag. 1.460).
Falando especificamente sobre o abandono afetivo, o autor auto r sustenta que a ‘tese’ do abandono afetivo ou ‘teoria do desamor’ é por demais equivocada, pois equivocada, pois parte de premissas falsas e insustentáveis, justamente por não ser o afeto um princípio jurídico passível de exigibilidade. Isso tornaria o Estado autoritário e violador de direitos fundamentais como a liberdade e a dignidade. As pessoas têm afeto ou não, amam ou não amam, têm paixões ou não têm. Tais sentimentos existem ou não existem, estão vinculados à subjetividade do indivíduo. No entanto, não se pode exigir o afeto antes que ele espontaneamente surja (CARNACCHIONI, 2018, pag. 1.460).
Como bem lembra o mesmo autor, o STJ já admitiu a tese do abandono afetivo como princípio a justificar a tese do abandono afetivo (REsp 1159242/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi). 6.1.1. EXTINÇÃO E DA SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR
Diz o artigo 1.635 do Código Civil que a extinção do poder familiar ocorrerá: • • • • • •
pela morte dos pais; pela morte dos filhos; pela emancipação, nos termos do art. 5º, parágrafo único; pela maioridade;
pela pela adoção; decisão judicial, na forma do artigo 1.638 (que trata da perda do poder familiar).
É importante ficar claro que o artigo 1.638/CC trata da “extinção do poder familiar”, elencando como uma das hipóteses dessa extinção a denominada “destituição do poder 383 386
familiar” ou “perda do poder familiar”. Então, tem-se tem -se que a destituição é uma das hipóteses de extinção do poder familiar e ocorrerá nos casos elencados no artigo 1.638/CC. Considerando, então, o disposto nesse art. 1.638 do CC, temos hipóteses que fundamentam a decisão de destituição do poder familiar por sentença judicial. São elas: a) o castigo imoderado do filho; b) o abandono do filho; c) a prática de atos contrários à moral e aos bons costumes; d) a incidência reiterada nas faltas previstas no art. 1.637 do CC; e e) a entrega, de forma irregular, do filho a terceiros para fins de adoção. Essa última previsão foi incluída pela Lei nº 13.509/2017. Após essa alteração de 2017, houve ainda uma alteração datada de 2018, para inclusão do parágrafo único ao artigo 1.638/CC, trazendo novas hipóteses de destituição do poder familiar, por força da Lei nº 13.715. Com a inclusão desse novo parágrafo único, perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar: a) homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher; b) estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. É de se lembrar, ademais, do disposto no art. 1.637 do CC/2002, pelo qual temos que “se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo suspende ndo o poder familiar, quando convenha.” Ademais, conforme parágrafo único do mesmo artigo “suspende-se “suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja pena exceda a dois anos de prisão”. prisão ”. 6.1.2. A ALIENAÇÃO PARENTAL COMO FUNDAMENTO PARA A SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR O estudo da alienação parental está inicialmente vinculado à área da psiquiatria/psicologia. Conforme o conceito de seu pesquisador, o psiquiatra estadunidense Richard A. Gardner (1985 e ss):
A síndrome de alienação parental (SAP) é uma disfunção que surge primeiro no contexto das disputas de guarda. Sua primeira manifestação é a campanha que se faz para denegrir um dos pais, uma campanha sem nenhuma justificativa. É resultante da combinação de doutrinações programadas de um dos pais (lavagem cerebral) e as próprias contribuições da criança para a vilificação do pai alvo.
A Lei nº 12.318/2010 12.318/20 10 caracteriza a alienação parental no seu artigo 2º, dizendo que: Art. 2º Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua
384 387
autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
Extrai-se, então, que a alienação parental se caracteriza pela ação daquele que exerça alguma forma de atuação sobre a criança ou adolescente, interferindo na sua formação psicológica, podendo ser promovida ou induzida por um dos pais, pelos avós, ou por qualquer adulto que tenha a criança ou o adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância. O objetivo da conduta, na maior parte dos casos, é prejudicar o vínculo da criança ou do adolescente com o(a) genitor(a). Como se percebe da legislação invocada, temos que o sujeito ativo da alienação, ou seja, o alienador pode ser tanto um dos genitores, avós ou qualquer outra pessoa que tenha sob sua autoridade, guarda ou vigilância criança ou adolescente. Já o sujeito passivo (alienado), em princípio a vítima, é a criança e o adolescente, aquele que é manipulado e sofre interferência psicológica. No entanto, começa-se a discutir na doutrina e na jurisprudência a possibilidade de o idoso também ser vítima de alienação parental. A alienação parental fere o direito fundamental da criança e do adolescente (e para alguns, para o idoso também) à convivência familiar saudável, sendo, ainda, um descumprimento dos deveres relacionados à autoridade dos pais ou decorrentes de tutela ou guarda. A alienação parental é um ato ilícito, podendo gerar responsabilidade civil do alienador. Conforme previsão da própria lei, ficando caracterizada a alienação parental, o juiz poderá: declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador; para compensar isso, poderá aumentar o regime de convivência familiar com genitor que sofreu os efeitos decorrentes da alienação parental; estipular uma multa ao alienador; determinar o acompanhamento psicológico ou biopsicossocial da criança, do genitor alienador e do genitor alienado; alterar a guarda; declarar a suspensão da autoridade parental do genitor. genitor. Percebe-se que, diferentemente do que muitas vezes propagado, a alienação parental não necessariamente implicará em suspensão da autoridade parental ou mudança de guarda. Essas medidas extremas serão tomadas se atenderem ao melhor interesse da criança e do adolescente. Aliás, esse é o princípio que sempre norteará o julgador na análise dos procedimentos que envolvam menores. •
•
•
•
•
•
Ainda em relação à alienação parental, na perspectiva de aprimoramento do
protecionismo legislativo, a Lei nº 13.431/2017, em vigor desde 05/04/2018, que estabelece sistemas de proteção aos direitos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, veio traçar novos rumos também ao tema da alienação. Reconhece, assim, como violência psicológica o ato de alienação (art. 4, II, b), assegurando o direito de pleito de medida protetiva à luz da conexão com os dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Adol escente. 6.2. PROTEÇÃO AOS FILHOS: A GUARDA A guarda, como forma de proteção aos filhos, é disciplinada a partir do artigo 1.583 do Código Civil, sendo admitidas, então, duas espécies de guarda:
385 388
guarda unilateral: unilateral: que seria aquela concedida a apenas um dos pais, exercendo o outro o direito à visitação; ou guarda compartilhada: quando compartilhada: quando deferida a ambos os genitores.
•
•
Daniel Carnacchioni lembra que além destas espécies legais, a doutrina e a jurisprudência admitem outras duas espécies: guarda alternada (neste caso cada um dos pais, em períodos específicos e, de forma alternada, passa a ter o direito de guarda exclusiva, - o pai e a mãe se revezam em períodos exclusivos de guarda) e o aninhamento ou nidação (neste caso, o filho permanece no lar de referência e são os pais que se revezam no domicílio onde o filho menor está aninhado – – é o contraponto da guarda alternada) (CARNACCHIONI, 2018, pag. 1543).
Muito embora o autor faça referência a esses dois tipos de guarda, asseverando que decorrem da doutrina e jurisprudência, certo é que a legislação somente disciplina a guarda unilateral e a compartilhada, havendo muita resistência, mesmo pela jurisprudência, de deferimento das demais por não parecerem, em regra, atender ao melhor interesse da criança e do adolescente. Todavia, em situações especiais, comprovado o benefício ao menor, é possível o deferimento desses modelosRECURSO não previstos em lei. Há, inclusive, julgados doRicardo STJ nesse sentido. Confira-se: REsp 1591161/SE ESPECIAL 2015/0048966-7, Rel. Min. Villas Boas Cueva, 3ª Turma, data do julgamento: 21/2/2017)). De acordo com a legislação vigente, na atualidade, então, estão regulamentadas as guardas unilateral e compartilhada, sendo que, conforme se extrai da leitura do artigo 1.584, §2º, do CC, “quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor”. menor”. Percebe-se, então, que a regra é o estabelecimento da guarda compartilhada, ainda que não haja acordo entre os genitores. Há diversas manifestações jurisprudenciais do STJ no sentido de que não é necessária a transigência dos genitores para que haja o deferimento da guarda compartilhada, podendo ela, como se viu da leitura do artigo transcrito, ser imposta pelo julgador em benefício da criança e do adolescente. adolescente. O art. 1.583, §2º, CC, diz que, na guarda compartilhada, o tempo de convivência com o filho deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e o interesse dos filhos. Já o §3º do mesmo artigo estabelece que na guarda compartilhada a cidade considerada base da moradia do filho é aquela que atender à necessidade dos filhos.
A leitura desses dois dispositivos leva a certa confusão porquanto parecem tratar, em essência, da guarda alternada, mencionando questões como divisão equilibrada de tempo de convivência e base de moradia. Sobre essa aparente confusão, Tartuce faz uma crítica, dizendo que com o devido respeito ao pensamento contrário, a este autor a novel legislação traz t raz dois principais problemas. De início, como primeiro problema, quando há menção a uma custódia física dividida, parece tratar de guarda alternada e não de guarda compartilhada, conforme classificação que ainda será exposta (TARTUCE, 2020, p. 1928).
O autor continua pontuando as contradições verificadas na leitura dos artigos que tratam da guarda: 386 389
com a Lei 13.058/2014 passou-se passou-se a estabelecer que ‘na guarda compartilhada, compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos’. Mais uma vez a confusão entre guarda compartilhada e alternada fica clara, pois se reconhece a viabilidade de o filho residir em lares e cidades distintas, ao se considerar uma cidade como base da moradia (TARTUCE, 2020, p. 1928).
Essa questão foi objeto de debate na VII Jornada de Direito Civil/2015, Civil/2015 , tendo surgido daí os seguintes enunciados importantes sobre o tema: o primeiro deles estabelece que a divisão, de forma equilibrada, do tempo de convívio dos filhos com a mãe e com o pai, imposta para a guarda compartilhada pelo § 2.º do art. 1.583 do Código Civil, não deve ser confundida com a imposição do tempo previsto pelo instituto da guarda alternada, pois esta não implica apenas a divisão do tempo de permanência dos filhos com os pais, mas também o exercício exclusivo da guarda pelo genitor que se encontra na companhia do filho (Enunciado n. 604).
O outro enunciado diz que a distribuição do tempo de convivência na guarda compartilhada deve atender precipuamente ao melhor interesse dos filhos, não devendo a divisão de forma equilibrada, a que alude o § 2.º do art. 1.583 do Código Civil, Civil , representar convivência livre ou, ao contrário, repartição de tempo matematicamente igualitário entre os pais (Enunciado n. 603).
Por fim, outro enunciado conclui que “a “a guarda compartilhada não exclui a fixação do regime de convivência” (Enunciado (Enunciado n. 605). Estando estabelecida a diferenciação entre guarda compartilhada e guarda alternada, segue-se que na guarda compartilhada, não havendo essa alternância de residências, mas sim a fixação de um lar de referência com estabelecimento de regime de convivência entre os genitores, é possível concluir que a guarda compartilhada não exclui a fixação de prestação alimentícia, baseada sempre na necessidade do alimentando e possibilidades do alimentante. Dessa forma, temos que na guarda compartilhada, ambos os genitores terão o exercício da guarda, mas será fixado o lar de referência, com regime de convivência em relação r elação ao outro genitor, que, em regra, ficará obrigado a prestar alimentos com base no binômio necessidade/possibilidade. O art. 1.583, §5º, CC diz que a guarda unilateral obriga o pai e a mãe, que não detenha a guarda, a supervisionar os interesses do filho. A fim de possibilitar essa supervisão, qualquer dos genitores que não tenha a guarda terá a legitimidade para prestar informações e prestar contas de assunto que interessa ao filho, direta ou indiretamente.
É a ideia de fiscalização da atuação do ex-cônjuge que tenha a guarda do menor. O art. 1.584/CC diz que a guarda unilateral ou compartilhada pode ser efetivada por dois meios: •
•
requerida por consenso pelo pai ou pela mãe, ou qualquer deles numa ação autônoma; ou decisão judicial, decretada pelo juiz, observando os interesses do menor e por levando em conta o tempo que cada um dos pais possui.
A legislação alerta para a necessidade de o juiz, em audiência de conciliação de processo que verse sobre a guarda dos filhos menores, esclarecer os genitores sobre o significado e a importância da guarda compartilhada. 387 390
Como já mencionado anteriormente, se, entretanto, os genitores não chegarem a um consenso quanto à guarda compartilhada, o §2º, do artigo 1.584/CC estabelece que, q ue, “se não houver acordo entre os pais quanto à guarda do filho, e se ambos estiverem aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um deles expressamente declarar que não deseja a guarda do menor”. É com base nisso que a guarda compartilhada passa a ser a modalidade compulsória e regra da guarda. Portanto, se os dois podem exercer o poder familiar, o juiz fixará a guarda compartilhada, passando a ser a regra. O STJ tem vários julgados sobre o tema, concluindo que a guarda compartilhada é a regra e somente deixará ser aplicada se houver inaptidão de um dos ascendentes para o exercício do poder familiar, fato que deverá ser declarado, prévia ou incidentalmente incide ntalmente à ação de guarda, por meio de decisão judicial (Inf. 595/STJ). Sendo a guarda compartilhada regra, o seu não estabelecimento somente ocorrerá em casos específicos, que, nos termos da lei (§ 2º do art. 1.584/CC), seriam na hipótese de declaração de um dos genitores quanto ao não desejo de exercício da guarda do menor e na hipótese de não exercício, por parte de um deles, do poder familiar. Todavia, o STJ está dividido sobre a possibilidade de relativização desse dispositivo legal. Temos, então, dois posicionamentos principais: 1ª Posição: Posição: entende que, pela redação do art. 1.584 do CC, a guarda compartilhada apresenta força vinculante, devendo ser obrigatoriamente adotada, salvo se um dos genitores não estiver apto a exercer o poder familiar ou se um deles declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Nesse sentido: STJ. 3ª Turma. REsp 1626495/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/09/2016. 2ª Posição: compreende que outras questões devem ser analisadas, de forma que peculiaridades do caso concreto podem servir como argumento para que não seja implementada a guarda compartilhada. Ex: se houver dificuldades geográficas (pai mora em uma cidade e mãe em outra, distante (STJ. 3ª Turma. REsp 1605477/RS, Rel. Min. R Ricardo icardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/06/2016). Se houver o descumprimento imotivado da guarda, seja unilateral ou compartilhada, haverá redução das prerrogativas atribuídas ao seu detentor. Se o juiz perceber que o filho não deve permanecer na guarda dos pais, poderá deferir, excepcionalmente, essa guarda a uma terceira pessoa, que demonstre essa compatibilidade com a natureza da guarda. O juiz vai considerar preferencialmente as relações de parentesco, afinidade e principalmente relações de afeto entre a criança ou adolescente e a pessoa que irá deter a guarda do menor.
O art. 1.584, §6º, CC diz que qualquer estabelecimento público ou privado é obrigado a prestar informações a qualquer dos genitores sobre seus filhos, sob pena de multa de 200 reais a 500 reais por dia de não atendimento. O que a legislação está a estabelecer nesse artigo é que, mesmo sem ter a guarda, os pais tenham acesso a informações sobre o(a) filh0(a), porquanto, para além da guarda, os genitores são detentores do poder familiar. O artigo 1.588, CC estabelece estabel ece que “o pai ou a mãe que contrair novas núpcias não perde o direito de ter consigoconvenientemente”. filhos, que só lhe poderão ser retirados por mandado judicial, provado que não são tratados coos nvenientemente”. Em relação às novas núpcias dos genitores, as Jornadas de Direito Civil concluíram que:
388 391
Enunciado n. 337: “O fato de o pai ou a mãe constituírem nova união não repercute no direito de terem os filhos do leito anterior em sua companhia, salvo quando houver comprometimento da sadia formação e do integral desenvolvimento desenvolvimento da personalidade destes”. destes”. Enunciado n. 338: “A cláusula de não-tratamento conveniente para a perda da guarda dirige-se dirigese a todos os que integram, de modo direito ou reflexo, as novas relações familiares”. Importante previsão está no art. 1.589, parágrafo único, CC, que estende o direito de visita aos avós. Além da previsão legal, é possível estender o direito de visitação a outras pessoas que guardem uma afinidade com o menor. Ex.: é o caso do padrasto que sempre cuidou da criança. É possível regulamentar essa visitação pelo juiz, a despeito de inexistência de previsão legal, sempre tendo como princípio norteador o melhor m elhor interesse da criança e do adolescente. 6.3. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA 6.3.1. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CIVIL. CIVIL. Investigação dea paternidade. do menor.PROCESSUAL Guarda concedida a terceiro sem destituição doRepresentação poder familiar.judicial Exercício do poder-dever de representação que cabe, em regra, aos pais não destituídos. A concessão de guarda do menor não implica automática destituição do poder-dever familiar dos pais para representá-lo em juízo. A representação legal do filho menor, que é uma das vertentes do pleno exercício do poder familiar, deverá ser exercida, em regra, pelos pais, ressalvadas as hipóteses de destituição do poder familiar, quando ausentes ou impossibilitados os pais de representar adequadamente o menor ou quando houver colisão de interesses i nteresses entre pais e filhos. Entretanto, o fato de ter sido concedida a guarda permanente a terceiro que não compõe o núcleo familiar não implica em automática destituição – destituição – ou ou em injustificada restrição – do – do exercício do poder familiar pela genitora, sobretudo porque medida dessa espécie não prescinde de cognição exauriente em ação a ser proposta especificamente para essa finalidade. Assim, não havendo nenhum óbice ao ajuizamento da ação investigatória de paternidade pelo menor representado pela genitora, descabe a propositura da referida ação pela guardiã, ressalvada a possibilidade de, na inércia da genitora, a ação ser proposta pelo Ministério Público e, excepcionalmente, até mesmo pela própria guardiã, desde que presentes circunstâncias excepcionais que justifiquem a concessão a ela de poderes poderes de representação judicial. REsp 1.761.274DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020 (INF. 664). 664). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. A guarda compartilhada somente deixará de ser aplicada quando houver inaptidão de um dos ascendentes para o exercício do poder familiar,
fato que deverá ser declarado, prévia ou incidentalmente à ação de guarda, por meio de decisão judicial. Consiste a controvérsia controv érsia em dizer se, à luz da atual redação do art. 1.584, II, § 2º, do Código Civil, é possível ao julgador indeferir pedido de guarda compartilhada sem a demonstração demonstra ção cabal de que um dos ex-cônjuges não está apto a exercer o poder familiar. Inicialmente, importa declinar que a questão relativa à imposição da guarda compartilhada, a partir do advento da nova redação do art. 1.584, II, § 2º, do CC, deixou de ser facultativa facultati va para ser regra impositiva. No que toca às possibilidades legais de não se fixar a guarda compartilhada, apenas duas condições podem impedir-lhe a aplicação obrigatória: a) a inexistência de interesse de um dos cônjuges; b) a incapacidade de um dos genitores de exercer o poder familiar. A primeira assertiva assertiv a legal labora na linha do que é ululante, pois não se pode obrigar, sob vara, um genitor, a cuidar de sua prole. Contudo, do mesmo vício – – obviedade – obviedade – não não padece a segunda condição, extraída, contrario sensu, do quanto
389 392
disposto no art. 1.584, § 2º, do CC. O texto de lei, feito com a melhor técnica redacional, por trazer um elemento positivo: a condição necessária para a guarda compartilhada, aponta, em via v ia contrária, para a circunstância que impedirá a imposição dessa mesma guarda compartilhada: compartilhada : a inaptidão i naptidão para o exercício do poder familiar. E aqui reside uma outra inovação neste texto legal, de quilate comparável à própria imposição da guarda compartilhada, que consiste na evidenciação dos únicos mecanismos admitidos em lei para se afastar a imposição da guarda compartilhada: a suspensão ou a perda do poder familiar. A suspensão por gerar uma inaptidão temporária para o exercício do poder familiar (art. 1637 do CC); a perda por fixar o término do Poder Familiar. Ocorre, porém, que ambas as situações exigem, pela relevância do direito atingido, que haja uma prévia decretação judicial do fato, circunstância que, pela íntima correlação com a espécie, também deverá ser reproduzida nas tentativas de oposição à guarda compartilhada. É dizer, um ascendente só poderá perder ou ter suspenso o seu poder/dever consubstanciado no poder familiar por meio de uma decisão judicial e, só a partir dessa decisão, perderá a condição essencial para lutar pela guarda compartilhada da prole, pois deixará de ter aptidão para exercer o poder familiar. Essa interpretação, que se extrai do texto legal, embora não crie uma exceção objetiva à regra da peremptoriedade da guarda compartilhada, tem o mérito de secundar o comando principal, pois se passa a exigir, para a não aplicação da guarda compartilhada, um prévio ou incidental procedimento judicial declarando a suspensão ou perda do poder familiar, com decisão judicial no sentido da suspensão ou da perda. REsp 1.629.994-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 6/12/2016, DJe 15/12/2016. (INF. 15/12/2016. (INF. 595). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERNÂNCIA. RESIDÊNCIA. MENOR. A guarda compartilhada (art. 1.583, § 1º, do CC/2002) busca a proteção plena do interesse dos filhos, sendo o ideal buscado no exercício do poder familiar entre pais separados, mesmo que demandem deles reestruturações, concessões e adequações diversas, para que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico do duplo referencial. Mesmo na ausência de consenso do aantigo ntigo casal, o melhor interesse do menor dita a aplicação da guarda compartilhada. Se assim não fosse, a ausência de consenso, que poderia inviabilizar a guarda compartilhada, faria prevalecer o exercício de uma potestade inexistente por um dos pais. E diz-se inexistente porque contraria a finalidade do poder familiar, que existe para proteção da prole. A drástica fórmula de imposição judicial das atribuições de cada um dos pais e do período de convivência da criança cria nça sob a guarda compartilhada, quando não houver consenso, é medida extrema, porém necessária à implementação dessa nova visão, para que não se faça do texto legal letra morta. A custódia física conjunta é o ideal buscado na fixação da guarda compartilhada porque sua implementação quebra a monoparentalidade na criação dos filhos, fato corriqueiro na guarda unilateral, que é substituída pela implementação de condições propícias à continuidade da existência das fontes
bifrontais de exercício do poder familiar. A guarda compartilhada com o exercício conjunto da custódia física é processo integrativo, que dá à criança a possibilidade de conviver com ambos os pais, ao mesmo tempo em que preconiza a interação deles no processo de criação. REsp 1.251.000-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/8/2011. (INF. 23/8/2011. (INF. 481). 481).
7. ALIMENTOS 7.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS Os alimentos tratados no Direito de Família decorrem do princípio constitucional da solidariedade social, que tem fundamento recíproco entre os membros da família. A solidariedade social promove a união dos membros de uma família, com o propósito de garantir 390 393
todo o aparato necessário à obtenção do mínimo necessário à sobrevivência de cada um (CARNACCHIONI, 2018, p. 1.582). Recorde-se que a Constituição de 1988 determinou, em seu art. 229, que “os pais têm Recorde-se o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. enfermidade”. Assim, os alimentos, decorrentes das relações familiares, possuem base constitucional, fundando-se no próprio princípio da dignidade da pessoa humana, como também no princípio da solidariedade. 7.1.1. CONCEITO E REQUISITOS Como bem esclarece Paulo Nader, entre os direitos subjetivos mais invocados em juízo, juízo , incluem-se os alimentos, que se acham ligados, umbilicalmente, aos valores de sobrevivência. Consistem numa prestação periódica, decorrente do vínculo familiar, declaração de vontade ou ato ilícito, devida pelo alimentante, que dispõe de recursos, ao alimentando, que deles carece para prover as necessidades vitais próprias (NADER, 2016, p. 503). Para o nosso estudo, interessa os alimentos decorrentes do vínculo familiar, ou seja, decorrentes do parentesco ou do casamento c asamento e união estável. Diz o art. 1.694/CC que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. § 2º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.
A partir da leitura do artigo, já é possível extrair os requisitos para fixação dos alimentos, que, em suam, podem assim ser elencados: - as necessidades do(a) alimentando(a); e - as possibilidades do(a) alimentante. al imentante. Fala-se, então, em binômio necessidade/possibilidade, tendo, para alguns doutrinadores, que se observar, ademais, a proporcionalidade nessa fixação. Nesse contexto, para essa parte da doutrina, teríamos, em verdade, o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade. Os alimentos são prestações destinadas à satisfação de necessidades pessoais do
alimentando. Essas necessidades que a pessoa tem, mas que não consegue co nsegue prover por si mesma. São pressupostos para que exista o direito a alimentos: • • •
Vínculo entre alimentante e alimentando (casamento, união estável ou parentesco); Necessidade do alimentando; Possibilidade do alimentante.
Conforme evolução da sociedade, que acabou por interferir na própria visão dos tribunais sobre os alimentos devidos entre cônjuges e companheiros, o STJ consolidou entendimento no sentido de que os alimentos entre os cônjuges têm caráter excepcional, porquanto a regra na atualidade é de que todos trabalham, diferentemente do tempo em que a mulher era a chamada “dona de casa” e dependia financeiramente do marido ou do companheiro. 391 394
Os tempos mudaram e a jurisprudência pátria acompanhou essa mudança. Nesse sentido, confira-se posicionamento do STJ sobre a matéria: AgInt no AREsp 1256698 / RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma). Assim, excepcionalmente, os alimentos serão fixados entre ex-cônjuges e excompanheiros. Ademais, possuem, em regra, natureza transitória. transitória. Em relação aos alimentos devidos em decorrência da relação de filiação, o art. 1.703/CC 1.70 3/CC diz que, para manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente irão contribuir na proporção de seus sustentos. Ou seja, os pais serão obrigados a contribuir proporcionalmente com os alimentos e é importante lembrar que isso i sso acontecerá ainda que a guarda seja fixada de forma compartilhada. Em outras palavras, é preciso dizer que a guarda compartilhada, como se viu, não exclui o dever de pagar alimentos. 7.1.2. CARACTERÍSTICAS DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR Analisamos as disposições legais que estabelecem que os alimentos são devidos em razão da relação de parentesco ou em decorrência do casamento ou união estável. Em qualquer caso, a obrigação alimentar sempre terá as seguintes características: •
•
•
•
•
Personalíssimo: somente o alimentando é o titular do direito, ou seja, a Direito Personalíssimo: verba só pode ser requerida por ele (com a ressalva à hipótese do pedido formulado pelo Ministério Público, agindo com legitimidade extraordinária, ou seja, em nome próprio, mas no interesse de terceiro) e a ele é destinada. Irrenunciabilidade (art. Irrenunciabilidade (art. 1.707, CC): os alimentos são instituto de ordem pública e, por conseguinte, não admitem renúncia. Assim como a ninguém é dado o direito de renunciar a vida, entende-se que também não se pode renunciar aos alimentos. Nesse sentido, é de se considerar que o titular pode até não exercitar o direito aos alimentos, mas não poderá renunciá-lo. O caráter irrenunciável dos alimentos, na visão do STJ, em diversos julgados, se restringe aos vínculos de parentesco. Por esse entendimento, o STJ tem compreendido que a súmula 379 do STF estaria superada. Sobre o tema, confira-se REsp 1.143.762.
Incedibilidade: consequência Incedibilidade: doacaráter personalíssimo a sua impossibilidade cessão. Há uma consequência discussão sobre possibilidade de cessãoé do crédito já vencido. de
Impenhorabilidade (art. 1.707, CC): o direito alimentar não responde pelas dívidas do alimentando. Incompensabilidade: Incompensabilidade: as obrigações derivadas de alimentos não estão sujeitas à compensação.
•
•
•
Reciprocidade: os alimentos são devidos entre cônjuges e companheiros, de forma Reciprocidade: os recíproca, assim como ocorre nos casos de alimentos decorrentes de relação de parentesco. A obrigação recairá sobre o mais próximo. O art. 1.697/CC diz que, na falta de ascendentes, cabe a obrigação alimentar aos descendentes (1º lugar). Faltando ascendentes e descendentes, os alimentos poderão ser pleiteados aos irmãos (2º lugar). Intransmissibilidade: Intransmissibilidade: transmite-se transmite-se apenas o débito às prestações- vencidas (REsp 1354693/SP) (questão polêmica: para algunsrelativo seria transmissível AgRg no AREsp 271410/SP). REsp 1010963/MG (pela transmissibilidade enquanto perdurar o inventário). Imprescritibilidade: Imprescritibilidade: o direito a pedir alimentos é imprescritível. Porém, uma vez fixado o quantum dos alimentos, o direito ao recebimento é passível de prescrição, 392 395
sendo que, conforme artigo 206, §2º, CC, o prazo prescricional seria de 2 anos, com a ressalva quanto ao seu não transcurso enquanto perdurar o poder familiar (art. 197, II, CC). Assim, admite-se a prescrição, mas não do direito em si, e sim da cobrança das prestações vencidas. •
•
•
•
Irrepetibilidade: doutrina e jurisprudência reconhecem que os alimentos não estão Irrepetibilidade: doutrina sujeitos à repetição do indébito. Uma vez pagos, não serão devolvidos. Alternatividade da prestação: prestação: a prestação de alimentos pode ser satisfeita mediante pagamento de valores ou fornecimento de meios que suprirão diretamente as necessidades do alimentando (ex. pagamento direto das mensalidades escolares, cursos, fornecimento de vestuário, etc.). Divisibilidade: a obrigação alimentar é divisível entre os vários devedores, na Divisibilidade: medida de suas possibilidades. Se os devedores possuem recursos iguais, o quantum da prestação deverá ser igualmente partilhado. Não se instaura solidariedade entre os devedores, salvo se o alimentando for pessoa idosa, consoante previsão do art. 12 da Lei nº 10.741/03. 10.741/03 . Nesse particular, merece destaque o posicionamento do STJ sobre a obrigação dos avós. É orientação do STJ que a responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária, e não sucessiva. Essa obrigação tem natureza complementar e somente exsurge se ficar demonstrada a impossibilidade de os genitores proverem os alimentos de seus filhos. “A “ A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso da impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.” pais.” (Súmula (Súmula 596/STJ). Não sujeito à arbitragem: essa arbitragem: essa proibição está expressa na disposição do art. 852 do NCPC.
7.1.3. PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES DOS ALIMENTOS Os alimentos podem ser classificados levando-se em consideração as fontes, a sua extensão, a forma de pagamento e a sua finalidade. Quanto às fontes, os alimentos podem ser: •
•
legais: que, como o próprio nome diz, são aqueles que decorrem lei. E, Alimentos legais: que, como vimos, a lei estabelece o dever de pagamento de alimentos em razão do parentesco, do casamento e da união estável. Os alimentos legais não se limitam aos incapazes, mas às situações previstas em lei, inclusive para aquele que ainda não nasceu, que é a previsão dos alimentos gravídicos. Alimentos convencionais: são convencionais: são os alimentos que passam a serem devidos em razão em razão de acordo, contrato, testamento, legado, etc. Quando os alimentos são
•
devidos unicamente pela convenção das partes, e não há o dever legal, o seu pagamento não sujeita o devedor à prisão civil. Alimentos indenizatórios: são os alimentos que decorrem de um ato ilícito. Sua fixação, assim, é uma consequência do reconhecimento da culpa pelo ilícito, culminando em uma indenização. Para esse tipo de alimentos também não é possível a prisão civil do devedor.
Quanto à extensão, os alimentos podem ser: indispensáveis): sãos os valores indispensáveis i ndispensáveis Alimentos necessários (naturais ou indispensáveis): sãos à subsistência digna do alimentando. Seria aquele quantum mínimo para atendimento ao princípio da dignidade da pessoa humana. Os alimentos necessários suprem as necessidades primárias ligadas à subsistência, como as de habitação, vestuário, alimentação, saúde. Conforme visto em tópico próprio, a legislação prevê
•
393 396
•
que o cônjuge culpado pela dissolução da sociedade conjugal, caso deles necessite e não existam outros obrigados, terá direito apenas a esse tipo de alimentos. Alimentos civis (côngruos): os alimentos fixados para além daqueles tidos como necessários, são considerados alimentos civis. Eles não se limitam a suprir as carências fundamentais, mas propiciam melhor qualidade de vida, atendendo às condições sociais da partes, observado o binômio necessidade-possibilidade. No caso de separação, por exemplo, terão por objetivo manter o statusa quo, mantendo o padrão de vida anterior.
Quanto à forma de pagamento, os alimentos podem ser: •
•
Alimentos próprios (in natura): ): são os alimentos pagos na forma de prestações materiais, como fornecimento dos alimentos, vestuário, moradia, etc. Alimentos impróprios: são impróprios: são os mais comuns, pagos com valores em dinheiro.
Quanto à finalidade, os alimentos podem ser: •
•
•
•
Alimentos definitivos: definitivos: são aqueles fixados definitivamente. Há um acordo de vontades ou uma sentença judicial transitada em julgado. Não obstante o caráter definitivo, é preciso sempre ter em conta que a sentença na ação de alimentos transita apenas formalmente, já que é possível rediscutir os valores, sempre que houver alteração substancial nas condições de quem paga os alimentos ou daquele que recebe. Alimentos provisórios: são provisórios: são os alimentos fixados antes da sentença, seguindo o rito especial da Lei de Alimentos (Lei nº 5.478/68). Assim, os alimentos provisórios são aqueles fixados em ação principal, cujo pedido final seja a própria fixação definitiva de alimentos. Os alimentos provisórios dependem da prova pré-constituída do vínculo existente entre alimentante e alimentado (com ressalva aos alimentos gravídicos). provisionais: são alimentos que decorrem de outras ações que não Alimentos provisionais: propriamente a ação de alimentos, que possui rito próprio (Lei 5.478/68). 5.478/68) . Em outras ações, a fixação de alimentos terá esse caráter provisional. É a hipótese de fixação de alimentos na ação de separação de corpos. Para a fixação dos alimentos provisionais, a lei exige a prova do fumus boni iures e periculum in mora. É importante lembrar que, no caso de violência doméstica, o juiz, ao analisar os pedidos de medidas protetivas, poderá fixar os alimentos provisionais. Alimentos transitórios: são transitórios: são os alimentos em que são fixados por um período de tempo em prol do ex-cônjuge ou o u ex-companheiro, a fim de que consiga se reajustar e se realocar no mercado de trabalho. Tem o termo pré-determinado. Como vimos, de acordo com a jurisprudência dominante, na atualidade, essa é a regra.
7.1.4. REGRAS SOBRE A ORDEM PREFERENCIAL QUANTO AO PAGAMENTO DOS ALIMENTOS A análise dos artigos 1.696 e 1.697 do Código Civil nos mostra qual é a ordem preferencial no pagamento dos alimentos. Consoante referidos artigos, temos: - primeiro a obrigação recai sobre pais e filhos entre si (reciprocidade); - na falta destes, a obrigação cabe aos demais ascendentes, na ordem de sua proximidade; - na falta de ascendentes, a obrigação cabe aos descendentes, na ordem da sucessão; - na falta de descendentes, a obrigação cabe aos irmãos. Nessa análise da ordem preferencial, é preciso destacar a situação dos avós, os quais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, possuem obrigação subsidiária complementar (Súmula 596/STJ). 394 397
Ainda sobre a ordem preferencial, questiona-se se, em não havendo ascendentes, descendentes e irmãos, seria possível estender a obrigação aos demais colaterais que não somente aos irmãos. Exemplificando, se João não tem ascendentes vivos e nem tampouco descendentes, inexistindo ainda irmãos. Nesse caso, tomando conhecimento de um tio com boas condições financeiras, poderá exigir alimentos dele? A pergunta tem razão de ser porquanto, em caso de sucessão, esses colaterais, na ausência de descendentes, ascendentes e irmãos, irão se beneficiar em termos sucessórios. Se podem se beneficiar, não poderiam também ser obrigados ao pagamento dos alimentos? O STJ enfrentou a questão, concluindo que a obrigação alimentar decorre da lei, que indica os parentes obrigados de forma taxativa e não enunciativa, sendo devidos os alimentos, reciprocamente, pelos pais, filhos, ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau, não abrangendo, consequentemente, tios e sobrinhos (CC, art.1.697). 2.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1305614/DF, 1305614 /DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 02/10/2013). 7.1.5. DIVISIBILIDADE E SOLIDARIEDADE NA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR A lei civil não prevê a solidariedade nos alimentos e esta não pode ser presumida. O que há é a divisibilidade entre os vários eventuais devedores. Essa divisibilidade não se verifica apenas entre devedores de uma mesma classe. Isto porque, conforme se extrai da leitura do artigo 1.698/CC, vemos que esse dispositivo prevê a hipótese de o obrigado, em primeiro lugar, não dispor de recursos para prover, integralmente o encargo, caso em que os parentes de outra classe devem ser chamados para complementação do quantum debeatur . Não obstante a regra, quanto à obrigação alimentar, seja a divisibilidade, o Estatuto do Idoso inovou ao prever, no artigo 12, a solidariedade em favor do alimentando. Diz o referido artigo que “a “a obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores” (artigo 12 do Estatuto do Idoso). 7.1.6. BASE DE CÁLCULO DE INCIDÊNCIA DOS ALIMENTOS Quando os alimentos são fixados em percentual sobre os rendimentos do alimentante, é preciso estar atento para a base de cálculo dessa incidência. Nesse ponto, a solução tem sido dada pela jurisprudência. Como regra geral, temos que o percentual fixado a título de alimentos incide sobre as verbas remuneratórias. Só haverá incidência sobre as verbas indenizatórias (e sobre aquelas equiparadas a verbas indenizatórias), se houver disposição expressa no acordo entre as partes. Integram, assim, a base de cálculo: - terço de férias; - décimo terceiro salário;
- horas-extras. Por outro lado, são verbas indenizatórias e equiparadas a verbas indenizatórias, que por conseguinte não integram a base de cálculo: - auxílio-acidente; - auxílio-cesta; - vale-alimentação; -- aviso-prévio coeficiente de correção cambial (para servidores públicos trabalhando no exterior indenizado.
395 398
7.1.7. A PRISÃO CIVIL COMO CONSEQUÊNCIA PELO NÃO PAGAMENTO DOS ALIMENTOS Se o alimentante não paga os alimentos, será ele chamado a pagar, provar que o fez ou comprovar a impossibilidade do não pagamento, limitada a cobrança, pelo rito da prisão, às parcelas vencidas nos três meses imediatamente anteriores (súmula 309/STJ). Com o pedido, todas as demais prestações que se vencerem estarão abrangidas no rito da prisão. Essa prisão tem natureza coercitiva e não propriamente punitiva. É o que se extrai da leitura do caput do artigo 528/NCPC que determina que no cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. É importante destacar que diferentemente do que é erroneamente divulgado, o credor de alimentos não precisa aguardar três meses para promover a cobrança das prestações em atraso. Nesse sentido, confira-se Enunciado n. 147, aprovado na II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em setembro de 2018: “basta o inadimplemento de uma parcela, no todo ou em parte, para decretação da prisão civil prevista no art. 528, § 7.º, do do CPC”. O artigo 528, §2º, do NCPC prevê que somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Aqui se vê a construção trazida há tempos pela doutrina e consolidada pela jurisprudência, que sempre caminhou majoritariamente no sentido de que somente a impossibilidade do executado prover as próprias expensas, definitiva ou temporariamente, e principalmente, de forma involuntária, é que serviria como justificativa para o não pagamento de um valor cobrado em execução. Neste sentido se posiciona LOBO (2017, p.388). Se promovida a cobrança, o devedor optar por justificar justificar o não pagamento, caso essa justificativa não seja aceita, o juiz poderá, em se tratando de alimentos legais, além de determinar o protesto da decisão judicial (novidade que não existia na legislação processual anterior), decretar a prisão civil do devedor de alimentos. Essa prisão será cumprida em regime fechado, ficando, entretanto, o alimentante separado dos presos comuns. Segundo oalimentícia STJ, o advogado quedireito tenhaacontra si decretada prisão civil por inadimplemento de obrigação não tem ser recolhido em sala de Estado Maior ou, na sua ausência, em prisão domiciliar (Informativo 551/STJ). Quanto ao prazo de prisão do devedor de alimentos, o Código de Processo Civil prevê que poderá ser decretada pelo prazo de 1 a 3 (art. 528, §3º, NCPC). Esse prazo reproduz a previsão do Código de Processo Civil anterior, mas diverge da previsão da Lei de Alimentos, para a qual o limite máximo seriam 60 dias.
Sobre a divergência dos prazos previstos em diferentes legislações ainda em vigor, Flávio Tartuce faz importantes observações ao afirmar que no novo sistema, o prazo de prisão civil do CPC/2015 – reafirme-se, – reafirme-se, de um a três meses –,, passa a ser aplicado aos alimentos definitivos e provisórios, por expressa meses – previsão do seu art. 531, caput. Em relação aos alimentos provisionais, não há qualquer disposição no Estatuto Processual emergente, o que pode levantar dúvida de sua retirada do sistema. Todavia, em muitos casos concretos, tais alimentos são utilizados para satisfazer os interesses de filhos não reconhecidos, que ainda não têm a prova pré-constituída da obrigação alimentar, ou seja, que ainda não têm a certidão de nascimento para a prova do vínculo de filiação. Ora, soaria inconstitucional a não possibilidade de prisão em casos tais, por infringência ao princípio da igualdade entre os filhos, constante do art. 227, § 6.º, da Constituição
396 399
Federal. Sendo assim, parece-nos que os alimentos provisionais continuam no sistema, aplicando-se para tais verbas a regra do art. 19 da Lei de Alimentos, especialmente pelo uso do termo para a instrução da causa. Em apurada síntese, a nosso ver, para os alimentos provisionais a prisão deve ser de até 60 dias (TARTUCE, 2020, p. 2099).
Outro ponto de discussão sobre a prisão decorrente de obrigação alimentícia diz respeito à possibilidade de revogação da prisão em caso de pagamento parcial ou se somente o pagamento integral evitaria e/ou revogaria uma prisão decretada por inadimplemento alimentar. Sobre esse tema, no julgamento do HC 363.573/SP, o STJ entendeu que pagamentos parciais não são suficientes suficientes a obstaculizar o rito da coerção pessoal, pessoal, nem torna ilegal a ordem de prisão, que só se debela diante do integral pagamento do débito (HC 363.573/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016). Porém, no âmbito do TJDFT, encontramos decisões entendendo que o fundamento para a edição da Súmula 309 do STJ é de que a prisão do alimentante só se justifica em razão da urgente necessidade do alimentando, que precisa dos alimentos para a sua subsistência. O pagamento das três últimas parcelas da pensão alimentícia autoriza a revogação da ordem de prisão em razão da perda do caráter emergencial da medida (Acórdão n. 986474, 20160020482583HBC, Relator: CARMELITA BRASIL 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 13/12/2016. Pág.: 201/228). 7.1.8. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR A obrigação de prestar alimentos se extingue com nas seguintes hipóteses: morte do credor: porquanto credor: porquanto personalíssima a obrigação; maioridade do alimentando: quando alimentando: quando os alimentos s ão fixados em favor do filho menor, a maioridade pode ensejar a extinção da obrigação, lembrando que a súmula 358 do STJ estabelece que O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos pr óprios autos . Estando o filho ainda cursando a faculdade, o dever de pagar alimentos al imentos se estende, em regra, at é os 24 anos; vel: quando quando os alimentos são fixados em novo casamento ou nova uni ão estável: favor de ex-cônjuge ou ex-companheiro(a), caso haja novo casamento ou nova união do alimentando(a), haverá motivo para extinção da obrigação alimentar (art. 1.708/CC). O casamento do alimentante, entretanto, n ão importa em extinção da obrigação, mas pode gerar uma mudança no binômio ou trinômio
• •
“
”
•
(necessidade, possibilidade e proporcionalidade), a justificar a revis ão dos alimentos; comportamento indigno do credor em rela ção ao devedor: devedor: é uma inovação trazida no artigo parágrafo único do artigo 1.708/CC.
•
7.1.9. ALIMENTOS GRAVÍDICOS Importante inovação foi lançada pela Lei nº 11.804/08, ao prever os alimentos gravídicos, para os quais o fato gerador do direito subjetivo é a gravidez. Nas ações de alimentos gravídicos, entende-se que a parte legitimada para pleiteá-los é a genitora, sendo que, uma vez nascida a criança, essa passa ser a titular do direito, legitimada inclusive para eventual execução das parcelas em atraso 397 400
No julgado REsp 1415727 / SC, o STJ utiliza os alimentos gravídicos para fundamentar a existência de direitos do nascituro (nascituro como pessoa), afirmando que a titularidade desse direito seria do nascituro e não da genitora. A fixação desses alimentos não exige prova cabal da paternidade: apenas a existência de meros indícios. Com o nascimento, os alimentos convertem-se co nvertem-se em favor da criança. 7.1.10. OBRIGAÇÃO AVOENGA Como já dito, a obrigação avoenga não é uma obrigação solidária, já que a solidariedade deve sempre ser expressa e não há dispositivo legal prevendo que avós são solidários no dever de pagar alimentos. Somente o Estatuto do Idoso traz previsão de solidariedade em benefício do idoso, o que não é a hipótese da obrigação avoenga. Para esse tipo de obrigação, prevê a súmula 596/STJ que “A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso da impossibilidade total ou parcial de seu ccumprimento umprimento pelos pais.” pais.” o STJ jáosdecidiu ação contra os avós necessariamente, propostaAdemais, contra todos avós. que Não ase trata, nesse caso,não de precisa, litisconsórcio necessário. ser Na hipótese da ação ser promovida apenas em desfavor de um dos avós, o demandado poderá indicar os demais, caso em que ter-se-á um litisconsórcio passivo ulterior facultativo simples. Esse é o entendimento do TJDFT esboçado no julgado de Relatoria da Des. Simone, segundo o qual a possibilidade de convocação de outros co-devedores, configura modalidade autônoma de intervenção de terceiros promovida pelo ré (intervenção coacta e autônoma) (TJDFT, Acórdão n.933198, 20150020268552AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2016, Publicado no DJE: 27/04/2016. Pág.: 112-132). 7.2. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA 7.2.1. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. Ação de ALIMENTOS. ALIMENTOS. Mecanismo Mecanismo de integração posterior do polo passivo. Natureza jurídica. Litisconsórcio facultativo ulterior simples. Art. 1.698 do cc/2002. Autor com plena capacidade processual. Exclusividade. A majoritária doutrina, ao interpretar o art. 1.698 do cc/2002, que trata do litisconsórcio facultativo ulterior simples, tem se posicionado no sentido de que a obrigação alimentar não é solidária, mas, sim, divisível, ao fundamento de que não há disposição legal que autorize a cobrança integral do valor de apenas um dos codevedores, que arcam apenas com a cota que puder prestar, no limite de suas
possibilidades. A despeito da convergência acerca da divisibilidade da obrigação alimentar, remanesce amplo dissenso doutrinário acerca do mecanismo processual a ser adotado para que se promova a integração, ao polo passivo, dos demais devedores que não foram inicialmente demandados pelo credor, bem acerca da legitimidade para requerer essa posterior integração. É correto afirmar que a primeira definição da necessidade dos ALIMENTOS ALIMENTOS incumbe essencialmente ao autor, a quem caberá delinear, na causa de pedir de sua petição inicial, quais são os custos e as despesas necessárias à sua sobrevivência digna, cabendo-lhe ainda mensurar, a partir desse quadro, quais, entre os potenciais obrigados, possuiriam a capacidade financeira de arcar com os ALIMENTOS ALIMENTOS necessários, necessários, inserindo no polo passivo aqueles aptos a suportar integralmente a pretensão deduzida. Assim, quando se tratar de credor de ALIMENTOS ALIMENTOS que que reúna plena capacidade processual, cabe a ele, exclusivamente, provocar a integração posterior do polo passivo, devendo a sua inércia ser interpretada como concordância tácita com
398 401
os ALIMENTOS ALIMENTOS que puderem ser prestados pelo réu por ele indicado na petição inicial, sem prejuízo de eventual e futuro ajuizamento de ação autônoma de ALIMENTOS ALIMENTOS em em face dos demais coobrigados. Contudo, nas hipóteses em que for necessária a representação processual do credor de ALIMENTOS ALIMENTOS incapaz, cabe também ao devedor provocar a integração posterior do polo passivo, a fim de que os demais coobrigados também componham a lide, inclusive aquele que atua como representante processual do credor dos ALIMENTOS, ALIMENTOS, bem bem como cabe provocação do ministério público, quando a ausência de manifestação de quaisquer dos legitimados no sentido de chamar ao processo os demais coobrigados possa causar prejuízos aos interesses do incapaz. No que tange ao momento processual adequado para a integração do polo passivo pelos coobrigados, cabe ao autor requerê-lo em sua réplica à contestação; ao réu, em sua contestação; e ao ministério público, após a prática dos referidos atos processuais pelas partes, respeitada, em todas as hipóteses, a impossibilidade de ampliação objetiva ou subjetiva da lide após o saneamento e organização do processo, em homenagem ao contraditório, à ampla defesa e à razoável duração do processo. RESP 1.715.438-RS, 1.715.438-RS, rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 13/11/2018, dje 21/11/2018. (INF. 638). 638). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. Prisão civil por ALIMENTOS. ALIMENTOS. Obrigação Obrigação alimentar avoenga. Natureza complementar e subsidiária. Existência de meios executivos e técnicas mais adequadas. Desnecessidade da medida coativa extrema. Rata-se de HABEAS CORPUS em que se discute a possibilidade de ser mantida ordem de prisão civil em virtude de dívida de natureza alimentar assumida espontaneamente pelos avós, relacionada ao custeio de mensalidades escolares e de cursos extracurriculares dos netos. Com efeito, não se pode olvidar que, na esteira da sólida sól ida jurisprudência desta corte, a responsabilidade pela prestação de ALIMENTOS ALIMENTOS pelos avós possui, essencialmente, as características da complementariedade e da subsidiariedade, de modo que, para estender a obrigação alimentar aos ascendentes mais próximos, deve-se partir da constatação de que os genitores estão absolutamente impossibilitados de prestá-los de forma suficiente. O fato de os avós av ós terem assumido uma obrigação de natureza complementar de forma espontânea não significa dizer que, em caso de inadimplemento, a execução deverá obrigatoriamente obrigator iamente seguir o rito estabelecido para o cumprimento das obrigações alimentares devidas pelos genitores, que são, em última análise, os responsáveis originários pela prestação dos ALIMENTOS ALIMENTOS necessários necessários aos menores. Não há dúvida de que o inadimplemento causou transtornos aos menores; todavia, sopesando-se os prejuízos que seriam causados na hipótese de manutenção do decreto prisional dos idosos, conclui-se conclui -se que a solução mais adequada à espécie é autorizar a conversão da execução para o rito da penhora e da expropriação, o que, a um só tempo, homenageia o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do cpc/15) e também o princípio da máxima utilidade da execução. Registre-se, por fim, que, a depender do grau de recalcitrância manifestado pelos pacientes, poderá o juízo de 1º grau empregar outros meios de coerção ou sub-rogação, tais como aqueles estabelecidos nos arts.
528, § 3º, 529, 831 e seguintes da novel legislação processual civil. HC 416.886-SP, 416.886-SP, rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 12/12/2017, dje 18/12/2017. (INF. 617). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. Alimentos gravídicos. Garantia à gestante. Proteção do nascituro. Nascimento com vida. Extinção do feito. Não ocorrência. Conversão automática dos alimentos gravídicos em pensão alimentícia em favor do recémnascido. A ação de alimentos gravídicos não se extingue ou perde seu objeto com o nascimento da criança, pois os referidos alimentos ficam convertidos em pensão alimentícia até eventual ação revisional em que se solicite a exoneração, redução ou majoração de seu valor ou até mesmo eventual resultado em ação de investigação ou negatória de paternidade ponto nodal do debate se limita a saber se os alimentos concedidos durante a gestação podem ser convertidos
399 402
automaticamente em pensão alimentícia em favor da criança, logo após seu nascimento. Nesse ponto, o parágrafo único do artigo 6º da Lei n 11.804/2008 é expresso ao afirmar que, com o nascimento com vida da criança, os alimentos gravídicos concedidos à gestante serão convertidos em pensão alimentícia favor do recém-nascido. Interpretando o referido da lei, temse que talemconversão dar-se-á de forma automática, sem texto necessidade de pronunciamento judicial, tendo em vista que o dispositivo legal acrescenta ao final: "até que uma das partes solicite a sua revisão". Portanto, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia até eventual ação revisional em que se solicite a exoneração, redução ou majoração do valor dos alimentos ou até mesmo eventual resultado em ação de investigação ou negatória de paternidade. Tal conversão automática não enseja violação à disposição normativa que exige indícios mínimos de paternidade para a concessão de pensão alimentícia provisória ao menor durante o trâmite da ação de investigação de paternidade. Isso porque, nos termos do caput do art. 6º da Lei n. 11.804/2008, para a concessão dos alimentos gravídicos já é exigida antes a comprovação desses mesmos indícios da paternidade. O intuito da lei foi garantir a preservação do melhor interesse do menor em ter mantido os alimentos, já concedidos na gestação, enquanto se discute a paternidade na ação investigatória. A conversão automática da obrigação e a transferência da titularidade dos alimentos, sem a necessidade de pronunciamento judicial ou de pedido expresso da parte, garantem gara ntem maior celeridade na prestação jurisdicional, além de facilitar o acesso à Justiça e favorecer de logo a solução de mérito da demanda, buscada pelo novo Código de Processo Civil que, em seu art. 4º, dispõe que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, julgado em 6/6/2017, dje 22/6/2017. (INF. 606).
8. TUTELA E CURATELA 8.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS Em uma análise preliminar, importante traçar a diferença entre institutos que, por vezes, são confundidos, quais sejam: a tutela e a curatela. A tutela tem por escopo resguardar os interesses do menor ainda não emancipado enquanto a curatela refere-se à proteção do maior, em situações excepcionais. O Estatuto da Pessoa com Deficiência promoveu uma série de alterações em matéria de capacidade da pessoa maior de 18 anos, de forma que a pessoa com deficiência, para todos os efeitos, é capaz. Com o Estatuto do Deficiente, somente os menores de 16 anos são, na atualidade, considerados absolutamente incapazes para os atos da vida civil.
8.1.1. TUTELA O art. 1.728/CC 1.728/ CC estabelece que os filhos menores são postos sob tutela quando: • • •
os pais falecem; os pais estão ausentes; os pais estão destituídos do poder familiar.
Assim, a tutela pressupõe a perda ou a suspensão do poder familiar, por parte dos pais. Vê-se, então, que uma primeira conclusão é de que a tutela é incompatível com o exercício do poder familiar, de forma que ambos não podem ser exercidos simultaneamente em relação às mesmas crianças e/ou adolescentes.
400 403
Em sendo a hipótese de tutela, a criança ou adolescente adol escente terá, em sua proteção, a figura de um tutor. Em relação à origem, a tutela pode ser dividida em três categorias: •
•
•
Tutela testamentária: que, testamentária: que, como o próprio nome diz, decorre da manifestação em testamento, no sentido de se nomear um tutor para a hipótese de falecimento dos pais. Tutela legítima: não legítima: não havendo nomeação testamentária de tutor, e estando a criança ou adolescente órfã(o) ou não mais sob o poder familiar dos genitores, a tutela decorrerá da previsão da lei. Nesse sentido, diz o art. 1.731/ 1.731/CC CC diz que incumbe aos parentes consanguíneos do menor na seguinte ordem: ascendente e colateral até o 3º grau, do mais próximo ao mais remoto. Tutela dativa: não dativa: não tendo parentes, e nem colateral até o 3º grau, ou seja, na falta de tutela testamentária e legítima, o juiz irá nomear tutor idôneo e que resida no domicílio do menor.
Quando a situação abrange mais de um irmão em situação de tutela, a legislação prevê a nomeação de apenas um tutor para todos (art. 1.733/CC). É a aplicação do denominado princípio da unicidade da tutela. O art. 1.735/CC diz que não podem ser tutores e serão exonerados da tutela, caso a exerçam: • •
•
•
•
•
quem não tiver a livre administração de seus bens (ex.: pródigo); aqueles que tiverem obrigação para com o menor, ou tiverem crédito contra o menor, ou estiver em demanda contra o menor, ou ainda que seus parentes estejam com demanda contra o menor; inimigos do menor, ou de seus pais, ou que tiverem sido por estes expressamente excluídos da tutela; condenados por crime de furto, roubo, estelionato, falsidade, contra a família ou os costumes; pessoas de mau procedimento, ou falhas em probidade, e as culpadas de abuso em tutorias anteriores; que exercerem função pública incompatível com a boa administração da aqueles tutela (ex.: juiz, MP, delegado, etc.).
O art. 1.736/CC diz que podem se escusar da tutela: • • •
mulheres casadas; maiores de 60 anos; aqueles que tiverem sob sua autoridade mais de 3 filhos;
• • • •
impossibilitados por enfermidade; aqueles que habitarem longe do lugar onde se haja de exercer a tutela; aqueles que já exercerem tutela ou curatela; militares em serviço.
Quando o menor tiver parentes que possam exercer a tutela, aquele que, não sendo parente, for indicado para tanto, pode recusar o múnus, não estando, portanto, obrigado a aceitar a condição de tutor. É o que estabelece o artigo 1.737/CC. O art. 1.738/CC diz que o prazo decadencial é de 10 dias para manifestação de escusa por parte do nomeado tutor. Entretanto, o NCPC, sobre a mesma matéria, no art. 760, estabelece prazo menor de 5 dias. Como se trata de legislação posterior de mesma hierarquia, deve-se entender que o NCPC revogou, nesse particular, o CC, devendo prevalecer o prazo do NCPC. 401 404
O art. 1.740/CC traz as incumbências do tutor no exercício do seu múnus público, a saber: •
•
•
dirigir a educação do menor, defendê-lo e prestar-lhe alimentos, conforme os seus haveres e condição; reclamar do juiz que providencie, como houver por bem, quando o menor haja mister correção; cumprir com os demais deveres que normalmente cabem aos pais, ouvida a opinião do menor, se este já contar 12 anos de idade.
A atuação do juiz em feitos que versem sobre tutela é ainda mais importante porquanto é ele quem fiscaliza a atuação do tutor. Entretanto, é possível a nomeação, para essa fiscalização do tutor, de um pró-tutor (art. 1.742/CC). O artigo 1.744/CC trata da responsabilidade do juiz, nos processos de tutela. Consoante esse artigo, essa responsabilidade será direta e pessoal, quando não tiver nomeado o tutor, ou não o houver feito oportunamente; podendo ser subsidiária, quando não tiver exigido garantia gar antia legal do tutor, nem o removido. Entende-se que nesses dois casos de responsabilização do juiz, é preciso a comprovação de culpa e não necessariamente de dolo. Os bens do menor serão entregues ao tutor, através de um inventário de bens (art. 1.745/CC). Se o patrimônio for de considerável valor, o parágrafo único desse artigo 1.745/CC diz que o juiz poderá exigir a caução para o exercício da tutela. Se o menor possuir bens, será o menor sustentado por esses bens. O tutor representará o menor até os 16 anos deste e, após os 16 anos, irá assisti-lo. O artigo 1.747/CC traz outras competências do tutor no exercício da tutela. Algumas incumbências do tutor, entretanto, exigem anuência do juiz, tais como (art. 1.748/CC): • • • • •
pagamento de dívida do menor; aceitação, pelo menor, de herança, legado ou doação, com ou sem encargo; transação ou celebração de contrato visando extinguir dívida; venda de bens móveis ou imóveis do menor; propositura de ações em juízo e promoção de todas as diligências a bem deste, assim como a defesa nos pleitos contra ele movidos.
Ainda que com autorização do juiz, o tutor não poderá praticar, ou seja, são atos vedados ao tutor (art. 1.749/CC):
• • •
adquirir para si bens móveis ou o u imóveis pertencentes ao menor; dispor dos bens do menor a título gratuito; constituir o tutor como cessionário de crédito ou de direito, contra o menor.
A prática de qualquer dessas hipóteses importará em nulidade absoluta do ato. Antes de assumir a tutela, o tutor declarará tudo que o menor lhe deve, sob pena de não poder lhe cobrar posteriormente, enquanto estiver exercendo a sua tutoria. A única exceção é a hipótese de o tutor não ter conhecimento desse débito à época da tutoria. Em matéria de responsabilidade, o artigo 1.752/CC estabelece que o tutor responde pelos prejuízos que, por sua culpa ou dolo de sua parte, causar ao tutelado. Há uma responsabilidade subjetiva do tutor pelo tutelado, ressaltando o §2º do mesmo artigo que há solidariedade entre as pessoas às quais competia fiscalizar a atividade do tutor e as que concorreram para o dando. 402 405
Assim é que, quem tinha o dever de fiscalizar o tutor, como é o caso do pró-tutor e do juiz, ou qualquer pessoa que tenha concorrido culposamente para o prejuízo experimentado pelo tutelado, será solidariamente responsável pelos prejuízos. Lembre-se que a solidariedade não pode ser presumida e, na hipótese, há previsão expressa de sua ocorrência. Pelos atos do tutelado em face de terceiros, o tutor responde objetivamente. É a responsabilidade objetiva indireta, visto que, no caso, a lei não exige a prova da culpa do tutor, mas é preciso demonstrar que houve culpa do tutelado. Por outro lado, o tutor tem direito de ser pago pelo que gastar no exercício de sua tutoria. É o direito de reembolso previsto no artigo 1.752/CC, 1.752/ CC, que prevê também, em benefício do tutor, um montante que vai receber a título de compensação pela atuação e administração dos bens do tutelado, guardando uma proporcionalidade com o valor dos bens do tutelado. Conforme artigo 1.755/CC e seguintes, o tutor deverá prestar contas, mas, além disso, a lei exige que o tutor faça um balanço anual, a ser demonstrado ao juiz, cabendo a este, após análise, aprovar o balanço. Além desse balanço anual, a legislação prevê que a cada dois anos seja apresentada a prestação de contas ao juiz. Esse procedimento tem trâmite nos próprios autos da nomeação da tutoria. A competência dependerá da Lei de Organização Judiciária, sendo que, em regra, tramitará perante a Vara da Infância, mas não existindo essa Vara na Comarca, a competência será da Vara de Família ou mesmo Vara Cível. Encerrada a tutela, ainda que dê quitação, essa quitação não produzirá efeitos enquanto não forem aprovadas as contas pelo juiz. No art. 1.763/CC, o legislador trata de situações de extinção da tutela, a saber: maioridade do tutelado; emancipação do tutelado; menor cair sob o poder familiar em razão de reconhecimento paternidade/maternidade ou em razão de adoção; Já no artigo 1.764/CC, o CC trata da hipóteses em que cessam as funções do tutor: ocorrer o termo final da tutoria; por uma escusa legítima do tutor; houver a remoção do tutor pelo juiz.
•
•
•
• •
•
A remoção ou destituição do tutor caberá quando ele for negligente, prevaricador ou incurso numa incapacidade (art. 1.766/CC). O art. 1.761 do CC diz que incumbe ao MP, ou a quem tenha o legítimo interesse, requerer a remoção do tutor ou curador. O parágrafo único desse dispositivo diz que o tutor ou
curador será citado para contestar essa alegação no prazo de 5 dias, e após seguirá o rito comum. Havendo extrema gravidade, o juiz poderá suspender, antes da decisão, o tutor ou curador e nomear um tutor em caráter interino. Nos termos do art. 1.765/CC, o tutor nomeado é obrigado a servir por espaço de dois anos, podendo continuar no exercício da tutela, para além desse prazo, se o quiser e o juiz julgar conveniente para o menor. 8.1.2. CURATELA Se, como vimos, a tutela tem por escopo a proteção de pessoa ainda menor de idade, a curatela, por sua vez, é um instituto que visa defender os maiores que tenham reconhecida 403 406
alguma incapacidade, havendo de um lado um curador e do outro um curatelado. Sobre esse sistema de proteção àqueles que não têm condição de administração dos próprios interesses e bens, vale a transcrição dos ensinamentos constantes de Caio Mário, no sentido de que com o instituto da curatela completa o Código, o sistema assistencial dos que não podem, por si mesmos, reger sua pessoa e administrar seus bens. O primeiro é o poder familiar, em que incorrem os menores sob direção e autoridade do pai e da mãe; o segundo é a tutela, concedida aos órfãos e àqueles cujos pais foram destituídos destit uídos do poder familiar; o terceiro é a curatela, “encargo cometido a alguém, para dirigir a pessoa e administrar os bens de maiores incapazes (PEREIRA, 2018, p. 472).
Assim, a curatela só vai incidir em relação ao maior, em situações especificadas em lei. Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15), houve uma grande modificação quanto ao sistema das capacidades. De acordo com o novo Estatuto, são considerados absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos. Hipóteses que antes eram consideradas como de plena incapacidade, incapaci dade, na atualidade já não mais subsistem. De acordo com a reforma feita, são relativamente incapazes (art. 4º, CC): I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; IV - os pródigos.
A incapacidade é matéria de ordem pública e não se presume. Deve, dessa forma, ser objeto de ação própria para sua constatação e tomada de devidas providências. A ação para curatela tem procedimento previsto no NCPC, que estabelece a legitimidade para sua promoção. O art. 747 do novo CPC prevê que a ação de curatela pode ser promovida: I – – pelo pelo cônjuge ou companheiro; II – II – pelos pelos parentes ou tutores;
III – III – pelo pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando; IV – – pelo Ministério Público, devendo a legitimidade ser comprovada por documentação que acompanhe a petição inicial.
Sobre essa legitimidade, importante consideração deve ser feita em decorrência do disposto no Estatuto do Deficiente. É que nesse diploma, há a previsão de legitimidade do próprio curatelando (art. 87 do NCPC. Estatuto) para o procedimento de nomeação de curador. Igual disposição não foi seguida pelo No conflito das duas leis no tempo, temos que embora o NCPC tenha sido promulgado antes do Estatuto, a entrada em vigor deste antecedeu a daquele, de modo que sendo o NCPC posterior ao Estatuto, estaria revogada a norma que dá a legitimidade ao próprio curatelando.
404 407
Em relação a essa questão, vemos em Caio Mário que apesar de o art. 747 não prever a possibilidade de a própria pessoa requerer sua curatela – curatela – previsão previsão esta feita pelo Estatuto –, –, não se pode negar tal iniciativa, em razão da própria lógica autodeterminação da Pessoa com Deficiência. Assim, não de obstante a revogação trazida do art. pelo 1.780,Estatuto que previa a curatelamandato, a possibilidade de requerimento da curatela pela própria pessoa se mantém com a inclusão do inciso IV no art. 1.768 do CC pelo Estatuto, ainda que o novo CPC não traga tal previsão (PEREIRA, 2018, p. 482).
Temos, dessa forma, que o pedido de nomeação de curador poderá ser promovido: • • • • •
pelo cônjuge ou companheiro; pelos parentes ou tutores; pelo representante da entidade que se encontra abrigado o curatelando; pelo próprio Ministério Público; pela própria pessoa (art. 1.768) – 1.768) – fazendo-se fazendo-se aqui as considerações constantes do parágrafo anterior.
O art. 748 do NCPC diz que o MP só irá promover a ação em caso de doença mental grave se as pessoas designadas acima não existirem ou não promoverem o procedimento de nomeação de curador, ou se, estas pessoas existirem, não estiverem aptas para tanto por eventual situação de curatela também. Portanto, o MP terá uma legitimidade subsidiária. O art. 752/NCPC diz que o MP intervirá como fiscal da ordem jurídica nas ações de interdição as quais ele não propõe. Se houver urgência, o juiz poderá nomear um curador provisório para o curatelando, a fim de praticar determinados atos. Nessa linha, o curatelando será citado para no dia designado comparecer ao juiz, sendo entrevistado acerca de sua vida, negócios, parentes, bens, vontades, preferências, etc. A ideia é para que o juiz possa perceber o nível de discernimento do curatelando. estiver, Caso o curatelando não possa se deslocar até o juízo, o juiz irá ouvi-lo no local onde No prazo de 15 dias da entrevista, o curatelando poderá impugnar o pedido de curatela. Caso não tenha constituído um advogado, nomeará o juiz um curador especial. Passados 15 dias, o juiz determinará a produção de prova pericial para avaliar a efetiva situação do curatelando. O laudo pericial vai indicar para quais atos que o curatelado necessitará
da participação do curador. A ideia é a de que o exercício da curatela seja o menor possível, e segundo as potencialidades da pessoa, conferindo-se ao curatelado o mais amplo exercício dos direitos, em especial aqueles ligados a sua existência como pessoa humana. Para a escolha do curador, o juiz levará em conta a vontade e as preferências do curatelando. O art. 1.775/CC estabelece que o cônjuge cô njuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é de direito o curador do outro. É o curador c urador escolhido pela lei. Se o curador é o cônjuge, e estão eles casados sob o regime universal de bens, esse cônjuge não é obrigado a prestar contas, salvo se houver uma determinação judicial fundamentada em sentido contrário. 405 408
Na ordem de preferência, não sendo o curatelando casado e ainda não vivendo em união estável, a nomeação de curador curado r será preferencialmente de um de seus ascendentes. Não havendo ascendentes, o curador será o descendente que se mostrar mais apto. Não havendo descendentes, o curador será dativo, nomeado pelo juiz. Essa ordem legal pode, entretanto, ser desconsiderada, sempre em observância ao melhor interesse do curatelado. O art. 1.775-A/CC inovou, trazendo a possibilidade da denominada curatela compartilhada. O art. 754/NCPC diz que, apresentado o laudo, produzidas as demais provas e ouvidos os interessados, o juiz proferirá sentença. Na sentença, o juiz deverá nomear o curador. Na mesma sentença, o juiz irá fixar os limites da curatela. Conforme o NCPC, art. 757, a autoridade do curador vai se estender à pessoa e aos bens do incapaz que se encontrava sob guarda e responsabilidade do curatelado. Ex.: o curatelado tem 40 anos e o filho tem 12 anos. O curador do curatelado vai assumir a tutela do menor, salvo se o juiz entender outra situação mais conveniente. É o princípio da unicidade de curatela/tutela. O §3º do art. 755 do NCPC diz que a sentença de interdição será inscrita no Registro de Pessoas Naturais, publicada no site do Tribunal, na plataforma do CNJ e deverá permanecer por 6 meses. Visa assegurar o princípio da publicidade. Grande discussão gira em torno dos efeitos da sentença que reconhece a incapacidade de uma pessoa. A pergunta refere-se à nulidade ou não dos atos praticados antes do reconhecimento da incapacidade. Em recentes julgados, o STJ entendeu que os efeitos da sentença, no caso, são ex nunc, de modo que prevalecem os atos jurídicos praticados antes do reconhecimento da incapacidade (AgInt no AREsp 1480137 / MG AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0093218-9). Nesses julgados, o STJ consagrou c onsagrou a tese da natureza constitutiva da sentença de interdição, de modo que produz efeitos ex nunc, salvo expresso pronunciamento judicial em sentido contrário (AgInt no REsp 1705385/SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2014/0345411-3). As pessoas que não puderem exprimir a sua vontade serão relativamente incapazes, as quais receberão todo o apoio para manter a sua convivência familiar. A convivência comunitária e familiar são prioritárias, de forma que o recolhimento de uma pessoa em estabelecimento que afaste a convivência familiar e comunitária é excepcional, ou seja, será a última medida. Caso não haja essa necessidade, poderá ficar em casa e conviver com a família e a comunidade.
O art. 758 do NCPC diz que o curador deverá buscar o tratamento e o apoio apropriados à conquista da autonomia daquele considerado relativamente incapaz. Se houver a recuperação, haverá o levantamento da curatela. Além disso, poderá a curatela ser levantada parcialmente, quando a incapacidade daquele interdito, que era uma incapacidade maior, agora se restringiu. Quando demonstrada acuratela recuperação parcial, o levantamento curatela. Tudo isso na ideia de que a somente devehaverá ser utilizada nos limites parcial do que da efetivamente é necessário. O Código Civil determina a aplicação residual das regras da tutela à curatela das. Isso porque os fundamentos são os mesmos, conforme colocado no início do capítulo.
406 409
8.2. TOMADA DE DECISÃO APOIADA Como já ressaltado, o Estatuto do Deficiente promoveu importantes alterações no estudo das incapacidades. Seu conteúdo interfere tanto na análise do direito material, como também no direito processual. A tomada de decisão apoiada é instituto introduzido pelo Estatuto do Deficiente, que tem reflexos no direito material e também processual. O art. 115 do Estatuto da Pessoa com Deficiência determinou que o Título IV do Livro IV da Parte Especial do Código Civil passasse a vigorar vigora r com o seguinte título: “da Tutela, da Curatela e da Tomada de Decisão Apoiada”. Especificamente, quanto à tomada de decisão d ecisão apoiada, houve a inclusão do art. 1.783-A ao Código Civil. Segundo esse dispositivo, a tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual se busca auxiliar a pessoa com deficiência para a prática de atos que se mostrem mais complexos. Explicando o instituto, Daniel Carnicchioni ensina que a tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas, com as quais quai s mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhe os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. (CARNACCHIONI, 2018, p. 1.637).
O §1º do art. 1.783-A, CC, diz que, para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito à vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar. O pedido de tomada de decisão será requerido pela pessoa que deseja ser apoiada, indicando quais as pessoas aptas a prestarem esse apoio. Antes de se decidir sobre o pedido, o juiz irá ouvir pessoalmente pessoalmente o requerente requerente e também as pessoas indicadas para lhe prestar apoio. apoio. Como adverte Carnacchioni, após a nomeação dos conselheiros/apoiadores, a decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeitos sobre terceiros, sem restrições, desde que esteja inserida nos limites do apoio acordado. O terceiro com quem a pessoa apoiada mantenha relação negocial pode solicitar que os apoiadores contra-assinem o contrato ou acordo, especificando por escrito sua função em relação ao apoiado (CARNACCHIONI, 2018, p. 1.638).
Questiona-se: e se houver divergência entre a pessoa apoiada e um de seus apoiadores?
Neste caso, o juiz irá decidir, suprindo a vontade de uma das partes discordantes. Se o apoiador for negligente, se exercer pressão indevida sobre o apoiado, ou não adimplir com as obrigações, a pessoa apoiada ou qualquer pessoa poderá denunciar ao juiz o seu comportamento. Sendo procedente essa denúncia, o juiz irá destituirá o apoiador, podendo ser nomeado ou não um novo apoiador. Além disso, a pessoa apoiada poderá, a qualquer tempo, solicitar o término do acordo de tomada de decisão apoiada. O apoiador poderá solicitar ao juiz a exclusão da sua participação do processo de tomada de decisão apoiada.
407 410
É importante trazer à colação col ação os dois enunciados aprovadas nas Jornadas de Direito Civil – CJF, – CJF, com o seguinte teor: Enunciado 639 CJF: “A opção pela tomada de decisão apoiada é de legitimidade exclusiva da pessoa com deficiência. A pessoa que requer o apoio pode manifestar, antecipadamente, sua vontade de que um ou ambos os apoiadores se tornem, em caso de curatela, seus curadores.” curadores.” Enunciado 640: “Art. 1.783-A: “A “ A tomada de decisão apoiada não é cabível, se a condição da pessoa exigir aplicação da curatela.” curatela. ” 8.3. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA 8.3.1. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. Ação de levantamento de curatela. Propositura por terceiros juridicamente interessados. Possibilidade. Legitimados. Art. 756, §1º, do CPC/2015. Rol de natureza não exaustiva. O rol de legitimados do art. 756, §1º, do CPC/2015, acerca dos possíveis legitimados para a ação de levantamento de curatela, não é taxativo. O art. 756, §1º, do CPC/2015 ampliou o rol de legitimados para o ajuizamento da ação de levantamento da curatela previsto no art. 1.186, §1º, do CPC/1973, a fim de expressamente permitir que, além do próprio interdito, também o curador e o Ministério Público sejam legitimados para o ajuizamento dessa ação, acompanhando a tendência doutrinária que se estabeleceu ao tempo do código revogado. É, portanto, possível afirmar que a razão de existir do art. 756, §1º, do CPC/2015, até mesmo pelo uso pelo legislador do verbo "poderá", é de, a um só tempo, enunciar ao intérprete quais as pessoas têm a faculdade de ajuizar a ação de levantamento da curatela, garantindo-se ao interdito interdit o a possibilidade de recuperação de sua autonomia quando não mais houver causa que justifique a interdição, sem, contudo, excluir a possibilidade de que essa ação venha a ser ajuizada por pessoas que, a despeito de não mencionadas pelo legislador, possuem relação jurídica com o interdito e, consequentemente, possuem legitimidade para pleitear o levantamento da curatela. É correto concluir, dessa forma, que o rol previsto no dispositivo em questão não enuncia todos os legitimados a propor a ação de levantamento da curatela, havendo a possibilidade de que outras pessoas, que se pode qualificar como terceiros juridicamente interessados em levantá-la ou modificá-la, possam propor a referida ação. REsp 1.735.668-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018 (INF. 640). 640). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. Ação de interdição. Ausência de interrogatório. Ausência de nomeação de curador à lide. Nulidade. A ausência de interrogatório e a atuação
concomitante do Ministério Público como curador do interditando e como fiscal da ordem jurídica dão ensejo à nulidade do processo de interdição. A questão que exsurge na hipótese é decidir acerca da nulidade de processo de interdição em face da ausência de interrogatório da interditanda e de nomeação de curador especial. Inicialmente, cumpre ressaltar que o legislador tornou a intervenção ministerial obrigatória, não só por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, nos termos do art. 1.105, do CPC/73, mas, principalmente, por envolver interesse de incapaz e pela gravidade das consequências da declaração de incapacidade. A despeito disso, a dúvida que exsurge reside na possibilidade, ou não, de o Ministério Público atuar concomitantemente como fiscal da lei e como curador especial no processo de interdição. Sobre o ponto, destaca-se que a função de custos legis é a de fiscalizar a estrita aplicação da lei, o que não necessariamente se compatibiliza com o interesse pessoal do interditando. Consequentemente, a cumulação de funções pelo Ministério Público pode levar à prevalência de uma das funções em detrimento da outra, o que iria de encontro aos valores que o legislador visava
408 411
resguardar ao estabelecer regras especiais para o processo de interdição, bem como ao próprio art. 129, IX, da Constituição Federal, em vista da antinomia existente entre a função de fiscal da lei e os interesses particulares envolvidos. Tanto é assim que, de forma a dirimir a incompatibilidade de funções, a Lei Complementar n. 80, de 12/1/1994 dispôs, em seusentido, art. 4º,o XVI, serdea Processo curadoriaCivil especial função da Defensoria Pública. No mesmo Código de 2015 também endossou o entendimento pela incompatibilidade, tendo retirado do ordenamento a possibilidade de o Ministério Público participar do processo de interdição como curador especial e incluído o art. 72, parágrafo único, segundo o qual: “A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei”. Desta lei”. Desta forma – forma – e e considerando que a ausência da referida nomeação constitui vício insanável em razão da vulnerabilidade presumida do interditando – interditando – configura-se a nulidade absoluta do processo de interdição. No que tange à necessidade de interrogatório, em que pese o disposto no art. 1.109 do CPC/73 – CPC/73 – que que dispõe não ser o juiz obrigado a observar critério de legalidade estrita na hipótese de procedimentos especiais de jurisdição voluntária – voluntária – é é importante que o magistrado proceda ao exame pessoal por meio de interrogatório, ainda que não possua conhecimentos que permitam a elaboração de um diagnóstico. O exame a ser feito mediante interrogatório em audiência pessoalmente pelo juiz não é mera formalidade. Ao contrário, é medida que garante a participação e a própria defesa do interditando no processo. O Novo Código de Processo Civil, inclusive, reformou o instituto, que passou a ser chamado de “entrevista”, ampliando os temas a serem perquiridos pelo juiz quando do exame pessoal, para que o interditando, sujeito de direito mais importante da demanda, seja melhor compreendido e ressignificado. Nessa senda, não se extrai do art. 1.109 do CPC/73 autorização para que o juiz deixe de praticar os atos processuais inerentes ao procedimento, máxime quando se tratar daquele que representa o direito de defesa da parte. REsp 1.686.161-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 12/9/2017, DJe 15/9/2017 (INF. 611). 611).
9. UNIÃO ESTÁVEL 9.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS “Não há lei, nemBerenice. de Deus DeusManual nem dos queFamílias proíba – 9ª seredição, humano de buscar felicidade.” (DIAS, Maria dehomens, Direito das –o 9ª Editora RT, Sãoa Paulo, 2013). O texto extraído da obra de Maria Berenice bem nos elucida a ideia que deve nortear toda interpretação acerca do reconhecimento dos mais diversos modelos de família. Por algum tempo, a união estável não teve reconhecimento e delineamento no
ordenamento jurídico pátrio, de forma que os direitos eventualmente reconhecidos em relação às pessoas que se uniam sem o vínculo matrimonial giravam em torno da questão patrimonial e não propriamente da consideração da existência de uma família. Assim é que quando imaginamos que até 1977, não era possível o divórcio, as pessoas que se separavam de fato e mantinham novo relacionamento eram denominadas concubinas e, quando buscavam o judiciário para resguardo de direitos, não havia o reconhecimento dessa entidade familiar. O que ocorria, era uma análise, na Vara Cível, à luz do direito obrigacional, como sendo uma sociedade de fato. Veremos a evolução da legislação l egislação acerca da união estável, mas desde já, é possível dizer que o não reconhecimento da entidade familiar formada pela união de pessoas, inclusive do mesmo sexo, representava uma séria violação a valores baseados no afeto, que se justificam para além da questão patrimonial. 409 412
A Constituição Federal de 1988 foi um grande marco quanto ao reconhecimento da união estável como entidade familiar, mas depois dela ainda houve um longo caminho percorrido até chegarmos à configuração atual, que, respeitando a dignidade da pessoa humana, reconhece igualmente como família a união de pessoas do mesmo sexo. 9.2. EVOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL Como dito nas considerações gerais, a Constituição Federal foi um grande marco para o reconhecimento da união estável como entidade familiar. Antes da Constituição Federal de 1988, 19 88, tínhamos que as relações ditas informais, que se estabeleciam sem o vínculo matrimonial, eram consideradas sociedades de fato, expressão que bem demonstra a importância dada unicamente à questão patrimonial. Em sendo sociedade de fato, os bens adquiridos em comum eram divididos na medida do esforço de cada convivente. Nesse período, as uniões que se estabeleciam com o impedimento para o casamento, como na hipótese do separado de fato que não podia se divorciar por ausência de previsão legal (antes de 1977), eram consideradas concubinato, expressão que carregava certa dose de discriminação. Ainda nesse período, temos a aplicação da Súmula 380 do STF, surgida para tentar resolver as questões patrimoniais relativas aos casais que estabeleciam essa convivência até então não reconhecida pela lei. Estabelecia a súmula, in verbis: “Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum.” comum. ” Na ausência de legislação específica e aplicando-se o teor da súmula mencionada, o que se vislumbrava, na época, nas hipóteses de desfazimento da relação, é que era muito difícil, em especial para a mulher, provar a participação na aquisição do patrimônio. Recorde-se que nesse período, a mulher ainda não tinha alcançado o grau de independência que vislumbramos na atualidade. Em regra, cuidava dos afazeres do lar e, para os fins da súmula 380/STF, não tinha participação na aquisição do patrimônio, de forma que saia da relação sem qualquer direito. Em razão dessa flagrante injustiça, a jurisprudência da época passou a admitir pedidos de indenização pelos855.963/PR, serviços domésticos prestados,numa espécie deQUARTA compensação em favor da mulher (STJ, REsp Rel. Ministro LUIS FELIPE F ELIPE SALOMÃO, TURMA, julgado em 19/05/2011, DJe 26/05/2011). Se hoje esse tipo de pedido parece violar os valores maiores da entidade familiar, em especial o valor do afeto que não poderia ser trocado por qualquer quantia em dinheiro (representada no caso pela indenização pelos serviços prestados), certo é que para o contexto
em que foram admitidas e fixadas essas indenizações, essa parecia a única forma de garantir algum direito à mulher que saía de relações longas, porém não reconhecidas pela legislação da época. Só com a Constituição Federal de 1988, houve uma mudança positiva no sentido de reconhecimento das uniões estáveis como entidades familiares. A Carta Magna de 1988, então, em seu artigo 226, §3º, estabeleceu de forma expressa que: Art. 226, § 3º, CF: “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.” casame nto.” Todavia, é de se considerar que, muito embora a Constituição Federal tenha representado uma grande conquista para o reconhecimento das uniões estáveis como entidade familiar, certo é que logo após a promulgação da Carta Magna, passou-se a discutir se a norma 410 413
do §3º do artigo 226 seria autoaplicável ou dependeria de regulamentação. Em razão disso, muitas ações que buscavam o reconhecimento da entidade familiar continuavam tramitando em varas cíveis e tendo a abordagem apenas patrimonial. Foi, então, necessária a regulamentação por leis posteriores para efetiva aplicação do comanda constitucional. Assim é que temos a Lei nº 8.971/94 e a Lei nº 9.278/96, subsequentes à Constituição Federal e que buscaram regulamentar o artigo 226, §3. A primeira lei, de nº 8.971/94, estabeleceu o direito aos alimentos entre os companheiros e ainda trouxe previsão de participação dos companheiros na sucessão do outro, além do direito ao usufruto sobre bens do(a) falecido(a) companheiro(a). Dispunha o artigo 1º da referida lei que: A companheira comprovada de um homem solteiro, separado judicialmente, divorciado ou viúvo, que com ele viva há mais de cinco anos, ou dele tenha prole, poderá valer-se do disposto na Lei nº 5.478, de 25 de julho de 1968, enquanto não constituir nova união e desde que prove a necessidade. Parágrafo único. Igual direito e nas mesmas condições é reconhecido ao companheiro de mulher solteira, separada judicialmente, divorciada ou viúva.
Extrai-se do artigo transcrito que a lei em questão trouxe um requisito temporal para a configuração da união estável. Para tanto, era necessário o prazo mínimo de cinco anos de convivência, salvo se tivessem filho(s) em comum, caso em que não havia exigência de prazo mínimo Com a posterior Lei nº 9.278/96, houve previsão de requisitos gerais para configuração da união estável. Estabelecia o artigo 1º que: “É “É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família”. família”. Vê-se que os requisitos, então, seriam a convivência duradoura, pública e contínua, entre um homem e uma mulher, com o objetivo de constituição de família. Excluiu-se, todavia, o lapso temporal mínimo para reconhecimento da união estável. Com essa lei, criaram-se, ainda, à semelhança do matrimônio, direitos e deveres, consistentes em respeito e consideração mútuos, assistência moral e material recíproca e guarda, sustento e educação dos filhos comuns. Uma importante inovação nessa legislação foi o estabelecimento de presunção relativa de condomínio de partes iguais para os bens adquiridos a título oneroso na constância do
relacionamento (art. 5 ), salvo estipulação em contrário realizada em contrato escrito. Previa o § 1º que essa presunção cessaria se a aquisição fosse realizada com bens sub-rogados adquiridos antes do relacionamento. O Código Civil de 2002, que teve vigência a partir de janeiro de 2003, disciplinou por completo a matéria, estabelecendo estabelecendo em seu artigo 1.723, que “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição constituição de família”. família”. Nessa conceituação, reproduziu-se o que já dispunha a legislação anterior. Já nos parágrafos do referido artigo, o legislador detalhou mais a disciplina aplicável à união estável, estabelecendo que:
411 414
§ 1º A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. § 2º As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável.
Assim, não obstante tenha mantido o mesmo conceito da Lei nº 9278/96, o CC/2002 estabeleceu os impedimentos para o seu reconhecimento. Quanto ao regime de bens a ser considerado na união, o Código Civil estabeleceu que, não havendo acordo em sentido contrário, o regime que regerá os bens do casal será o da comunhão parcial de bens. Essa é a inteligência do artigo 1.725/CC. Relativamente à sucessão dos bens em caso de morte de um dos companheiros, o Código Civil manteve o direito de participação do(a) companheiro(a) na sucessão do outro, mas disciplinou essa matéria dando tratamento diferenciado entre companheiros e cônjuges. Esse foi um ponto de amplos debates após a vigência do CC/02, que culminou no reconhecimento, por parte do STF, da inconstitucionalidade do artigo 1.790, 1 .790, que disciplina de forma diferenciada a sucessão dos companheiros. O STF decidiu, nos Recursos Extraordinários 646721 e 878694, ambos em regime de repercussão geral, equiparar cônjuges e companheiros para fins de sucessão, inclusive em uniões homoafetivas. Outro ponto de debate diz respeito ao direito real de habitação que, no Código Civil de 2002, não encontrou proteção relativamente ao(a) companheiro(a). Enquanto a Lei nº 9.278 conferia expressamente esse direito ao(a) companheiro(a), o CC/02 foi silente sobre essa matéria, cabendo à jurisprudência a correção dessa distorção tão prejudicial ao(a) companheiro(a). Além dessas questões, o Código Civil de 2002 perdeu uma grande oportunidade de dispor também sobre as uniões homoafetivas. Embora essa matéria já fosse amplamente discutida pela jurisprudência, o legislador leg islador de 2002 manteve a conceituação das uniões estáveis limitada aos casais heterossexuais. Coube, assim, ao STF corrigir essa flagrante inconstitucionalidade, entendendo que nenhuma interpretação ao artigo 226, §3º, da CF pode excluir o reconhecimento de uniões homoafetivas como entidades familiares. Sobre essa matéria, vale uma leitura mais cuidadosa das ações que tramitaram perante o STF (ADI 4.277 e ADPF 132, de 5/5/2011), 5/5/2011) , as quais, então, deram interpretação conforme a CF ao artigo 1.723/CC, para excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar.
A partir desses julgados, o STJ reconheceu a possibilidade de casamento direto de pessoas do mesmo sexo. Há também diversas decisões autorizando a conversão da união estável de pessoas do mesmo sexo em casamento. Por fim, o CNJ editou a Resolução 175 que trata sobre os casamentos homoafetivos. Ainda em matéria de evolução da união estável no Brasil, tivemos recentemente um movimento para reconhecimento do denominado poliamor. Nesse sentido, algumas escrituras foram lavradas em cartórios extrajudiciais, com menção a uniões entre mais de duas pessoas. Essa matéria foi levada ao CNJ e apreciada no Pedido de Providências (PP 000145908.2016.2.00.0000), cujo relator fora o Min. Corregedor Nacional de Justiça, João Otávio de Noronha. Na decisão, o CNJ determina que as Corregedorias-Gerais de Justiça proíbam os cartórios de seus respectivos estados de lavrar escrituras públicas para registrar uniões poliafetivas. 412 415
Assim, temos que o sistema pátrio não reconhece uniões poliafetivas. 9.3. A UNIÃO ESTÁVEL NO CÓDIGO CIVIL Como vimos, o Código Civil de 2002 disciplinou a união estável, estabelecendo, na sua conceituação, os requisitos necessários para sua conceituação. Estabeleceu, dessa forma, que essa união deve ser pública, contínua e duradoura e, principalmente, com o objetivo de constituir família. A partir dessa conceituação, extraímos os seguintes requisitos: Convivência pública é aquela que é de conhecimento no meio social, de forma que os companheiros são vistos pela sociedade como se casados fossem, apresentando-se como verdadeira entidade familiar.
•
Convivência contínua e duradoura entende-se como sendo uma relação estável, sem intervalos.
•
Affectio Maritalis, que consiste nesse objetivo de constituir família. A affectio é, dessa forma, o elemento subjetivo da união estável e está na intenção dos conviventes.
•
Se, por um lado, extraímos esses requisitos da conceituação trazida pelo Código Civil, por outro lado temos que essa mesma conceituação não exige a convivência sob o mesmo teto para configuração da união estável, assim como não exige a existência de filhos em comum. Pelo § 1º do artigo 1.723/CC, tem-se que a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Isto é, se separado de fato ou judicialmente, a pessoa poderá constituir e ver reconhecida a união estável. O § 2º do mesmo artigo diz que as causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável. Sobre o regime de bens, o art. 1.725/CC diz que, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Isso significa que se os conviventes não firmarem nenhum acordo em sentido contrário, prevalecerá entre eles o regime da comunhão parcial. Podem, entretanto, estabelecer contrato de convivência, dele fazendo constar a vontade expressa quanto ao regime de bens que regerá a relação patrimonial. Entretanto, é preciso dizer que o regime somente pode produzir efeitos a partir da data da escritura pública (efeito ex nunc). Não produz efeitos retroativos quanto a este regime escolhido. O Código Civil, de forma expressa e reproduzindo comando constitucional, prevê, no art.
1.726, que a união estável poderá converter-se em casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro Civil. Nesse particular, é importante mencionar discussão sobre interpretação que pode se extrair da Constituição Federal quando diz que “será facilitada a conversão da união estável em casamento”. Numa rápida leitura, pode-se concluir que há uma diferenciação do casamento em relação à união, parecendo que aquele estaria acima deste. Entretanto, essa conclusão é equivocada, em especial quando analisamos as decisões do STF que reconheceram total igualdade entre casamento e união estável (ADI 4.277 e ADPF 132, de 5/5/2011). Ainda sobre a disciplina do Código sobre a união estável, importante mencionar o disposto no artigo 1.727/CC, pelo qual as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato.
413 416
Por esse artigo, temos a diferenciação feita entre a união estável, que recebe a proteção a título de entidade familiar, e o concubinato, que ocorre quando se vislumbra impedimento para o casamento e, consequentemente, para união estável. No estudo da união estável, é importante analisar as teses fixadas, sobre essa entidade familiar, pelo Superior Tribunal de Justiça. Constituem teses fixadas pelo STJ sobre a união estável: Os princípios legais que regem a sucessão e a partilha não se confundem: a sucessão é disciplinada pela lei em vigor na data do óbito; a partilha deve observar o regime de bens e o ordenamento jurídico vigente ao tempo de aquisição de cada bem a partilhar. Essa tese tem extrema importância quando da análise da partilha dos bens do casal. Por ela, temos que, ainda que a dissolução da união ocorra agora, sob a vigência do Código Civil, a legislação aplicada deve ser a da data da aquisição do bem. Com isso, uma dissolução que vem a ser resolvida r esolvida hoje que envolva partilha de bem adquirido em 1994, deve considerar a lei que vigorava naquela data e não a comunhão parcial de bens que vigora como regra com o Código Civil de 2002.
•
A coabitação não é elemento indispensável à caracterização da união estável;
•
A vara de família é a competente para apreciar e julgar pedido de reconhecimento e dissolução de união estável homoafetiva. Essa tese, na atualidade, parece óbvia mas antes do reconhecimento das uniões homoafetivas como entidades familiares, ações que envolviam casais homoafetivos tramitavam em varas cíveis e se referiam a sociedades de fato.
•
Não é possível o reconhecimento de uniões estáveis simultâneas. Essa tese trata da impossibilidade de reconhecimento do poliamor.
•
A existência de casamento válido não obsta o reconhecimento da união estável, desde que haja separação de fato ou judicial entre os casados. Assim, estando separado de fato ou judicialmente, não obstante não possa se casar ainda em decorrência de impedimento, a pessoa pode estabelecer união estável reconhecida como entidade familiar.
•
1 .641, II, do CC/02), impõe-se Na união estável de pessoa maior de setenta anos (artigo 1.641, o regime da separação obrigatória, sendo possível a partilha de bens adquiridos na constância da relação, desde que comprovado o esforço comum. Entende-se, assim, que tal como ocorre com o casamento de pessoa maior de 70, na união também há imposição do regime da separação total de bens.
•
São incomunicáveis os bens particulares adquiridos anteriormente à união estável ou ao
•
casamento sob o regime de comunhão parcial, ainda que a transcrição no registro imobiliário ocorra na constância da relação. Quando Q uando só a transcrição ocorre após o iinício nício da união, esse bem permanece como bem particular, parti cular, não comunicável. Comprovada a existência de união homoafetiva, é de se reconhecer o direito do companheiro sobrevivente à meação dos bens adquiridos a título oneroso ao longo do relacionamento. Como corolário do reconhecimento das uniões homoafetivas como entidades familiares, segue-se o direito à meação tal como ocorre com a união estável heteroafetiva.
•
Não há possibilidade de se pleitear indenização por serviços domésticos prestados com o fim do casamento ou da união estável, tampouco com o cessar do concubinato, sob pena de se cometer grave discriminação frente ao casamento, que tem primazia constitucional de tratamento. O entendimento do STJ é no sentido da inaplicabilidade
•
414 417
atual da jurisprudência que deferia pedidos de indenização por serviços prestados no âmbito doméstico. Compete à Justiça Federal analisar, incidentalmente e como prejudicial de mérito, o
•
reconhecimento da uniãoQuando estávelonas hipóteses em que se pleiteia a concessão de benefício previdenciário. pedido de reconhecimento de união estável tiver por escopo apenas benefício previdenciário negado administrativamente, não é preciso prévia ação perante a vara de família. Os interessados poderão se valer de ação para pleito do benefício, perante a justiça federal, e nessa ação, incidentalmente, o juiz analisará a configuração da união estável, enfrentando posteriormente o pedido do benefício dali decorrente. 9.4. A UNIÃO ESTÁVEL E O DENOMINADO NAMORO QUALIFICADO O aumento crescente das uniões estáveis, que embora iguais ao casamento, dele se diferenciam pela informalidade, fez crescer o número de ações em que se enfrenta a temática “namoro qualificado”. qualificado”. É que em razão da informalidade das uniões estáveis, o seu reconhecimento, na hipótese de litígio, depende de decisão judicial, e, não raras vezes, uma das partes tenta demonstrar a não não configuração da da união, em em especial quanto ao não preenchimento preenchimento do do requisito do intuito de constituir família. Como visto em tópico próprio, a união estável se configura pela convivência de duas pessoas, de forma pública, contínua e com a finalidade de constituir família. Nesse último aspecto é que se debate a diferenciação entre a união estável e o namoro qualificado. No namoro qualificado, temos, então, que o casal, não obstante a convivência pública e duradoura, não tem por escopo, “ainda”, “ainda”, a constituição de família. Seria, dessa forma, o chamado “namoro sério”. sério”. Sobre esse tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “o fato de namorados projetarem constituir família no futuro não caracteriza união estável, ainda quehaja coabitação”. (REsp 1.257.819-SP, (REsp 1.257.819-SP, Terceira Turma, DJe 15/12/2011). REsp 1.454.643-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 3/3/2015, DJe 10/3/2015). Na prática, nem sempre é fácil essa diferenciação, mas o ponto central, a ser analisado em cada caso, é o objetivo do casal quando da convivência pública e duradoura. Se ficar demonstrado que havia objetivo de constituição de família, configurada estará a união estável. Caso contrário, teremos o denominado namoro qualificado.
9.5. QUESTÕES POLÊMICAS QUANTO À UNIÃO ESTÁVEL Conforme vimos, a união estável tem recebido diferentes tratamentos ao longo do tempo, evoluindo de acordo com a evolução da própria sociedade. Não obstante os grandes avanços percebidos nessa área, ainda há questões que suscitam divergências no campo prático. prático . Dentre essas questões, temos a discussão sobre a necessidade de outorga do companheiro para venda de bens imóveis e para a fiança. Em outra palavras, discute-se se em caso de disposição de imóvel sem a vênia do outro companheiro ou no caso de fiança sem que haja essa vênia, seria hipótese de invalidação do ato? Os tribunais têm enfrentado esse tema e entendido que não será possível invalidar o negócio se o terceiro não tinha conhecimento da união estável, a menos que seja possível demonstrar que havia ciência inequívoca. Isso porque, quando do estudo da outorga ou vênia conjugal, fala-se tão somente em casamento, não havendo previsão expressa para atingir a 415 418
união estável (art. 1647 do CC). Para solucionar essa temática, o STJ tem prezado pela boa-fé objetiva (e seus deveres anexos), a publicidade, a confiança e lealdade. lealdade. Dessa forma, se o terceiro desconhecia a condição de convivente do contratante, não há que se falar em invalidação do ato (REsp 1299866/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 21/03/2014 - INFORMATIVO 535 DO STJ). Outra questão polêmica que envolve a união estável diz respeito à possibilidade excepcional de reconhecimento de uniões estáveis simultâneas. Como vimos, o CNJ vedou a lavratura de escrituras que envolvam uniões de mais de duas pessoas, proibindo, dessa forma, escrituras que tragam em seu bojo a ideia do poliamor. Nosso sistema, como um todo, veda essas relações para fins de reconhecimento de entidade familiar. Inclusive, esse entendimento consta das teses do STJ. Entretanto, é possível que haja uniões simultâneas com boa-fé de alguns dos conviventes. Exemplificando, é possível que um homem, solteiro, mantenha união duradoura e pública com uma mulher e, paralelamente, mantenha outra união da mesma natureza com outra mulher. Se, nesse caso, as duas mulheres, objetivando constituir, cada uma, com esse mesmo homem, uma família, mas desconhecendo cada uma a existência da paralela união da outra, poder-se-á reconhecer as uniões simultâneas a partir da ideia de putatividade. Com efeito, essas mulheres, estando cada uma de boa-fé, ou seja, desconhecendo cada uma a existência de outra união, poderão ter o reconhecimento da união estável putativa com os efeitos legais. Já esse homem do exemplo, estando em evidente má-fé, não será beneficiado com o reconhecimento das uniões, porquanto nosso sistema não reconhece o denominado poliamor. Com o mesmo raciocínio, podemos imaginar a situação de união estável putativa paralela ao casamento. como exemplo, citemos a hipótese de um homem casado e não separado de fato ou judicialmente, que, paralelamente ao casamento, mantenha união duradoura e pública com outra mulher, que desconhece a situação de matrimônio do convivente. Nessa situação, essa mulher, estando de boa-fé, poderá ter reconhecida em seu favor a união estável, com os efeitos legais. Perceba que se a hipótese for de união mantida em concomitância com o casamento, conhecendo a convivente a situação de casado do homem (ausência de boa-fé), ter-se-á um concubinato, conforme estabelece o artigo 1.727/CC. 1.727/ CC. 9.6. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA 9.6.1. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADOÇÃO DE CRIANÇA POR PESSOA HOMOAFETIVA. É possível a inscrição de pessoa homoafetiva no registro de pessoas interessadas na adoção (art. 50 do ECA), independentemente da idade da criança a ser adotada. A legislação não veda a adoção de crianças por solteiros ou casais homoafetivos, tampouco impõe, nessas hipóteses, qualquer restrição etária. etár ia. Ademais, sendo a união entre pessoas do mesmo sexo reconhecida como uma unidade familiar, digna de proteção do Estado, não se vislumbra, no contexto do "pluralismo familiar" (REsp 1.183.378-RS, DJe 1º/2/2012), pautado nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana, a possibilidade de haver qualquer distinção de direitos ou exigências legais entre as parcelas homoafetiva (ou demais minorias) e heteroafetiva da população brasileira. Além disso, mesmo se se analisar sob o enfoque do menor, não há, em princípio, restrição de qualquer tipo à adoção de crianças por pessoas homoafetivas. Isso porque, segundo a legislação vigente, caberá ao prudente arbítrio do magistrado,
416 419
sempre sob a ótica do melhor interesse do menor, observar todas as circunstâncias presentes no caso concreto e as perícias e laudos produzidos no decorrer do processo de adoção. Nesse contexto, o bom desempenho e bem-estar da criança estão ligados ao aspecto afetivo e ao vínculo existente na unidade familiar, e não à opção sexual do adotante. Há, inclusive, julgadodedaque Terceira Turma do STJ no qualda se acolheu entendimento doutrinário no sentido "Estudos feitos no âmbito Psicologia afirmam que pesquisas '(...) têm demonstrado que os filhos de pais ou mães homossexuais não apresentam comprometimento e problemas em seu desenvolvimento psicossocial quando comparados com filhos de pais e mães heterossexuais. O ambiente familiar sustentado pelas famílias homo e heterossexuais para o bom desenvolvimento psicossocial das crianças parece ser o mesmo'" (REsp 1.281.093-SP, DJe 4/2/2013). No mesmo sentido, em precedente da Quarta Turma do STJ (REsp 889.852, DJe 10/8/2010), afirmou-se que "os diversos e respeitados estudos especializados sobre o tema, fundados em fortes bases científicas (realizados na Universidade de Virgínia, na Universidade de Valência, na Academia Americana de Pediatria), 'não indicam qualquer inconveniente em que crianças sejam adotadas por casais homossexuais, mais importando a qualidade do vínculo e do afeto que permeia o meio familiar em que serão inseridas e que as liga a seus cuidadores'". REsp 1.540.814-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/8/2015, DJe 25/8/2015. (INF. 567). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. O reconhecimento do direito real de habitação, a que se refere o artigo 1.831 do Código Civil, Ci vil, não pressupõe a inexistência de outros bens no patrimônio do cônjuge/companheiro sobrevivente. Registre-se inicialmente que o art. 1.831 do Código Civil e o art. 7º da Lei n. 9.278/1996 impôs como a única condição para garantia do cônjuge sobrevivente ao direito real de habitação é que o imóvel destinado à residência do casal fosse o único daquela natureza a inventar inventariar, iar, ou seja, que dentro do acervo hereditário deixado pelo falecido não existam múltiplos imóveis destinados a fins residenciais. Nenhum dos mencionados dispositivos legais impõe como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio próprio do cônjuge sobrevivente. Não é por outro motivo que a Quarta Turma, debruçando-se sobre controvérsia semelhante, entendeu que o direito real de habitação é conferido por lei, independentemente de o cônjuge ou companheiro sobrevivente ser proprietário de outros imóveis (REsp 1.249.227/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/12/2013, DJe 25/3/2014). Com efeito, o objetivo da lei é permitir que o cônjuge sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges com o imóvel em que, no transcurso tr anscurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar. Além disso, a norma protetiva é
corolário dos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar que tutela o interesse mínimo de pessoa que, em regra, já se encontra em idade avançada e vive momento de inconteste abalo resultante da perda do consorte. REsp 1.582.178-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por maioria, julgado em 11/09/2018, DJe 14/09/2018 (INF. 633).
QUESTÕES 1- Analise 1- Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA. I – Após – Após a separação de fato ou de corpos, o cônjuge que estiver na posse ou na administração do patrimônio partilhável terá o dever de prestar contas ao ex-consorte.
417 420
II – II – Regime Regime da separação obrigatória de bens para idosos aplica-se mesmo se o casamento foi precedido de união estável iniciada antes da idade-limite. III – III – Diante Diante do divórcio de cônjuges que viviam sob o regime da comunhão parcial de bens, não deve ser reconhecido o direito à meação dos valores que foram depositados em conta vinculada ao FGTS em datas anteriores à constância do casamento e que tenham sido utilizados para aquisição de imóvel pelo casal durante a vigência da relação conjugal. a) Todas estão corretas. b) Apenas I e II estão corretas. c) Apenas I e III estão corretas. d) Apenas II e III estão corretas. e) Todas estão incorretas. 2- Analise 2- Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA. I – Na – Na separação judicial, sujeitam-se à partilha as quotas de sociedade de advogados adquiridas por um dos cônjuges, sob o regime da comunhão universal de bens, na constância do casamento. II – – A extinção de medida protetiva de urgência diante da homologação de acordo entre as partes não afasta a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica ou Familiar contra a Mulher para julgar ação de divórcio fundada na mesma situação de agressividade vivenciada pela vítima e que fora distribuída por dependência à medida extinta. III – Se – Se um bem for doado para um dos cônjuges, em um casamento regido pela comunhão parcial dos bens, a regra é que esse bem pertence apenas ao cônjuge que recebeu a doação. a) Todas estão corretas. b) Apenas I e II estão corretas. c) Apenas I e III estão corretas. d) Apenas II e III estão corretas. e) Todas estão incorretas. 3- De 3- De acordo com as disposições do Código Civil, assinale a alternativa INCORRETA a respeito do casamento. a) Será nulo o registro civil do casamento religioso se, antes dele, qualquer dos consorciados houver contraído com outrem casamento civil. b) O casamento religioso, que atender às exigências da lei para a validade do casamento civil, equipara-se a este, desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data de sua celebração. c) É nulo o casamento do o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. d) A habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão serão isentos de selos, emolumentos e custas, para as pessoas cuja pobreza for declarada, sob as penas da lei. e) O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam, perante o juiz,
a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal. 4- De 4- De acordo o Código Civil, é nulo o casamento contraído: a) com vício da vontade. b) pelas as pessoas casadas. c) por incompetência da autoridade celebrante. d) por de quem não completou a idade mínima para casar. e) por incapaz de consentir ou manifestar, de modo inequívoco, o consentimento. 5- Analise 5- Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA de acordo com o entendimento jurisprudencial. I – – O “cúmplice” (amante) da esposa da esposa não tem o dever de indenizar o marido traído. Em que pese o alto grau de reprovabilidade da conduta daquele que se envolve com pessoa casada, o “cúmplice” da esposa infiel não é responsável a indenizar o marido traído, pois ele não era obrigado, por lei ou contrato, a zelar pela incolumidade do casamento alheio. I 418 421
II – II – A A esposa infiel tem o dever de restituir ao marido traído os alimentos pagos por ele em favor de filho criado pelo casal, quando a adúltera tenha ocultado do marido o fato de que a referida criança era filha biológica sua e de seu “cúmplice” (amante). (amante). III – III – A A esposa que traiu pode ser condenada a indenizar por danos morais o marido traído em hipóteses excepcionais, como o caso no qual, além de a traição ter ocorrido com um amigo do cônjuge, houve o nascimento de uma criança registrada erroneamente como descendente do marido, mas que era filho biológico do amante. a) Todas estão corretas. b) Apenas I e II estão corretas. c) Apenas I e III estão corretas. d) Apenas II e III estão corretas. e) Todas estão incorretas. 6- Analise 6- Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA a respeito da mutabilidade do regime de bens no casamento. I – A – A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível a alteração do regime de bens, mesmo nos matrimônios contraídos ainda sob a égide do CC/16. II – – Para haver a autorização judicial quanto à mudança do regime de bens, é necessária a aferição da situação financeira atual dos cônjuges, com a investigação acerca de eventuais dívidas e de interesses de terceiros potencialmente atingidos. III – – O Código Civil não exige dos cônjuges justificativas exageradas ou provas concretas do prejuízo na manutenção do regime de bens originário, sob pena de se ter que analisar indevidamente a própria intimidade e a vida privada dos consortes. a) Todas estão corretas. b) Apenas I e II estão corretas. c) Apenas I e III estão corretas. d) Apenas II e III estão corretas. e) Todas estão incorretas. 7- Assinale 7- Assinale a alternativa CORRETA de acordo com o Código Civil. a) As causas suspensivas da celebração do casamento podem ser arguidas pelos parentes em linha reta de um dos nubentes, sejam consanguíneos ou afins, e pelos colaterais em segundo grau, sejam também consanguíneos ou afins. b) Os impedimentos para o casamento podem ser opostos, até o momento da celebração do casamento, por qualquer pessoa. c) O requerimento de habilitação para o casamento será firmado por ambos os nubentes, de próprio punho, sendo vedada a habilitação por procuração. d) A solenidade do casamento realizar-se-á na sede do cartório, com toda publicidade, a portas abertas, presentes pelo menos quatro testemunhas, parentes ou não dos contraentes. co ntraentes. e) Extingue-se, em dois anos, o direito de anular o casamento dos menores de dezesseis anos,
contado o prazo para o menor do dia em que perfez essa idade. 8- De 8- De acordo com as disposições do Código Civil, assinale a alternativa INCORRETA. a) Constituem concubinato as relações não eventuais entre o homem e a mulher iimpedidos mpedidos de casar. b) A união estável não se constituirá se ocorrerem as causas suspensivas do casamento previstas no Código Civil. c) As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos. d) Salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais na união estável, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. e) É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 9- Analise 9- Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 419 422
I – Na – Na dissolução de entidade familiar, é possível o reconhecimento do direito de visita a animal de estimação adquirido na constância da união, demonstrada a relação de afeto com o animal. II – II – O O casal não é obrigado a formular pedido extrajudicial antes de ingressar com ação judicial pedindo a conversão da união estável em casamento. III – III – No No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a diferenciação de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do Código Civil. a) Todas estão corretas. b) Apenas I e II estão corretas. c) Apenas I e III estão corretas. d) Apenas II e III estão corretas. e) Todas estão incorretas. 10- Analise 10 Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA. I – Na – Na dissolução de união estável, não é possível a partilha dos direitos de concessão de uso para moradia de imóvel público. II – II – O O benefício de previdência privada fechada é excluído da partilha em dissolução de união estável regida pela comunhão parcial de bens. III – III – É É de quatro anos o prazo de decadência para anular partilha de bens em dissolução de união estável, por vício de consentimento (coação), nos termos do art. 178 do Código Civil. a) Todas estão corretas. b) Apenas I e II estão corretas. c) Apenas I e III estão corretas. d) Apenas II e III estão corretas. e) Todas estão incorretas. COMENTÁRIOS 1. Gabarito: 1. Gabarito: C I – CORRETA – CORRETA – – Segundo Segundo a jurisprudência do STJ (Info 614): RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. BENS E DIREITOS EM ESTADO DE MANCOMUNHÃO (ENTRE A SEPARAÇÃO DE FATO E A EFETIVA PARTILHA). PATRIMÔNIO COMUM ADMINISTRADO EXCLUSIVAMENTE POR EX-CÔNJUGE. 1. A ação de prestação de contas tem por escopo aclarar o resultado da administração de negócios alheios (apuração da existência de saldo credor ou devedor) e, sob a regência do CPC de 1973, ostentava caráter dúplice quanto à sua propositura, podendo ser deduzida tanto por quem tivesse o dever de prestar contas quanto quant o pelo titular do direito de exigi-las. O Novo CPC, por seu turno, não mais prevê a possibilidade de propositura de ação para prestar contas, mas apenas a instauração
de demanda judicial com o objetivo de exigi-las (artigo 550). 2. Assim como consagrado jurisprudencialmente sob a égide do CPC de 1973, o Codex de 2015 explicitou o dever do autor de, na petição inicial, especificar, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. São as causas de pedir remota e próxima, as quais devem ser deduzidas, obrigatoriamente, na exordial, a fim de demonstrar a existência de interesse de agir do autor. 3. Como de sabença, a administração do patrimônio comum do casal compete a ambos os cônjuges (artigos 1.663 e 1720 do Código Civil).deNada obstante, a partir da separação de fato ou de corpos do regime bens), os bens e direitos dos ex-consortes ficam em(marco estadofinal de mancomunhão - conforme salienta doutrina especializada -, formando uma massa juridicamente indivisível, indistintamente indistintamente pertencente a ambos. 4. No presente caso, caso, consoante reconhecido na origem, a separação de fato do casal (que adotara o regime de comunhão universal de bens) ocorreu em janeiro de 2000, tendo sido decretada a separação de corpos em 05.05.2000, no âmbito de ação cautelar
420 423
intentada pela ex-esposa. Posteriormente, foi proposta ação de separação judicial litigiosa que, em 19.04.2001, foi convertida em consensual. A divisão do acervo patrimonial comum, por sua vez, foi objeto de ação própria, ajuizada em maio de 2001, processada sob a forma de inventário. Revela-se, outrossim, incontroverso que os bens direitos comuns do casal sempre veio estiveram sob a oadministração exclusiva do eex-marido, que, em 27.11.2001, a assumir encargo de inventariante do patrimônio. 5. Em caráter geral, a jurisprudência desta Corte já consagrou o entendimento de que a prestação de contas é devida por aqueles que administram bens de terceiros, não havendo necessidade de invocação de qualquer motivo para o interessado tomá-la. 6. No tocante especificamente à relação decorrente do fim da convivência matrimonial, infere-se que, após a separação de fato ou de corpos, o cônjuge que estiver na posse ou na administração do patrimônio partilhável - seja na condição de administrador provisório, seja na de inventariante terá o dever de prestar contas ao ex-consorte. Isso porque, uma vez cessada a afeição e a confiança entre os cônjuges, aquele titular de bens ou negócios administrados pelo outro tem o legítimo interesse ao pleno conhecimento da forma como são conduzidos, não se revelando necessária a demonstração de qualquer irregularidade, prejuízo ou crédito em detrimento do gestor. 7. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de procedência. (REsp 1274639/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 23/10/2017)
II – II – INCORRETA INCORRETA – – De De acordo com o entendimento do STJ (Info 595): RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. MATRIMÔNIO CONTRAÍDO POR PESSOA COM MAIS DE 60 ANOS. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. CASAMENTO PRECEDIDO DE LONGA UNIÃO ESTÁVEL INICIADA ANTES DE TAL IDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O artigo 258, parágrafo único, II, do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, previa como sendo obrigatório o regime de separação total de bens entre os cônjuges quando o casamento envolver noivo maior de 60 anos ou noiva com mais de 50 anos. 2. Afasta-se a obrigatoriedade do regime de separação de bens quando o matrimônio é precedido de longo relacionamento em união estável, iniciado quando os cônjuges não tinham restrição legal à escolha do regime de bens, visto que não há que se falar na necessidade de proteção do idoso em relação a relacionamentos fugazes por interesse exclusivamente econômico. 3. Interpretação da legislação ordinária que melhor a compatibiliza com o sentido do art. 226, §3º, da CF, segundo o qual a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1318281/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/12/2016)
III – III – CORRETA CORRETA – – Em Em consonância com o que já decidiu o STJ:
RECURSO ESPECIAL. CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DOAÇÃO FEITA A UM DOS CÔNJUGES. INCOMUNICABILIDADE. FGTS. NATUREZA JURÍDICA. PROVENTOS DO TRABALHO. VALORES RECEBIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. COMPOSIÇÃO DA MEAÇÃO. SAQUE DIFERIDO. RESERVA EM CONTA VINCULADA ESPECÍFICA. 1. No regime de comunhão parcial, o bem adquirido pela mulher com o produto auferido mediante a alienação do patrimônio herdado de seu pai não se inclui na comunhão. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF, debateu a natureza jurídica do FGTS, oportunidade em que afirmou se tratar de "direito dos trabalhadores brasileiros (não só dos empregados, portanto), consubstanciado na criação de um pecúlio permanente, que pode ser sacado pelos seus titulares em diversas circunstâncias legalmente legalment e definidas (cf. art. 20 da Lei 8.036/1995)". (ARE 709212, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-022015) 3. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Egrégia Terceira Turma
421 424
enfrentou a questão, estabelecendo que o FGTS é "direito social dos trabalhadores urbanos e rurais", constituindo, pois, fruto civil do trabalho. (REsp 848.660/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 13/05/2011) 4. O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é o de que os proventos do trabalho recebidos, pordo umcasal, ou outro na vigência do casamento, compõem o patrimônio comum a sercônjuge, partilhado na separação, tendo em vista a formação de sociedade de fato, configurada pelo esforço comum dos cônjuges, independentemente de ser financeira a contribuição de um dos consortes e do outro não. 5. Assim, deve ser reconhecido o direito à meação dos valores do FGTS auferidos durante a constância do casamento, ainda que o saque daqueles valores não seja realizado imediatamente à separação do casal. 6. A fim de viabilizar a realização daquele direito reconhecido, nos casos em que ocorrer, a CEF deverá ser comunicada para que providencie a reserva do montante referente à meação, para que num momento futuro, quando da realização de qualquer das hipóteses legais de saque, seja possível a retirada do numerário. 7. 7 . No caso sob exame, entretanto, no tocante tocant e aos valores sacados do FGTS, que compuseram o pagamento do imóvel, estes se referem a depósitos anteriores ao casamento, matéria sobre a qual não controvertem as partes. 8. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1399199/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2016, DJe 22/04/2016).
2. Gabarito: 2. Gabarito: A I – CORRETA – CORRETA – – Segundo Segundo o STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PRETENSÃO DE PARTILHAR QUOTAS SOCIAIS DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS ENTÃO PERTENCENTES AO VARÃO. POSSIBILIDADE DE DIVISÃO DO CONTEÚDO ECONÔMICO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (NÃO SE LHE CONFERINDO O DIREITO À DISSOLUÇÃO COMPULSÓRIA DA SOCIEDADE, PARA TAL PROPÓSITO). RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A partir do modo pelo qual a atividade profissional intelectual é desenvolvida - com ou sem organização de fatores de produção - será possível identificar o empresário individual ou sociedade empresarial; ou o profissional intelectual ou sociedade uniprofissional. De se ressaltar, ainda, que, para a definição da natureza da sociedade, se empresarial ou simples, o atual Código Civil apenas aparta-se desse critério (desenvolvimento de atividade econômica própria de empresário) nos casos expressos em lei, ou em se tratando de sociedade por ações e cooperativa, hipóteses em que necessariamente serão empresária e simples, respectivamente. 1.1 Especificamente em relação às sociedades de advogados, que naturalmente possuem por objeto a exploração da atividade ativ idade profissional de advocacia exercida por seus sócios, estas são concebidas como sociedade simples por expressa determinação legal, independente da forma que como venham a se organizar
(inclusive, com estrutura complexa). 2. Para os efeitos perseguidos na presente ação (partilha das quotas sociais), afigura-se despiciendo perquirir a natureza da sociedade, se empresarial ou simples, notadamente porque, as quotas sociais comuns às sociedades simples e às empresariais que não as de ações - são dotadas de expressão econômica, não se confundem com o objeto social, tampouco podem ser equiparadas a proventos, salários ou honorários, tal como impropriamente procedeu à instância precedente. Esclareça-se, no ponto, que a distinção quanto à natureza da sociedade, se empresarial ou simples, somente teria relevância se a pretensão de partilha da demandante estivesse indevidamente direcionada a bens incorpóreos, como a clientela e seu correlato valor econômico e fundo de comércio, elementos típicos de sociedade empresária, espécie da qual a sociedade de advogados, por expressa vedação legal, não se insere. 3. Ante a inegável expressão econômica das quotas sociais, a compor, por consectário, o patrimônio pessoal de seu titular, estas podem, eventualmente, ser objeto de execução por dívidas pessoais do sócio, bem como de divisão em virtude de separação/divórcio ou falecimento do sócio. 3.1 Incasu, afigura-se incontroverso incontro verso que a aquisição das quotas
422 425
sociais da sociedade de advogados pelo recorrido deu-se na constância do casamento, cujo regime de bens era o da comunhão universal. Desse modo, se a obtenção da participação societária decorreu naturalmente dos esforços e patrimônios comuns dos então consortes, sua divisão entre os cônjuges, por ocasião de sua separação, é medida de justiça e consonante com a lei de regência. 3.2 Naturalmente, há que se preservar o caráter personalíssimo dessas sociedades, obstando-se a atribuição da qualidade de sócio s ócio a terceiros que, nessa condição, não detenham com o demais a denominada affectiosocietatis. Inexistindo, todavia, outro modo de se proceder à quitação do débito ou de implementar o direito à meação ou à sucessão, o direito destes terceiros (credor pessoal do sócio, ex-cônjuge e herdeiros) são efetivados por meio de mecanismos legais (dissolução da sociedade, participação nos lucros, etc) a fim de amealhar o valor correspondente à participação societária. 3.3 Oportuno assinalar que o atual Código Civil, ao disciplinar a partilha das quotas sociais em razão do falecimento do cônjuge ou da decretação da separação judicial ou do divórcio, apenas explicitou a repercussão jurídica de tais fatos, que naturalmente já era admitida pela ordem civil anterior. E, o fazendo, tratou das sociedades simples, de modo a tornar evidente o direito dos herdeiros e do cônjuge do sócio em relação à participação societária deste e, com o notável mérito de impedir que promovam de imediato e compulsoriamente a dissolução da sociedade, conferiu-lhes o direito de concorrer à divisão períodica dos lucros. 4. Recurso especial provido, para, reconhecendo, em tese, o direito da cônjuge, casada em comunhão universal de bens, à partilha do conteúdo econômico das quotas sociais da sociedade de advogados então pertencentes ao seu ex-marido ex -marido (não se lhe conferindo, todavia, o direito à dissolução compulsória da sociedade), determinar que o Tribunal de origem prossiga no julgamento das questões remanescentes veiculadas no recurso de apelação. (REsp 1531288/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 17/12/2015)
II – II – CORRETA CORRETA – – De De acordo com a jurisprudência: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA À MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA PREVISTA NA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). 1. COMPETÊNCIA HÍBRIDA E CUMULATIVA (CRIMINAL E CIVIL) DO "JUIZADO" ESPECIALIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AÇÃO CIVIL ADVINDA DO CONSTRANGIMENTO FÍSICO E MORAL SUPORTADO PELA MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO. 2. POSTERIOR EXTINÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA. IRRELEVÂNCIA PARA EFEITO DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O art. 14 da Lei n. 11.340/2006 preconiza a competência cumulativa (criminal e civil) da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o julgamento e execução das causas advindas do constrangimento físico ou moral suportado pela mulher no âmbito
doméstico e familiar. 1.1 A amplitude da competência conferida pela Lei n. 11.340/2006 à Vara Especializada tem por propósito justamente permitir ao mesmo magistrado o conhecimento da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, permitindo-lhe bem sopesar as repercussões jurídicas nas diversas ações civis e criminais advindas direta e indiretamente desse fato. Providência que a um só tempo facilita o acesso da mulher, vítima de violência vi olência familiar e doméstica, ao Poder Judiciário, e confere-lhe real proteção. 1.2. Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. ar ts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas
423 426
expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas. 2. Na espécie, a ação de divórcio foi promovida em 16/6/2013, em meio à plena vigência de medida protetiva de urgência destinada a neutralizar a situação de violência a que a demandante encontrava-se a ensejar a pretensão de dissolução do casamento. Por consectário, a submetida, posterior extinção daquela (em 8/10/2013), decorrente de acordo entabulado entre as partes, homologado pelo respectivo Juízo, afigura-se afi gura-se irrelevante para o efeito de se modificar a competência. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1496030/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015)
III – III – CORRETA CORRETA – – Conforme Conforme entendimento do STJ: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SEPARAÇÃO CONVERTIDA EM DIVÓRCIO. PARTILHA. POSSIBILIDADE. BEM DOADO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. - Debate sobre a comunicabilidade de doação de numerário para a quitação de imóvel adquirido pela recorrente, em casamento regido pela comunhão comu nhão parcial de bens. - O regime de comunhão parcial de bens tem, por testa, a ideia de que há compartilhamento dos esforços do casal na construção do patrimônio comum, mesmo quando a aquisição do patrimônio decorre, diretamente, do labor de apenas um dos consortes. - Na doação, no entanto, há claro descolamento entre a aquisição de patrimônio e uma perceptível congruência de esforços do casal, pois não se verifica a contribuição do não-donatário na incorporação do patrimônio. - Nessa hipótese, o aumento patrimonial de um dos consortes prescinde da participação direta ou indireta do outro, sendo fruto da liberalidade li beralidade de terceiros, razão pela qual, a doação realizada a um dos cônjuges, em relações matrimonias matrimo nias regidas pelo regime de comunhão parcial de bens, somente serão comunicáveis quando o doador expressamente se manifestar neste sentido e, no silêncio, presumir-se-á feitas apenas ao donatário. - Recurso provido com aplicação do Direito à espécie, para desde logo excluir o imóvel sob tela, da partilha do patrimônio, destinando-o, exclusivamente à recorrente. (REsp 1318599/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 02/05/2013)
3. Gabarito: 3. Gabarito: E a) Correta, segundo o art. 1.516. § 3º, CC: Art. 1.516. O registro do casamento religioso submete-se aos mesmos requisitos exigidos para o casamento civil. (...)
§3º Será nulo o registro civil do casamento religioso se, antes dele, qualquer dos consorciados houver contraído com outrem casamento civil.
b) Correta, segundo o art. 1.515, CC: “O casamento religioso, que atender às exigências da lei para a validade do casamento civil, equipara-se a este, desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data de sua celebração.” celebração.” c) Correta, segundo o art. 1.548, CC: “É nulo o casamento contraído: I - (Revogado); II - por infringência de impedimento.” impedimento.” Art. 1.521, CC. Não podem casar: I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil; II - os afins em linha reta;
424 427
III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante; IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive; V - o adotado com o filho do adotante; VI - as pessoas casadas; VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte.
d) Correta, segundo o art. 1.512, parágrafo único do CC: “A habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão serão isentos de selos, emolumentos e custas, para as pessoas cuja pobreza for declarada, sob as penas da lei.” lei.” e) Incorreta, segundo o art. 1.514, CC. “O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam, perante o juiz, a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os declara casados.” casados.” 4. Gabarito: 4. Gabarito: B Art. 1.548. É nulo o casamento contraído: I - (Revogado); II - por infringência de impedimento. Art. 1.521. Não podem casar: I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil; II - os afins em linha reta; III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante; IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive; V - o adotado com o filho do adotante;
VI - as pessoas casadas; VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Art. 1.550. É anulável o casamento: I - de quem não completou a idade mínima para casar; II - do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal; III - por vício da vontade, nos termos dos arts. 1.556 a 1.558; IV - do incapaz de consentir ou manifestar, de modo inequívoco, o consentimento;
425 428
V - realizado pelo mandatário, sem que ele ou o outro contraente soubesse da revogação do mandato, e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges; VI - por incompetência da autoridade celebrante.
5. Gabarito: 5. Gabarito: C I – CORRETA – CORRETA II – II – INCORRETA INCORRETA III – III – CORRETA CORRETA Segue julgado do STJ sobre o tema: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIMENTOS. IRREPETIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE FIDELIDADE. OMISSÃO SOBRE A VERDADEIRA PATERNIDADE BIOLÓGICA DE FILHO NASCIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. DOR MORAL CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. 1. Os alimentos pagos a menor para prover as condições de sua subsistência são irrepetíveis. 2. O elo de afetividade determinante para a assunção voluntária da paternidade presumidamente legítima pelo nascimento de criança na constância do casamento não invalida a relação construída com o pai socioafetivo ao longo do período de convivência. 3. O dever de fidelidade recíproca dos cônjuges é atributo básico do casamento e não se estende ao cúmplice de traição a quem não pode ser imputado o fracasso da sociedade conjugal por falta falt a de previsão legal. 4. O cônjuge que deliberadamente omite a verdadeira paternidade biológica do filho gerado na constância do casamento viola o dever de boa-fé, ferindo a dignidade do companheiro (honra subjetiva) induzido a erro acerca de relevantíssimo aspecto da vida que é o exercício da paternidade, verdadeiro projeto de vida. 5. A família é o centro de preservação da pessoa e base mestra da sociedade (art. 226 CF/88) devendo-se preservar no seu âmago a intimidade, a reputação e a autoestima dos seus membros. 6. Impõe-se a redução do valor fixado a título de danos morais por representar solução coerente com o sistema. 7. Recurso especial do autor desprovido; recurso especial da primeira corré parcialmente provido e do segundo corréu provido para julgar improcedente o pedido de sua condenação, arcando o autor, neste caso, com as despesas processuais e honorários advocatícios. (REsp 922.462/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 13/05/2013)
6. Gabarito: 6. Gabarito: A I – CORRETA – CORRETA II – II – CORRETA CORRETA III – III – CORRETA CORRETA Segue julgado do STJ a respeito do tema
DIREITO DE FAMÍLIA. CASAMENTO CELEBRADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. REGIME DE BENS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 1.639, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. JUSTIFICATIVA DO PEDIDO. DIVERGÊNCIA QUANTO À CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA POR UM DOS CÔNJUGES. RECEIO DE COMPROMETIMENTO DO PATRIMÔNIO DA ESPOSA. MOTIVO, EM PRINCÍPIO, HÁBIL A AUTORIZAR A MODIFICAÇÃO DO REGIME. RESSALVA DE DIREITOS DE TERCEIROS. 1. O casamento há de ser visto como uma manifestação vicejante da liberdade dos consortes na escolha do modo pelo qual será conduzida a vida em comum, liberdade essa que se harmoniza com o fato de que a intimidade e a vida privada são invioláveis e exercidas, na generalidade das vezes, em um recôndito espaço privado também erguido pelo ordenamento jurídico à condição de "asilo inviolável". 2. Assim, a melhor interpretação que se deve conferir ao art. 1.639, § 2º, do CC/02 é a que não exige dos cônjuges justificativas exageradas ou provas concretas do prejuízo na manutenção do regime de bens originário, sob pena de se
426 429
esquadrinhar indevidamente a própria intimidade e a vida privada do consortes. 3. No caso em exame, foi pleiteada a alteração do regime de bens do casamento dos ora recorrentes, manifestando eles como justificativa a constituição de sociedade de responsabilidade limitada entre o cônjuge varão e terceiro, providência que é acauteladora eventual comprometimento do patrimônio com a empreitada dode marido. A divergência conjugal quanto à conduçãodadaesposa vida financeira da família é justificativa, em tese, plausível à alteração do regime de bens, divergência essa que, em não raras vezes, se manifesta ou se intensifica quando um dos cônjuges ambiciona everedar-se por uma nova carreira empresarial, fundando, como no caso em apreço, sociedade com terceiros na qual algum aporte patrimonial haverá de ser feito, e do qual pode resultar impacto ao patrimônio comum do casal. 4. Portanto, necessária se faz a aferição da situação financeira atual dos cônjuges, com a investigação acerca de eventuais dívidas e interesses de terceiros potencialmente atingidos, de tudo se dando publicidade (Enunciado n. 113 da I Jornada de Direito Civil CJF/STJ). 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1119462/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 12/03/2013).
7. Gabarito: 7. Gabarito: E a) o art. 1.524, CC: “reta As causas da celebração do casamento serCorreta, arguidassegundo pelos parentes em linha de umsuspensivas dos nubentes, sejam consanguíneos ou podem afins, e pelos colaterais em segundo grau, sejam também consanguíneos ou afins. afins.”” b) Incorreta, segundo o art. 1.522, CC: “Os impedimentos podem ser opostos, até o momento da celebração do casamento, c asamento, por qualquer pessoa capaz.” capaz.” c) Incorreta, segundo o art. 1.525, CC: “O requerimento de habilitação para o casamento será firmado por ambos os nubentes, de próprio punho, ou, a seu pedido, por procurador, e deve ser instruído com os seguintes documentos: (...)” (...) ” d) Incorreta, segundo o art. 1.534, CC: “A solenidade realizar-se-á na sede do cartório, com toda publicidade, a portas abertas, presentes pelo menos duas testemunhas, parentes ou não dos contraentes, ou, querendo as partes e consentindo a autoridade celebrante, noutro edifício público ou particular.” particular.” e) Incorreta, segundo o art. Art. 1.560, § 1º, CC: Art. O prazo para data1.560. da celebração, é de:ser intentada a ação de anulação do casamento, a contar da §1º Extingue-se, em cento e oitenta dias, o direito de anular o casamento dos menores de dezesseis anos, contado o prazo para o menor do dia em que perfez essa idade; e da data do casamento, para seus representantes legais ou ascenden ascendentes. tes.
8. Gabarito: 8. Gabarito: B a) Correta, segundo o art. 1.727, CC: “As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato.” concubinato. ” b) Incorreta, segundo o art. 1.723, § 1º, CC: “A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.” judicialmente.” “§ 2º As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável.” estável. ” c) Correta, segundo o art. 1.724, CC: “As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos.” filhos. ” d) Correta, segundo o art. 1.725, CC: “Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.” bens.”
427 430
e) Correta, segundo o art. 1.723, CC: “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.” família.” 9. Gabarito: 9. Gabarito: A I – CORRETA – CORRETA – – Em Em consonância com a jurisprudência: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO. INTENSO AFETO DOS COMPANHEIROS PELO ANIMAL. DIREITO DE VISITAS. POSSIBILIDADE, A DEPENDER DO CASO CONCRETO. 1. Inicialmente, deve ser afastada qualquer alegação de que a discussão envolvendo a entidade familiar e o seu animal de estimação é menor, ou se trata de mera futilidade a ocupar o tempo desta d esta Corte. Ao contrário, é cada vez mais recorrente no mundo da pós-modernidade e envolve questão bastante delicada, examinada tanto pelo ângulo da afetividade em relação ao animal, como também pela necessidade de sua preservação como mandamento constitucional (art. 225, § 1, inciso VII - "proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade"). 2. O Código Civil, ao definir a natureza jurídica dos animais, tipificou-os como coisas e, por conseguinte, objetos de propriedade, não lhes atribuindo a qualidade de pessoas, não sendo dotados de personalidade jurídica nem podendo ser considerados sujeitos de direitos. Na forma da lei civil, o só fato de o animal ser tido como de estimação, recebendo o afeto da entidade familiar, não pode vir a alterar sua substância, a ponto de converter a sua natureza jurídica. 3. No entanto, os animais de companhia possuem valor subjetivo único e peculiar, aflorando sentimentos bastante íntimos em seus donos, totalmente diversos de qualquer outro tipo de propriedade privada. Dessarte, o regramento jurídico dos bens não se vem mostrando suficiente para resolver, de forma satisfatória, a disputa familiar envolvendo os pets, visto que não se trata de simples discussão atinente à posse e à propriedade. 4. Por sua vez, a guarda propriamente dita - inerente ao poder familiar - instituto, por essência, de direito de família, não pode ser simples e fielmente subvertida para definir o direito dos consortes, por meio do enquadramento de seus animais de estimação, notadamente porque é um munus exercido no interesse tanto dos pais quanto do filho. Não se trata de uma faculdade, e sim de um direito, em que se impõe aos pais asimplesmente, observância dos deveres inerentes familiar. 5. A ordem não pode, desprezar o relevo ao dapoder relação do homem comjurídica seu animal de estimação, sobretudo nos tempos atuais. Deve-se ter como norte o fato, cultural e da pós-modernidade, de que há uma disputa dentro da entidade familiar em que prepondera o afeto de ambos os cônjuges pelo animal. Portanto, a solução deve perpassar pela preservação e garantia dos direitos à pessoa humana, mais precisamente, o âmago de sua dignidade. 6. Os animais de companhia são seres que,
inevitavelmente, possuem natureza especial e, como ser senciente - dotados de sensibilidade, sentindo as mesmas dores e necessidades biopsicológicas dos animais racionais -, também devem ter o seu bem-estar considerado. 7. Assim, na dissolução da entidade familiar em que haja algum conflito em relação ao animal de estimação, independentemente da qualificação jurídica a ser adotada, a resolução deverá buscar atender, sempre a depender do caso em concreto, aos fins sociais, atentando para a própria evolução da sociedade, com a proteção do ser humano e do seu vínculo afetivo com o animal. 8. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cadela fora adquirida na constância da união estável e que estaria demonstrada a relação de afeto entre o recorrente e o animal de estimação, reconhecendo o seu direito de visitas ao animal, o que deve ser mantido. 9. Recurso especial não provido. (REsp 1713167/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 09/10/2018)
II – II – CORRETA CORRETA – – De De acordo com o entendimento jurisprudencial: 428 431
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE FORMULAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. CONVERSÃO PELA VIA JUDICIAL. J UDICIAL. POSSIBILIDADE. O propósito recursal é reconhecer a existência de interesse de agir para a propositura de de conversãoser de efetuado união estável em casamento, Os considerando de ação tal procedimento extrajudicialmente. arts. 1726, adopossibilidade CC e 8º, da Lei 9278/96 não impõem a obrigatoriedade de que se formule pedido de conversão de união estável em casamento exclusivamente pela via administrativa. A interpretação sistemática dos dispositivos à luz do art. 226 § 3º da Constituição Federal confere a possibilidade de que as partes elejam a via mais conveniente para o pedido de conversão de união estável em casamento. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1685937/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 22/08/2017 22/08/2 017
III – III – CORRETA CORRETA – – Conforme Conforme o entendimento fixado pelos tribunais superiores: Ementa: Direito constitucional e civil. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Aplicação do artigo 1.790 do Código Civil à sucessão em união estável homoafetiva. Inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros. Constituição brasileira contempla formasasdefamílias família legítima, além 1. daAque resulta do casamento. Nessediferentes rol incluem-se formadas mediante união estável, hetero ou homoafetivas. O STF já reconheceu a “inexistência de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico”, aplicando-se aplicando-se a união estável entre pessoas do mesmo sexo as mesmas regras e mesas consequências da união estável heteroafetiva (ADI 4277 e ADPF 132, Rel. Min. Ayres Britto, j. 05.05.2011) 2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis nº 8.971/1994 e nº 9.278/1996 e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente e da vedação do retrocesso. 3. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. 4. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do
CC/2002 . (RE 646721, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017) Ementa: Direito constitucional e civil. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros. 1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável. 2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição Consti tuição de 1988. 3. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis nºs 8.971/94 e 9.278/96 e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente, e da
429 432
vedação do retrocesso. 4. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. 5. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”. (RE 878694, 878694, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES. DISTINÇÃO DE REGIME SUCESSÓRIO ENTRE CÔNJUGES E COMPANHEIROS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.790 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INCONSTITUCIONALIDADE. STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ART. 1.829 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. 20 02. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, DIGNIDADE HUMANA, PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA. VEDAÇÃO AO RETROCESSO. APLICABILIDADE. 1. No sistema constitucional vigente é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o regime estabelecido no artigo 1.829 do CC/2002, conforme tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento sob o rito da repercussão geral (Recursos Extraordinários nºs 646.721 e 878.694). 2. O tratamento diferenciado acerca da participação na herança do companheiro ou cônjuge falecido conferido pelo art. 1.790 do Código Civil/2002 ofende frontalmente os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade e da vedação ao retrocesso. 3. Ausência de razoabilidade do discrímen à falta de justo motivo no plano sucessório. 4. Recurso especial provido. (REsp 1332773/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)
10. Gabarito: D 10. Gabarito: I – INCORRETA – INCORRETA – – Segundo Segundo já decidiu o STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE DIREITOS SOBRE CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. Na dissolução de união estável, é possível a partilha dos direitos de concessão de uso para moradia de imóvel público. 2. Os entes governamentais têm-se valido da concessão de uso como meio de concretização da política habitacional e de regularização fundiária, conferindo a posse de imóveis públicos para a moradia da população carente. 3. A concessão de uso de bens para fins de
moradia, apesar de, por ela, não se alterar a titularidade do imóvel e ser concedida, em regra, de forma graciosa, possui, de fato, expressão econômica, notadamente por conferir ao particular o direito ao desfrute do valor de uso em situação desigual em relação aos demais particulares. Somado a isso, verifica-se, nos normativos que regulam as referidas concessões, a possibilidade de sua transferência, tanto por ato inter vivos como causa mortis, o que também agrega a possibilidade de ganho patrimonial ao menciionado direito. 4. Na hipótese, concedeu-se ao casal o direito de uso do imóvel. Consequentemente, ficaram isentos dos ônus da compra da casa própria e dos encargos de aluguéis, o que, indubitavelmente, acarretou ganho patrimonial extremamente relevante. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1494302/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 15/08/2017)
II – II – CORRETA CORRETA – – De De acordo com a jurisprudência:
430 433
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MODALIDADE FECHADA. CONTINGÊNCIAS FUTURAS. PARTILHA. ART. 1.659, VII, DO CC/2002. BENEFÍCIO EXCLUÍDO. MEAÇÃO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. 1. Cinge-se a controvérsia a identificar se o benefício de previdência privada fechada está incluído dentro no rol das exceções do art. 1.659, VII, do CC/2002 e, portanto, é verba excluída da partilha em virtude da dissolução de união estável, que observa, em regra, o regime da comunhão parcial dos bens. 2. A previdência privada possibilita a constituição de reservas para contigências futuras e incertas da vida por meio de entidades organizadas de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social. 3. As entidades fechadas de previdência complementar, sem fins lucrativos, disponibilizam os planos de benefícios de natureza previdenciária apenas aos empregados ou grupo de empresas aos quais estão atrelados e não se confundem com a relação laboral (art. 458, § 2º, VI, da CLT). 4. O artigo 1.659, inciso VII, do CC/2002 expressamente exclui da comunhão de bens as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes, como, por analogia, é o caso da previdência complementar fechada. 5. O equilíbrio financeiro e atuarial é princípio nuclear da previdência complementar fechada, motivo pelo qual permitir o resgate antecipado de renda capitalizada, o que em tese não nã o é possível à luz das normas previdenciárias e estatutárias, em razão do regime de casamento, representaria r epresentaria um novo parâmetro para a realização de cálculo já extremamente complexo e desequilibraria todo o sistema, lesionando participantes e beneficiários, terceiros de boa-fé, boa -fé, que assinaram previamente o contrato de um fundo sem tal previsão. 6. Na partilha, comunicamse não apenas o patrimônio líquido, mas também as dívidas e os encargos existentes até o momento da separação de fato. 7. Rever a premissa de falta de provas aptas a considerar que os empréstimos beneficiaram a família, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que q ue atrai o óbice da Súmula nº 7 deste Superior Tribunal. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1477937/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 20/06/2017)
III – III – CORRETA CORRETA – – Segundo Segundo a jurisprudência: CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA POR COAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS. ART. 178 DO CÓDIGO CIVIL. SEGURANÇA JURÍDICA. 1. É de quatro anos a nos o prazo de decadência para anular partilha de bens em dissolução de união estável, por vício de consentimento (coação), nos termos do art. 178 do Código Civil. 2. Não houve alterações de ordem jurídico-normativa, com o advento do Código Civil de 2002, a justificar alteração da consolidada jurisprudência dos tribunais superiores, com base no Código Civil de
1916, segundo a qual a anulação da partilha partil ha ou do acordo homologado judicialmente na separação consensual regulava-se pelo prazo prescricional previsto no art. 178, § 9º, inciso V, e não aquele de um ano preconizado pelo art. 178, § 6º, V, do mesmo diploma. Precedentes do STF e do STJ. 3. É inadequada a exegese extensiva de uma exceção à regra geral - arts. 2.027 do CC e 1.029 do CPC/73, ambos inseridos, respectivamente, no Livro "Do Direito das Sucessões" e no capítulo intitulado "Do Inventário e Da Partilha" - por meio da analogia, quando o próprio ordenamento jurídico prevê pr evê normativo que se amolda à tipicidade do caso (CC, art. 178). 4. 4 . Pela interpretação sistemática, verifica-se que a própria topografia dos dispositivos remonta ao entendimento de que o prazo decadencial ânuo deve se limitar à seara do sistema do direito das sucessões, submetida aos requisitos de validade e princípios específicos que o norteiam, tratando-se de opção do legislador a definição de escorreito prazo de caducidade para as relações de herança. 5. Recurso especial provido. (REsp 1621610/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 20/03/2017) 20/03/2 017)
431 434
CAPÍTULO 9 – 9 – DIREITO DIREITO DAS SUCESSÕES 1. INTRODUÇÃO AO DIREITO DAS SUCESSÕES O estudo do direito das sucessões requer algumas considerações iniciais, que se justificam para o próprio entendimento da razão de ser desse ramo do direito. Tratando do tema, Francisco Cahali e Giselda Hironaka discorrem sobre as origens do direito sucessório, afirmando que no início da socialização dos indivíduos, em tempos remotos, não existindo a propriedade individual, mas coletiva, em que grupos ou núcleos sociais eram titulares de bens, esvaziava-se o conteúdo do direito sucessório, na medida em que a morte de uma pessoa não alterava a situação jurídica do patrimônio (CAHALI e HIRONAKA, 2007, p. 20).
Assim, foi a individualização da propriedade, com a possibilidade de exercício individual da sua titularidade, que fez ganhar espaço o instituto da sucessão hereditária. Isto porque, com a morte do titular de uma propriedade, agora individual e não mais coletiva, era preciso determinar para quem os bens deixados. Começou, umapor ampla discussão filosófica e jurídica a respeito dosiriam fundamentos e delineamentos daentão, sucessão morte. Poder-se-ia fazer aqui um histórico dessa evolução do tratamento do direito das sucessões, levantando-se dados quanto aos fundamentos religiosos, filosóficos e até políticos usados, em cada época, para a resolução de pendências decorrentes da sucessão por morte. Todavia, para os fins propostos por esse trabalho, importa colocar que os ordenamentos jurídicos, em sua grande maioria, têm considerado o direito sucessório, prestigiando, assim, a ssim, a propriedade privada, inclusive em harmonia com o interesse social, de forma que, na atualidade, o grande fundamento para a previsão do direito sucessório nas legislações de cada país é o direito de propriedade. Em sendo assim, fomenta-se a aquisição de patrimônio em vida, com a certeza de que, no caso de morte, aquele patrimônio amealhado será transmitido aos herdeiros e, em alguns casos, para as pessoas indicadas pelo falecido. Para alguns doutrinadores, entretanto, não se poder limitar o fundamento do direito das sucessões à propriedade. Para eles, a própria ideia de família faz justificar a transmissão hereditária, sendo certo que essa possibilidade de transmissão teria verdadeira função social no seio familiar. Por isso, seriam fundamentos para o direito sucessório, tanto a propriedade como a família.
Independentemente dos fundamentos que se busque utilizar para justificar o direito sucessório, o certo é que nossa legislação pátria traz disciplina expressa acerca da transmissão de patrimônio em decorrência da morte. Se essa transmissão ocorre em razão da proteção da família ou em decorrência de outros valores, o que não se pode negar é que está atrelada à existência de patrimônio, sendo este fator essencial para incidência de todas as normas que se enquadram no direito das sucessões. No caso do Brasil, a Constituição Federal de 1988 resguarda o direito à sucessão, tratando desse direito de forma expressa. Sobre essa previsão, Carnacchioni adverte que “o direito à herança está previsto como garantia essencial na Constituição Federal. Trata-se de direito fundamental, previsto no art. art. 5º, XXX e XXI, da Constituição Federal” (CARNACCHIONI, 2018, p. 1640). O Código Civil de 2002 trouxe importantes alterações no campo do direito das sucessões, em especial quando suas normas são interpretadas à luz dos princípios gerais que norteiam o referido código, quais sejam: da socialidade, da eticidade e da operabilidade, estes 432 435
sempre em consonância com o princípio constitucional maior da dignidade da pessoa humana, pelo qual temos que qualquer interpretação deve considerar a pessoa humana no centro de todo agir e o patrimônio a serviço daquela. Como háficando, importantes introduzidas pelo CC/02 parte referente ao Direito das veremos, Sucessões, desdemudanças um primeiro momento, clara essana alteração quando notamos a ampliação do número de capítulos do Título I – I – Da Da Sucessão em Geral. Se confrontarmos o CC/02 com o anterior, constataremos que, enquanto o CC de 1916, tratava da matéria em cinco capítulos, o atual dedica sete capítulos a essa disciplina. No entanto, como dito, a principal mudança é a forma de interpretação da nova disciplina do direitos das sucessões, a partir desse olhar voltado para a dignidade do ser humano e não propriamente para o patrimônio. O direito das sucessões disciplina a substituição do sujeito em relação jurídica de natureza patrimonial porque o titular do direito (subjetivo ou potestativo) ou dever jurídico veio a óbito. Tal sub-rogação subjetiva causa mortis (substituição de sujeitos) pressupõe a morte do titular (CARNACCHIONI, 2018, p. 1640). Vê-se, já, que do direito trata sucessão em falecimento dedesde alguém, que esse comoramo veremos, poderá serapenas real oudapresumido. Nadecorrência parte geral do do Direito Civil, são estudadas as formas de morte, como fim da personalidade da pessoa natural. Estuda-se, então, que essa morte, nos termos do artigo 6º/CC, pode ser real ou presumida, sendo que a morte presumida ou ficta fic ta pode ser com ou sem decretação de ausência. Em todas essas hipóteses, uma vez declarada a morte (real ou presumida), haverá a transmissão do patrimônio. No caso da morte presumida com decretação de ausência, como estudado na parte geral, existe todo um trâmite do processo para resguardo do patrimônio, para a hipótese da pessoa retornar. Por isso, há prazos que devem ser respeitados. No caso do ausente, como exposto na parte geral, a pessoa que desapareceu somente é considerada morta por presunção após a abertura da sucessão definitiva. 1.2. ABERTURA DA SUCESSÃO SUCESSÃO Com a morte de alguém, há imediata abertura da sucessão relativamente aos bens e obrigações de que era o morto titular. A ideia é que não haja nenhum intervalo entre a morte e a transferência da titularidade dos bens deixados pelo falecido. Essa imediata transferência do domínio dos bens do de cujus aos herdeiros provoca algumas consequências, que poderíamos
elencar da seguinte forma: - a análise da capacidade para suceder deve ser feita no momento da abertura da sucessão; - o valor dos bens do acervo deixado pelo falecido, inclusive para cálculo da legítima, é analisado no momento da morte do autor da herança. O cálculo do montante é, por conseguinte, feito no momento da morte, que é quando ocorre a transmissão da pro propriedade; priedade; - a morte de um herdeiro, ainda que um segundo após a do autor da herança, faz com que ele suceda, havendo, assim, transmissão da herança. Vê-se, então, que para que haja essa transferência é necessário sobreviver ao autor da herança, ainda que a ocorra a morte na sequência. A análise é sempre feita no exato momento da morte do autor da herança. Quem estava vivo naquele exato momento pode sucedê-lo, ainda que morra na sequência. Ressaltese, aqui, que como veremos, pode ocorrer de não ser possível a constatação de qual morte precedeu a outra, hipótese em que podem ser aplicados os efeitos da comoriência; 433 436
- o legatário também recebe a propriedade dos bens individualizados, porém a posse é apenas indireta. indireta. 1.3. DIREITO DAS SUCESSÕES SUCESSÕES E O PRINCÍPIO DE SAISINE Suceder significa ocupar o lugar que antes era ocupado por outro. No caso do direito das sucessões, estamos tratando da sucessão da titularidade de um patrimônio em decorrência da morte de seu antigo titular. Assim, o emprego da palavra sucessão, no nosso campo de estudo, refere-se a essa transmissão do patrimônio apenas em razão ra zão da morte. Outra ou outras pessoas passam a ocupar o lugar que outrora era ocupado pelo falecido. Nessa ideia de transmissão, merece destaque o disposto no artigo 1.784/CC, 1.784/ CC, segundo o qual “aberta a sucessão, sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”. Trata-se, na hipótese, do princípio de saisine, segundo o qual, com a morte do autor da herança, a transmissão do patrimônio é imediata aos herdeiros legítimos e testamentários, sendo o posterior processo de inventário apenas um meio de regularizar essa transmissão que já ocorreu no exato momento da morte. O princípio de saisine faz com que o inventário tenha um intuito ou natureza meramente declaratória, pois já houve a transmissão com a morte. O inventário simplesmente regulariza a situação. Com isso, temos que há continuidade da titularidade da dos bens que compõem a herança. Em outras palavras, em nenhum momento, a herança fica sem titular (CARNACCHIONI, 2018, p. 1642). Essa transferência de titularidade acontece de forma imediata para os herdeiros e legítimos e testamentários. Quanto ao legatário, temos que ele recebe, desde a abertura da sucessão, a propriedade dos bens individualizados que lhe foram destinados, mas a posse dependerá da solvência do espólio (art. 1.923/CC). 1.4. ESPÉCIES DE SUCESSÕES O estudo dastemos espécies de sucessões leva, por via de consequência, c onsequência, à análise das espécies de herdeiros. Assim, como espécies de sucessões: sucessão a título universal: ocorre universal: ocorre quando uma pessoa morre e os sucessores assumem a posição jurídica desse falecido, denominado autor da herança. Os sucessores, no caso, investem-se totalmente nos direitos que são transmitidos em face da morte do titular. Isto é, há transferência da totalidade total idade dos direitos e
•
obrigações relacionados ao patrimônio do falecido, de forma que esses herdeiros sub-rogam se na posição do falecido, em relação à totalidade do patrimônio ou parte ideal dele. Diferentemente do que ocorre na sucessão a titulo particular, que veremos no tópico seguinte, nesse tipo de sucessão, o patrimônio daquele que morreu será transmitido como um todo ao seu(s) sucessor(es), o que significa dizer que abarcará o ativo e passivo. Os sucessores a título universal são, dessa forma, denominados herdeiros, pois recebem, no todo ou em parte, a herança, considerada essa uma universalidade que abrange eventuais créditos e também débitos e obrigações; particular: ocorre quando o beneficiário é sucessão a título singular ou particular: chamado a suceder um(ns) bem(ns) determinado(s), individualizado(s), que pode ser bem móvel, imóvel, créditos ou direitos. Nesse tipo de sucessão, o falecido, em vida, por manifestação de última vontade, deixa o(s) bem(ns), de forma individualizada, ao(s) beneficiário(s), valendo-se, para tanto, de um
•
434 437
testamento. Nessa Nessa hipótese, o sucessor, a título singular, é chamado de legatário, sendo que o bem ou bens deixados constituem o denominado legado. Como visto, o legatário sucede ao falecido a título singular, de modo que o bem deixado é determinado, certo e individualizado, incorporando-se ao patrimônio do legatário; sucessão legítima: é legítima: é aquela que decorre da lei, a qual enuncia, então, a ordem a ser observada na vocação hereditário; sucessão testamentária: decorre testamentária: decorre da possibilidade de disposição de patrimônio. Assim, nesse tipo de sucessão, ter-se-á um testamento, o qual se configura como ato de última vontade do falecido. Há uma voluntariedade expressada em testamento, codicilo ou legado.
•
•
É preciso dizer que é possível que ocorram, simultaneamente, a sucessão legítima e a testamentária, bem como alguns sucessores recebam bens a título universal e outros recebam bens individualizados. Como exemplo, podemos citar a hipótese do autor da herança deixar testamento, individualizando bens que ficarão para determinadas pessoas, e , a par disso, também houver herdeiros necessários. Esses herdeiros necessários sucederão a título universal enquanto os beneficiários do testamento herdarão a título individual. 1.5. VOCAÇÃO HEREDITÁRIA E CLASSIFICAÇÃO DOS HERDEIROS A ordem vocacional ou vocação hereditária diz respeito à ordem estabelecida pela lei a ser observada na sucessão hereditária, ou seja, na sucessão aberta que não decorre de testamento. Essa ordem refere-se aos herdeiros, que sucedem o falecido a título universal. Eles serão, assim, chamados, uns na falta dos outros em ordem preferencial, podendo, em alguns casos, conforme expressa expressa previsão legal, existir concorrência entre eles. Então, esse chamamento será feito consoante uma ordem estabelecida em lei, denominada ordem de vocação hereditária. Esse chamamento é feito por classes, sendo que a mais próxima exclui a mais remota. O artigo 1.829/CC trata da ordem preferencial, estabelecendo in verbis: A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;
II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III - ao cônjuge sobrevivente; IV - aos colaterais.
Sobre essa ordem de vocação hereditária, é importante destacar que o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 646.721 e do Recurso Extraordinário nº 878.694, afastou qualquer diferença de tratamento na sucessão de bens de cônjuges e companheiros. Assim, no artigo transcrito, onde se lê cônjuge, deve-se fazer igual interpretação para o companheiro. Nessa ordem preferencial, é possível extrair diferentes tipos de herdeiros, a saber: aqueles ditos necessários e outros chamados de facultativos.
435 438
Disso resulta, uma classificação importante quanto aos a os sucessores do falecido: herdeiros legítimos necessários: são aqueles que têm a seu favor a proteção da “legítima”. Essa legítima é constituída por metade do patrimônio do autor da
•
herança e se caracteriza sua indisponibilidade. quede o fundamento histórico dapela legítima é a proteção doCarnacchioni patrimônio explica em favor pessoas próximas ao autor da herança (CARNACCHIONI, 2018, p. 1642). O cálculo da legítima é feito com base nos bens da época da abertura da sucessão (morte do de cujos). Sendo assim, para fins de legítima e proteção dos herdeiros necessários, calcula-se o que corresponde à metade dos bens do falecido no momento da morte do autor da herança. O resultado desse cálculo será a parte indisponível. Porém, é preciso destacar que nesse cálculo, considerar-se-ão os bens sujeitos à colação, que o herdeiro eventualmente recebeu, sendo considerado adiantamento de herança. Ou seja, os bens recebidos como antecipação da legítima retornarão ao acervo total para fins de cálculo da legítima. Conforme estatui o art. 1.789/CC, se houver herdeiros necessários, o autor da herança só pode dispor de metade da herança, ficando a outra indisponível. Já o art. 549 do CC diz que é nula a doação na parte que exceder à legítima. São herdeiros necessários: ascendentes, ascendentes, descendentes descendentes e cônjuge e companheiro (esse em decorrência dos julgados do STF); herdeiros legítimos facultativos: são considerados herdeiros facultativos aqueles que, não obstante previstos em lei na vocação hereditária, não estão protegidos pela legítima, podendo, por conseguinte, ser preteridos por força de testamento. Assim é que, não tendo herdeiros necessários, pode o autor da herança dispor de todo seu patrimônio em testamento, hipótese em que preterirá os eventuais herdeiros facultativos acaso existentes. Se, por outro lado, não tendo herdeiros necessários e não deixando testamento, os bens deixados passarão a esses herdeiros facultativos. São herdeiros facultativos: colaterais até o 4º grau. Ainda tendo em conta os possíveis herdeiros, temos a classificação que considera aqueles instituídos por testamentos. São eles: o herdeiros testamentários: são testamentários: são aqueles indicados como beneficiários da herança por disposição de última vontade. É importante destacar que
•
os herdeiros testamentários podem ser aqueles que já são estabelecidos em lei, ou seja, aqueles considerados herdeiros legítimos. Como o autor da herança pode dispor de metade dos bens (na hipótese de ter herdeiros necessários), segue-se que pode pretender deixar para os herdeiros legítimos uma parcela diferenciada daquela instituída em lei, e poderá fazer isso através do testamento. Por meio de testamento,
o autor da herança deixa para o herdeiro testamentário parcela do patrimônio, não identificando exatamente quais bens serão transmitidos. A transmissão se faz, assim, de percentual do patrimônio total; legatários: os legatários também são herdeiros beneficiados pela legatários: o liberalidade do autor da herança, que pode dispor de metade dos bens, quando tem herdeiros necessários, e da totalidade, quando não há herdeiros necessários. Porém, diferentemente do que ocorre no testamento, no legado, o autor da herança deixa para o legatário um bem determinado, certo e individualizado, e a título singular. singular. Ainda em relação aos herdeiros, é importante destacar quem são os legitimados a suceder. A legitimação é uma capacidade especial para um determinado ato. Neste caso, o ato é a sucessão. 436 439
O art. 1.798 diz que são legitimados a suceder: - pessoas nascidas; - pessoas já concebidas no momento da abertura da sucessão, ou seja, da morte (nascituro); Sobre o nascituro, temos que a maior parte da doutrina defende a teoria natalista quanto ao início da personalidade, de forma a considerar que só com o nascimento com vida, temos o início da personalidade civil. Não obstante, a própria lei põe a salvo os direitos do nascituro. Assim é que o nascituro pode receber herança, que constituirá um direito condicional. Está condicionado ao nascimento com vida. Para os natalistas, assim, caso o nascituro não venha a nascer com vida, não haverá transferência da herança e, com isso, o direito sucessório não se perfaz. É como se nunca o nascituro nunca tivesse existido. Por isso, Flávio Tartuce esclarece em sua obra ter mudado de posicionamento sobre o tema. Ele esclarece que estamos inclinados a entender que ao nascituro devem ser reconhecidos direitos sucessórios desde a concepção, o que representa a atribuição de uma personalidade civil plena a tal sujeito de direito (...) pensar o contrário parece representar um resquício da teoria natalista, que nega personalidade ao nascituro. De qualquer modo, pontue-se que o entendimento majoritário continua sendo no sentido de que o nascituro somente terá direitos sucessórios se nascer com vida, pendendo uma condição para tal reconhecimento (TARTUCE, 2020, p. 2193).
Existe uma discussão na doutrina a respeito dessa regra, quanto a ela se estender ou não aos embriões, havidos por meio de técnica de reprodução assistida. Não existe entendimento pacífico. Flávio Tartuce entende que devem ser estendidos aos embriões, reproduzidos por meio de técnica de reprodução assistidas, as mesmas regras deferidas aos nascituros. Para reforçar seu posicionamento, cita que o Enunciado n. 267 do CJF/STJ, da III Jornada de Direito Civil, de autoria do jurista Guilherme Calmon Nogueira da Gama: “a regra do art. 1.798 do Código Civil deve ser estendida aos embriões formados mediante o uso de técnicas de reprodução assistida, abrangendo, assim, a vocação hereditária da pessoa humana a nascer cujos efeitos patrimoniais se submetem às regras previstas para a petição da herança (TARTUCE, 2020, p. 2194).
Essa é uma temática nova que ainda não teve o devido enfrentamento.
View more...
Comments